III SA/Wr 1142/15

WyrokWSA we Wrocławiu2015-12-18

Skład orzekający: Tomasz Świetlikowski, Maciej Guziński, Marcin Miemiec

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy urządzenie typu 'kiosk internetowy' z akceptorem banknotów, umożliwiające gry o charakterze losowym po połączeniu z kasynem internetowym, może być uznane za automat do gier w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a podmiot udostępniający takie urządzenie podlega karze pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry?
Ratio decidendi
Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, uznając, że organy celne nie wyjaśniły jednoznacznie, czy sporne urządzenie jest automatem do gier w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, a także czy skarżąca spółka była podmiotem urządzającym gry. Ponadto, błędnie zakwalifikowano delikt administracyjny, stosując przepis dotyczący urządzania gier poza kasynem (art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h.) zamiast przepisu dotyczącego urządzania gier bez wymaganej koncesji lub zezwolenia (art. 89 ust. 1 pkt 1 u.g.h.). Kara powinna być wymierzona według zasad określonych w art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 2 pkt 1 u.g.h., a jej wysokość nie może przekroczyć 12.000 zł.
Stan faktyczny
Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego nakładającą na spółkę karę pieniężną w wysokości 12.000 zł za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry. Spółka twierdziła, że urządzenie typu 'kiosk internetowy' nie jest automatem do gier, a przepisy ustawy o grach hazardowych nie były notyfikowane zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Organy celne uznały, że urządzenie wyczerpuje znamiona automatu do gier, a spółka naruszyła przepisy ustawy.
Rozstrzygnięcie
Uchylono zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. oraz zasądzono od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Maciej Guziński, sędzia WSA Marcin Miemiec, Protokolant sekretarz sądowy Paulina Białkowska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 18 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w J.G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z urządzaniem gier na automacie poza kasynem I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy jn. Skarżoną decyzją z dnia [...] r. (nr [...]), Dyrektor Izby Celnej we W. (dalej: Dyrektor IC) - po rozpatrzeniu odwołania "A" Sp. z o.o. z/s w J. G. (dalej: spółka, strona, skarżąca) - utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. (dalej: Naczelnik UC) z dnia [...] r. (nr [...]), nakładającą na spółkę karę pieniężną w wysokości 12.000 zł, w związku z urządzaniem gier na automatach poza kasynem gry. Jako podstawę prawną decyzji wskazał art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - dalej: o.p.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm. - dalej: u.g.h.). Z akt sprawy wynika, że funkcjonariusze celni Urzędu Celnego w L. przeprowadzili w lokalu przy ul. Ż. [...] w B.(Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "B" H. K.) kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa, regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych. Ustalili, że w lokalu tym zainstalowano urządzenie komputerowe typu "kiosk internetowy", na którym można urządzać gry o charakterze losowym (urządzenie z ekranem dotykowym - bez żadnych oznaczeń oraz cech identyfikacyjnych - było podłączone przewodem do kontaktu i załączone, a na jego ekranie wyświetlał się wirtualny automat z klawiaturą sterującą bębnami obrotowymi i licznikami) oraz że ów lokal nie jest kasynem gry, w rozumieniu definicji z art. 4 pkt 1 lit. a) u.g.h. Po przeprowadzeniu eksperymentu stwierdzili, że ww. urządzenie wyczerpuje znamiona definicji gry na automacie, zawartej w art. 2 ust. 5 u.g.h. Wykazali, że z umowy najmu wynika, iż: 1) spółka wynajęła część lokalu w celu umieszczania tam - będących jej własnością - kiosków internetowych; 2) kioski internetowe są wyłączną własnością spółki; 3) to spółka jest wyłącznie uprawniona do dysponowania i rozporządzania kioskami internetowymi. Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz kierując się uregulowaniami art. 89 u.g.h., Naczelnik UC - postanowieniem z 11 marca 2011 r. - wszczął wobec spółki z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. Do akt postępowania włączył m.in. - datowaną na 14 lutego 2011 r. - opinię biegłego sądowego z zakresu informatyki i telekomunikacji, z ekspertyzy przedmiotowego urządzenia, przeprowadzonej w toczącym się równolegle dochodzeniu w sprawie o przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy, w którym zajęto sporny automat. Uznał, że opinia ta - zgodnie z art. 180 i art. 181 o.p. - stanowi pełnoprawny dowód w prowadzonym postępowaniu. Naczelnik UC dowodził, że głównym celem przeprowadzonej przez biegłego ekspertyzy i wydanej opinii było ustalenie, czy badane urządzenie (kiosk internetowy) spełnia wymogi techniczne przewidziane dla urządzeń podlegających przepisom u.g.h. i czy urządzane na nim gry są grami na automatach w rozumieniu tej ustawy. Podniósł, że czynności biegłego obejmowały m.in. uruchomienie znajdującego się w urządzeniu komputera, uruchomienie dostępnych aplikacji, sczytanie danych z komputera. Zauważył, że - w wyniku przeprowadzenia tych czynności - biegły stwierdził, iż: 1) badane urządzenie typu kiosk internetowy/terminal służy do przeglądania stron internetowych, rozgrywania gier udostępnionych na pulpicie (będących elementami systemu Windows) oraz do połączeń z tzw. kasynem internetowym poprzez aplikację Hot7; Ikona Hot7 - umieszczona na pulpicie - jest skrótem do programu umożliwiającego połączenie z kasynem internetowym; 2) terminal wyposażony jest w akceptor banknotów, umożliwiający zakredytowanie urządzenia określoną kwotą pieniężną; akceptor uruchamia się w czasie połączenia z Hot7; za włożone do akceptora banknoty otrzymujemy punkty przeznaczone do rozgrywania gier losowych udostępnionych przez aplikację; 3) w badanym urządzeniu elektronicznym (terminal internetowy) - po kliknięciu na znajdującą się na pulpicie ikonę Hot 7 - uruchamia się aplikacja udostępniająca gry o charakterze losowym; 4) badane urządzenie (kiosk internetowy) umożliwia rozgrywanie gier, organizowanych w celach komercyjnych, w których gracz nie zyskuje bezpośrednio wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gry mają charakter losowy (art. 2 ust. 5 u.g.h.). Organ I instancji zaznaczył, że ze sformułowanego w opinii wniosku końcowego wynika, iż badane urządzenie typu "kiosk internetowy" nie spełnia wymogów technicznych zgodnych dla urządzeń podlegających przepisom u.g.h. (podkreślenie Sądu), a gry na nim urządzane są grami na automatach w rozumieniu przepisów u.g.h. Wyraził pogląd, że dowód z opinii biegłego jednoznacznie potwierdza naruszenie przez stronę obowiązujących przepisów prawa w zakresie urządzania gier na automatach. Naczelnik US uznał, że - mając na uwadze fakt, iż urządzenie typu "kiosk internetowy" umożliwia rozgrywanie gier organizowanych w celach komercyjnych, w których gracz nie zyskuje bezpośrednio wygranej pieniężnej lub rzeczowej, a gry mają charakter losowy - w sprawie zaistniały przesłanki do nałożenia na spółkę, jako urządzającą gry i będącą właścicielem urządzenia oraz nieposiadającą koncesji na prowadzenie kasyna gry (oba podkreślenia Sądu), kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry. Wymierzając karę w wysokości 12.000 zł, Naczelnik UC zastosował regulacje art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. Powyższe ustalenia i rozstrzygnięcia Naczelnika UC znalazły odzwierciedlenie w