I SA/Lu 513/21

WyrokWSA w Lublinie2021-11-26

Skład orzekający: Monika Kazubińska-Kręcisz, Wiesława Achrymowicz, Andrzej Niezgoda

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy organ podatkowy jest związany danymi z ewidencji gruntów i budynków przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości, nawet jeśli podatnik przedstawia dowody wskazujące na inny, rzeczywisty sposób wykorzystania lokalu?
Ratio decidendi
Organ podatkowy jest związany danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków przy wymiarze podatku od nieruchomości, a dane te mają charakter wiążący i nie mogą być samodzielnie korygowane w ramach postępowania podatkowego bez zmiany wpisów w ewidencji. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy dane ewidencyjne pozostają w sprzeczności z innymi rejestrami publicznymi lub gdy posłużenie się nimi prowadziłoby do pominięcia przepisów ustawy podatkowej.
Stan faktyczny
Spółka jawna wniosła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r., twierdząc, że lokal wykorzystywany jako hotel robotniczy powinien być opodatkowany stawką dla lokali mieszkalnych, a nie niemieszkalnych, jak wynikało z ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej. Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty, uznając, że są związane danymi ewidencyjnymi. Spółka podniosła zarzuty naruszenia przepisów dotyczących ewidencji, statystyki publicznej, klasyfikacji obiektów budowlanych oraz zasad postępowania dowodowego.
Rozstrzygnięcie
Oddala skargę.

Pełny tekst orzeczenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Kazubińska-Kręcisz (sprawozdawca) Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz WSA Andrzej Niezgoda Protokolant Asystent sędziego Krzysztof Kożuch po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2021 r. sprawy ze skargi [...] spółki jawnej w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] sierpnia 2021 r. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] kwietnia 2021 r. w przedmiocie odmowy C. spółce jawnej (spółce, podatnikowi, skarżącemu) stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. Jak wynika z akt sprawy i treści zaskarżonego orzeczenia, spółka wniosła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2015 – 2020. Wskazała, że będąc właścicielem wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. [...] w [...], deklarowała jego powierzchnię użytkową ze stawką przewidzianą dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tymczasem powierzchnia użytkowa podlegać powinna opodatkowaniu stawką właściwą dla budynków lub ich części mieszkalnych. Spółka w związku z powyższym wyliczyła nadpłatę za rok 2015 w kwocie [...]zł. Odmawiając stwierdzenia nadpłaty, organ pierwszej instancji wskazał, że przy wymiarze podatku od nieruchomości jest bezwzględnie związany zapisami treści ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej, które kwalifikują omawianą nieruchomość jako hotelowy lokal niemieszkalny. Bez znaczenia pozostaje przy tym rzeczywiste wykorzystanie lokalu, a także fakt, że budynek w którym posadowiony jest lokal posiada charakter mieszkalny. Organ uznał, że dowody złożone przez spółkę wraz z wnioskiem o nadpłatę (m. in. pismo wspólnoty mieszkaniowej i aneks do inwentaryzacji budowlanej) nie stanowią dokumentów podważających zapisy ewidencji i księgi wieczystej. W sprawie nie zaistniało też zdarzenie, mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności nie nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania. Od decyzji tej spółka złożyła odwołanie, w którym zarzuciła naruszenie: - art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (u.p.g.k.) przez błędną wykładnię i przyjęcie, że organ jest bezwzględnie związany zapisami ewidencji gruntów i budynków, podczas gdy rozbieżności między tymi zapisami a stanem rzeczywistym uzasadniały odejście od tej zasady; - art. 21 ust. 1 u.p.g.k. w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej (u.s.p.) