VI SA/Wa 400/19
WyrokWSA w Warszawie2019-06-05
Skład orzekający: Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz, Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Grażyna Śliwińska
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy umowa nazwana umową o dzieło, której przedmiotem jest przygotowanie i wygłoszenie wykładu promocyjnego dotyczącego produktu leczniczego, stanowi umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, a w konsekwencji podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego?Ratio decidendi
Sąd uznał, że umowa nazwana umową o dzieło, której przedmiotem było przygotowanie i wygłoszenie wykładu promocyjnego dotyczącego produktu leczniczego, stanowiła w rzeczywistości umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu. Kluczowe dla tej oceny były postanowienia umowy o świadczenie usług z najwyższą starannością, brak precyzyjnie określonego, weryfikowalnego rezultatu oraz zakres działalności gospodarczej skarżącej firmy, który wykluczał prowadzenie działalności edukacyjnej. W związku z tym, osoba wykonująca umowę podlegała obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.Stan faktyczny
Skarżąca spółka wniosła skargę na decyzję Prezesa NFZ utrzymującą w mocy decyzję dyrektora OW NFZ, która stwierdziła podleganie E. C. obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów nazwanych umowami o dzieło. Umowy te dotyczyły przygotowania i wygłoszenia wykładów promocyjnych dotyczących produktów leczniczych. ZUS uznał, że umowy te spełniały warunki umów o świadczenie usług, a nie umów o dzieło, co skutkowało obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Spółka zarzuciła błędy w kwalifikacji prawnej umów.Rozstrzygnięcie
Oddalono skargę.Pełny tekst orzeczenia
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant ref. staż. Patrycja Młynarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oddala skargę
A. sp. z o.o. z w W. (dalej też jako "Skarżąca" lub "Płatnik składek", Spółka") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] z dnia [...] października 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...], na mocy której stwierdzono podleganie przez E. C. (dalej: "Uczestnik postępowania", "Usługodawca", "Ubezpieczony", "Wykładowca") obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów o świadczenie usług na rzecz Spółki w okresach:
- od dnia 13 maja 2011 r. do dnia 20 maja 2011 r.,
- od dnia 26 maja 2011 r. do dnia 13 czerwca 2011 r.,
- od dnia 2 września 2011 r. do dnia 1 października 2011 r.,
- od dnia 23 września 2011 r. do dnia 8 października 2011 r.
Podstawę prawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 102 ust. 5 pkt 24 i art. 109 ust. 5 oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510). zwanej dalej ..ustawą o świadczeniach" oraz w związku z art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.". w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935).
Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym:
ZUS Oddział w W. złożył do Dyrektora NFZ wniosek o wydanie decyzji w sprawie objęcia Ubezpieczonego obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu wykonania przez niego - w okresach od 13 maja 2011 r. do 20 maja 2011 r., od 26 maja 2011 r. do 13 czerwca 2011 r., od 2 września 2011 r. do 1 października 2011 r., od 23 września 2011 r. do 8 października 2011 r. - na rzecz Płatnika umów cywilnoprawnych, nazwanych umowami o dzieło. We wniosku wyjaśnił, że z przeprowadzonej u Płatnika kontroli wynika, że zawarł on z Zainteresowanym umowy, nazwane umowami o dzieło, których przedmiotem było przygotowanie i wygłoszenie wykładów dotyczących zagadnień medycznych w kontekście produkowanych przez płatnika leków spełniały warunki umów o świadczenie usług. do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025. z póżn. zm.). zwanej dalej "k.c.", dotyczące zlecenia. Płatnik składek nie dokonał zgłoszenia Wykonawcy umów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ich zawartych umów oraz, że posiadał on inny tytuł do ubezpieczeń społecznych w okresie wykonywania każdej analizowanej umowy. Do wniosku zostały załączone kserokopie następujących dokumentów: 4 umowy o dzieło: z [...] maja 2011 r., z [...] maja 2011 r., z [...] września 2011 roku oraz z [...] września 2011 r., zawarte pomiędzy płatnikiem składek, a Zainteresowanym wraz z rachunkami i formularzami zatwierdzenia; prezentacje wygłoszonych wykładów; potwierdzenia przelewu wynagrodzeń na rachunek Zainteresowanego; protokół kontroli dokonanej u Płatnika z [...] września 2014 r.; zastrzeżenia do protokołu kontroli wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia; protokół przesłuchania osoby reprezentującej płatnika składek oraz oświadczenie członka zarządu.
ZUS podał przy tym, że Płatnik nie zgłosił Zainteresowanego do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonania ww. umów oraz, że Zainteresowany posiadał w tych okresach inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.
