C-109/04
Opinia rzecznika generalnegoTSUE2005-01-27CELEX: 62004CC0109ECLI:EU:C:2005:68
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy krajowy przepis ograniczający zwrot kosztów podróży aplikantowi prawniczemu („Rechtsreferendar”), odbywającemu część aplikacji w innym państwie członkowskim, wyłącznie do części podróży odbytej na terytorium państwa członkowskiego, jest zgodny z art. 39 WE dotyczącym swobodnego przepływu pracowników?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że aplikanci prawniczy są „pracownikami” w rozumieniu art. 39 WE, ponieważ świadczą rzeczywiste i efektywne usługi za wynagrodzeniem, a ich praktyka za granicą stanowi wystarczający łącznik z prawem wspólnotowym. Wyłączenie dotyczące administracji publicznej nie ma zastosowania. Ograniczenie zwrotu kosztów podróży dla praktyk zagranicznych, podczas gdy pełny zwrot przysługuje za praktyki krajowe, stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie pracowników, mogącą zniechęcać aplikantów do korzystania z tego prawa. Takiego ograniczenia nie można uzasadnić wyłącznie względami ekonomicznymi lub budżetowymi, które co do zasady nie stanowią słusznego uzasadnienia dla ograniczenia swobód podstawowych.Stan faktyczny
Karl Robert Kranemann, niemiecki aplikant prawniczy („Rechtsreferendar”) zamieszkały w Akwizgranie, odbył czteromiesięczną praktykę w kancelarii prawnej w Londynie. Złożył wniosek do Landu Nadrenia Północna-Westfalia o zwrot kosztów podróży w obie strony między Akwizgranem a Londynem oraz kosztów podróży na weekendowy powrót do miejsca zamieszkania, w łącznej kwocie 539,60 DEM. Land zwrócił mu jedynie 83,25 DEM (dzienną dietę i dodatek mieszkaniowy), odmawiając zwrotu pozostałych kosztów podróży, ponieważ zgodnie z krajowymi przepisami zwrot przysługiwał tylko za odcinek podróży do niemieckiej miejscowości granicznej, a Akwizgran znajduje się na granicy.Rozstrzygnięcie
Krajowy przepis ograniczający zwrot kosztów podróży aplikantowi („Rechtsreferendar”) do części podróży odbytej w obrębie terytorium państwa członkowskiego stanowi ograniczenie swobodnego przepływu pracowników sprzeczne z art. 39 WE.Pełny tekst orzeczenia
OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
L. A. GEELHOEDA
z dnia 27 stycznia 2005 r.(1)
Sprawa C‑109/04
Karl Robert Kranemann
przeciwko
Land Nordrhein-Westfalen
(Wniosek Bundesverwaltungsgericht o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)
Wykładnia art. 39 WE w odniesieniu do przepisu krajowego, zgodnie z którym poniesione przez aplikanta („Referendar”) koszty
podróży od miejsca pochodzenia do miejsca odbywania praktyki zwracane są tylko za podróż odbytą na terytorium państwowym – Praktyka odbyta w innym państwie członkowskim
I – Wprowadzenie
1. W niniejszym postępowaniu Bundesverwaltungsgericht (Federalny Sąd Administracyjny, Niemcy) postawił Trybunałowi Sprawiedliwości
pytanie dotyczące zgodności z art. 39 WE krajowych przepisów ograniczających zwrot kosztów podróży aplikantom („Rechtsreferendare”)
do tej części podróży, którą odbyto na terytorium niemieckim.
II – Stan faktyczny i ramy prawne
A – Przepisy krajowe
2. Przepisy § 7 ust. 4 akapit czwarty i piąty Verordnung über die Gewährung von Trennungsentschädigung (rozporządzenie w sprawie
przyznawania dodatku za rozłąkę, zwane dalej „TEVO”) landu Nadrenia Północna‑Westfalia (zwanego dalej „landem”) z dnia 29 kwietnia
1988 r. w brzmieniu obowiązującym w niniejszej sprawie stanowią, że w przypadku urzędników służby cywilnej zatrudnionych na
czas określony („Beamte auf Widerruf”), odbywających praktykę za granicą w miejscu przez nich wybranym, dzienna dieta i dodatek
mieszkaniowy obliczane są wyłącznie według stawek stosowanych do podróży na terytorium państwowym. Poniesione koszty podróży
do i z miejsca odbywania praktyki zwracane są tylko za odcinek podróży do niemieckiej miejscowości granicznej i z powrotem,
regularnym środkiem transportu i w drugiej klasie (§ 6 ust. 7 TEVO).