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) przez ich niezastosowanie i przyjęcie, że PKOB służy jedynie określonym celom, a nie ustalaniu podstawy wymiaru podatku od nieruchomości, podczas gdy standardowe kwalifikacje stosuje się m.in. w ewidencjach, a PKOB służy do dokonywania klasyfikacji obiektów budowlanych, wobec czego funkcja budynku zgodna z PKOB pośrednio wpływa na wymiar podatku; - art. 2 ust. 1 ustawy o własności lokali w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie PKOB przez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że funkcja wyodrębnionego lokalu nie musi być tożsama z funkcją budynku, w którym znajduje się lokal; - art. 122 w zw. z art. 187 § 1 O.p. przez brak wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, polegający na pominięciu okoliczności wynikających z pisma Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w [...] z dnia 28 grudnia 2020 r., pisma Urzędu Statystycznego i decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2020 r. i aneksu z dnia 5 maca 2019 r. do inwentaryzacji budowlanej oraz na stwierdzeniu, że zapisy w ewidencji gruntów i budynków są prawidłowe, a strona nie przedłożyła dokumentów skutecznie ich podważających; - art. 122 w zw. z art. 187 § 1 O.p. przez brak wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, polegający na pominięciu okoliczności wynikających z aneksu z dnia 5 marca 2019 r. do inwentaryzacji budowlanej opracowanej w kwietniu 2007 r., tj. okoliczności sprostowania omyłki w zakresie funkcji spornego lokalu; - art. 122 w zw. z art. 187 § 1 O.p. przez brak wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, polegający na pominięciu okoliczności wynikającej z pisma Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. funkcji i rozkładu udziałów w powierzchni całkowitej poszczególnych lokali w budynku, podczas gdy prawidłowo dokonana ocena materiału dowodowego powinna prowadzić do wniosku, że o mieszkalnym charakterze spornego lokalu świadczyć powinien mieszkalny charakter całego budynku. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że w korekcie deklaracji spółka wskazała podatek w łącznej wysokości [...] zł, do opodatkowania przyjmując grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (876 m2), grunty pozostałe (882,66 m2), budynki mieszkalne (441,35 m2), budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (867,02 m2) oraz budowle (wartości [...] zł). Podała, że jest właścicielem nieruchomości przy. ul. [...] o powierzchni 876 m2 i powierzchni użytkowej budynku/lokalu 450 m2; położonej przy ul. [...] ([...]), o powierzchni działki 1393,79 m2 i powierzchni użytkowej budynku/lokalu 1.341,55 m2. Będąc właścicielem wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr [...], położonego w budynku mieszkalnym przy ul. [...] w [...] (wykazywanego jako lokal o powierzchni użytkowej 327,63 m2), spółka deklarowała jego powierzchnię użytkową ze stawki przewidzianej dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tymczasem jego powierzchnia użytkowa, według niej, podlegać powinna opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ze stawką właściwą dla budynków lub ich części mieszkalnych. Przedmiotowy lokal wraz z przynależnymi piwnicami wykorzystywany jest od początku jego wyodrębnienia, tj. od ok. 1984 r. jako lokal mieszkalny - hotel robotniczy, z zakwaterowaniem długoterminowym, zatem w ocenie spółki posiada on funkcję mieszkalną. Kolegium ustaliło, że zgodnie z rejestrem gruntów i budynków lokal nr [...] sklasyfikowany jest jako niemieszkalny, a w księdze wieczystej nieruchomość tę oznaczono jako niemieszkalny lokal hotelowy. Lokal uzyskał samodzielność na podstawie zaświadczenia właściwego organu, a integralną częścią tego zaświadczenia jest inwentaryzacja wraz z projektem wyodrębnień samodzielnych lokali, w której omawiany lokal określany jest jako lokal hotelowy. Zdaniem organu odwoławczego, ustanowienie odrębnej własności lokalu w trybie przewidzianym w ustawie o własności lokali powoduje, że stają się one odrębną nieruchomością i tym samym odrębnym przedmiotem opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Kwalifikacja wyodrębnionego lokalu nie musi być zatem tożsama z kwalifikacją budynku, w którym lokal jest usytuowany. Powołując się na 21 ust. 1 u.p.g.k. organ odwoławczy wyjaśnił, że dane wynikające z ewidencji w przypadku wymiaru podatku od nieruchomości mają dla organu podatkowego charakter wiążący i nie mogą być samodzielnie korygowane w ramach postępowania podatkowego bez zmiany tych wpisów w ewidencji gruntów. O sposobie kwalifikacji gruntu (budynku) dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości decyduje nie tyle sposób faktycznego wykorzystywania nieruchomości, ale jej funkcje (przeznaczenie) ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Organ podatkowy nie może samodzielnie dokonywać klasyfikacji funkcji nieruchomości, lecz powinien odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów i budynków, które w tym zakresie są bezwzględnie wiążące. Organ podniósł, że przeciwko