Rozpatrując przedmiotowy wniosek dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił, że Zainteresowany zawarł z Odwołującą cztery umowy cywilnoprawne, z których wynika, że:
- firma A. Sp. z o. o. w W. prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz działania związane z wprowadzeniem i marketingiem produktów leczniczych do obrotu;
- Zainteresowany, określony jako Usługodawca, posiada doświadczenie oraz wiedzę fachową z zakresu ortopedii i osteoporozy;
- Spółka zleciła Zainteresowanemu świadczenie usług określonych dokładnie w treści art. 1 zawartych umów. co oznacza. że Zainteresowany na mocy umów miał świadczyć usługi sprowadzające się do:
1. przygotowania wykładu pt. "Postępy w leczeniu farmakologicznym osteoporozy i ortogeriatria" i wygłoszenia podczas spotkania konsultantów regionalnych ds.ortopedii w dniu 20 maja 2011 r. (umowa o dzieło z dnia [...] maja 2011 r.);
2. przygotowania i wygłoszenia wykładu pt. "Efektywność i bezpieczeństwo Denosumabu w długoterminowym leczeniu osteoporozy" w dniu 13 czerwca 2011 r. (umowa o dzieło z dnia [...] maja 2011 r.);
3. przygotowania wykładu pt. "Denosumab a bisfosfoniany › podobieństwa i różnice" i wygłoszenia w dniach 29 września-1 października 2011 r. na podstawie zebranych materiałów z Kongresu [...]. który odbył się w S. w dniach 16-20 września 2011 r. (umowa o dzieło z dnia [...] września 2011 r.);
4. przygotowania i wygłoszenia wykładu pt. ..Postępowanie lekarskie u pacjenta ze złamaniem niskoenergetycznym" w dniu 8 października 2011 r. podczas warsztatów [...] w K. (umowa o dzieło z dnia [...] września 2011 r.);
Za wykonaną usługę Zainteresowanemu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto z tytułu każdej umowy.
Zainteresowany zapewnił. że jest w pełni upoważniony do zawarcia tego typu umów oraz spełnia wszystkie wymagane prawem wytyczne aby móc zrealizować zawarte umowy oraz nie będzie inicjować jakichkolwiek kontaktów z urzędami (tj. Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Agencją Oceny Technologii Medycznych. Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym) dotyczących zawartych umów;
Zainteresowany zobowiązany był na mocy każdej umowy do świadczenia usług i promowania interesów Spółki, działania z należytą starannością obowiązującą w dziedzinie. którą się zajmuje, nie zawierania innych umów które stałyby w sprzeczności do tych podpisanych z A. Sp. z o.o.
Dodatkowo na mocy umowy z dnia [...] września 2011 r. Zainteresowany był zobowiązany do wzięcia udziału w kongresie [...]. odbywającym się w S. w dniach 16-20 września 2011 r. i opracowania w oparciu o wiedzę tam uzyskaną wykładu wynikającego z tej umowy.
Spółka we własnym zakresie pokrywała koszty uczestnictwa Zainteresowanego w ww. kongresie.
Ponadto każda z umów regulowała szereg spraw związanych z poufnością informacji (w zakresie dostępu do materiałów, ich ujawniania. zwrotu. informacji należących do osoby trzeciej). prawami własności intelektualnej. stosunkami wiążącymi strony określającymi niezależność Zainteresowanemu w działaniu. braku stosunku pracy. potrąceń, podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ewentualnych korzyści.
Zawarte umowy określały również okres obowiązywania. kwestie związane z ewentualnym rozwiązaniem każdej umowy. zrzeczeniem się praw. jej zmianami, rozdzielnością postanowień. zawiadomieniami. oświadczeniami publicznymi. przeniesieniem obowiązków, prawami właściwymi i systemem prawa.
Wygłoszenie wykładów, wynikających z każdej umowy odbyło się zgodnie z postanowieniami umownymi we wskazanych terminach i miejscach. Za wykonanie pracy wypłacono Zainteresowanemu wynagrodzenie w formie świadczenia pieniężnego w wysokości określonej w art. 1 pkt 2.1 każdej umowy.
Organ I instancji uznał, że w przypadku przeprowadzenia zajęć szkoleniowych, nawet w oparciu o samodzielnie przygotowany program i pomoce naukowe, nie występuje rezultat ucieleśniony w jakiejkolwiek postaci. Jest to wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który stosownie do posiadanej wiedzy, ma ją przekazać uczestnikom kursu.
W konsekwencji powyższego, decyzją z [...] czerwca 2015 r. nr [...] stwierdził, że E. C. podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umów o świadczenie usług na rzecz Spółki w okresach:
- od dnia 13 maja 2011 r. do dnia 20 maja 2011 r.,
- od dnia 26 maja 2011 r. do dnia 13 czerwca 2011 r.,
- od dnia 2 września 201 1 r. do dnia 1 października 2011 r.,
- od dnia 23 września 201 1 r. do dnia 8 października 2011 r.
Płatnik składek wniósł od powyższej decyzji odwołanie. Zarzucił m.in. naruszenie przepisów polegające na błędnym sformułowaniu kryteriów uznania umowy za umowę o dzieło oraz błędną wykładnię oświadczeń woli złożonych przez strony umowy o dzieło, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego stwierdzenia, że umowa o dzieło zawarta pomiędzy Spółką i ubezpieczoną w istocie stanowiła umowę o świadczenie usług.
Po rozpoznaniu odwołania, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaskarżoną obecnie decyzją utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.