powołanej na wstępie decyzji tego organu. W odwołaniu, spółka wniosła o uchylenie ww. decyzji w całości i umorzenie postępowania w sprawie. Decyzji zarzuciła rażące naruszenie prawa Unii Europejskiej (dalej: UE), tj. art. 8 w zw. z art. 1 pkt 11 w zw. z art. 1 pkt 5 w zw. z art. 1 pkt 2 Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. UE.L.98.204.37 ze zm. - dalej: dyrektywa notyfikacyjna), mające postać wydania sprzecznego z prawem unijnym orzeczenia w oparciu o przepisy art. 1, art. 2 ust. 3-6, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 90 i art. 91 u.g.h. Stwierdziła, że - mając na uwadze dyrektywę i uwzględniając wiążące i jednolite orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) - organ celny obowiązany był odmówić zastosowania tych przepisów, z uwagi na nieprzeprowadzenie w stosunku do nich obligatoryjnej procedury notyfikacyjnej, określonej ww. dyrektywą. Uznała, że - w świetle prawa unijnego - nie jest dopuszczalne orzeczenie jakiejkolwiek kary, w tym pieniężnej, za działalność polegającą na świadczeniu usługi w oparciu o przepisy, wobec których zaniechano obowiązku notyfikacji. Po rozpatrzeniu sprawy w trybie odwoławczym, skarżoną decyzją, Dyrektor IC utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Dyrektor IC wskazał, że - zgodnie z art. 2 ust. 3 u.g.h. - grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Podał, że - stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h. - karze pieniężnej podlega urządzający gry na automatach poza kasynem gry i że wysokość kary pieniężnej wymierzanej w tym przypadku wynosi 12.000 zł od każdego automatu. Zauważył, że w sprawie jednoznacznie ustalono, że w skontrolowanym lokalu - na terminalu internetowym - urządzane były gry hazardowe, o których mowa w art. 2 ust. 3 u.g.h., co potwierdzają wyniki kontroli a także dowód z opinii biegłego dotyczącej przedmiotowego urządzenia (automatu). Podniósł, że zebrane w sprawie dowody wykazały, że w sytuacji spółki zaistniały przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., tj.: spółka prowadziła gry na automatach (w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.g.h.) poza kasynem gry. Podkreślił, że - w tej sytuacji - do wymierzenia kary obliguje art. 3 u.g.h., w myśl którego, urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w ustawie. Podsumował, że ww. działalność może być prowadzona jedynie na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry (ew. zezwolenia udzielonego przed wejściem w życie u.g.h., do czasu jego wygaśnięcia - art. 129 u.g.h.), której to koncesji (którego zezwolenia) spółka nie posiadała. Dyrektor IC zaakcentował, że niedozwolone jest urządzanie gier na automatach poza kasynami gry, w tym urządzanie takich gier w tzw. kioskach - terminalach -internetowych. Podkreślił, że bez znaczenia pozostaje, że aplikacja umożliwiająca funkcjonowanie automatu nie jest bezpośrednio zainstalowana na tym automacie, będąc zainstalowaną na serwerze zdalnym połączonym poprzez sieć Internet. Organ odwoławczy wskazał, że w sprawie kara została nałożona na podmiot, który - na automacie znajdującym się poza kasynem - umożliwiał gry hazardowe a nie na podmiot, który urządza takie gry w Internecie (podkreślenie Sądu). Podniósł, że dopiero pozytywny proces notyfikacji i uchwalenie ustawy o zmianie u.g.h. oraz niektórych innych ustaw umożliwi przeciwdziałanie temu negatywnemu zjawisku poprzez skierowanie działań Służby Celnej do podmiotów nielegalnie oferujących gry hazardowe za pośrednictwem sieci Internet na terytorium RP. Odnosząc się do zarzutów niemożności zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. - z uwagi na brak wymaganej notyfikacji przepisów u.g.h. - Dyrektor IC zauważył, że: 1) strona nie wykazała, dlaczego art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. (na