dokumentowi urzędowemu, jakim jest wypis lub informacja z ewidencji gruntów i budynków może być przeprowadzony dowód. Podatnik występował z wnioskiem o sprostowanie zapisów ewidencji gruntów i budynków w zakresie spornego lokalu, jednak wniosek został rozpatrzony odmownie – sprawę zakończyła ostateczna decyzja [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2020 r. znak IGK- [...] W decyzji tej organ ewidencyjny wyraźnie wskazał, że co prawda budynki hotelu robotniczego są zakwalifikowane jako mieszkalne, ale zgodnie z zasadami ujawniania budynków w ewidencji gruntów i budynków lokal wykazany został jako lokal o innym przeznaczeniu, czyli niemieszkalny. Nadto, podatnik nabył lokal jako niemieszkalny. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie sprostował zaświadczenia o samodzielności lokalu, informując jedynie spółkę o możliwości wydania nowego zaświadczenia w razie zmiany faktów czy stanu prawnego. Organ przyjął w tych okolicznościach, że zapisy ewidencji gruntów i budynków dotyczące funkcji przedmiotowego lokalu niemieszkalnego należy uznać za prawidłowe, a przedstawione przez podatnika dokumenty nie są w stanie tych zapisów podważyć. W skardze na powyższą decyzję C. podniosła zasadniczo zarzuty tożsame jak w odwołaniu, a dotyczące naruszenia art. 21 ust. 1 u.p.g.k., art. 40 ust. 3 u.s.p., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie PKOB i art. 122 w związku z art. 187 § 1 O.p. w sposób opisywany jak w odwołaniu. Nadto, zarzucając brak wszechstronnego rozważania zebranego w sprawie materiału dowodowego, polegający na pominięciu okoliczności wynikających ze złożonych pism, aktu notarialnego, decyzji i aneksu do inwentaryzacji, wskazała na naruszenie art. 122 i art. 194 § 3 oraz art. 191 w zw. z art. 187 § 1 O.p. i w zw. z art. 7 Konstytucji RP. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji i zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu skargi podniesiono, że pomimo wynikającego z art. 21 ust. 1 u.p.g.k. wiążącego charakteru zapisów ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków nie można przyjąć, że zapisy te są niepodważalne w postępowaniu podatkowym. Podatek od nieruchomości powinien być ustalany w odniesieniu do aktualnej funkcji jaką budynek pełni w okresie opodatkowania, a nie do jego funkcji historycznej. Mimo, że z zapisów ewidencji wynika niemieszkalny charakter spornego lokalu, to przedstawiony organowi materiał dowodowy wskazuje na funkcję odmienną. Świadczy o tym klasyfikacja PKOB, mieszkalny charakter całego budynku, pisma wspólnoty mieszkaniowej i urzędu statystycznego, akt notarialny, decyzja [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2020 r. oraz aneks do inwentaryzacji budowlanej. Spółka powołała się na aneks do inwentaryzacji i wskazała, że wpis w ewidencji gruntów i budynków dokonany został wprost na podstawie pierwotnych wyników inwentaryzacji. Aneks stanowi zatem swego rodzaju sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej, wobec czego w ewidencji widnieć powinna adnotacja o mieszkalnym charakterze lokalu. Zdaniem skarżącej, organ nie rozważył w sposób prawidłowy tego dokumentu. Powołując się na orzecznictwo skarżąca stwierdziła też, że gdy podatnik uprawdopodobni zainicjowanie uzgodnienia klasyfikacji danej nieruchomości w ewidencji gruntów ze stanem rzeczywistym, a wbrew przesłankom do takiej zmiany organy ewidencyjne nie skorygowały klasyfikacji, organy podatkowe są zobowiązane do krytycznej oceny danych z ewidencji gruntów. Przeciwna wykładnia prowadziłaby do zbytniego formalizmu, który godziłby nie tylko w zasadę prawdy obiektywnej, ale także w zasadę praworządności wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP. Podważenie dowodu urzędowego, jakim jest ewidencja gruntów i budynków było w sprawie możliwe, zaś organ nie powinien ciężaru wyjaśnienia stanu faktycznego przerzucać na podatnika. Spółka podkreśliła, że PKOB służy do dokonywania klasyfikacji obiektów budowlanych, na podstawie których następnie sporządzana jest ewidencja gruntów i budynków, będąca z kolei podstawą decyzji organu podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Wobec tego funkcja budynku zgodna z PKOB pośrednio wpływa na wymiar podatku. Niezasadne jest zatem pomijanie tej klasyfikacji, jak uczyniły to w niniejszej sprawie organy. Rozwijając zarzut naruszenia art. 2 ust. 1 ustawy własności lokali w związku z rozporządzeniem w sprawie PKOB skarżąca tłumaczyła, że to nie funkcja budynku ma wpływać na funkcję wyodrębnionego