Organ wyjaśnił, że uczestnik zawarł z płatnikiem składek cztery umowy – każda nazwana "umową o dzieło", w których wspólne elementy przewidywały, że:
1. Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz działania związane z wprowadzeniem i marketingiem produktów leczniczych do obrotu;
2. E. C., określony jako Usługodawca, posiada doświadczenie oraz wiedzę fachową z zakresu ortopedii i osteoporozy;
3. Spółka zleciła Zainteresowanemu świadczenie usług określonych dokładnie w treści art. 1 każdej z zawartych umów, na mocy których miał świadczyć usługi sprowadzające się do:
- przygotowania wykładu pt. "Postępy w leczeniu farmakologicznym osteoporozy
i ortogeriatria" i wygłoszenia go 20 maja 2011 r. podczas spotkania konsultantów regionalnych ds. ortopedii (umowa o dzieło z [...] maja 2011 r.);
- przygotowania i wygłoszenia 13 czerwca 2011 r. wykładu pt. "Efektywność i bezpieczeństwo Denosumabu w długoterminowym leczeniu osteoporozy" (umowa o dzieło z [...] maja 2011 r.);
- przygotowania wykładu pt. "Denosumab a bisfosfoniany - podobieństwa i różnice" i wygłoszenia w dniach 29 września -1 października 2011 r. na podstawie zebranych materiałów z Kongresu [...], który odbył się w S. w dniach 16-20 września 2011 r. (umowa o dzieło z [...] września 2011 r.);
- przygotowania i wygłoszenia 8 października 2011 r. wykładu pt. "Postępowanie lekarskie u pacjenta ze złamaniem niskoenergetycznym" podczas warsztatów
[...] w K. (umowa o dzieło z [...] września 2011 r.);
4. za wykonaną usługę Zainteresowanemu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto z tytułu każdej umowy, które jak zgodnie strony ustaliły stanowi godziwą wartość rynkową.
5. Zainteresowany zapewnił. że jest w pełni upoważniony do zawarcia tego typu umów oraz spełnia wszystkie wymagane prawem wytyczne aby móc zrealizować zawarte umowy oraz nie będzie inicjować jakichkolwiek kontaktów z urzędami (tj. Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Agencją Oceny Technologii Medycznych. Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym) dotyczących zawartych umów;
6. Zainteresowany zobowiązany był na mocy każdej umowy do świadczenia usług
i promowania interesów Odwołującej, działania z należytą starannością obowiązującą w dziedzinie. którą się zajmuje, nie zawierania innych umów, które stałyby w sprzeczności do tych podpisanych z A. Sp. z o.o.
Organ ustalił, że na mocy umowy z [...] września 2011 r. Zainteresowany był zobowiązany do wzięcia udziału w kongresie [...] odbywającym się w S. w dniach 16-20 września 2011 r. i opracowania w oparciu o wiedzę tam uzyskaną wykładu wynikającego z tej umowy. Spółka we własnym zakresie pokrywała koszty uczestnictwa Zainteresowanego w ww. kongresie [...].
Ponadto, że każda umowa regulowała szereg spraw związanych z poufnością informacji (w zakresie dostępu do materiałów, ich ujawniania, zwrotu informacji należących do osoby trzeciej), prawami własności intelektualnej, stosunkami wiążącymi strony określającymi niezależność Zainteresowanemu w działaniu, braku stosunku pracy, potrąceń, podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ewentualnych korzyści. Zawarte umowy określały również okres obowiązywania. kwestie związane z ewentualnym rozwiązaniem każdej umowy, zrzeczeniem się praw, jej zmianami, rozdzielnością postanowień, zawiadomieniami, oświadczeniami publicznymi, przeniesieniem obowiązków, prawami właściwymi i systemem prawa.
Wygłoszenie wykładów, wynikających z każdej umowy odbyło się zgodnie z postanowieniami umownymi we wskazanych terminach i miejscach. Za wykonanie pracy wypłacono Zainteresowanemu wynagrodzenie w formie świadczenia pieniężnego w wysokości określonej w art. 1 pkt 2.1 każdej umowy.
Oceniając charakter zawartej przez strony umowy organ odwoławczy, mając na względzie art. 627-646 i 734-750 kc oraz powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2017 r. o sygn. akt III UK 53/16 ocenił, że wykonanie przez zainteresowaną spornej umowy było ciągiem określonych czynności starannego działania zmierzającego do osiągnięcia skutku w postaci wykładu informującego o określonym zagadnieniu medycznym wygłoszonym podczas spotkania naukowego dla lekarzy. Stwierdził, że zawarta umowa była w istocie umową o świadczenie usług, a nie z umową o dzieło, wobec braku osiągnięcia precyzyjnie opisanego rezultatu: zindywidualizowanego, konkretnego, z góry oznaczonego, samoistnego, a przede wszystkim weryfikowalnego w oparciu o treść umowy.
Prezes NFZ, odnosząc się do szczegółowo argumentów podniesionych w odwołaniu, uznał je za bezzasadne.
W jego ocenie, wykład do którego przygotowania i wygłoszenia zobowiązany był usługodawca, stanowił reklamę i promocję produktu leczniczego, produkowanego przez spółkę, a więc tematyka prezentacji była precyzyjna i jasno określona. Realizacja wykładu odbywała się zatem w ramach świadczenia usług, których przedmiot ściśle wpisywał się w zakres działalności spółki.
Ocenił, że Spółka zajmuje się przede wszystkim produkcją leków, kosmetyków, wyrobów medycznych, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych oraz działaniami marketingowymi w zakresie wprowadzania do obrotu produktów leczniczych. Jest jedną z największych i najbardziej innowacyjnych firm na świecie w zakresie biotechnologii, co znajduje potwierdzenie w odwołaniu. Produkty przez nią oferowane mają charakter specjalistyczny, ich przedstawienie potencjalnym odbiorcom wymaga wiedzy oraz doświadczenia z zakresu profilaktyki i leczenia poszczególnych schorzeń. Aby jak najlepiej przedstawić efekty prowadzonych przez Spółkę badań oraz produkty będące efektem tych badań, potencjalnym odbiorcom jej wyrobów, jakimi są podmioty z branży medycznej, Spółka korzystała w ściśle określonym zakresie ze wsparcia niezależnych specjalistów w zakresie medycyny, w których gronie był także Usługodawca. Powyższe potwierdza również wpis w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w którym widnieje informacja, że do przedmiotu działalności przedsiębiorcy należą: "46. 46. Z. SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH" oraz "72, 19. Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH". Organ odwoławczy zatem stanowczo wykluczył tezę o prowadzonych przez Skarżącą szeroko pojętych usługach edukacyjnych, które to usługi pozostają poza zakresem działalności gospodarczej skarżącej. Usługi edukacyjne umieszczone zostały w grupie 85 Polskiej Klasyfikacją Działalności.