podstawie którego wymierzono karę) winien być notyfikowany i jaka cecha tego przepisu powoduje, że należałoby go uznać za "przepis techniczny" w rozumieniu dyrektywy notyfikacyjnej; 2) brak jest orzeczenia TSUE, które zakazywałoby stosowania ww. przepisu jako technicznego i niepoddanego notyfikacji; 3) u.g.h. nie podlegała procedurze notyfikacji, gdyż nie zawiera przepisów technicznych; 4) w sprawie nie naruszono postanowień dyrektywy notyfikacyjnej oraz innych przepisów unijnych; 5) brak jest wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność zastosowanych w sprawie przepisów u.g.h. Wobec powyższego, Dyrektor IC uznał nałożenie kary na spółkę za uzasadnione, skoro sporny terminal internetowy funkcjonował w lokalu niebędącym kasynem gry (poza kasynem gry), jako automat w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.g.h. (a temu nie przeczy spółka) a urządzanie na nim gier po 1 stycznia 2010 r. dopuszczalne było tylko na podstawie posiadanej koncesji, której spółka nie posiadała (art. 3, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 u.g.h.). Dyrektor IC zaznaczył, że ustawą z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779), do u.g.h. z 9 listopada 2009 r. - z mocą obowiązującą od dnia 14 lipca 2011 r. - wprowadzono art. 29a ust. 1, zgodnie z którym, zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet. Dodał, że ww. przepisy regulujące kwestię organizacji gier w Internecie były notyfikowane Komisji Europejskiej. Tym samym, ten rodzaj gier, których urządzanie nigdy nie było dozwolone, został - w przepisach u.g.h. - wprost zakazany. Nie dopatrując się żadnych istotnych i mających wpływ na wynik sprawy uchybień i nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów prawa procesowego i materialnego, Dyrektor IC nie znalazł podstaw do uwzględnienia odwołania. W skardze, spółka zaskarżyła decyzję Dyrektora IC w całości. Zarzuciła jej: 1. rażące naruszenie prawa UE, tj. art. 8 w zw. z art. 1 pkt 11 w zw. z art. 1 pkt 5 w zw. z art. 1 pkt 2 dyrektywy notyfikacyjnej, mające postać wydania sprzecznego z prawem unijnym orzeczenia w oparciu o przepisy art. 1, art. 2 ust. 3 - 6, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 90 i art. 91 u.g.h.; w ocenie spółki - mając na uwadze ww. dyrektywę oraz uwzględniając wiążące i jednolite orzecznictwo TSUE - organ celny miał obowiązek odmówić zastosowania tych przepisów, gdyż - skoro organ odnosi je do usługi w rozumieniu dyrektywy - to tym samym wskazuje na obligatoryjną dla tych przepisów procedurę notyfikacyjną, której wobec u.g.h. nie zastosowano; 2. (z najdalej idącej ostrożności procesowej) naruszenie art. 180 § 1 i art. 187 § 1 o.p. przez całkowicie dowolne uznanie terminala internetowego za automat do gier, mimo iż cechy funkcjonalne tego urządzenia, w tym jego nieograniczona wszechstronność, wykluczają taką jego kwalifikację, szczególnie w obliczu treści art. 2 ust. 5 u.g.h., który to przepis eksponuje element komercyjny (tj. organizowanie gier w celach komercyjnych), jako warunek niezbędny do zakwalifikowania urządzenia jako automatu do gier, podczas gdy przedmiotowe urządzenie pobiera stałą cenę za usługę dostępu do sieci Internet, bez względu na sposób wykorzystania wykupionego czasu przez klienta. Tak stawiając zarzuty, spółka wniosła o uchylenie w całości zarówno zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz zasądzenie kosztów. Na wypadek jakichkolwiek - ewentualnych - wątpliwości Sądu co do słuszności jej żądań, spółka wniosła o zwrócenie się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, którego zakres obejmie żądanie dokonania wykładni przepisów dyrektywy notyfikacyjnej celem ustalenia, czy możliwym było zastosowanie w sprawie ww. przepisów u.g.h. Nadto spółka zawnioskowała o przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z załączonej do skargi opinii (ekspertyzy) biegłego sądowego, na okoliczność wykazania, że sporne urządzenie nie jest automatem do gier, lecz "typowym punktem dostępowym do sieci Internet". Spółka szeroko uzasadniła swoje stanowisko w sprawie. W odpowiedzi na skargę, Dyrektor IC wniósł o jej oddalenie. W piśmie procesowym, spółka uzupełniła swoje stanowisko w sprawie, formułując dodatkowo zarzut naruszenia art. 2 ust. 6 i 7 u.g.h. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej (...). Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2). Stosownie do art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej: u.p.p.s.a.), uwzględnienie skargi następuje w przypadku: a) naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b) naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, c) innego naruszenia przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy. Kognicję Sądu doprecyzowuje art. 134 § 1 u.p.p.s.a., zgodnie z którym, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany wskazanymi przez stronę skarżącą zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Oznacza to, że - dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji - Sąd uwzględnia również okoliczności nie wskazane w skardze a mające wpływ na tę ocenę. Rozstrzygnięcie "w granicach danej sprawy" oznacza, że Sąd nie może jednak rozpoznać legalności innej sprawy administracyjnej niż tej, w której wniesiono skargę. W ocenie Sądu, skarga zasługiwała na uwzględnienie. Po dokonaniu kontroli zaskarżonej decyzji, mając na uwadze stan faktyczny i prawny sprawy, sformułowane w skardze zarzuty i wspierające je argumenty, Sąd stwierdza, że wystąpiły podstawy do zakwestionowania stanowiska organu wyrażonego w tej decyzji. Decyzja ta nie znajduje bowiem podstaw w prawie materialnym, jej wydanie zaś poprzedziło postępowanie, w którym uchybiono regułom procesowym. Rozstrzygnięcie zaistniałego w sprawie sporu zależy przede wszystkim od ustalenia, czy kontrolowane urządzenie umożliwiało grę na automatach. Zgodnie z art. art. 2 ust. 3 u.g.h., grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Według unormowania art. 2 ust. 3 u.g.h., grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych (oba podkreślenia Sądu), organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy. Analiza wydanych w sprawie - w obu instancjach - decyzji potwierdza rozbieżność w ustaleniu, jakie faktycznie gry umożliwiał sporny kiosk/terminal internetowy. I tak, z - odwołującej się do ustaleń kontroli i wyników opinii biegłego - ocen organu I instancji wynika, że ów kiosk internetowy (urządzenie tego typu) wyczerpuje znamiona definicji gry na automacie zawartej w art. 2 ust. 5 u.g.h. Organ II instancji natomiast, nie negując w tym zakresie stanowiska organu I instancji, wskazuje, że spółka prowadziła gry na automatach w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.g.h. oraz że przedmiotowy terminal funkcjonował jako automat w rozumieniu art. 2 ust. 3 u.g.h. W nawiązaniu do powyższego, Sąd zauważa, że z - przejętej za podstawę ustaleń przez organy obu instancji - ekspertyzy biegłego sądowego wynika, że badane urządzenie typu "kiosk Internetowy" nie spełnia wymogów technicznych zgodnych dla urządzeń podlegających przepisom u.g.h., jednak gry na nim urządzane są grami na automatach w rozumieniu u.g.h. Powyższe zostało zauważone przez organ I instancji (organ odwoławczy nie dostrzegł tej uwagi biegłego), który to organ jednak pominął tę część ustaleń biegłego. Zdaniem Sądu, w sprawie należało wyjaśnić, co "biegły miał na myśli" stwierdzając, że badane urządzenie typu "kiosk Internetowy" nie spełnia wymogów technicznych "zgodnych" dla urządzeń podlegających przepisom u.g.h. A mianowicie, czy aby nie miał on na myśli tego, że w sprawie mamy do czynienia z automatem nie będącym urządzeniem