lokalu, lecz funkcja wyodrębnionych lokali oraz rozkład ich udziałów w powierzchni całkowitej budynku przesądza o funkcji budynku. Wobec tego, z uwagi na funkcję mieszkalną budynku przy ul. [...] w [...] oraz funkcję i rozkład pozostałych lokali, sporny wyodrębniony lokal klasyfikować należy jako mieszkalny. Budynek ma charakter mieszkalny w momencie, w którym co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Tymczasem udziały w budynku przedstawiają się następująco: 24 lokale mieszkalne o łącznym udziale 42,697% i lokal użytkowy na parterze o udziale 41,990%. Trzecia kategoria, tj. sporny lokal posiada udział w wysokości 15,313%. Zaklasyfikowanie omawianego lokalu użytkowego przesądza w konsekwencji o charakterze całego budynku, gdyż każdorazowe powiększenie udziału 24 lokali mieszkalnych lub lokalu użytkowego o udział hotelu robotniczego przekroczy połowę całkowitej powierzchni. W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie. Poparło stanowisko prezentowane w zaskarżonej decyzji. Wskazało, że z dokumentacji architektoniczno – budowlanej wynika, że lokal jest lokalem hotelowym, który zgodnie z PKOB zalicza się do budynków niemieszkalnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje: Skarga jest niezasadna. Istotą sporu w niniejszej sprawie jest prawidłowość określenia przez organ podatkowy podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości za 2015 r., z czego spółka wywodzi prawo do zwrotu nadpłaty. Jej zdaniem, nieprawidłowo deklarowała ona w poszczególnych latach (w tym w 2015 r.) do opodatkowania powierzchnię wyodrębnionego lokalu, który wykorzystywany jest jako hotel robotniczy. Jest zatem lokalem mieszkalnym, nie zaś jak deklarowano uprzednio lokalem niemieszkalnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym względzie – zdaniem spółki – pominięte winny zostać zapisy ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej, skoro rzeczywisty sposób wykorzystania lokalu jest od nich odmienny. Taki sposób klasyfikacji lokalu wynika nadto – zdaniem strony - z dołączonych do akt sprawy dokumentów oraz z faktu, że budynek, w którym lokal się znajduje, w zdecydowanej większości składa się z lokali mieszkalnych. Wskazać należy, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku wraz z korektą deklaracji został złożony przez spółkę w dniu 29 grudnia 2020 r. Zgodnie z treścią art. 72 § 1 pkt 1 O.p., za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Na podstawie art. 73 § 1 pkt 1 O.p., nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Zgodnie z kolei z art. 75 § 2 O.p., uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje m.in. podatnikom. Przepis art.75 § 3 O.p. stanowi, że jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), to podatnik, równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację). Przepis art. 75 § 4 O.p. wskazuje zaś, że jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. W takim przypadku korekta wywołuje skutki prawne. Natomiast zgodnie z art. 75 § 4a O.p., w decyzji stwierdzającej nadpłatę organ podatkowy określa wysokość zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości w takim zakresie, w jakim powstanie nadpłaty jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego. W zakresie, w jakim wniosek jest niezasadny, organ odmawia stwierdzenia nadpłaty. Zgodnie z art. 81b § 2a O.p., korekta złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty nie wywołuje skutków prawnych w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz w razie umorzenia postępowania podatkowego w związku z wycofaniem wniosku. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz wniosku o zwrot nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe przewidują inny tryb zwrotu podatku (art. 79 § 2 O.p.). Decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty na wniosek złożony przed upływem terminu przedawnienia można wydać także po upływie tego terminu (art. 79 § 3 O.p.). W niniejszej sprawie podatek od nieruchomości za 2015 r. został zapłacony przez spółkę (osobę prawną) na podstawie złożonej deklaracji. Termin przedawnienia tego zobowiązania upłynął z dniem 31 grudnia 2020 r. Jak już wskazano, wniosek o stwierdzenie nadpłaty został złożony przed upływem tego terminu, a zatem organy podatkowe zasadnie procedowały w sprawie, wydając decyzje z dnia [...] kwietnia 2021 r. (I instancja) i z dnia [...] sierpnia 2021 r. (II instancja). Nie budzi wątpliwości, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.) wysokość stawek podatku od