V CKN 96/00

Izba Cywilna2000-10-10

Skład orzekający: Gerard Bieniek

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy prawo pierwokupu gminy przysługuje w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem w stanie surowym zamkniętym, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami?
Ratio decidendi
Sąd Najwyższy uznał, że prawo pierwokupu gminy, przewidziane w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie przysługuje, jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży została zabudowana budynkiem w stanie surowym zamkniętym. Ustawowa definicja "zakończenia budowy" jako "wybudowania budynku w stanie surowym zamkniętym" stanowi podstawę do uznania nieruchomości za zabudowaną, co wyłącza prawo pierwokupu gminy.
Stan faktyczny
Powód nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości pod warunkiem niewykonania przez Gminę C. prawa pierwokupu. Gmina złożyła oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu. Powód wniósł o ustalenie bezskuteczności tego oświadczenia, twierdząc, że nieruchomość jest zabudowana. Sądy niższych instancji oddaliły powództwo, uznając prawo pierwokupu gminy i brak zabudowy nieruchomości. Powód zaskarżył wyrok kasacją, podnosząc naruszenie prawa materialnego w zakresie definicji zabudowy.
Rozstrzygnięcie
Sąd Najwyższy oddalił kasację powoda i zasądził od niego na rzecz pozwanej Gminy C. kwotę 750 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 10 października 2000 r., V CKN 96/00 Wyłączone jest prawo pierwokupu gminy przewidziane w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży została zabudowana budynkiem w stanie surowym zamkniętym. Przewodniczący: Sędzia SN Gerard Bieniek (sprawozdawca) Sędziowie SN: Stanisław Dąbrowski, Bronisław Czech Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu 10 października 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jana B. przeciwko Gminie C. o ustalenie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 1998 r., oddalił kasację i zasądził od powoda na rzecz pozwanej Gminy C. kwotę 750 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Warunkową umową sprzedaży z dnia 11 kwietnia 1996 r. powód Jan B. nabył od Kopalni Węgla Kamiennego „S.” w C. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...), objętej KW (...), położonej w C. przy ul. B., pod warunkiem, że Miasto C. nie wykona prawa pierwokupu. Gmina Miasto C. w dniu 10 lipca 1996 r. złożyła oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu. Powód wystąpił z pozwem o ustalenie, że oświadczenie to jest bezskuteczne. Sąd Rejonowy w Będzinie powództwo oddalił z dwóch przyczyn. Przyjął, że prawo pierwokupu gminy przewidziane w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm. – dalej "u.g.g.") przysługuje także w razie zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskanego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami (...), oraz uznał, iż nieruchomość – wbrew twierdzeniom powoda – nie jest zabudowana. Ocenę tę podzielił Sąd Wojewódzki w Katowicach, który wyrokiem z dnia 23 czerwca 1998 r. oddalił apelację powoda. Wyrok ten powód zaskarżył kasacją. Jako podstawę kasacyjną wskazał naruszenie prawa materialnego, tj. art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 – dalej "u.g.n."), polegające „na przyjęciu, że sporna działka jest nieruchomością niezabudowaną”. Wskazując na powyższe, wniósł o zmianę wyroku przez uwzględnienie żądania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Oświadczenie pozwanej Gminy Miasta C. o wykonaniu prawa pierwokupu zostało złożone w dniu 10 lipca 1996 r., a więc pod rządem art. 76 u.g.g. Oświadczenie to złożono w związku z warunkową umową sprzedaży, na podstawie której powód nabył od Kopalni „S.” prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka (...). Kopalnia uzyskała prawo użytkowania wieczystego w wyniku uwłaszczenia, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 646 ze zm.). Sąd Wojewódzki – aprobując pogląd Sądu pierwszej instancji – uznał, że w tej sytuacji gminie