mechanicznym, elektromechanicznym lub elektronicznym, w tym komputerowym, co miałoby wpływ na ocenę, czy w sprawie w ogóle mamy do czynienia z grami na automatach, czy to w rozumieniu art. 2 ust. 3, czy też art. 2 ust. 5 u.g.h. Dostrzeżone wyżej nieprawidłowości stanowią niewątpliwie o naruszeniu przez organ odwoławczy regulacji art. 122 o.p. (wyrażonej w nim zasady prawdy obiektywnej), tj. o nie podjęciu w postępowaniu wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy oraz art. 191 o.p. (określonej tam zasady swobodnej oceny dowodów) przez dowolną ocenę zebranych w sprawie dowodów. Taki sposób procedowania pozwala także na sformułowanie wobec organu zarzutu naruszenia zasady zaufania do organu (art. 121 o.p.) i zasady informowania (art. 124 o.p.). Już tylko stwierdzone przez Sąd naruszenie ww. przepisów procesowych, tj. art. 121, art. 122, art. 124 i art. 191 o.p. w zw. z art. 2 ust. 3 i 5 u.g.h., dotyczące kwestii podstawowych dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, jako mogące mieć wpływ na wynik sprawy, daje podstawę do uchylenia zaskarżonej decyzji. Ponownie załatwiając sprawę, organ celny powinien zatem dokonać ustaleń pozwalających jednoznacznie stwierdzić, czy w sprawie - w ogóle - mamy do czynienia z grami na automatach, a jeżeli tak, to, czy z grami w rozumieniu art. 2 ust. 3, czy też art. 2 ust. 5 u.g.h. Czyniąc ustalenia w tym zakresie, organ obowiązany będzie odnieść się do załączonej przez spółkę do skargi - dopuszczonej przez Sąd, jako dowód w postępowaniu - opinii (ekspertyzy). Abstrahując od powyższego, przechodząc do oceny działań organów celnych w zakresie zastosowania unormowań dotyczących nałożenia na stronę skarżącą kary, Sąd wskazuje, że - zgodnie z art. 89 ust. 1 u.g.h., statuującym odpowiedzialność administracyjną w postaci kary pieniężnej - karze podlega: 1) urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia, lub bez wymaganej rejestracji automatu lub urządzenia do gry; 2) urządzający gry na automatach poza kasynem gry; 3) uczestnik w grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia (wszystkie podkreślenia Sądu). W niniejszej sprawie, nakładając na spółkę karę pieniężną, powołano przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. Sąd zauważa, że redakcja ww. - nieskomplikowanego w swej treści - przepisu pozwala na ukaranie "urządzającego" gry. Treść decyzji wydanej w I instancji potwierdza, że Naczelnik UC uznał spółkę za podmiot urządzający gry i związku z tym nałożył na nią karę pieniężną, jako na urządzającego gry na automatach poza kasynem gry. Dyrektor IC - po rozpatrzeniu sprawy w trybie odwoławczym, utrzymując w mocy decyzję organu I instancji - stwierdził, że w przedmiotowej sprawie kara została nałożona na podmiot, który na automacie znajdującym się poza kasynem umożliwiał gry hazardowe a nie na podmiot, który urządza takie gry w Internecie (str. 4 skarżonej decyzji). Na rozprawie, co potwierdza treść protokołu z rozprawy, pełnomocnik Dyrektora IC wskazał, że wykonywane przez spółkę czynności stanowią, że była ona podmiotem urządzającym gry. Sąd stwierdza, że - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. - karze podlega tylko "urządzający" gry oraz że w sprawie nie wyjaśniono ostatecznie (należy to uczynić ponownie rozpoznając sprawę), czy skarżąca spółka była podmiotem urządzającym gry, czy też nie. To zaś stanowi o naruszeniu powołanych wyżej przepisów procesowym w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Dalej Sąd zauważa, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, że strona skarżąca legitymowała się którymkolwiek z dokumentów legalizujących jej działania, a więc koncesją na prowadzenie kasyna gry (art. 6 ust. 1), zezwoleniem na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne (art. 6 ust. 2), zezwoleniem na