nieruchomości uzależniona została od sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania. Podatek od nieruchomości ma charakter majątkowy, a kwalifikacja nieruchomości, która ma wpływ na wymiar tego podatku, jest niezależna od statusu podatnika, lecz wynika wprost z przeznaczenia nieruchomości (a więc z tego czy nieruchomość jest przeznaczona na cele gospodarcze, mieszkaniowe, czy inne). Najwyższą stawką objęto nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty (pkt 1), budynki lub ich części (pkt 2), budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pkt 3). Zakres podmiotowy podatku został natomiast wskazany w art. 3 ust. 1 u.p.o.l., który stanowi, że podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3 (pkt 1), posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych (pkt 2), użytkownikami wieczystymi gruntów (pkt 3), posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (pkt 4). Z kolei art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. stanowi, że rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, między innymi dla budynków lub ich części: a) mieszkalnych, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Lokal, stanowiący przedmiot odrębnej własności, a tym samym odrębny przedmiot opodatkowania (co jest poza sporem) należy do spółki prawa handlowego, której statutowym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Lokal stanowi składnik majątku trwałego spółki. W lokalu tym spółka – według jej twierdzeń - prowadzi hotel robotniczy. Twierdzi zatem, że nie powinien on być opodatkowany stawką podwyższoną, bowiem – wbrew zapisom ewidencji gruntów i budynków – nie jest lokalem użytkowym (niemieszkalnym), ale lokalem mieszkalnym, wyłączonym zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. z opodatkowania wyższą stawką podatku. Należy jednak mieć na względzie fakt, że objęcie niższą stawką podatku ma miejsce tylko wtedy, gdy budynek/lokal mieszkalny nie służy realizacji celów przedsiębiorcy, czyli gdy nie jest on związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W niniejszej sprawie kwestią pierwszorzędną jest jednak to, jak należy kwalifikować przedmiotowy lokal z punktu widzenia funkcji użytkowej i przeznaczenia i na jakiej podstawie kwalifikacji tej ma się dokonywać. Poza sporem pozostaje w sprawie, że podstawowym dokumentem urzędowym, na podstawie którego organ określa powierzchnię i rodzaj przedmiotu opodatkowania jest ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez starostę powiatowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (u.p.g.k.), podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zamiarem ustawodawcy przy wprowadzaniu w art. 21 ust. 1 u.p.g.k. ogólnej klauzuli związania danymi ewidencyjnymi, m.in. przy wymiarze podatków, było uporządkowanie, ujednolicenie sposobu postrzegania szeregu istotnych parametrów nieruchomości i to w ogólnym kontekście (wymiaru podatków, statystyki, planowania przestrzennego, prowadzenia ksiąg wieczystych itd.). Stanowisko o mocy wiążącej zapisów zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatku od nieruchomości pozostaje w zgodzie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym przyjmuje się, że dane wynikające z ewidencji - w szczególności w przypadku wymiaru podatku od nieruchomości - mają dla organu podatkowego charakter wiążący i nie mogą być samodzielnie korygowane w ramach postępowania podatkowego (por. uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 27 kwietnia 2009r., sygn. akt II FPS 1/09 oraz wyroki NSA z dnia 22 września 2002 r., sygn. akt II FSK 1504/18 i powołane tam obszernie orzecznictwo). Regulacja zawarta w art. 1a ust. 3 u.p.o.l. wskazuje, że wyszczególnione w ewidencji gruntów i budynków cechy użytkowe gruntów są przy wymiarze podatków dla organu podatkowego bezwzględnie wiążące, co więcej przesądzają także o rodzaju mającego zastosowanie - w odniesieniu do określonego gruntu – podatku od nieruchomości, zaś o związaniu tym jest mowa wprost z ustawie podatkowej. Problematyczne jest w związku z tym, co podkreśla się w piśmiennictwie, postrzeganie zawartej w art. 21 ust. 1 u.p.g.k. ogólnej dyrektywy odniesienia danych ewidencyjnych do wymiaru podatków w kontekście innych informacji (innych niż wymienione w art. 1a ust. 3 u.p.o.l.), w tym dotyczących budynków i ich części (zob. S. Bogucki, K. Winiarski, Zakres związania danymi z ewidencji gruntów i budynków w sprawach wymiaru podatków lokalnych, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2015, nr 