3. Analogiczne uregulowanie na mocy przepisów § 5 ust. 4 w zw. z § 7 ust. 7 TEVO stosowane jest do kosztów podróży poniesionych
w celu powrotu do miejsca stałego zamieszkania w okresie odbywania praktyki.
B – Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
4. Skarżący w postępowaniu przed sądem krajowym, Karl Robert Kranemann, postanowił odbyć czteromiesięczną praktykę w kancelarii
prawnej w Londynie w trakcie aplikacji poprzedzającej drugi egzamin państwowy z zakresu prawa w Niemczech. Miejscem stałego
zamieszkania skarżącego był wówczas Akwizgran w Niemczech, a on sam według prawa niemieckiego miał status urzędnika służby
cywilnej zatrudnionego na czas określony.
5. W tym okresie K. R. Kranemann otrzymał od strony pozwanej w postępowaniu przed sądem krajowym, czyli landu, dodatek za rozłąkę
w wysokości 1686,68 DEM obok wynagrodzenia z tytułu aplikacji. K. R. Kranemann złożył do landu wniosek o zwrot kosztów podróży
w obie strony między jego miejscem stałego zamieszkania, Akwizgranem, a miejscem odbywania praktyki, jak również kosztów podróży
do miejsca stałego zamieszkania na weekend w listopadzie 1995 r., wynoszących w sumie 539,60 DEM. W odpowiedzi na wniosek,
otrzymał jedynie kwotę w wysokości 83,25 DEM, odpowiadającą dziennej diecie za podróż służbową oraz dodatkowi mieszkaniowemu.
Ponieważ TEVO ograniczyło zwrot kosztów podróży do wysokości niezbędnej do odbycia podróży w dwie strony do i od niemieckiej
granicy, a Akwizgran znajduje się na niemieckiej granicy, K. R. Kranemannowi nie zwrócono pozostałych kosztów podróży, o które
wnioskował.
6. Skarga złożona przez K. R. Kranemanna na tę odmowę została oddalona w pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym.
K. R. Kranemann wniósł zatem kasację do Bundesverwaltungsgericht, który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do
Trybunału z następującym pytaniem:
„Czy przepis prawa krajowego przyznający Rechtsreferendarowi, odbywającemu część aplikacji w wybranym przez siebie miejscu
znajdującym się w innym państwie członkowskim, prawo do zwrotu kosztów podróży wyłącznie do granicy niemieckiej jest zgodny
z art. 39 WE?”.
7. Sąd krajowy wyraził wątpliwości w szczególności w odniesieniu do następujących kwestii: (1) Czy aplikanci po zdaniu pierwszego
egzaminu państwowego z zakresu prawa mają status „pracowników”? (2) Czy zwykła odmowa ze strony pracodawcy pokrycia kosztów
podróży poniesionych w związku z praktyką odbytą za granicą stanowi istotne ograniczenie swobodnego przepływu pracowników
sprzeczne z art. 39 WE? (3) Czy art. 39 WE pociąga za sobą obowiązek zwrotu kosztów podróży do miejsca stałego zamieszkania
obok podstawowych kosztów podróży aplikanta do i z miejsca odbywania praktyki? (4) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy
takie ograniczenie swobodnego przepływu pracowników może być słusznie uzasadnione względami budżetowymi?
8. Na podstawie art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości w niniejszym postępowaniu uwagi na piśmie przedłożyli K. R. Kranemann,
land oraz Komisja.
III – Ocena
9. Moim zdaniem, na pytanie postawione przez Bundesverwaltungsgericht najlepiej udzielić odpowiedzi w trzech częściach. Po pierwsze,
czy przepis taki jak ten będący przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym podlega formalnemu zakresowi stosowania
art. 39 WE? Po drugie, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy taki przepis ogranicza swobodny przepływ pracowników w sposób
niezgodny z art. 39 WE? Po trzecie, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy istnieje słuszne uzasadnienie takiego przepisu?