urządzanie zakładów wzajemnych (art. 6 ust. 3), zezwoleniem na urządzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe i loterii promocyjnych (art. 7 ust. 1), zgłoszeniem o zamiarze urządzenia loterii fantowych lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 (art. 7 ust. 1a), zezwoleniem na urządzanie loterii audioteksowych (art. 7 ust. 2). Nie można wreszcie nie zauważyć, aby strona skarżąca wykazała, że przed udostępnieniem tego urządzenia grającym zadośćuczyniła obowiązkowi jego rejestracji, stosownie do unormowań zawartych w art. 23a u.g.h. Powyższe stanowi, że w sprawie błędnie zastosowano podstawę ukarania z art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. (dotyczącą podmiotów działających - co do zasady - legalnie, lecz wykraczających poza przyznane im uprawnienia) nie zaś z art. 89 ust. 1 pkt 1 u.g.h. (odnoszącą się do podmiotów działających bez jakiejkolwiek legitymacji). W kontekście ustalonego stanu faktycznego, kara pieniężna winna być ewentualnie nałożona według dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 2 pkt 1 u.g.h., a więc w wysokości "100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry", nie zaś w kwocie 12.000 zł. Dostrzec za WSA w G. trzeba (wyrok z [...] października 2015 r., II SA/Go 492/15, dostępny: CBOSA), że opisane w art. 89 u.g.h. delikty administracyjne dotyczą różnych etapów urządzania gier na automatach. Jak już wyżej wskazano, działalność w zakresie gier na automatach może być prowadzona na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry, a warunkiem dopuszczenia do eksploatacji automatu do gier jest jego uprzednia rejestracja przez naczelnika urzędu celnego. Czynności związane z uzyskaniem stosownej koncesji i wymaganej rejestracji automatu niewątpliwie poprzedzają rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zakresie i warunkują jej legalność. To zaś oznacza, że podmiot, który nie legitymuje się tymi dokumentami, działa nielegalnie i podlega karze pieniężnej, która wynosi 100% przychodu uzyskanego z urządzanej nielegalnie gry (art. 89 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1 u.g.h.). Skoro nielegalne działanie podmiotu usankcjonowane zostało w art. 89 ust. 1 pkt 1 u.g.h., to przyjąć należy, że kara za urządzanie gry na automatach poza kasynem gry, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., dotyczy urządzającego te gry legalnie, lecz z naruszeniem warunków prowadzenia działalności w tym zakresie (tak: WSA w G. w ww. wyroku). Za konstatacją taką przemawia także ustalenie w art. 89 ust. 2 pkt 2 u.g.h. kary za delikt opisany w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h. w wysokości 12.000 zł od każdego automatu, która umożliwia, podmiotowi urządzającemu grę na automacie poza kasynem gry, zachowanie przychodu z tej gry ponad kwotę kary. Nie sposób przyjąć, aby podmiot działający nielegalnie mógł być premiowany w ten sposób. Jednakowe traktowanie tych podmiotów pozostawałoby także w sprzeczności z zasadą równości wobec prawa, wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Stwierdzone przez Sąd uchybienie stanowi o naruszeniu przez organ celny przepisów prawa materialnego przez niewłaściwą kwalifikację deliktu do art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., zamiast do art. 89 ust. 1 pkt 1 u.g.h. Będąc świadomym, że zawarta w niniejszym wyroku ocena i zalecenia Sądu mogą w dalszym postępowaniu prowadzić do wydania aktu pogarszającego sytuację strony skarżącej, w stosunku do tej, jaka wynika z zaskarżonego aktu, Sąd - mając na uwadze zakaz reformationis in peius, ujęty w art. 134 § 2 u.p.p.s.a. - wskazuje, że dokonany ponownie wymiar kary pieniężnej nie może przekroczyć wysokości kary wymierzonej pierwotnie, czyli kwoty 12.000 zł od każdego automatu. Poczynione w sprawie i stwierdzone przez Sąd