2, s. 12). W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się zasadniczo, że o ile - zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią przesłankę służącą do kwalifikacji w ramach opodatkowania gruntów, to jednak z uwagi na konieczność określenia charakteru danego budynku/lokalu należy także uwzględniać art. 21 u.p.g.k. Przepis ten stanowi bowiem m.in., że podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Dane zawarte w tej ewidencji służą jako podstawa wymiaru podatków, a zatem powinny być również brane pod uwagę przy kwalifikowaniu rodzaju budynku/lokalu i zastosowania odpowiedniej stawki podatkowej. Jak wskazano w wyroku NSA z dnia 22 września 2020 r., sygn. akt II FSK 1504/18 i w powołanym tam orzecznictwie, organ podatkowy nie może samodzielnie klasyfikować funkcji nieruchomości, lecz powinien odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów i budynków. Użyty w art. 21 u.p.g.k. zwrot "wymiar podatku" należy interpretować jako ustalenie (określenie) zobowiązania podatkowego, z uwzględnieniem elementów przedmiotowo i podmiotowo istotnych, zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwałach składu siedmiu sędziów z dnia 27 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FPS 1/09 i z dnia 18 listopada 2013r. sygn. akt II FPS 2/13 wskazał, że co do zasady o sposobie kwalifikacji gruntu (budynku) dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości nie tyle decyduje sposób rzeczywistego wykorzystania nieruchomości, ile jej funkcje (przeznaczenie) wskazane w ewidencji gruntów i budynków. Reguła bezwzględnego związania danymi ewidencyjnymi, tylko w pewnych - wyjątkowych - przypadkach może zostać w ramach postępowania podatkowego podważona, bez potrzeby uprzedniej zmiany samej ewidencji. Odstępstwa od bezwzględnego związania wpisami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków mogą mieć miejsce w sytuacji, gdy informacje zawarte w tej ewidencji pozostają w sprzeczności z danymi zamieszczonymi w innych rejestrach publicznych, których pierwszeństwo (przed danymi ewidencyjnymi) wynika z regulujących ich prowadzenie bezwzględnie obowiązujących przepisów lub też w przypadku, gdy posłużenie się wyłącznie danymi ewidencyjnymi musiałoby się wiązać z pominięciem przepisów zawartych w ustawie podatkowej, mających wpływ na wymiar podatku (możliwe do zastosowania symbole ewidencyjne nie przewidują oznaczenia dla pewnych przedmiotów opodatkowania, wymienionych wprost w ustawie podatkowej). W konsekwencji powyższego NSA stwierdził, że uwzględniając kryterium mocy wiążącej ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatku od nieruchomości, tj. ustalenia elementów przedmiotowych i podmiotowych zobowiązania podatkowego, zawarte w niej informacje można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich tworzą dane bezwzględnie wiążące organ podatkowy, tj. dopóki ewidencja nie zostanie zmieniona w przewidzianym prawem trybie administracyjnym, dane te nie mogą być przez organ w toku postępowania podatkowego samodzielnie korygowane. Drugą kategorię stanowią natomiast informacje o względnej mocy wiążącej, tj. takie, których zgodność ze stanem prawnym lub faktycznym może być przy wymiarze podatku weryfikowana, przy zastosowaniu dopuszczalnych instrumentów procesowych (art. 180 § 1 w zw. z art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej). Do pierwszej grupy zaliczyć można dane ewidencyjne wskazujące położenie, granice i powierzchnię gruntów oraz rodzaj użytków gruntowych i klasy gleboznawcze, a w odniesieniu do budynków i lokali stanowiących odrębny przedmiot własności - także informacje dotyczące ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i powierzchni użytkowej lokali (art. 20 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). W drugiej grupie znajdą się z kolei dane dotyczące tych elementów przedmiotowych, które zostały wskazane w ustawie podatkowej, a jednocześnie przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nie przewidują dla tych kategorii oznaczenia stosownym, skonkretyzowanym symbolem, czy też np. dane, które pozostają w oczywistej sprzeczności ze stanem faktycznym, jak np. dotyczące zlokalizowanych na działce gruntu budynków, które w rzeczywistości nie istnieją, obiektów, które w rzeczywistości nie są budynkami, itp. (por. wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2014r. sygn. akt II FSK 1647/12; wyrok NSA z dnia 26 września 2014 r., sygn. akt II FSK 3099/12). Organ podatkowy związany jest zatem zawartymi w