Kolejno przeanalizuję krótko każde z tych zagadnień.
A – Czy taki przepis podlega formalnemu zakresowi stosowania art. 39 WE?
10. Wydaje się oczywiste, że przepis taki jak ten, będący przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, podlega formalnemu
zakresowi stosowania art. 39 WE. Pod tym względem w uwagach stron przedstawiono trzy potencjalne problemy: czy aplikanci są
„pracownikami” w rozumieniu art. 39 WE; czy sytuacja ta, pozbawiona dostatecznego powiązania z prawem wspólnotowym, ma wyłącznie
wymiar wewnętrzny dla państwa członkowskiego; oraz czy aplikanci podlegają wyłączeniu dla administracji publicznej z art. 39
ust. 4 WE.
Czy Rechtsreferendare są „pracownikami” według art. 39 WE?
11. Zgodnie z argumentem landu usługi świadczone przez aplikantów w trakcie odbywanej aplikacji nie mają żadnej wartości gospodarczej
i nie uprawniają do wynagrodzenia w rozumieniu tego orzecznictwa.
12. Moim zdaniem należy odrzucić ten argument.
13. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wspólnotowe pojęcie „pracownika” powinno być szeroko interpretowane oraz definiowane według
obiektywnych kryteriów wyróżniających stosunek pracy pod względem praw i obowiązków zainteresowanych. Trybunał orzekł, że
istotnym elementem każdego stosunku pracy jest to, że przez pewien okres jedna osoba świadczy usługi na rzecz innej osoby
pod jej kierownictwem, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie. Ani charakter prawny sui generis stosunku pracy według prawa
krajowego, ani poziom wydajności zainteresowanego, ani pochodzenie środków finansowych, z których płacone jest wynagrodzenie,
ani też ograniczona wysokość wynagrodzenia nie mogą mieć żadnego wpływu na to, czy dana osoba jest czy nie jest pracownikiem
w rozumieniu prawa wspólnotowego(2).
14. Trybunał uznał bowiem, że nauczyciele stażyści w Niemczech mają status „pracowników”, uzasadniając to tym, iż „fakt, że służba
przygotowawcza nauczycieli, tak jak odbycie praktyki w innym zawodzie może być uznane za przygotowanie praktyczne bezpośrednio
związane z faktycznym wykonywaniem tego zawodu, nie wyklucza zastosowania art. [39] ust. 1, jeżeli służba przygotowawcza odbywa
się na warunkach zatrudnienia”(3).
15. Kryterium stanowi w szczególności to, czy czynności wykonywane przez aplikantów są rzeczywiste i efektywne, przy czym bez
znaczenia są czynności wykonywane na tak niewielką skalę, że można je jedynie uznać za marginalne i pomocnicze.(4) Według mojej oceny w niniejszej sprawie kryterium to jest spełnione z następujących powodów.
16. Po pierwsze, zadania wykonywane przez aplikantów takich jak K. R. Kranemann, które mogą obejmować, przykładowo, sporządzanie
notatek, dokonywanie analizy prawnej i opracowywanie zagadnień prawnych, muszą być uznawane za efektywne i rzeczywiste usługi
wykonywane na rzecz osób odpowiedzialnych za kształcenie aplikantów. W szczególności, jak przyznał sąd krajowy w postanowieniu
odsyłającym, nie można powiedzieć, że zadania wykonywane przez aplikanta w trakcie aplikacji przynoszą korzyści wyłącznie
jemu samemu, a nie również osobom prowadzącym aplikację.(5)
17. Po drugie, zasiłek na utrzymanie otrzymywany przez aplikanta w trakcie jego aplikacji kwalifikuje się jako forma wynagrodzenia
w świetle orzecznictwa Trybunału. W związku z tym fakt, że zasiłek ten może być niższy od zasiłku przyznawanego przy pełnoetatowym
zatrudnieniu nie stoi na przeszkodzie uznawaniu aplikantów za „pracowników”, o ile wykonywane czynności są efektywne i rzeczywiste.(6) Ponadto wielu aplikantów otrzymuje od jednostki kształcącej wynagrodzenie z tytułu praktyki, co w tym rozumieniu kwalifikuje
się również jako wynagrodzenie.