uchybienia, przedwczesną czynią dalszą ocenę skarżonego rozstrzygnięcia - także dalszych zarzutów strony, poza jednym, który Sąd ocenił kierując się zasadą ekonomiki procesowej. Niezasadny jest zarzut dotyczący naruszenia art. 2 ust. 6 i 7 u.g.h. przez ich niezastosowanie, mimo że - ich mocą - to nie organ celny, lecz tylko Minister Finansów, posiada wyłączną kompetencję do rozstrzygania decyzją m. in. o tym, czy dana gra jest grą na automacie w rozumieniu u.g.h. (zarzut postawiony w piśmie procesowym). Wobec sporu co do sposobu i trybu klasyfikowania badanego urządzenia trzeba przede wszystkim odwołać się do art. 2 ust. 6 u.g.h., według którego minister właściwy do spraw finansów publicznych rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra jest grą losową, a także czy jest grą na automacie w rozumieniu tej ustawy. Sięgnięcie do tego unormowania uzasadnione jest również dlatego, że na jego podstawie strona skarżąca zarzuciła organom celnym niekompetencję do samodzielnego rozstrzygania o charakterze gry urządzanej na badanym automacie. Nie kwestionując określonych w art. 2 ust. 6 u.g.h. kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, należy zauważyć, że tego unormowania nie można odnieść wprost do stanu faktycznego ustalonego w rozpoznawanej sprawie. Mając bowiem na uwadze miejsce i funkcję unormowania zawartego w art. 2 ust. 6 u.g.h., nie sposób pominąć faktu, że decyzja ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozstrzygająca o tym, czy oceniana gra jest grą na automatach w rozumieniu tej ustawy, wymagana jest na etapie planowania lub rozpoczęcia urządzania gier. Postępowanie w tym zakresie wszczyna wniosek przedsiębiorcy (z dokumentami, o których mowa w art. 2 ust. 7 u.g.h.), jeżeli powziął on wątpliwości co do charakteru urządzenia (automatu) do gry. Rozstrzygnięcie takie jest niezbędne także wówczas, gdy istnieją wątpliwości co do charakteru urządzanej gry. Pojawienie się uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, choć nie wyrażone wprost w art. 2 ust. 6 u.g.h., jest w każdym przypadku przesłanką warunkującą konieczność uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przyjęcie odmiennej, sugerowanej przez stronę skarżącą, koncepcji prowadziłoby do uznania, że w każdym przypadku uruchamiania na terenie Polski jakiejkolwiek gry, na jakimkolwiek automacie - a więc nawet przy podejmowaniu działań nielegalnych, urządzaniu gier bez koncesji lub zezwolenia - wymagane byłoby uzyskanie decyzji organu centralnego co do charakteru takiej gry. Tymczasem, zachowania takiego wymogu nie przewidują obowiązujące unormowania. Nie można przy tym nie zauważyć, że dokonana przez stronę skarżącego wykładnia art. 2 ust. 6 u.g.h. prowadziłaby niejednokrotnie do zablokowania merytorycznej działalności organu centralnego, który byłby zmuszony orzekać o charakterze gry w ogromnej liczbie spraw, w których - jak ukazuje praktyka - niejednokrotnie wstawia się do różnych lokali urządzenia do gier bez jakiejkolwiek ich rejestracji lub choćby zgłoszenia, a po stwierdzeniu przez organy celne możliwości organizowania na takich urządzeniach gier odpowiadających definicji zawartej art. 2 ust. 5 u.g.h., usiłuje się przerzucić na organy celne - obciążający przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność - obowiązek wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie decyzji w warunkach określonych w art. 2 ust. 6 w zw. z art. 2 ust. 7 u.g.h. Stwierdzając naruszenie ww. przepisów procesowych i materialnych, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) u.p.p.s.a. O kosztach postępowania orzekł w oparciu o art. 200 u.p.p.s.a. Rozpoznając ponownie sprawę, organ administracji obowiązany jest procedować z uwzględnieniem stanowiska Sądu.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 15.07.2026. · Źródło