ewidencji gruntów i budynków - w przypadku niekwestionowania przez stronę, że grunt jest zabudowany - informacjami o kwalifikacji danego obiektu jako budynku oraz jego przeznaczeniu i danych tych nie może korygować w toku prowadzonego postępowania podatkowego (np. na podstawie art. 194 § 3 O.p.), bez stosownej zmiany zapisów ewidencyjnych w odrębnym trybie. Z przywołanych uchwał wynika zaś, że organ zobligowany jest do pominięcia informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dopiero wówczas, gdy posłużenie się wyłącznie tymi danymi wiązałoby się z pominięciem przepisów zawartych w ustawie podatkowej, mających wpływ na wymiar podatku. Rozwiązania przyjęte w u.p.g.k. skorelowane są z treścią art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h.). Zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów, podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości. Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez pojęcie katastru należy rozumieć ewidencję gruntów i budynków (art. 53a u.p.g.k.). W razie natomiast, gdy dane katastru nieruchomości są niezgodne z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej, sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości (art. 27 ust. 1 ww. ustawy). Powyższe wskazuje wyraźnie na zależność opisu nieruchomości w dziale pierwszym księgi wieczystej od danych ewidencyjnych, co potwierdza słuszność tezy o bezwzględnym związaniu tymi informacjami również organu podatkowego. Zwrócił na to także uwagę NSA m.in. w wyrokach z dnia 15.07.2014 r. sygn. akt II FSK 2234/12 i II FSK 2565/12. W niniejszej sprawie, w ocenie spółki wadliwie deklarowała ona do opodatkowania odrębną własność lokalu, w którym prowadzi hotel robotniczy. W ewidencji gruntów i budynków lokal ten został sklasyfikowany jako lokal niemieszkalny. W księdze wieczystej oznaczono natomiast tę nieruchomość jako niemieszkalny lokal hotelowy. Spółka uznała jednak, że zasadniczym przeznaczeniem lokalu jest funkcja mieszkaniowa, tak też lokal został sklasyfikowany w PKOB. Powołała się na aneks do inwentaryzacji budowlanej, z którego wynika, że jest to lokal mieszkalny. Dołączyła też pismo wspólnoty mieszkaniowej i Urzędu Statystycznego w Łodzi, w których wskazano, że lokal winien być sklasyfikowany w dziale 11 klasa 1130 PKOB – budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, obejmuje również hotele robotnicze. Lokal stanowi udział 15,313% w budynku, w którym większość stanowią lokale mieszkalne. Nadto, zakwaterowanie w lokalu ma charakter długoterminowy. W ocenie Sądu powyższe stwierdzenia w żadnym razie nie mogą stanowić podstawy do pominięcia przez organ podatkowy zapisów wiążącej go bezwzględnie ewidencji gruntów i budynków. Trzeba przy tym zwrócić uwagą na fakt, że zapisy ewidencji w żadnym razie nie pozostają w kolizji z treścią innych rejestrów, w tym nade wszystko księgi wieczystej. W szczególności jednak nie sposób pominąć tego, że spółka w odrębnie prowadzonych postępowaniach próbowała wzruszyć zapisy ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej w dziale I-O. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2020 r. Prezydent Miasta [...] odmówił aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmiany rodzaju lokalu niemieszkalnego na mieszkalny (decyzja ta została następnie utrzymana w mocy decyzją [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2002 r.) W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że wpisy w ewidencji gruntów i budynków pozostają zgodne z dokumentami źródłowymi (umową ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i jego sprzedaży, umową sprzedaży i ustanowienia hipoteki z dnia 28 grudnia 2007 r. Rep A Nr [...]; umową sprzedaży z dnia 26 czerwca 2015 r. Rep A Nr [...]) oraz zapisami zwartymi w księdze wieczystej Nr [...] W obu wskazanych postępowaniach spółka legitymowała się już aneksem do inwentaryzacji budowlanej z dnia 5 marca 2019 r. opracowanej w kwietniu 2007 r. oraz oświadczeniem zawartym w akcie notarialnym Rep A Nr [...] z dnia 14 października 2019 r., a dokumenty te zostały poddane ocenie w kontekście żądań wniosków. Zdaniem organów, nie istnieje żadna dokumentacja (w tym w szczególności pochodząca od organów administracji architektoniczno - budowlanej), która stanowiłaby podstawę aktualizacji danych zawartych w ewidencji. Do takich dokumentów bez wątpliwości nie należy oświadczenie wspólnika spółki – A. K., zawarte w akcie notarialnym z 14 października 2019 r. Rep A Nr [...]