II SA/Łd 324/20

WyrokWSA w Łodzi2020-10-16

Skład orzekający: Sławomir Wojciechowski, Arkadiusz Blewązka, Anna Dębowska

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy uchwała Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która przeznacza działki skarżącego pod tereny zieleni naturalnej, narusza jego prawo własności i zasady konstytucyjne, w szczególności zasadę proporcjonalności i niedyskryminacji?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że uchwała Rady Miejskiej w Łodzi dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza prawa własności skarżącego ani zasad konstytucyjnych. Przeznaczenie działek pod zieleń naturalną jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które wyłącza te tereny spod zabudowy ze względu na ich przyrodniczy charakter i sąsiedztwo drogi ekspresowej S-14. Ograniczenia w zabudowie są uzasadnione interesem publicznym i nie noszą znamion dowolności ani dyskryminacji, a także mieszczą się w granicach władztwa planistycznego gminy.
Stan faktyczny
Skarżący A.N. wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi uchwalającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kwestionując przeznaczenie jego działek (nr 169, 171/1, 171/3) pod tereny zieleni naturalnej. Zarzucił naruszenie przepisów K.p.a., ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Konstytucji RP, wskazując na uniemożliwienie zabudowy nieruchomości i naruszenie prawa własności. Wniósł o zmianę przeznaczenia działek na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej jego nieruchomości.
Rozstrzygnięcie
Oddalono skargę.

Pełny tekst orzeczenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski Sędziowie Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka (spr.) Asesor WSA Anna Dębowska Protokolant St. sekretarz sądowy Dominika Człapińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2020 r. sprawy ze skargi A. N. na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2018 r. nr LXXVI/2075/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi oddala skargę. a.bł. Pismem z dnia 4 marca 2020 r. A.N. wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2018 r. Nr LXXVI/2075/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2018 r. poz. 5626) w części "dotyczącej działek o nr ewidencyjnych 169, 171/1, 171/3, położonych w obrębie [...] przy ulicy A nr 26 (B) w Łodzi należących do skarżącego". Zaskarżonej uchwale zarzucono naruszenie: 1) art. 7, art. 77 i art. 80 K.p.a. przez niewyjaśnienie przez Radę Miejską w Łodzi stanu faktycznego na datę wydania uchwały tj. aktualnie panujących przy ul. A warunków zagospodarowania nieruchomości i w konsekwencji uchwalenie miejscowego planu nieodpowiadającego miejscowym uwarunkowaniom infrastrukturalnym, co uniemożliwia skarżącemu zabudowanie nieruchomości"; 2) art. 6 pkt 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), dalej w uzasadnieniu przywoływanej jako "u.p.z.p.", art. 140 K.c. oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP przez uniemożliwienie skarżącemu dokonania jakiejkolwiek zabudowy na stanowiących jego własność nieruchomościach wskutek uchwalenia miejscowego planu, tj. przez wprowadzenie zakazu dokonywania na tych nieruchomościach jakiejkolwiek nowej zabudowy; 3) art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 2 Konstytucji RP przez: a) sporządzenie załącznika graficznego do ww. planu, który w obszarze ulicy A w Łodzi, tj. działek nr 171/1 oraz 171/3 tworzy obszar wyłączony spod możliwości dokonania na nim jakiejkolwiek nowej inwestycji. Innymi słowy, Rada Miejska w Łodzi w załączniku graficznym do uchwały przesunęła linię zabudowy, sytuując ją tuż za granicami działek, które należą do skarżącego, a ciągnących się wzdłuż ulicy A w Łodzi. Przesunięcie i usytuowanie linii zabudowy przed działkami skarżącego doprowadziło, nie tyle do ograniczenia, lecz do wyłączenia prawa własności, co w świetle przedstawionych argumentów oraz Konstytucyjnego prawa własności, w demokratycznym państwie prawa, nie może mieć miejsca; b) dokonanie arbitralnego doboru nieruchomości, pozbawionego jakiegokolwiek schematu czy też wzoru, którym kierowałby się organ wybierając nieruchomości przeznaczone do zalesienia lub pod zieleń naturalną. Nieruchomości oznaczone na rysunku graficznym symbolem "ZL" oraz "ZN" są bowiem różnej wielkości i o najróżniejszych kształtach i co istotne nie tworzą żadnego jednolitego pasa o określonej szerokości od drogi ekspresowej, gdyż w niektórych miejscach pas ten jest bardzo szeroki jak przy działkach o nr 170 i nr 171, zaś w innych miejscach znacznie węższy jak przy działce nr 165 oraz nr 164 (nawet o 1/3 węższy); 4) art. 32 ust. 1 Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 8 § 1 K.p.a. w zw. z art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP przez "uchwalenie m.p.z.p., który nie wyważa społecznego (publicznego) interesu prawnego oraz interesu indywidualnego (prywatnego), zaś wprowadza abstrakcyjną regulację planistyczną nieodpowiadającą uwarunkowaniom miejscowym, czym w sposób ewidentny godzi nie tylko w interes prawny skarżącej, ale również w rzeszę interesów indywidualnych mieszkańców i przedsiębiorców. Ponadto, w stanie rzeczy, w którym większość właścicieli nieruchomości na tym terenie została częściowo wywłaszczona na skutek budowy trasy S-14, dodatkowe ograniczenia w prawie własności wprowadzone na skutek uchwalenia skarżonego