przysługuje prawo pierwokupu, przy czym powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w uchwale z dnia 12 lutego 1992 r., III CZP 147/91 (OSNC 1992, nr 9, poz. 152). Istotnie, w tej uchwale przyjęto, że prawo pierwokupu przysługuje gminie także przy nabyciu użytkowania wieczystego, uzyskanego ex lege na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. To stanowisko uległo jednak zmianie. W uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1998 r., III CZP 33/98 (OSNC 1999, nr 4, poz. 67) przyjęto bowiem, że prawo pierwokupu przewidziane w art. 76 ust. 1 u.g.g. nie przysługuje w wypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, uzyskanego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie u.g.g. Rzecz jednak w tym, że Sąd drugiej instancji orzekł w sprawie dnia 23 czerwca 1998 r., a więc pod rządem ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. i obowiązywały – w myśl zasady bezpośredniego działania przepisów nowej ustawy – w dniu orzekania przez Sąd drugiej instancji. W szczególności, obowiązywał art. 109 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, stanowiący, że gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej. W przepisie tym znacznie rozszerzono prawo pierwokupu gminy – w porównaniu z poprzednim unormowaniem – przyjmując, że pierwokup przysługuje niezależnie od sposobu nabycia użytkowania wieczystego (a więc także ex lege w wyniku uwłaszczenia państwowej osoby prawnej oraz przy każdej sprzedaży, a nie tylko przy pierwszej sprzedaży dokonanej przez nabywcę). W rezultacie, zastosowanie w niniejszej sprawie art. 109 ust. 1 pkt 2 u.g.n. oznacza, że kwestią sporną pozostało jedynie to, czy nieruchomość jest zabudowana. Tak utrzymuje wnoszący kasację, który, powołując się na opinię biegłych, podniósł, że na spornej nieruchomości istniały pozostałości murów parteru i ściany szczytowej oraz zarysy ścian piwnic po rozbiórce budynku. Rozbiórka ta została wykonana w wyniku prawomocnej decyzji z dnia 6 stycznia 1988 r. Podejmując ten problem należy wstępnie zwrócić uwagę, że o tym, czy nieruchomość jest zabudowana, czy nie zabudowana, decyduje chwila zawarcia umowy sprzedaży. Jest poza sporem, że w art. 4 u.g.n., zawierającym tzw. słowniczek ustawowy, nie zamieszczono ustawowej definicji "zabudowy". Jednakże przepisy tej ustawy w innym miejscu określają, co należy uważać za „rozpoczęcie budowy” (art. 62 ust. 3) oraz za „zakończenie budowy”. Zgodnie z tym unormowaniem, za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, zaś za zakończenie budowy – wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Przepis art. 62 ust. 3 zawierający te definicje, zamieszczony został wśród przepisów określających, jak ustala się sposób i termin zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd. Jeżeli jednak w innym miejscu tej ustawy – w którym unormowano prawo pierwokupu gminy – posłużono się zwrotem „nie zabudowana nieruchomość”, to normatywną podstawą dla ustalenia, czy nieruchomość jest zabudowana, czy też nie spełnia wymogów zabudowy, powinna być ustawowa definicja „zakończenie zabudowy” z art. 62 ust. 3 u.g.n. Zakończenie zabudowy oznacza zaś, że nieruchomość jest zabudowana, a zatem prawo pierwokupu gminie nie przysługuje. Uzasadniona jest zatem teza, że jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży została zabudowana budynkiem w stanie surowym zamkniętym, to wyłączone jest prawo pierwokupu gminy z art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 u.g.n. W tym kontekście nie sposób oczywiście spornej nieruchomości traktować jako nieruchomość zabudowaną, skoro – co jest bezsporne – na gruncie znajdowały się jedynie pozostałości budynku po rozbiórce. Z tych względów kasację należało oddalić na podstawie art. 39312 k.p.c. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2000 r.

Powiązane orzeczenia

Powołane przepisy

art. 109 ust. 1art. 76 ust. 1art. 2art. 76art. 4art. 62 ust. 3art. 39312 KPC

Źródło: Baza Orzeczeń Sądu Najwyższego (sn.pl), pozyskano 17.07.2026. · PDF źródłowy