Czy sprawa K. R. Kranemanna ma wyłącznie wymiar wewnętrzny dla Niemiec?
18. Land twierdzi, że stan faktyczny będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym ma wyłącznie wymiar wewnętrzny dla państwa
członkowskiego, więc nie podlega zakresowi stosowania prawa wspólnotowego, ponieważ okres praktyki odbytej przez aplikanta
za granicą stanowi jedynie część aplikacji koniecznej do uzyskania krajowego dyplomu z prawa.
19. Jak zauważył sąd krajowy w postanowieniu odsyłającym, argument ten jest niesłuszny. Decyzja K. R. Kranemanna o odbyciu czterech
miesięcy aplikacji w innym państwie członkowskim jest w mojej ocenie „łącznikiem” wystarczającym do objęcia jego sprawy zakresem
prawa wspólnotowego(7).
Czy art. 39 ust. 4 WE znajduje zastosowanie?
20. Sąd odsyłający postawił pytanie dotyczące możliwości zastosowania art. 39 ust. 4 WE, który wyłącza stosowanie art. 39 WE do
zatrudnienia w administracji publicznej.
21. Moim zdaniem, oczywiste jest, że aplikanci tacy jak K. R. Kranemann nie podlegają wyłączeniu z art. 39 ust. 4 WE. Przepis
ten stosuje się wyłącznie do stanowisk wiążących się z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem uprawnień przyznanych prawem
publicznym oraz obowiązków w ramach ochrony ogólnych interesów państwa lub innych władz publicznych, w szczególności gdy zatrudnienie
wiąże się ze „szczególnym stosunkiem lojalności” wobec państwa(8).
22. Według mojej oceny nie ma podstawy do przyjęcia, że taki stosunek lojalności istnieje w przypadku aplikanta(9). Analogicznie w wyroku w sprawie Reyners Trybunał uznał, że wykonywanie zawodu adwokata nie było „związane z wykonywaniem
władzy publicznej” w rozumieniu art. 45 WE(10). W szczególności odnosi się to do okresów praktyki odbytej w prywatnym przedsiębiorstwie, takich jak sporny okres będący
przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, który K. R. Kranemann spędził w kancelarii prawnej w Londynie. Jak Trybunał
orzekł w wyroku w sprawie Komisja przeciwko Włochom, „pojęcie zatrudnienia w służbie publicznej nie obejmuje zatrudnienia
przez osobę fizyczną lub osobę prawną prawa prywatnego, niezależnie od tego, jakie obowiązki spoczywają na pracowniku”(11).
23. Argumentacji tej, opartej na charakterze stosunku pracy, nie osłabia formalny status Rechtsreferendare jako urzędników służby
cywilnej na czas określony. Charakter stosunku prawnego między pracownikiem a pracodawcą nie decyduje o stosowaniu art. 39 WE. (12)
B – Czy taki przepis ogranicza swobodny przepływ pracowników w stopniu zakazanym przez art. 39 WE?
24. Następnie należy rozważyć, czy przy założeniu, że sporny przepis podlega formalnemu zakresowi stosowania art. 39 WE, może
on utrudniać swobodny przepływ pracowników.
25. W tym względzie sąd odsyłający oraz land wyraziły pogląd, że taki przepis w rzeczywistości nie ogranicza swobodnego przepływu
pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, ponieważ – z uwagi na stosunkowo niewielką kwotę pieniężną – odmowa przyznania zwrotu
kosztów podróży nie wpływa faktycznie na decyzję aplikanta o wyjeździe za granicę(13). Świadczy o tym fakt, że obecnie Rechtsreferendare często wykonują część aplikacji za granicą.