planu zagospodarowania przestrzennego przekracza wskazane w m.p.z.p. normy oraz sprawia, iż skarżący zmuszony jest dostosować swoją nieruchomość do m.p.z.p. czyli pozostawić ją bezużyteczną i niezabudowaną, podczas gdy inne podmioty posiadające na tym terenie nieruchomości zabudowane mogą je nadbudowywać i rozbudowywać"; 5) art. 8 § 1 K.p.a. poprzez naruszenie wymogu proporcjonalności oraz wymogu równego traktowania podmiotów znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji w ten sam lub podobny sposób. Jednocześnie pełnomocnik skarżącego podniósł, iż postanowienia planu są wewnętrznie sprzeczne oraz rażąco niesprawiedliwe, ponieważ "zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 27 ust. 3 pkt. 1-3 m.p.z.p. funkcję dominującą (czyli cel) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-15 ZN jest zieleń naturalna, gdzie wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ma być utrzymany na poziomie minimum 90%, a w zakresie zasad zagospodarowania terenu ustalono zakaz lokalizacji budynków, w sytuacji gdy dopuszczono rozbudowę i nadbudowę istniejących już budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz istniejących obiektów budowlanych gospodarczych i inwentarskich, czym uprzywilejowano właścicieli posiadających na tym terenie nieruchomości już zabudowane, nie bacząc już na 90% poziom powierzchni biologicznie czynnej, wobec czego bezprawnie zróżnicowano właścicieli nieruchomości na tym terenie, naruszając art. 140 k.c.". W zakresie sformułowanych wniosków skargi wniesiono o zmianę zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działek o nr 169, nr 171/1 i nr 171/3, położonych w obrębie [...] przy ulicy A nr 26 (B) w Łodzi przez: a) zmianę podstawowego przeznaczenia ww. działek nr 171/1 i nr 171/3 oraz części działki nr 169 z zieleni naturalnej, uregulowanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w § 27 ust. 1-3 na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uregulowaną w § 17 ust. 1-5 miejscowego planu, czyli dopuszczenie na działkach skarżącego możliwości lokalizacji obiektów budowlanych; b) zmianę podstawowego przeznaczenia terenu usługowego zlokalizowanego na pozostałej części działki o nr 169, uregulowanego w miejscowym planie w § 22 ust. 1-4, na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; c) zmianę załącznika graficznego nr 1 do miejscowego planu przez oznaczenie nieruchomości w ww. załączniku jako działek z podstawowym przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; d) zmianę załącznika graficznego nr 1 do miejscowego planu poprzez przesunięcie obowiązującej linii zabudowy w taki sposób aby działki skarżącego znalazły się w strefie umożliwiającej dokonanie ich zabudowy, tj. cofnięcie jej poza granice działek o nr 169, nr 171/1 i nr 171/3; e) ewentualnie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały "w części dotyczącej działek o nr ewidencyjnych 169, 171/1 i 171/3". Jednocześnie pełnomocnik skarżącego wniósł o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Łodzi, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Łodzi, wniosła o oddalenie skargi oraz załączenie do akt sprawy dokumentacji planistycznej dotyczącej sporządzania kwestionowanej uchwały, załączonej do sprawy o sygn. akt II SA/Łd 42/19. Organ wyjaśnił, że skarżący jest właścicielem działek o nr 169, nr 171/1 i nr 171/3, w obrębie geodezyjnym [...], w Łodzi i z prawa własności wywodzi swój interes prawny do kwestionowania ustaleń zaskarżonego planu miejscowego. Wspomniane działki położone są w zachodniej części miasta Łodzi, na terenie osiedla C. Z działki o nr 171, której właścicielem był skarżący wydzielono trzy działki o nr 171/1, nr 171/2 i nr 171/3. Obecnie, skarżący dysponuje prawem do nieruchomości obejmującej działki o nr 169, nr 171/1 i nr 171/3. Działka nr 171/2 po wykupieniu przez Skarb Państwa, znajduje się we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej, tj. drogi ekspresowej S-14. Dalej organ wskazał, że w nieuwzględnionej uwadze do projektu uchwały skarżący wnosił przede wszystkim o zmianę przeznaczenia podstawowego ustanowionego na nieruchomościach z terenów ZN - tereny zieleni naturalnej, na tereny inwestycyjne przeznaczone na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W kwestionowanym planie na części działek o nr 169 i nr 171/1, oraz całej działce o nr 171/3 wprowadzono przeznaczenie pod tereny zieleni naturalnej oznaczone odpowiednio symbolami 12ZN i 5ZN. Organ podkreślił, że wbrew twierdzeniom skarżącego nie cała działka nr 171/1 została przeznaczona w planie na teren oznaczony symbolem 12ZN. Zgodnie z wyrysem z ww. planu 44,5% powierzchni tej działki tj. około 6.673,21m2 zostało włączone do terenu oznaczonego symbolem 12MN przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, gdzie można realizować ją łącznie z lokalami usługowymi i handlowymi. Wspomniana część działki leży w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż ul. A. Również znaczna część działki nr 169 nie została przeznaczona pod zieleń, a uzyskała przeznaczenie inwestycyjne oznaczone symbolem 1U stanowiąc teren zabudowy usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej związanej z miejscem prowadzenia działalności usługowej oznaczony symbolem 1U. Powyższe wynikało ze stanu faktycznego zagospodarowania tej nieruchomości, na której istniał zakład usługowy wraz z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Organ podkreślił, że istotne znaczenie dla oceny ustaleń planu odnoszących się do działek skarżącego mają postanowienia studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi uchwalonego w dniu 28 marca 2018 r. (uchwała Nr LXIX/1753/18). Według studium części działek o nr 169 i nr 171/1, od strony projektowanej drogi ekspresowej S-14, oraz cała działka nr 171/3, zlokalizowane są na terenach oznaczonych symbolem "O", tj. terenach wyłączonych spod zabudowy, w jednostce funkcjonalnoprzestrzennej: tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo. Nieruchomość skarżącego jest niezabudowana, a domniemywany i pożądany stan możliwości zabudowy nie został przed uchwaleniem planu w żaden obiektywny sposób potwierdzony. Zdaniem organu kwestionowany plan nie naruszył interesu prawnego ani uprawnienia skarżącego, bowiem nie wykazał on, że posiadany przez niego interes prawny wywodzony z prawa własności doznał uszczerbku i już choćby z tego względu organ uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Następnie organ zauważył, że skarżący częściowo błędnie sformułował wnioski skargi doszukując się kompetencji normotwórczych sądu i wnosząc o zmianę określonych przepisów planu w postulowany przez siebie sposób, co ewidentnie wykracza poza kasatoryjne możliwości orzecznicze sądu administracyjnego badającego jedynie legalność kwestionowanego aktu. Ponadto uznał, że stawiane przez skarżącego zarzuty naruszenia przepisów K.p.a. są całkowicie chybione z uwagi na fakt, iż w postępowaniu planistycznym, poza wyraźnie określonymi wyjątkami, nie stosuje się przepisów K.p.a. Tym samym Rada Miejska w Łodzi nie mogła dopuścić się naruszenia wskazanych przez skarżącego przepisów K.p.a. Następnie organ wyjaśnił, że z kierunków zawartych w obowiązującym studium, przekładających się na ustalenia w planie miejscowym wynika, iż na części działek nr 169 i nr 171/1 i na terenie całej działki nr 171/3 nie może być realizowana jakakolwiek nowa zabudowa. Oczekiwanie przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną tych działek, bądź ich części, które leżą na terenach oznaczonych w studium symbolem "O" jest sprzeczne z kierunkami studium, a więc i konsekwentnie z ustaleniami planu miejscowego, który postanowień studium nie może naruszać. Tereny zieleni naturalnej wzdłuż korytarza autostrady S-14 zostały wyznaczone zarówno na nieruchomościach zabudowanych jaki i na nieruchomościach nie posiadających jakiejkolwiek zabudowy, zakładając jednakowy w ramach poszczególnych terenów zieleni naturalnej wskaźnik powierzchni biologicznej czynnej na poziomie 90%. Organ akcentował, że na nieruchomościach już zabudowanych nie można "dowolnie rozbudowywać i nadbudowywać istniejących budynków", gdyż musi być zachowany warunek właściwego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w ramach poszczególnych terenów oraz dodatkowo muszą być zachowane warunki rozbudowy i nadbudowy dla wszystkich rodzajów budynków wymienionych w § 27 zaskarżonego planu. Z kolei do wyznaczania koniecznych terenów zieleni naturalnej stanowiących kluczowe obszary systemu przyrodniczego oraz korytarze napowietrzające dla miasta Łodzi brano pod uwagę nieruchomości niezabudowane, aby właśnie nadmiernie nie ograniczać praw własności. Dla działki skarżącego nr 171/1, mimo że była działką niezabudowaną, wyznaczono od strony ul. A teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zdaniem organu zarzut dotyczący wewnętrznie sprzecznych zapisów zawartych w § 27 planu jest nieuzasadniony, gdyż zapisy te należy traktować łącznie. Jeżeli zatem istniejąca zabudowa zlokalizowana w strefach istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (wg. studium) na poszczególnych terenach ZN powoduje, że nie jest spełniony wymóg zapewnienia 90% powierzchni biologicznie czynnej (zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 1 planu), to nie można jej rozbudowywać do parametrów jakie zostały zawarte w zapisach dotyczących budynków mieszkalnych, obiektów budowlanych gospodarczych czy inwentarskich zawartych odpowiednio w § 27 ust. 3 pkt 3 lit a i b i w § 27 ust. 3 pkt 4 lit a i b zaskarżonego planu. Organ zwrócił jednocześnie uwagę, że zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jaka sugerowana jest w skardze, w najbliższym sąsiedztwie nieruchomości skarżącego nie występuje. Zabudowa bliźniacza nie stanowi bowiem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w świetle przepisów prawa budowlanego. Ustalenia planu wprowadzające na działce nr 171/3 i w części na działce nr 171/1 terenu zieleni naturalnej wynikały z faktu braku istnienia jakiejkolwiek zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S-14. Natomiast przeznaczenie w planie pod teren do zabudowy na działce nr 169 zostało wprowadzone tam i w takiej części, gdzie wynikało to ze stanu faktycznego zagospodarowania nieruchomości. Uwzględniono bowiem istniejący zakład usługowy wraz z zabudową mieszkaniową jednorodzinną przewidując w planie teren zabudowy usługowej jako przeznaczenie podstawowe oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną związaną z miejscem prowadzenia działalności usługowej oznaczony symbolem 1U, a na pozostałej, niezabudowanej części wprowadzono przeznaczenie zgodne ze stanem faktycznym, podobnie zresztą jak na działkach nr 171/1 i nr 171/3, a więc tereny oznaczone w planie symbolem 12ZN. Organ podkreślił, że ważnym