Prezes NFZ stwierdził zatem, że zrealizowany wykład stanowił reklamę i promocję produktu leczniczego, produkowanego przez spółkę. Podmiotem zlecającym wykonywanie umowy była firma zajmująca się produkcją, badaniem, wprowadzeniem i marketingiem produktów leczniczych do obrotu, a wykład był wygłoszony podczas spotkania naukowo – szkoleniowego dla personelu medycznego, to do tego rodzaju działalności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2008 r, Nr 45, poz. 271). Reklamą produktu leczniczego, zgodnie z art. 52 ust. 1 tej ustawy, jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.
Organ odwoławczy uznał, że wykonywanie przez usługodawcę spornej umowy było ciągiem określonych czynności starannego działania zmierzającego do osiągnięcia skutku w postaci rozpowszechniania wiedzy o określonym produkcie medycznym w ramach wykładu informującego o określonym zagadnieniu medycznym wygłoszonym podczas posiedzenia naukowo-szkoleniowego z personelem medycznym. Innymi słowy, zawarta umowa była w istocie umową o świadczenie usług. Przesądzają o tym fakcie postanowienia zawarte w art. 3.2.2 umowy, zgodnie z którymi Usługodawca zobowiązał się do świadczenia usług zgodnie z najwyższą starannością. Przedmiotowe postanowienie zaprzecza tezie jakoby przedmiotem umowy był ściśle określony rezultat. Organ rozpatrujący odwołanie podzielił stanowisko organu I instancji, w tym zakresie jednak wskazał na nieco odmienną argumentację.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Dyrektora [...]OW NFZ w całości oraz umorzenie postępowania lub w przypadku nie uwzględnienia tego zarzutu uchylenie obu decyzji i umorzenie postępowania oraz zasądzenie kosztów postępowania.
W zarzucie nr 1 podniosła naruszenie przepisów postępowania, tj: art. 6 oraz art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez niestwierdzenie braku podstawy prawnej do wydania przez Dyrektora [...]OW NFZ decyzji w niniejszej sprawie, podczas gdy ewentualny obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu wynika z przepisów prawa i brak jest podstaw prawnych do wydawania decyzji w tym zakresie.
W zarzucie nr 2 i 3 podniosła naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:
1. art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e. w zw. z art. 85 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w zw. z art. 627 i art. 734 § 1 w zw. z art. 750 Kodeksu cywilnego (dalej: "K.c."), poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na błędnym przyjęciu, że Wykładowca podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy zawartej ze Spółką dnia [...] stycznia 2011 r., wynikające z błędnego uznania, że Umowa stanowi umowę o świadczenie usług, podczas gdy była to umowa o dzieło, której nie obejmuje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego;
2. naruszenie art. 65 § 1 i § 2 K.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na dokonaniu niewłaściwej wykładni oświadczeń woli stron Umowy i stwierdzenie, że wolą stron było świadczenie usług, a nie wykonanie dzieła.
W obszernym uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła i szczegółowo uzasadniła podniesione zarzuty.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując w całości argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.
Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja nr [...] z [...] października 2018 r., jak również utrzymana nią w mocy decyzja organu I instancji z [...] czerwca 2015 r. nie naruszają prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.
W działaniu organów rozstrzygających w niniejszej sprawie Sąd nie dopatrzył się nieprawidłowości, zarówno, gdy idzie o ustalenie stanu faktycznego sprawy, jak i o zastosowanie do jego oceny przepisów prawa. Wyjaśnione zostały motywy podjętego rozstrzygnięcia, a przytoczona na ten temat argumentacja jest wyczerpująca.
Na wstępie należy stwierdzić, że nie jest trafnym żądanie Skarżącej stwierdzenia nieważności rozstrzygnięć organów orzekających w niniejszej sprawie.
Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 p.p.s.a. organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. O rażącym naruszeniu prawa można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy naruszenie prawa ma charakter oczywisty - czyli, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest w sposób wyraźny i jednoznaczny sprzeczne z wyraźnym i niebudzącym wątpliwości przepisem.
Tymczasem, wbrew przekonaniu skarżącej NFZ był uprawniony do wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym albowiem obowiązek wydania rozstrzygnięcia w tym zakresie nie znajduje się w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, którymi są m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osoby z nimi współpracujące. W związku z powyższym osoba spełniająca przestanki do podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach). Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzyga zatem o obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego wtedy, gdy zawarta między stronami umowa jest jedynym tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Jak wynika z akt sprawy, Uczestnik posiadał inny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, zatem prawidłowo, na mocy art. 109 ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach, organ rentowy uprawniony był do złożenia wniosku do NFZ o wydanie decyzji rozstrzygającej w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu zawartej ze Skarżącym umowy.