26. Nie uważam tego argumentu za przekonujący. Jest oczywiste, że zakaz z art. 39 WE obejmuje krajowe przepisy, które – nawet
jeśli są stosowane niezależnie od obywatelstwa zainteresowanych pracowników – utrudniają ich swobodny przepływ(14). Jak orzekł Trybunał, „przepisy, które – nawet jeśli są stosowane jednakowo – wyłączają lub powstrzymują obywatela państwa
członkowskiego od opuszczenia jego państwa pochodzenia w celu skorzystania z prawa do swobodnego przepływu, stanowią przeszkodę
dla tego prawa”(15).
27. Nie można przyjąć, że odmowa przyznania zwrotu kosztów podróży za okresy praktyki odbytej za granicą nie powstrzymałaby aplikanta
od skorzystania z przysługującego mu prawa do swobodnego przepływu. Kwestia, czy pracownik mógłby być powstrzymany od wykonania
tego prawa, powinna być rozpatrywana w świetle wszystkich okoliczności sprawy. Pod tym względem, chociaż w niniejszej sprawie
chodzi o stosunkowo niewielką kwotę pieniężną, należy ją rozważyć w kontekście ograniczonej wysokości zasiłku na utrzymanie
otrzymywanego przez aplikantów w trakcie aplikacji, jak to zauważył w swoich uwagach na piśmie K. R. Kranemann. Biorąc pod
uwagę powyższe, uważam, że w braku dodatkowych środków pieniężnych fakt, że całość kosztów podróży jest zwracana za praktykę
odbywaną na terytorium Niemiec, lecz nie w innych państwach członkowskich, może mieć wpływ na decyzję aplikanta, czy skorzystać
z przysługującemu mu prawa do swobodnego przepływu z art. 39 WE.
28. W tym sensie niniejsza sprawa zawiera pewne analogie do sprawy Köbler, powołanej przez Komisję. W sprawie tej skarżący, zatrudniony
przez państwo austriackie jako nauczyciel akademicki, złożył wniosek o specjalny dodatek do wynagrodzenia, przyznawany pod
warunkiem osiągnięcia 15‑letniego stażu pracy na uniwersytetach w Austrii. Wniosek ten został odrzucony, chociaż skarżący
osiągnął 15‑letni staż pracy przy uwzględnieniu jego doświadczeń z uniwersytetów we wszystkich państwach członkowskich, ponieważ
doświadczenia te nie pochodziły wyłącznie z uniwersytetów w Austrii. Trybunał stwierdził, że taki system mógł hamować swobodny
przepływ pracowników. Trybunał odrzucił w szczególności argument, zgodnie z którym wynagrodzenie zagranicznych nauczycieli
akademickich jest często wyższe od wynagrodzenia otrzymywanego przez nauczycieli na uniwersytetach w Austrii, nawet po uwzględnieniu
specjalnego dodatku stażowego, ponieważ stosowna ustawa austriacka zawiera przepis umożliwiający przyznanie migrującym nauczycielom
akademickim wyższego wynagrodzenia podstawowego w celu wspierania naboru zagranicznych nauczycieli akademickich. Okoliczność
ta w ocenie Trybunału nie miała wpływu na to, że sporny przepis stanowi nierówne traktowanie migrujących nauczycieli akademickich
oraz austriackich nauczycieli akademickich, tworząc przeszkodę dla swobodnego przepływu pracowników(16).
29. Z podobnych powodów, moim zdaniem, odmowa wobec aplikantów odbywających praktykę za granicą dokonania zwrotu kosztów poniesionych
na powrót do miejsca stałego zamieszkania na tych samych warunkach jak na rzecz aplikantów odbywających praktykę w Niemczech
stanowi co do zasady ograniczenie swobodnego przepływu pracowników. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydawać się może, że
chodzi o stosunkowo niewielką kwotę, może to mieć jednak wpływ na decyzję aplikanta o odbyciu części aplikacji za granicą,
gdyż być może dysponuje on ograniczonymi środkami pieniężnymi.
C – Czy dla takiego przepisu istnieje uzasadnienie, w którego świetle jest on zgodny z art. 39 WE?
30. Ostatnim punktem niniejszej oceny jest rozważenie, czy sporny przepis jest uzasadniony względami interesu publicznego.