czynnikiem decydującym o wyznaczeniu terenów zielonych uniemożliwiających realizację nowej zabudowy była chęć wyeliminowania niekorzystnych wzajemnie wykluczających się oddziaływań proponowanej w skardze funkcji mieszkaniowej z funkcją komunikacyjną jaką będzie pełniła droga ekspresowa S-14. Akcentowano, że bezpośrednie sąsiedztwo tych funkcji może wywołać konflikty natury przestrzennej jak i społecznej. Realizacja priorytetowego zadania publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jakim jest droga ekspresowa S-14, stanowi najistotniejszą barierę rozwojową dla wprowadzenia zabudowy, w tym w szczególności zabudowy mieszkaniowej. Przy wyznaczaniu zasięgu terenów zieleni naturalnej w obowiązującym planie brano pod uwagę przede wszystkim zasięg terenów wyłączonych spod zabudowy w obowiązującym studium, stanowiących kluczowe obszary systemu przyrodniczego w tym dolin rzecznych oraz korytarze napowietrzające, czy stan zainwestowania wszystkich działek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod drogę ekspresową S-14. Również pod uwagę były brane takie przesłanki wynikające z analizy terenu jak: - występowanie większych systemów melioracji, - występowanie istniejących skupisk leśnych i łąk wchodzących w skład korytarza ekologicznego wyznaczonego w obowiązującym studium, - bilans istniejących terenów budowalnych w granicach obszaru objętego planem miejscowym, wykazujący rezerwy budowlane na poziomie blisko 50%. Organ wskazał także, że ustalenia zawarte w przedmiotowym planie nie mają na celu ograniczania, ani tym bardziej wyłączenia prawa własności do działek, lecz wpływają wyłącznie na sposób ich zagospodarowania, w tym wypadku pozostawiając je w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu. Zdaniem organu zarzuty skargi odnoszące się w istocie do "rzeszy podmiotów (właścicieli i przedsiębiorców)" nie mogą być przedmiotem rozważań w niniejszej sprawie ponieważ wykraczają poza zakres kognicji sądu w niniejszej sprawie, który ograniczony jest indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem skarżącego. Końcowo organ zaznaczył, że ustalenia planu są zgodne z prawem i mieszczą się w granicach uprawnień planistycznych organu, nie stanowiąc tym samym nadużycia uprawnienia do kształtowania polityki przestrzennej na terenie gminy (tzw. władztwa planistycznego). Podjęcie kwestionowanej uchwały umocowane jest w przepisach obowiązującego prawa, jej treść odpowiada wymogom stawianym przez przepisy u.p.z.p. i zgodna jest z ustaleniami obowiązującego aktualnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Przed podjęciem uchwały oraz w trakcie procedury planistycznej przeprowadzono niezbędne analizy oraz inwentaryzację stanu faktycznego. Wbrew stanowisku skarżącego, we właściwy sposób wyważono relacje między interesem prywatnym oraz publicznym, gdy dostrzeżono rozbieżność między nimi. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga nie jest zasadna. Stosownie do treści art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) w związku z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), powoływanej dalej w uzasadnieniu jako "P.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 P.p.s.a., stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 P.p.s.a.). Natomiast w razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala (art. 151 P.p.s.a.). Przedmiotem skargi jest uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2018 r. Nr LXXVI/2075/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz zachodniej granicy miasta Łodzi. Skarga w niniejszej sprawie została wywiedziona w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), dalej w uzasadnieniu przywoływanej jako "u.s.g.", zgodnie z którym skargę na uchwałę rady gminy może wnieść ten, kto wykaże, że jego interes prawny został naruszony tą uchwałą. W przypadku uchwał rady gminy podejmowanych w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego naruszenie tak pojmowanego interesu prawnego z reguły dotyczy właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze objętym ustaleniami aktu planistycznego, o ile następuje ingerencja w sposób wykonywania prawa własności, przy czym nie można wykluczyć owej ingerencji nawet w przypadku ograniczeń w sposobie wykonywania prawa własności na nieruchomościach sąsiednich w stosunku do obszaru objętego ustaleniami aktu planistycznego. Interes prawny w procesie planowania przestrzennego znajduje swe źródło w przepisach K.c. chroniących własność, a jednocześnie w przepisach Konstytucji RP. Jeżeli zatem w niniejszej sprawie skarżąca ma działki położone w obszarze objętym zaskarżoną uchwałą, a kwestionowany akt ingeruje w sferę jej praw właścicielskich, to można zasadnie twierdzić, że ma ona w sprawie interes prawny i ten interes został naruszony. Należało zatem uznać, że skarga spełnia wymóg przewidziany w powołanym wyżej art. 101 ust. 1 u.s.g., co czyni ją dopuszczalną. Przechodząc zatem do oceny merytorycznej skargi wskazać należy, że art. 101 ust. 1 u.s.g. przewiduje, iż ocena uchwały może zostać dokonana wyłącznie w zakresie wyznaczonym granicami interesu prawnego przysługującego stronie skarżącej. Przepisy u.p.z.p. określają natomiast rodzaje naruszeń prowadzących do nieważności uchwały rady gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiąc, iż tego rodzaju skutek powoduje istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie (art. 28 ust. 1 u.p.z.p.). W tym miejscu warto więc wspomnieć, że zaskarżony plan był już przedmiotem oceny przez tutejszy Sąd w sprawie sygn. akt II SA/Łd 42/19, który prawomocnie oddalił skargę wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2019 r. W uzasadnieniu wyroku wskazano m.in., że badając z urzędu zachowanie procedury planistycznej nie stwierdzono uchybień, które skutkowałyby koniecznością wyeliminowania kwestionowanego aktu z obrotu prawnego. Sąd z urzędu skontrolował zawartość aktu planistycznego (część tekstową i graficzną wraz z pozostałymi załącznikami), dla wskazania czy w procesie jego uchwalania nie doszło do naruszenia zasad sporządzania planu. Sąd podkreślił, że w materiałach planistycznych nie dostrzegł tego rodzaju naruszeń, które mogłyby być uznane za istotne naruszenie trybu sporządzania planu, określonego w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 i art. 20 ust. 1 u.p.z.p. Skoro zatem dokonując uprzednio kontroli zaskarżonej uchwały w zakresie przepisów dotyczących procedury jej uchwalenia Sąd prawomocnie skargę oddalił, to ustalenia w zakresie objętym tym rozstrzygnięciem są wiążące w niniejszej sprawie. Sąd zobligowany jest w takiej sytuacji skontrolować zaskarżony akt jedynie w zakresie zarzutów skargi (art. 101 ust. 2 u.s.g.). Z akt niniejszej sprawy wynika, że skarżący jest właścicielem działek oznaczonych nr 169, nr 171/1 i nr 171/3, położonych w obrębie [...], przy ulicy A nr 26 (B) w Łodzi. Działka nr 171/3 i wschodnie części działek nr 169 i nr 171/1 zlokalizowane na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5ZN i 12ZN, stanowią użytki rolne i przeznaczone są w zaskarżonym planie pod zieleń naturalną. Pozostałą część działki nr 169 w planie przeznaczono pod funkcję usługową, oznaczoną symbolem 1U, która uwarunkowana jest prowadzoną na tym terenie działalnością gospodarczą. Skarżący zarzucił zaskarżonej uchwale ograniczenie prawa własności na skutek wprowadzenia na terenie jego nieruchomości zakazu realizacji jakiejkolwiek nowej zabudowy i wniósł o zmianę podstawowego przeznaczenia działek nr 171/1 i nr 171/3 oraz części działki nr 169 z zieleni naturalnej, oznaczonej w planie symbolem ZN, uregulowanej w § 27 ust. 1 – 3 planu, na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną w planie symbolem MN i uregulowaną w § 17 ust. 1 – 5 tego aktu, a ponadto o zmianę przeznaczenia terenu usługowego zlokalizowanego na pozostałej części działki nr 169, oznaczonej symbolem U1, uregulowanym w § 22 ust. 1-4 planu, na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jego zdaniem uchwalony plan narusza zasadę proporcjonalności i zasadę niedyskryminacji. Na gruncie przywołanych powyżej okoliczności wypada skonstatować, iż organ planistyczny pozostając związanym zapisami studium zgodnie z art. 20 ust. 1 u.p.z.p., obowiązany był je uwzględnić konstruując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego W ujęciu systemowym stopień uwzględnienia ustaleń studium w miejscowym planie nie wyraża się w nakazie przeniesienia do planu zapisu studium lecz oznacza zakaz zmiany ustaleń studium w przepisach planu. Zmiana ustaleń studium będzie zatem miała miejsce w przypadku odstąpienia od ustalenia co do przeznaczenia i funkcji terenów w planie miejscowym (vide: wyrok NSA z dnia 18 lutego 2020 r. sygn. akt II OSK 1413/18, www.orzeczenia.nsa.gov.pl ). Przyjmuje się natomiast, że plan miejscowy może doprecyzować zasady wyrażone w studium w sposób, który nie prowadzi do ich zmiany lub modyfikacji (vide: wyrok NSA z dnia 1 lipca 2014 r. sygn. akt II OSK 85/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl ). Co więcej, w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, iż ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą ograniczać własność i takie regulacje nie stanową naruszenia prawa, o ile dzieje się to z poszanowaniem zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. O przekroczeniu władztwa planistycznego można mówić jedynie wówczas, gdy rozwiązania planistyczne są dowolne i pozbawione uzasadnienia merytorycznego. Co więcej, zgodnie z koncepcją władztwa planistycznego, mającą umocowanie w art. 4 u.p.z.p., organom gminy przysługuje prawo władczego rozstrzygnięcia co do przeznaczenia terenu pod określone funkcje, nawet wbrew woli właścicieli gruntów objętych planem. Nie ulega jednak wątpliwości, iż przysługujące gminie władztwo planistyczne może być skutecznie zrealizowane, jeżeli jest uzasadnione takim interesem publicznym, który uzasadnia wprowadzanie ograniczenia i jedynie w planie zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony przy zachowaniu, określonych ustawą, zasad i trybu sporządzania planu (vide: Z.Niewiadomski, Planowanie przestrzenne, W-wa 2002, s. 86 in.). Plan miejscowy co do zasady może zatem zawierać przepisy, z których będzie wynikało ograniczenie prawa własności nieruchomości polegające na tym, że na wskazanym terenie nie będzie można prowadzić określonej działalności lub zabudowy (art. 15 ust. 2 pkt 9 u.p.z.p.). W istotę władztwa planistycznego gminy wpisane jest uprawnienie, polegające na legalnej ingerencji w sferę wykonywania prawa własności. W ramach realizacji tego uprawnienia gmina w naturalny sposób zobowiązana jest do kierowania się interesem publicznym oraz odpowiednim jego wyważeniem w odniesieniu do interesu prywatnego, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady proporcjonalności i racjonalnego postępowania w perspektywie oddziaływania na prawo własności. Konstytucyjnie chroniona własność może być ograniczona w drodze ustawy (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP). Taką ustawą jest m.in. u.p.z.p., która stanowi, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości (art. 6 ust. 1 u.p.z.p.) Tym samym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą ograniczać własność i takie regulacje nie stanową naruszenia prawa, o ile dzieje się to z poszanowaniem zasady proporcjonalności (vide: wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2017 r. sygn. akt II OSK 932/15; wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2018 r. sygn. akt II OSK 3192/17, www.orzeczenia.nsa.gov.pl ). Wbrew twierdzeniom skarżącej zaskarżona uchwała nie narusza powołanych w skardze przepisów art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP w zw. z art. 6 u.p.z.p. oraz art. 140 K.c. W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że przyjęte w planie przeznaczenie działek w odniesieniu do symbolu 5 ZN i 12 ZN (obszar zieleni naturalnej) są zgodne z zapisami studium uwarunkowań i odpowiadają dotychczasowemu przeznaczeniu tego terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (uchwała nr LXIX1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) teren, na którym położone są działki skarżącej jest wyłączony spod zabudowy. Znajduje się on w jednostce funkcjonalnoprzestrzennej oznaczonej symbolem "O" i jest definiowany jako tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo. Na terenach tych dopuszczono możliwość funkcjonowania istniejącej zabudowy i lokalizacji nowej na zasadach określonych w kartach ustaleń oraz w rozdziałach tematycznych części tekstowej studium. Na karcie ustaleń dla jednostek funkcjonalnoprzestrzennych w charakterystyce ww. jednostki wskazano, iż jest to obszar kluczowy dla systemu przyrodniczego, pełniący funkcje klimatyczne, biologiczne i krajobrazowe, położony na obrzeżach miasta, w tym doliny rzeczne oraz korytarze napowietrzające. W głównych celach polityki przestrzennej uchwałodawca założył zachowanie istniejących elementów systemu przyrodniczego, zachowanie otwartego krajobrazu miasta oraz jego ochronę, ochronę poszczególnych elementów systemu przyrodniczego oraz przywrócenie walorów przyrodniczych obszarom zdegradowanym. W studium przeznaczenie terenu w spornej jednostce funkcjonalnoprzestrzennej zostało określone jako tereny rolne, rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrodów działkowych oraz eksploatacji powierzchniowej kopalin. Na tym terenie studium dopuszcza możliwość zabudowy ale z ograniczeniami, czyli: 1. Tereny zabudowy związanej z produkcją rolną – wyłącznie w zakresie obiektów istniejących z możliwością rozbudowy istniejących siedlisk. 2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w granicach istniejącego zainwestowania. 3. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji związanych z Portem Lotniczym w granicach obszaru oznaczonego symbolem "O" obejmującego potencjalne inwestycje związane z Planem Generalnym, Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Ponadto, studium w strukturze przestrzennej i krajobrazu przewiduje zakaz wprowadzania funkcji i sposobów zagospodarowania mogących wpłynąć na pogorszenie walorów przyrodniczo-krajobrazowych, z uwzględnieniem zakazów określonych w obowiązujących przepisach dla obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Studium dopuszcza przekształcenie gruntów rolnych w tereny o innym użytkowaniu takie jak: lasy, agroturystyka, turystyka, rekreacja, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, ogrody działkowe, parki i inne tereny zieleni urządzonej. Przewiduje nadto podporządkowanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych walorom przyrodniczym oraz zatrzymanie rozpoczętych procesów urbanizacji poprzez zakaz wyznaczania nowych terenów zabudowy poza terenami istniejącego zainwestowania. Dopuszcza możliwość włączenia w granice tych terenów nieruchomości lub ich części położonych pomiędzy zainwestowanymi nieruchomościami, stanowiącymi dopełnienie istniejących struktur zabudowy. Z powyższych postanowień studium wynika zatem, że na terenie określonym w studium – jako wyłączonym spod zabudowy, w jednostce funkcjonalnoprzestrzennej oznaczonej symbolem "O", definiowanym jako tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo – nie ma możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej, o którą wnioskuje skarżąca. Wobec tego zapisy planu przeznaczające ten teren pod obszar zieleni naturalnej (symbol ZN) nie naruszają zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Wbrew zatem twierdzeniom skarżącej uzasadnione było nieuwzględnienie wniosku o przeznaczenie spornego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wprowadzając w miejscowym planie ograniczenia w prawie do zabudowy uwzględniało bowiem postanowienia obowiązującego w tym zakresie studium. Tym samym należy podkreślić, iż organy kształtując postanowienia miejscowego planu w ramach przysługującego im władztwa planistycznego, działały w granicach ustalonych przez studium. Powyższa konstatacja jest istotna z punktu widzenia prawidłowości zastosowania przez organ art. 20 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 4 u.p.z.p. Także rozpoznając uwagi A. N. dotyczące przedmiotowych działek Prezydent