. Negatywne rozstrzygnięcie zapadło też przed sądem wieczystoksięgowym, który postanowieniem z dnia 3 stycznia 2020 r. oddalił wniosek spółki o sprostowanie wpisu w dziale I. W tych realiach, skoro z niepodważonych i aktualnych w roku podatkowym i na datę orzekania zapisów ewidencji gruntów i budynków, ale także danych wieczystoksięgowych wynika, że lokal ma przeznaczenie niemieszkalne, to nie istnieją podstawy do pominięcia tych danych w niniejszym postępowaniu (zob. uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FPS 1/09). Podnoszone w skardze zarzuty związane z naruszeniem art. 21 ust. 1 u.p.g.k., art. 40 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej czy art. 2 ust. 1 ustawy o własności lokali w zw. z rozporządzeniem w sprawie PKOB pozostają w tym względzie bez związku ze sprawą podatkową, w której organ podatkowy nie może wkraczać w kompetencje organów właściwych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz sądu wieczystoksięgowego. Rozważania skarżącej co do właściwego dla hotelu robotniczego kodu PKOB miałyby bowiem znaczenie dla organu podatkowego tylko wtedy, gdyby charakter tego lokalu nie wynikał z wpisu w ewidencji gruntów i budynków. Wówczas to, dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rodzaj budynku/lokalu powinien zostać ustalony na podstawie dokumentacji budowlanej lub z użyciem innych dowodów (łącznie z opinią biegłego). W niniejszej sprawie tak jednak nie jest, bowiem rodzaj nieruchomości i jej przeznaczenie wynika wprost z danych ewidencyjnych. Prowadzenie zaś ewidencji, w tym jej zmiany, uaktualnianie, nie należą do postępowania podatkowego. Dlatego ewidencja ta nie może stanowić przedmiotu merytorycznej oceny sądów administracyjnych w kontekście i obszarze kontroli legalności wykonywania administracji publicznej w postępowaniach podatkowych (wyrok NSA z dnia 22 września 2002 r., sygn akt II FSK 1504/18). Nie sposób zatem uznać, że organ zaniechał przeprowadzenia właściwego w swym zakresie postępowania dowodowego, a zebrane dowody ocenił nierzetelnie i sprzecznie z zasadami wiedzy, logiki i doświadczenia życiowego, a przez to naruszył normy art. 122, art. 180 § 1, 187 § 1, art. 188, art. 191 i art. 198 O.p. Organ z wymaganą starannością odniósł się do wszystkich istotnych w sprawie zagadnień, ustalił ważne dla rozstrzygnięcia fakty, omówił dowody i poddał je właściwej ocenie, która znalazła wyraz w motywach decyzji. Odniósł się też do zarzutów odwołania. Wbrew stanowisku skarżącej, organ nie pominął i nie odmówił wiarygodności wskazywanym w skardze dowodom w postaci pisma wspólnoty mieszkaniowej z dnia 28 grudnia 2002 r., pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 28 grudnia 2020 r., aktu notarialnego z dnia 14 października 2019 r., aneksu do inwentaryzacji budowlanej z dnia 5 marca 2019 r., a jedynie wskazał na ich wpływ (w kontekście rozstrzygnięć [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] grudnia 2020 r. i postanowienia Sądu Rejonowego [...] z dnia 13 stycznia 2020 r.) na rozstrzygnięcie podatkowe. Nie można więc uznać, że dopuścił się błędów w ocenie dowodów. Nie pominął też żadnego z dowodów zgłoszonych przez skarżącego, bowiem zostały one włączone w poczet materiału, jakim (w aktach administracyjnych) dysponował organ oraz obecnie sąd administracyjny. To, że wywiódł z dowodów tych odmienne wnioski niż podatnik, nie stanowi o naruszeniu wskazywanych w skardze przepisów procesowych, a także wskazanego w skardze art. 7 Konstytucji RP. Dlatego, zdaniem Sądu w niniejszej sprawie, organ podatkowy zasadnie przy wymiarze podatku od nieruchomości uwzględnił dane z ewidencji, gdzie wskazano, że przedmiotowy lokal to lokal niemieszkalny. Prawidłowo też, opierając się na poglądach zawartych w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (przykładowo wyrok NSA z 13 stycznia 2015 r., II FSK 3227/12, czy wyrok NSA z 2 marca 2016 r., II FSK 3174/15) organ przyjął, że wskazane dane wynikające z ewidencji są wiążące i nie mogą być korygowane przez organ podatkowy (tak: NSA w wyrokach z dnia 27 kwietnia 2021 r., sygn. akt III FSK 3381/21; 6 października 2021 r., sygn. akt III FSK 166/21). Nie istniała bowiem podstawa do odstąpienia od zastosowania zasady wynikającej z art. 21 u.p.g.k. Oznacza to tym samym, że zastosowane stawki podatkowe były właściwe, a po stronie podatnika nie powstała nadpłata, której w niniejszej sprawie się domagał. Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w wyroku.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 18.07.2026. · Źródło