31. Pod tym względem sąd krajowy w postanowieniu odsyłającym wyraża wątpliwość, czy w przypadku gdyby przepis ten stanowił w istocie
ograniczenie swobodnego przepływu pracowników, to czy ograniczenie to można usprawiedliwić względami budżetowymi o zasięgu
krajowym. Pragnę zauważyć, że land w swoich uwagach na piśmie nie przedstawił takiego uzasadnienia.
32. Jest oczywiste, że powody o charakterze wyłącznie gospodarczym, wliczając względy budżetowe o zasięgu krajowym, co do zasady
nie stanowią słusznego uzasadnienia ograniczenia swobodnego przepływu pracowników(17).
33. W tym punkcie Komisja nawiązuje do sprawy Kohll, która dotyczyła zgodności z art. 49 WE przepisów luksemburskich uzależniających
zwrot kosztów zabiegów dentystycznych wykonanych przez ortodontę prowadzącego działalność w innym państwie członkowskim od
zezwolenia instytucji zabezpieczenia społecznego osoby ubezpieczonej. W tej sprawie, w odpowiedzi na argument, że takie przepisy
były konieczne w celu zachowania równowagi systemu zabezpieczenia społecznego, Trybunał uznał, że nie można było wykluczyć,
że ryzyko poważnego osłabienia równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego państwa członkowskiego może stanowić
nadrzędną rację interesu ogólnego mogącą uzasadnić tego rodzaju ograniczenie(18).
34. Podkreślam, że moim zdaniem orzeczenie Trybunału w sprawie Kohll w żaden sposób nie kwestionuje ogólnej zasady, zgodnie z którą
względy gospodarcze nie wystarczają dla uzasadnienia ograniczenia prawa do swobodnego przepływu. Przeciwnie, Trybunał dokonał
tego stwierdzenia w kontekście bardzo szczególnego stanu faktycznego, a mianowicie gdy potencjalnym uzasadnieniem spornego
przepisu było zachowanie spójności określonego krajowego systemu zabezpieczenia społecznego. Względy pojawiające się w takiej
sytuacji różnią się zasadniczo od sytuacji, w której, jak w niniejszej sprawie, celem spornego przepisu jest ochrona budżetu
centralnego(19).
35. W związku z tym, oczywiście słuszne jest stwierdzenie, że krajowe lub regionalne organy władzy słusznie mogą wziąć pod uwagę
względy budżetowe przy podejmowaniu decyzji, czy oraz w jakiej wysokości przyznać aplikantom zwrot kosztów podróży i innych
kosztów. Niemniej jednak organy te są przy tym zobowiązane do przestrzegania podstawowej zasady swobodnego przepływu pracowników,
jak to omówiono w pkt 10 i nast. niniejszej opinii, zaś każdy system zwrotu kosztów musi pozostawać w zgodzie z tą zasadą.
IV – Wnioski
36. Według mojej opinii zatem, na pytanie postawione przez Bundesverwaltungsgericht, Trybunał powinien udzielić następującej odpowiedzi:
Krajowy przepis ograniczający zwrot kosztów podróży aplikantowi („Rechtsreferendar”) do części podróży odbytej w obrębie terytorium
państwa członkowskiego stanowi ograniczenie swobodnego przepływu pracowników sprzeczne z art. 39 WE.
– Język oryginału: angielski.
– Zobacz wyroki: z dnia 3 lipca 1986 r. w sprawie 66/85 Lawrie‑Blum, Rec. 1986, str. 2121, pkt 17; z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie C‑138/02 Collins, Rec. str. I‑0000, pkt 26; z dnia 7 września 2004 r. w sprawie C‑456/02 Trojani, Zb.Orz. str. I‑0000,
pkt 16.
– Zobacz powołany w przypisie 2 wyrok w sprawie Lawrie‑Blum, pkt 19.