W przedmiocie tego zagadnienia wypowiadał się już tut. Sąd w prawomocnym wyroku z dnia 11 lutego 2013 r. sygn. akt. VI SA/Wa 2326/12 stwierdzając, że: "Zajmując stanowisko w sprawach stwierdzenia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych a w szczególności umów o dzieło i umów zlecenia, a także innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, organy NFZ mają, na mocy ustawy o świadczeniach, prawo badania charakteru tych umów i wypowiadania się co do treści łączącego strony stosunku prawnego. Dotyczy to w szczególności zakwalifikowania określonej umowy jako umowy o dzieło, której zawarcie nie skutkuje obowiązkiem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i zakwalifikowania jej jako umowy zlecenia, bądź innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia - co już wywołuje, zgodnie z ustawą o świadczeniach, obowiązek objęcia wykonawcy tej umowy ubezpieczeniem zdrowotnym. Tak więc, wbrew twierdzeniu Skarżącej, organy NFZ mają podstawy prawne, aby dokonywać ustaleń co do rodzaju umowy jaka łączy strony, wbrew woli tych stron" (publ. CBOSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82E2E62F7F). Skarga kasacyjna od tego wyroku została oddalona wyrokiem z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie II GSK 935/13.
Z kolei, "na mocy art. 85 ust. 4 za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 1 pkt 13a (v. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z 5 października 2015 r. sygn. akt III AUa 26/15). Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o świadczeniach, rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego zalicza się sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń. Do spraw, o których mowa w ust. 1, nie należą sprawy z zakresu wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne należące do właściwości organów ubezpieczeń społecznych.
Jak wynika z powyższego, obowiązujące uregulowania prawne przewidują podział kompetencji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego pomiędzy dwa organy: Narodowy Fundusz Zdrowia, do którego należą kwestie ustalania podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ustala i pobiera składki od tego ubezpieczenia. Od decyzji każdego z tych podmiotów przewidziane jest odwołanie w innym trybie i do innego organu. W przypadku decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 109 ust. 5 ustawy o świadczeniach odwołanie wnosi się do Prezesa Funduszu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Natomiast odwołanie od decyzji ZUS wnosi się na ogólnych zasadach do sądu okręgowego. Oznacza (o, że zarówno ZUS, jak i w konsekwencji sąd rozpoznający odwołanie od decyzji organu rentowego, związane są podstawą podlegania ubezpieczeniu ustaloną w decyzji NFZ. Sąd zajmuje się zatem jedynie oceną zgodności decyzji ZUS z podstawą ustaloną w decyzji NFZ oraz prawidłowością naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Sąd podzielił przy tym stanowisko wyrażone w orzecznictwie sądów apelacyjnych oraz NSA, że w postępowaniu toczącym się z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalającej wysokość zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne będącej następstwem prawomocnej decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego (...) stwierdzającej objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczony nie może już kwestionować samego faktu podlegania temu ubezpieczeniu. Sąd I instancji podkreślił, że w sprawie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu zainteresowanych wydane zostały prawomocne decyzje przez dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ. W oparciu o te decyzje ZUS zobowiązany był wydać decyzje określające wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawy wymiaru składek określone zostały w oparciu o cytowane przepisy na podstawie uzyskanych w spornych okresach wynagrodzeń".
Również tut. Sąd w prawomocnym wyroku z dnia 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 2729/14 stwierdził, że Prezes NFZ zasadnie przyjął, że podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy będzie konsekwencją objęcia jego obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym jako osoby uznanej za pracownika, a nie jako zleceniobiorcę. Powyższe stanowisko wynika z ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym m. in z postanowienia z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II UZ 70/13, w którym SN stwierdził, że w przypadku ustalenia, że określona osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym w związku z wykonywaniem zatrudnienia na podstawie umowy o świadczenie usług, to podleganie z tego tytułu ubezpieczeniom zdrowotnym wynika wprost z ustawy o świadczeniach, wobec czego potwierdzanie lej okoliczności deklaratoryjną decyzją NFZ byłoby zbędne i bezprzedmiotowe. Sprawy z zakresu wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne należą bowiem do właściwości organów ubezpieczeń społecznych (ort. 109 ust. 2 ustawy o świadczeniach), wobec czego stwierdzenie podlegania przez zainteresowaną z mocy prawa obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w związku z objęciem obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług uprawniało Zakład Ubezpieczeń Społecznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. W postanowieniu Sąd Najwyższy stwierdził zatem brak konieczności wydawania decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku ustalenia podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zgodzić należy się z Prezesem NFZ, że rozstrzygnięcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przedmiotowej sprawie, iż w oparciu o art. 8 ust 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, określona osoba będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowy o świadczenie usług, oznacza podleganie z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu zgodnie z ustawą o świadczeniach".
Odnosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że istotą sporu jest także ocena, czy umowa zawarta między Uczestnikiem postępowania a Skarżącą, to umowa o dzieło, jak została nazwana, czy też – mając na uwadze jej rzeczywistą treść – stanowi de facto umowę, co do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o umowie zlecenia.
Rozstrzygając sprawę dotyczącą objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym organy Narodowego Funduszu Zdrowia były zobowiązane do ustalenia charakteru prawnego umowy łączącej strony z czego się wywiązały. Zobowiązane były przede wszystkim zbadać, czy właściwym zamiarem stron i celem zawartych umów nie było uniknięcie dopełnienia obowiązków ubezpieczonego i płatnika składek, czyli uniknięcia w drodze czynności prywatnoprawnych (zawieranych umów) obowiązków publicznoprawnych, wynikających z ustawy o świadczeniach oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Istota sprawy sprowadza się zatem do zweryfikowania stanowisk stron i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w zaistniałym stanie faktycznym Usługodawca podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartej umowy.
Podstawę prawną wydanych rozstrzygnięć stanowiły art. 66 ust. 1 pkt 1 lit e i art. 85 ust. 4 ustawy o świadczeniach.
Należy w tym miejscu podkreślić, że art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o świadczeniach stanowi, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi.
Z kolei zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy o świadczeniach, za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający.
Jednocześnie do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, na podstawie art. 750 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Oznacza to, że sam fakt nazwania umowy między jej stronami "umową o dzieło" nie przesądza o jej charakterze. Decydująca okazuje się treść zawartej umowy. Zatem, nie nazwa umowy, lecz jej cel i przedmiot decydują o faktycznym charakterze współpracy.
Zgodnie z art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Natomiast w myśl art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
W ocenie Sądu, organ prawidłowo uznał, że umowy o przygotowanie i wygłoszenie wykładu miały na celu poinformowanie o określonym zagadnieniu medycznym podczas zebrania z lekarzami i była w istocie umową o świadczenie usług. Organy prawidłowo ustaliły i oceniły, że Usługodawca miał świadczyć usługi na rzecz Skarżącej na mocy zawartych czterech umów, każda nazwana "umową o dzieło". Ich wspólne elementy przewidywały, że Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz działania związane z wprowadzeniem i marketingiem produktów leczniczych do obrotu. Uczestnik postępowania E. C., jako Usługodawca, posiadający doświadczenie oraz wiedzę fachową z zakresu ortopedii i osteoporozy przyjął zlecenie od Spółki świadczenia usług określonych w treści art. 1 każdej z czterech umów: przygotowania i wygłoszenia wykładu:
1. Na podstawie "umowy o dzieło" z [...] maja 2011 r. miał świadczyć usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu 20 maja 2011 r. wykładu pt. "Postępy w leczeniu farmakologicznym osteoporozy i ortogeriatria" podczas spotkania konsultantów regionalnych ds. ortopedii.
2. Na podstawie umowy z [...] maja 2011 r. miał świadczyć usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu 13 czerwca 2011 r. wykładu pt. "Efektywność i bezpieczeństwo Denosumabu w długoterminowym leczeniu osteoporozy".
3. Na podstawie umowy z [...] września 2011 r. miał świadczyć usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu wykładu pt. "Denosumab a bisfosfoniany - podobieństwa i różnice" w dniach 29 września -1 października 2011 r. na podstawie zebranych materiałów z Kongresu [...], który odbył się w S. w dniach 16-20 września 2011 r.
4. Na podstawie umowy z [...] września 2011 r. miał świadczyć usługę polegającą na przygotowaniu i wygłoszeniu 8 października 2011 r. wykładu pt. "Postępowanie lekarskie u pacjenta ze złamaniem niskoenergetycznym" podczas warsztatów [...] w K..
Należy podzielić ocenę, że Zainteresowany zobowiązany był na mocy każdej umowy do świadczenia usług i promowania interesów Odwołującej, działania z należytą starannością obowiązującą w dziedzinie. którą się zajmuje, nie zawierania innych umów, które stałyby w sprzeczności do tych podpisanych ze Spółką. Zainteresowany zapewnił,. że jest w pełni upoważniony do zawarcia tego typu umów oraz spełnia wszystkie wymagane prawem wytyczne, aby móc zrealizować zawarte umowy oraz nie będzie inicjować jakichkolwiek kontaktów z urzędami (tj. Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Agencją Oceny Technologii Medycznych. Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym) dotyczących zawartych umów.
Organ także prawidłowo ustalił, że na mocy umowy z [...] września 2011 r. Zainteresowany był zobowiązany do wzięcia udziału w kongresie [...] odbywającym się w S. w dniach 16-20 września 2011 r. i opracowania, w oparciu o wiedzę tam uzyskaną, wykładu wynikającego z tej umowy. Przy czym, Spółka we własnym zakresie pokrywała koszty uczestnictwa Zainteresowanego w ww. kongresie [...].
Co więcej, każda umowa regulowała ponadto szereg spraw związanych z poufnością informacji (w zakresie dostępu do materiałów, ich ujawniania, zwrotu informacji należących do osoby trzeciej), prawami własności intelektualnej, stosunkami wiążącymi strony, określając niezależność Zainteresowanego w działaniu, braku stosunku pracy, potrąceń, podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ewentualnych korzyści. Zawarte umowy określały również okres obowiązywania. kwestie związane z ewentualnym rozwiązaniem każdej umowy, zrzeczeniem się praw, jej zmianami, rozdzielnością postanowień, zawiadomieniami, oświadczeniami publicznymi, przeniesieniem obowiązków, prawami właściwymi i systemem prawa.
Poza sporem jest kwestia, że wygłoszenie wykładów, wynikających z każdej umowy odbyło się zgodnie z postanowieniami umownymi we wskazanych terminach i miejscach. Za wykonanie pracy wypłacono Zainteresowanemu wynagrodzenie w formie świadczenia pieniężnego w wysokości określonej w art. 1 pkt 2.1 każdej umowy.
W ocenie Sądu, rację ma organ, kwalifikując charakter każdej zawartej przez strony umowy, uznając je za umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umów zlecenia.
Przesądzają o tym fakcie, po pierwsze: postanowienia zawarte w art. 3.2.2 każdej umowy, zgodnie z którymi usługodawca zobowiązał się do świadczenia usług zgodnie z najwyższą starannością. Już sam ten zapis zaprzecza tezie, jakoby przedmiotem umowy był ściśle określony rezultat.