Miasta Łodzi wyjaśnił, iż nie znaleziono uzasadnienia dla wyznaczenia terenów budowlanych na działce nr 171/3 oraz wschodnich częściach działek nr 169 i nr 171/1, albowiem byłoby to sprzeczne z zapisami studium oraz stanem faktycznym, a jednocześnie brak wyznaczenia takich terenów służy minimalizacji konfliktów społecznych i przestrzennych. Nie jest też zasadna zmiana wyznaczonej w projekcie planu funkcji usługowej na części działki nr 169 na rzecz funkcji mieszkaniowej, a to z uwagi na faktyczny, kolizyjny sposób jej użytkowania. Zabudowę, o którą wnioskuje skarżący będzie mógł realizować w zachodniej części działki nr 171/1, na której ograniczenia nie występują. Warto też przypomnieć w tym miejscu, że część działki nr 169 położona jest w obszarze, dla którego studium przewiduje możliwości realizacji nowej zabudowy. Z analogicznych przyczyn uwag dotyczących spornych działek nie uwzględniła także Rada Miasta Łodzi wskazując, że te i inne niezabudowane działki położone na terenach zieleni naturalnej oznaczonej w planie symbolem ZN są położone w bezpośrednim styku z korytarzami uciążliwych arterii komunikacyjnych, tj. drogi S-14 i drogi głównej, są one oderwane od istniejących wykształconych struktur osiedlowych w mieście, a nadto pełnią funkcję istotną dla środowiska jako naturalny bufor przestrzenny. Również w samym uzasadnieniu kwestionowanej uchwały wskazano, że celem projektu planu jest m.in. wyznaczenie granic urbanizacji oraz zachowanie i ochrona terenów wspierających system ekologiczny miasta. Nie jest też zasadna zmiana wyznaczonej w planie funkcji usługowej na części działki nr 169 na rzecz funkcji mieszkaniowej z uwagi na faktyczny, kolizyjny sposób jej użytkowania, przy czym faktycznego sposobu użytkowania nie kwestionuje skarżący. Skoro zatem gmina widziała potrzebę uregulowania ładu przestrzennego na danym obszarze m.in. przez zakaz lokalizacji nowej zabudowy i stanowisko swoje w tym zakresie uzasadniła, to brak jest przesłanek dla ingerencji sądu w prawnie chronioną samodzielność jednostki samorządu terytorialnego (art. 165 ust. 2 Konstytucji RP). Analizując zgromadzony materiał dowodowy w sprawie nie sposób uznać aby uzasadnienie dla kwestionowanych zapisów było pozorne i nie odpowiadało rzeczywistemu stanowi rzeczy. Warto zaznaczyć, że działki skarżącego są w przeważającej części niezabudowane. Zapisy kwestionowanej uchwały nie uniemożliwiają natomiast dalszego wykorzystywania spornych terenów w dotychczasowy sposób, a jedynie uniemożliwiają wprowadzenie na części obszaru skarżącego objętego planem nowej funkcji w postaci zabudowy mieszkalnej. Powyższe oznacza, iż aczkolwiek uprawnienia wynikające z prawa własności skarżącego zostały ograniczone, to jednak nastąpiło to w granicach wynikających z przepisów u.p.z.p. oraz nie narusza to istoty jego prawa własności, co oznacza, że nie doszło do naruszenia art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Wprowadzone przez prawodawcę lokalnego ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości skarżącej nie naruszają także zasad proporcjonalności, równości oraz wyważania interesu publicznego i indywidualnego. Proporcjonalność wkroczenia prawodawcy w prawo własności skarżącej była bowiem determinowana zasadniczym elementem planu, jakim pozostaje realizacja drogi ekspresowej S-14. Kwestionowany plan opracowano z myślą o lokalizacji tej właśnie drogi i to z jej powodu wprowadzone zostały ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości leżących wzdłuż wspomnianej arterii komunikacyjnej. Przeznaczenie terenów usytuowanych wzdłuż drogi ekspresowej pod tereny zielone było podyktowane uciążliwością owej arterii, a co za tym idzie niekorzystnym, wzajemnie wykluczającym się oddziaływaniem funkcji mieszkaniowej i funkcji komunikacyjnej. Skoro zatem zaplanowanie na powyższym terenie drogi ekspresowej S-14 nie było przez stronę kwestionowane, to nie sposób uznać, aby w takiej sytuacji wkroczenie władzy planistycznej w prawo własności skarżącej było nieproporcjonalne. Nie można także tracić z pola widzenia sposobu przeznaczenia wspomnianych terenów w studium, z którym nie kłóci się ich przeznaczenie w miejscowym planie. Jeśli chodzi z kolei o postawiony w skardze zarzut naruszenia zasady niedyskryminacji, to warto przypomnieć, że wyrażona w art. 32 Konstytucji zasada równości wobec prawa nie oznacza nakazu równego traktowania wszystkich osób, lecz jedynie zakazuje nierównego traktowania podmiotów podobnych, co jednak nie wyklucza nierównego traktowania podmiotów, które podobne nie są ze względu na daną cechę relewantną (vide: wyrok NSA z dnia 26 maja 2020 r. sygn. akt II OSK 2580/19, www.orzeczenia.nsa.gov.pl ). Innymi słowy zasada niedyskryminacji i równości nie oznacza nakazu jednakowego traktowania sytuacji wszystkich podmiotów, gdyż ich sytuacja faktyczna i prawna może być różna. W rozpoznawanej sprawie nie sposób dostrzec naruszenia zasady niedyskryminacji, bowiem wprowadzone ograniczenia dotyczące terenów oznaczonych symbolem ZN są takie same dla wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na tych terenach w sytuacji ich zastanego określonego zagospodarowania. Postanowienia uchwały nie pogarszają tym samym pozycji skarżącej względem innych osób znajdujących się w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej, a więc względem innych właścicieli nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie oznaczonym w planie symbolem ZN. Powoływane w skardze tereny sąsiednich nieruchomości, dla których plan przewidział możliwość dalszej zabudowy były już zabudowane, stąd sytuacja ich właścicieli diametralnie różni się od sytuacji skarżącej uwzględniając zasadę ochrony słusznie nabytych praw tych osób. Nie sposób także podzielić oceny co do braku rozważenia interesu prywatnego właściciela i interesu publicznego. Jak wynika z dokumentów zgromadzonych w sprawie organy planistyczne były świadome istnienia kolizji między tymi interesami i zdecydowały o rozstrzygnięciu tego konfliktu w określony sposób, wskazując na przesłanki przyjętych rozwiązań. Warto też zaznaczyć, że w toku dyskusji publicznej zorganizowanej w dniu 10 sierpnia 2018 r. wyjaśniano, iż sytuacja terenów zieleni naturalnej zmieniła się przez realizację inwestycji celu publicznego (arterii komunikacyjnej), która przez swą uciążliwość ogranicza możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej na tym terenie, co jest głównym powodem niewprowadzania zabudowy tam gdzie mogą rodzić się konflikty przestrzenne i społeczne. Wskazano także na specyfikę działek, których dotyczy niniejsza sprawa związaną z ich położeniem względem centrum urbanizacji i innych osiedli miasta Łodzi. Wyjaśniono w przekonywujący sposób, że interes publiczny wymaga tego aby urbanizacja domykała i zagęszczała rozpoczęte już układy przestrzenne, a jednocześnie by urbanizacji tej postawić granice, gdyż wydzielenie i sprzedaż działek budowlanych z nieruchomości rolnej niewątpliwie realizuje interes prywatny właściciela, jednakże przekłada się na obowiązki Miasta w zakresie realizacji i utrzymania infrastruktury technicznej i społecznej. Wskazano wreszcie, że Miasta nie stać na drogą urbanizację w oddaleniu od rozpoczętych układów przestrzennych, w związku z czym nie wszystkie tereny mogą posiadać status terenów budowlanych (s. 3 i s. 6 protokołu z dyskusji publicznej nad założeniami planu). Warto też dodać, że toku tej dyskusji wyraźnie akcentowano, że wyznaczenie granicy terenów pod zabudowę pokrywało się z granicami określonymi w studium, a ponadto wiązało się z przebiegiem przez teren objęty planem arterii komunikacyjnych, w tym drogi ekspresowej, zrealizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na lokalizację której Miasto Łódź miało jedynie ograniczony wpływ. Uwzględniając powyższe okoliczności należy zatem mieć na uwadze, że art. 1 ust. 3 u.p.z.p. nakazuje jedynie ważyć interes publiczny i interesy prywatne przy ustalaniu przeznaczenia terenu, co organ uchwalający plan uczynił. Ponadto należy podkreślić, iż prawo własności i jego ochrona jest wprawdzie jednym z elementów, który zgodnie z art. 1 ust. 2 u.p.z.p. należy brać pod uwagę w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, to jednak nie jest w tym procesie prawem jedynym i pierwszorzędnym. W odniesieniu do kolejnych zarzutów skargi wyjaśnić warto, że kwestia wpływu uchwalenia planu na wartość ekonomiczną działki nie stanowi kryterium oceny legalności planu. Oczywistym jest bowiem, że kwestia ewentualnego obniżenia wartości nieruchomości może być między stronami sporna, jednak do rozstrzygnięcia tych sporów właściwe są sądy powszechne (art. 37 ust. 10 u.p.z.p.). Nie jest też zasadny zarzut naruszenia przepisów K.p.a. Jak słusznie podniósł organ w odpowiedzi na skargę – w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mają one zastosowania. Postępowanie planistyczne nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu art. 1 pkt 1 – 6 K.p.a. Jego przebieg zasadniczo normują przepisy u.p.z.p. i u.s.g. Istotne jest przy tym to, że uchwała w sprawie uchwalenia planu miejscowego jest aktem prawa miejscowego. Przedmiotem postępowania w tej materii nie jest więc orzekanie w sprawie indywidualnej z zakresu administracji publicznej, lecz uchwalenie aktu prawnego powszechnie obowiązującego na terenie gminy. Reasumując należy stwierdzić, iż w niniejszej sprawie sąd nie dopatrzył się naruszeń prawa, które uzasadniałyby stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w trybie art. 147 § 1 P.p.s.a. Powoływane przez skarżącą ograniczenia prawa własności wynikające z zapisów kwestionowanego planu nie są dowolne i nie przekraczają granic przysługującego gminie władztwa planistycznego. Znajdują one źródło w postanowieniach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi. Sąd nie stwierdził tym samym naruszenia art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. W niniejszej sprawie brak jest także okoliczności wskazujących na naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, skoro skarżąca de facto nie wskazała elementów mogących stanowić przejaw jej dyskryminacji, zaś samo uchwalenie miejscowego planu i wprowadzone nim ograniczenia treści prawa własności nie stanowią samodzielnie okoliczności świadczącej o nierównym traktowaniu strony. Nadto konstytucyjna ochrona prawa własności, mająca swe źródło w art. 21 ust 1 i art. 64 Konstytucji RP, nie stanowi bariery dla ograniczenia treści prawa własności w procesie planistycznym, skoro ograniczenie to ma źródło w ustawie, co przewiduje art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności Sąd uznał, że skarga nie zawiera usprawiedliwionych argumentów i jako niezasadną oddalił w oparciu o art. 151 P.p.s.a. dc

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 15.07.2026. · Źródło