– Zobacz wyroki: z dnia 23 marca 1982 r. w sprawie 53/81 Levin, Rec. 1982, str. 1035, pkt 17 (zatrudnienie w niepełnym wymiarze
czasu pracy wystarcza do ustalenia statusu pracownika, mimo że wynagrodzenie jest mniejsze od minimalnego wynagrodzenia gwarantowanego
w danym sektorze); z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie 197/86 Brown, Rec. 1988, str. 3205 (przeduniwersyteckie kształcenie
zawodowe trwające około ośmiu miesięcy było wystarczające do ustalenia statusu pracownika); z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie
344/87 Bettray, Rec. 1989, str. 1621, pkt 15 i pkt 16; z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie C‑3/90 Bernini, Rec. 1992, str. I‑1071
(dziesięciotygodniowy kurs szkoleniowy wystarczający do ustalenia statusu pracownika); z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
C‑188/00 Kurz, Rec. 2002, str. I‑10691, pkt 32; z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie C‑413/01 Ninni‑Orasche, Rec. str. I‑0000,
oraz powołany w przypisie 2 wyrok w sprawie Trojani, pkt 16.
– Analogicznie, jak zaznaczyła Komisja, Trybunał orzekł, że usługi świadczone przez aplikantów podlegają zakresowi stosowania
dyrektywy 76/207 w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia,
kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy: w wyroku z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie C‑79/99 Schnorbus, Rec. 2000,
str. I‑10997, pkt 28 Trybunał stwierdził, że aplikacja Rechtsreferendara stanowi „okres szkolenia będący warunkiem koniecznym
do dostępu do zatrudnienia w sądownictwie lub do innych wyższych stanowisk służby cywilnej”, stąd podlegała zakresowi stosowania
dyrektywy o równym traktowaniu.
– Zobacz wyroki powołane w przypisie 4.
– Zobacz podobnie, w kontekście swobodnego przepływu osób, wyrok z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C‑224/98 D’Hoop, Rec.
2002, str. I‑6191, pkt 30: „Ponieważ obywatel Unii musi być traktowany pod względem prawnym we wszystkich państwach członkowskich
w taki sam sposób jak obywatele tych państw członkowskich znajdujący się w takiej samej sytuacji, byłoby niezgodne z prawem
swobodnego przepływu, gdyby obywatel w państwie członkowskim, którego ma przynależność państwową, był traktowany mniej korzystnie
niż w sytuacji, gdyby nie skorzystał z możliwości stworzonych w Traktacie w związku ze swobodą przepływu”. Zobacz także wyrok
z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie C‑18/95 Terhoeve, Rec. 1999, str. I‑345, pkt 27.
– Zobacz wyrok z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie 149/79 Komisja przeciwko Belgii, Rec. 1980, str. 3881. Zobacz również
opinię rzecznika generalnego Stix‑Hackl w sprawie C‑405/01 Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, Rec. 2003,
str. I‑10391.
– Podkreślam, że pozwany w postępowaniu przed sądem krajowym nie przedstawił argumentu, jakoby sprawa podlegała art. 39 ust. 4 WE.
– Zobacz wyrok z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie 2/74 Reyners, Rec. 1974, str. 631.
– Zobacz wyrok z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie C‑283/99 Komisja przeciwko Włochom, Rec. 2001, str. I‑4363, pkt 25.
– Jak Trybunał orzekł w sprawie Sotgiu, „w braku jakiegokolwiek rozróżnienia w powołanym przepisie, bez znaczenia jest, czy
pracownik jest zatrudniony jako robotnik (ouvrier), pracownik (employé) czy wyższy urzędnik (fonctionnaire), jak również to,
czy warunki jego zatrudnienia podlegają prawu publicznemu czy prywatnemu. Określenia prawne mogą się różnić w zależności od
ustawodawcy krajowego, zatem nie mogą stanowić kryterium dla interpretacji właściwej dla wymogów prawa wspólnotowego”. Zobacz
wyrok z dnia 12 lutego 1974 r. w sprawie 152/73 Sotgiu, Rec. 1974, str. 153, pkt 5.
– Przykładowo, w sprawie K. R. Kranemanna kwota żądana z tytułu kosztów podróży wynosi 539,60 DEM, a K. R. Kranemann otrzymał
od landu 1 686,68 DEM tytułem dodatku za rozłąkę za ten sam okres aplikacji.