Po drugie, wpis w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, w którym widnieje informacja, że do przedmiotu działalności skarżącej firmy należą: "46. 46. Z. SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH" oraz "72, 19. Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH". Przedmiot działalności skarżącej wyklucza zatem tezę o prowadzonych przez nią szeroko pojętych usługach edukacyjnych. Edukacja pozostaje bowiem poza zakresem działalności gospodarczej skarżącej, jako umieszczone w grupie 85 Polskiej Klasyfikacją Działalności, co trafnie zauważył wszak organ.
Należy podkreślić, że umowa zlecenia jest umową starannego działania, w której, co prawda rezultat może być przedmiotem starań, lecz nie daje się z góry przewidzieć, a często nie sposób określić, w jakim stopniu zostanie osiągnięty. Dlatego też w umowie zlecenia rezultat nie został objęty treścią świadczenia.
W praktyce obrotu gospodarczego, co do zasady uznaje się, że w odróżnieniu od umowy zlecenia, czy umowy o świadczenie usług, umowa o dzieło wymaga, by czynności przyjmującego zamówienie (najczęściej nazywanego, w umowie o dzieło - "wykonawcą") doprowadziły do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu. Istotą umowy o dzieło jest zatem osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Zaakcentować należy, że zasadniczo w treści umowy o dzieło istnieje konieczność opisania rezultatu, ponieważ to rezultat kreuje stosunki zobowiązaniowe między stronami tej umowy.
Zarówno w judykaturze, jak i w literaturze przyjmuje się, że kwestia prawidłowej kwalifikacji umowy może być w praktyce znacznie utrudniona, albowiem, o ile w odniesieniu do prostych sytuacji faktycznych i prawnych nazwanie faktycznej umowy o dzieło w inny sposób nie powoduje wielkich trudności w ustaleniu rzeczywistej konstrukcji umowy, o tyle w wypadku umów bardziej złożonych zasadne jest rozważenie, czy wola stron w tym zakresie (nazwanie umowy w określony sposób, odesłanie do określonych przepisów) nie powinna być podstawą rozstrzygnięcia wątpliwości (tak m.in. G. Kozieł /w:/ A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, LEX 2010, komentarz do art. 627 k.c., t. 36).
Wskazać też należy, że obszerną analizę cech umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy umowy zlecenia przeprowadził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt II UK 402/12 (opubl. www.sn/sites/orzecznictwo): "Umowę o dzieło zdefiniowano w art. 627 k.c. jako zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła za wynagrodzeniem. Starania przyjmującego zamówienie w umowie o dzieło mają doprowadzić w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu, za wynagrodzeniem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 k.c.). Umowa o dzieło zakłada swobodę i samodzielność w wykonywaniu dzieła, a jednocześnie nietrwałość stosunku prawnego, gdyż wykonanie dzieła ma charakter jednorazowy i jest zamknięte terminem wykonania. Przyjmuje się przy tym, że rezultat, o który umawiają się strony, musi być z góry określony, mieć samoistny byt oraz być obiektywnie osiągalny i pewny. Wykonanie dzieła najczęściej przybiera postać wytworzenia rzeczy, czy też dokonania zmian w rzeczy już istniejącej (naprawienie, przerobienie, uzupełnienie). Tego rodzaju postacie dzieła są rezultatami materialnymi umowy zawartej między stronami, weryfikowalnymi ze względu na istnienie wad (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 1999 r., IV CKN 152/00, OSNC 2001 Nr 4, poz. 63). Poza rezultatami materialnymi istnieją także rezultaty niematerialne, które mogą, ale nie muszą być ucieleśnione w jakimkolwiek przedmiocie materialnym. W każdym razie takim rezultatem nieucieleśnionym w rzeczy nie może być czynność, a jedynie jej wynik, dzieło bowiem musi istnieć w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Pomijając wątpliwości odnośnie uznawania za dzieło rezultatów niematerialnych nieucieleśnionych w rzeczy (por. np. K Zagrobelny (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 1039; A. Brzozowski (w:) System prawa prywatnego, t. 7, 2004, s. 329-332; J. Szczerski (w:) Komentarz, t. II, 1972, s. 1371), wskazać należy, że takim rezultatem nieucieleśnionym w rzeczy nie może być czynność, a jedynie wynik tej czynności. Dzieło musi bowiem istnieć w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu (por. A. Brzozowski (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2005, s. 351-352). Wykonanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności), bez względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie, jest natomiast cechą charakterystyczną tak dla umów zlecenia (gdy chodzi o czynności prawne - art. 734 § 1 k.c.), jak i dla umów o świadczenie usług nieuregulowanych innymi przepisami (gdy chodzi o czynności faktyczne - art. 750 k.c.). W odróżnieniu od umowy o dzieło, przyjmujący zamówienie w umowie zlecenia (umowie o świadczenie usług) nie bierze więc na siebie ryzyka pomyślnego wyniku spełnianej czynności. Jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy oparta jest na zasadzie starannego działania (art. 355 § 1 k.c.), podczas gdy odpowiedzialność strony przyjmującej zamówienie w umowie o dzieło niewątpliwie jest odpowiedzialnością za rezultat. W wypadku umowy o dzieło niezbędne jest zatem, aby starania przyjmującego zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lipca 2012 r., II UK 60/12-niepublikowane)".
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że organ prawidłowo ustalił, że Uczestnik podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o świadczenie usług zawartej ze Skarżącą. W istocie bowiem, wykłady do którego przygotowania i wygłoszenia zobowiązany był Uczestnik postępowania, stanowił reklamę i promocję produktu leczniczego, produkowanego przez spółkę, a więc tematyka prezentacji była precyzyjna i jasno określona.
W konsekwencji powyższego należy uznać, że realizacja wykładu odbywała się w ramach świadczenia usług, których przedmiot ściśle wpisywał się w zakres działalności Spółki, która zajmuje się przede wszystkim produkcją leków, kosmetyków, wyrobów medycznych, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych oraz działaniami marketingowymi w zakresie wprowadzania do obrotu produktów leczniczych. Konsekwencją powyższego jest potrzeba jak najlepszego przedstawienia efektów prowadzonych przez Spółkę badań oraz produktów będących efektem tych badań, potencjalnym odbiorcom jej wyrobów, jakimi są podmioty z branży medycznej, Spółka korzystała zatem, w ściśle określonym zakresie ze wsparcia niezależnych specjalistów w zakresie medycyny, w których gronie był także Usługodawca
Sąd podziela zatem stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, że czynności wykonywane w ramach przedmiotowej umowy nie miały charakteru czynności przynoszących konkretny, materialny rezultat, były one w istocie realizowane w ramach umowy starannego działania, mającej charakter umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. W omawianej sytuacji w istocie mamy do czynienia z wykonywaniem czynności faktycznych w postaci przygotowania i wygłoszenia wykładów szkoleniowych na uzgodnione ze Skarżącą wyżej wymienione tematy objęte umową.
W ocenie Sądu, przedmiotowe umowy - wbrew nazwie - nie były umową o dzieło, lecz umową o świadczenie usług na rzecz Skarżącej, której celem było, jak prawidłowo ustalił organ, zaznajomienie lekarzy z jej produktami.
W ocenie Sądu, wykonanie przez Uczestnika postepowania spornej umowy było ciągiem określonych czynności starannego działania zmierzającego do osiągnięcia skutku w postaci przygotowania i prezentacji przypadków pacjentów w formie wykładu, na którym to wykładzie przekazane zostały informacje na temat leku Prolia.
Przedmiotowy wykład nie stanowił również utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, gdyż nie wynika to z treści przedmiotowej umowy, ani zebranego w sprawie materiału dowodowego.
Mając na uwadze powyższe, w ocenie Sądu, organ dokonał prawidłowej interpretacji charakteru przedmiotowej umowy, oraz prawidłowo zastosował art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach uznając, że Uczestnik podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ wykonywał pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Sąd podziela ocenę organu, że wolą stron przedmiotowej umowy było świadczenie usług, a nie wykonanie dzieła, gdyż to nie wynik, a określone działanie dydaktyczno-szkoleniowe było znamienne dla realizacji umowy. Istotne jest przy tym, że rezultat umowy, nazwanej "umową o dzieło", nie mógł być poddany sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. W niniejszej sprawie przyjmujący zamówienie zobowiązywał się jedynie do starannego przygotowania i przeprowadzenia wykładu szkoleniowego opartego m.in. na wiedzy zdobytej na kongresie [...], który odbył się w S. w dniach 16-20 września 2011 r. oraz, jak stanowią umowy, stosowania w leczeniu – w dziedzinie, w której uczestnik jest specjalistą (ortopedii i osteoporozy) produktów farmakologicznych wprowadzanych do obrotu przez Spółkę. Zobowiązaniu takiemu nie można przypisać cech (essentialia negotii) umowy o dzieło, o których mowa w cytowanym na wstępie art. 627 k.c., także konspekt wykładu tego dzieła nie stanowi (tak tut. Sąd m.in. w wyroku z dnia 5 grudnia 2016 r. sygn. akt VISA/Wa 1803/16).
Sąd, oceniając zaskarżoną decyzję nie stwierdził uchybień w zakresie stosowania przez organ przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, na które wskazuje skarżąca lub których istnienie powinien uwzględnić z urzędu.
W szczególności nie można uznać za zasadne zarzutów nieprawidłowości postępowania dowodowego, gdyż nie znajdują one oparcia w stanie faktycznym sprawy. Organ rozstrzygając o kwalifikacji prawnej umowy, której przedmiotem było przygotowanie i przeprowadzenie wykładu szkoleniowego, oparł się na zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, z uwzględnieniem w szczególności zawartej umowy. Na podstawie jej treści oraz innych okoliczności dzieło, o których mowa w cytowanym na wstępie art. 627 k.c., także konspekt wykładu tego dzieła nie stanowi (tak tut. Sąd m.in. w wyroku z dnia 5 grudnia 2016 r. sygn. akt VISA/Wa 1803/16).
Reasumując, Sąd oceniając zaskarżoną decyzję nie stwierdził uchybień w zakresie stosowania przez organ przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, na które wskazuje skarżąca lub których istnienie powinien uwzględnić z urzędu. W szczególności nie można uznać za zasadne zarzutów nieprawidłowości postępowania dowodowego, gdyż nie znajdują one oparcia w stanie faktycznym sprawy. Organ rozstrzygając o kwalifikacji prawnej umowy, której przedmiotem było przygotowanie i przeprowadzenie wykładu szkoleniowego, oparł się na zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, z uwzględnieniem w szczególności zawartej umowy. Na podstawie jej treści oraz innych okoliczności sprawy organ dokonał merytorycznej oceny, a podjęte w tym zakresie rozstrzygnięcie zostało w sposób należyty uzasadnione.
Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.
Z tych wszystkich powodów Sąd, na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji wyroku.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 27.07.2026. · Źródło