– Zobacz wyroki: z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie C‑415/93 Bosman, Rec. 1995, str. I‑4921; z dnia 27 stycznia 2000 r.
w sprawie C‑190/98 Graf, Rec. 2000, str. I‑493, pkt 18; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑387/01 Weigel, Rec. str. I‑0000,
pkt 52. Zobacz również art. 39 ust. 3 WE, który stanowi, że swoboda przepływu pracowników obejmuje „z zastrzeżeniem ograniczeń
uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego […] prawo […] do swobodnego
przemieszczania się w tym celu po terytorium państw członkowskich […]”.
– Zobacz powołany w przypisie 14 wyrok w sprawie Graf, pkt 23.
– Zobacz wyrok z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C‑224/01 Köbler, Rec. 2003, str. I‑10239, pkt 75 i pkt 76. Trybunał stwierdził,
że „bezwarunkowa odmowa uznania okresów pracy nauczyciela akademickiego w innym państwie członkowskim niż Republika Austrii
utrudnia swobodny przepływ pracowników mieszkających w Austrii, tak samo jak powstrzymuje ich od opuszczenia kraju w celu
skorzystania z tej swobody” (pkt 74). Podobnie w powołanym w przypisie 12 wyroku w sprawie Sotgiu, Trybunał uznał, że dodatek
za rozłąkę mieści się w pojęciu „warunków pracy” dla celów rozporządzenia nr 1612/68, o ile stanowi on dodatkowe świadczenie
przyznawane z tytułu niedogodności odczuwanych przez pracownika z powodu przebywania poza miejscem stałego zamieszkania (pkt 8).
– Zobacz przykładowo wyroki: z dnia 26 kwietnia 1988 r. w sprawie 352/85 Bond van Adverteerders, Rec. 1988, str. 2085, pkt 34
(ograniczenie swobodnego przepływu usług nie może być uzasadnione względem zabezpieczenia dla krajowej fundacji publicznej
wszystkich dochodów z reklam przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców w tym państwie członkowskim); z dnia 5 czerwca
1997 r. w sprawie C‑398/95 SETTG, Rec. 1997, str. I‑3091 (cel w postaci unikania zbiorowych konfliktów pracy jako sposób zakończenia
sporu zbiorowego i zapobieżenia wskutek tego niekorzystnym skutkom dla sektora gospodarki, a więc dla gospodarki narodowej,
nie jest celem gospodarczym wystarczającym dla uzasadnienia ograniczenia swobodnego przepływu usług); opinia rzecznika generalnego
Stix‑Hackl w sprawie C‑42/02 Lindman z dnia 10 kwietnia 2003 r., Rec. str. I‑0000, pkt 88 (interes gospodarczy w grach losowych,
obejmujący finansowanie dla celów charytatywnych, nie stanowi słusznego uzasadnienia dla ograniczenia swobodnego przepływu
usług). Zobacz także, w kontekście równego traktowania płci, wyroki: z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie C‑343/92 Roks, Rec.
1994, str. I-571 oraz z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie C‑226/98 Jørgensen, Rec. 2000, str. I‑2447.
– Zobacz wyrok z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie 158/96 Kohll, Rec. 1998, str. I‑1931, pkt 42. Jednakże Trybunał na podstawie
okoliczności faktycznych sprawy stwierdził, że zwrot kosztów zabiegów dentystycznych wykonanych w innym państwie członkowskim
zgodnie ze stawkami ubezpieczającego państwa członkowskiego (tj. Luksemburga) nie miał „znaczących skutków” dla finansowania
luksemburskiego systemu zabezpieczenia społecznego.
– W każdym razie pragnę zaznaczyć, że oznaczenie niemieckiej granicy jako „punktu końcowego dla zwrotu kosztów podróży wydaje
się, z punktu widzenia budżetu, arbitralne i niekoniecznie wyłącza zwrot kosztów podróży, które są wyższe aniżeli inne. Bezspornie,
jak odnotowano w uwagach na piśmie przedstawionych przez K. R. Kranemanna, koszty podróży aplikanta podróżującego z jednego
końca Niemiec na drugi (przykładowo z Monachium do Berlina) mogą w wielu przypadkach przewyższać koszty podróży do miejscowości
położonej tuż za granicą innego państwa członkowskiego (przykładowo z Akwizgranu do Liège).
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło