C-222/04
Opinia rzecznika generalnegoTSUE2005-10-27CELEX: 62004CC0222ECLI:EU:C:2005:655
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy włoskie fundacje bankowe mogą być kwalifikowane jako „przedsiębiorstwa” w rozumieniu przepisów Traktatu WE o konkurencji, a w szczególności o pomocy państwa, oraz czy przyznane im ulgi podatkowe stanowią pomoc państwa? Czy decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie jest ważna? Czy system podatkowy narusza zasady niedyskryminacji, swobody przedsiębiorczości i swobodnego przepływu kapitału?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny stwierdził, że fundacje bankowe mogą być uznane za „przedsiębiorstwa”, jeśli prowadzą działalność gospodarczą (oferują towary/usługi na rynku konkurencyjnym), zarządzają udziałami kontrolnymi na konkurencyjnym rynku lub wywierają decydujący wpływ na przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą. Ulgi podatkowe przyznane takim podmiotom mogą stanowić pomoc państwa, jeśli są selektywne i nieuzasadnione charakterem systemu podatkowego. Decyzja Komisji, która uznała, że w ramach nowego systemu prawnego (dekret nr 153/99) fundacje bankowe nie są przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE, jest ważna, ponieważ nowy system znacząco ograniczył ich wpływ na rynek. System podatkowy nie narusza swobód traktatowych, gdyż ulgi są przyznawane na podstawie celów publicznych/społecznych, niezależnie od obywatelstwa czy siedziby.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy włoskich fundacji bankowych, powstałych w wyniku prywatyzacji państwowych instytucji kredytowych, które początkowo posiadały udziały kontrolne w spółkach bankowych. Włoskie przepisy podatkowe (art. 10 bis ustawy nr 1745/62 i art. 6 dekretu nr 601/73, rozszerzony przez art. 12 dekretu nr 153/99) przyznawały tym fundacjom ulgi, takie jak zwolnienie z potrącenia zaliczki na podatek od dywidend i 50% obniżkę podatku dochodowego od osób prawnych, ze względu na ich cele publiczne i społeczne. Organ administracji skarbowej Toskanii odmówił Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato zwolnienia z potrącenia zaliczki za 1998 r., co doprowadziło do sporu sądowego i pytania prejudycjalnego do TSUE.Rozstrzygnięcie
1. Fundacje bankowe mogłyby zostać zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów WE o konkurencji, a w szczególności art. 87 ust. 1 WE o pomocy państwa, jeżeli prowadziłyby działalność gospodarczą w rozumieniu orzecznictwa Trybunału, tj. gdy istnieje odpowiedni rynek dla zarządzania udziałami kontrolnymi, oferują towary lub usługi na rynku konkurencyjnym, lub wywierają wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą.
2. Z zastrzeżeniem wystąpienia innych elementów pojęcia pomocy państwa (zakłócenia konkurencji, wpływ na wymianę handlową) i braku uzasadnienia ulg podatkowych charakterem lub ogólnym założeniem systemu, ulgi podatkowe spełniają warunki zakwalifikowania ich jako pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE, jeżeli zostałyby udzielone „przedsiębiorstwom”.
3. Nie ma podstaw, aby uznać decyzję Komisji nr 2003/146/WE za nieważną.
4. System podatkowy przewidujący ulgi podatkowe od dochodu osiągniętego we Włoszech, m.in. dla fundacji bankowych z uwagi na ich cele interesu publicznego i pomocy społecznej, bez względu na obywatelstwo lub miejsce siedziby nie narusza art. 12 WE, 43 i nast. WE oraz art. 56 i nast. WE.Pełny tekst orzeczenia
OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
F.G. JACOBSA
przedstawiona w dniu 27 października 2005 r.(1)
Sprawa C‑222/04
Ministero dell’Economia e delle Finanze
przeciwko
Cassa di Risparmio di Firenze SpA,
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
i
Cassa di Risparmio di San Miniato SpA
1. W niniejszej sprawie włoski Corte Suprema di Cassazione przedłożył Trybunałowi szereg pytań co do zgodności z prawem wspólnotowym
systemu podatkowego mającego zastosowanie do podmiotów powstałych w wyniku prywatyzacji włoskiego państwowego systemu bankowego,
a ściślej do fundacji bankowych, które zastąpiły tradycyjne kasy oszczędnościowe.
2. Sąd krajowy w istocie dąży do uzyskania wyjaśnienia, czy, po pierwsze, rzeczone fundacje bankowe można zakwalifikować jako
przedsiębiorstwa dla celów przepisów traktatu WE o konkurencji, a w szczególności postanowień o pomocy państwa.
3. W zależności od odpowiedzi na to pytanie, sąd krajowy pragnie ustalić, czy wskazany system podatkowy stanowi pomoc państwa
dla celów traktatu WE. W tym kontekście zakwestionował on również ważność decyzji Komisji, w której stwierdzono, iż niektóre
aspekty kwestionowanego systemu podatkowego nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE.
4. Wreszcie sąd krajowy wnosi do Trybunału o ocenę kwestionowanego systemu podatkowego w świetle artykułów 12 WE, 43 WE i następnych
oraz 56 i następnych WE.
Właściwe przepisy wspólnotowe
5. Artykuł 12 ust. 1 WE przewiduje, iż „w zakresie zastosowania niniejszego traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych,
które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową”.
6. Artykuły 43 WE i 56 WE znajdują się w części trzeciej, tytule III traktatu, „Swobodny przepływ osób, usług i kapitału”. Artykuł 43
znajduje się w rozdziale 2 „Prawo przedsiębiorczości”, zaś art. 56 w rozdziale 4 „Kapitał i płatności”.
7. Artykuł 43 WE stanowi, iż:
„Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego
są zakazane w ramach poniższych postanowień. Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii
przez obywateli danego państwa członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego państwa członkowskiego.
Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie
działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami
w rozumieniu artykułu 48 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo państwa przyjmującego dla własnych obywateli”.
8. Artykuł 56 ust. 1 i 2 WE przewiduje, iż „[w] ramach postanowień niniejszego rozdziału” zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie
kapitału i płatności między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.
9. Stosownie do art. 87 ust. 1 WE, „[z] zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym traktacie, wszelka pomoc
przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze
wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”.
Krajowe ramy prawne
10. Poniżej przedstawiono właściwe krajowe ramy prawne.
11. Dwa krajowe przepisy podatkowe leżące u podłoża sporu w niniejszej sprawie to art. 10 bis ustawy nr 1745 z dnia 29 grudnia
1962 r.(2) (zwanej dalej „ustawą nr 1745/62”) oraz art. 6 dekretu prezydenta nr 601 z dnia 29 września 1973 r. w sprawie przepisów dotyczących
ulg podatkowych (zwanego dalej „dekretem nr 601/73”)(3).
12. Ustawa nr 1745/62 wprowadziła między innymi potrącanie zaliczki na poczet podatku należnego od dywidend wypłacanych przez
spółki. Zarazem art. 10 bis ustawy zwolnił z tego potrącenia dywidendy przypadające osobom prawnym prawa publicznego lub fundacjom
zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych, które służą wyłącznie celom dobroczynnym, edukacyjnym, wychowawczym, naukowym
i badawczym(4).
13. Artykuł 6 dekretu nr 601/73 przewiduje obniżenie o 50% podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz organizacji działających
w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury oraz podobnych sektorów.
14. Postępowanie przed sądem krajowym dotyczy zastosowania powyższych przepisów do podmiotów powstałych w wyniku prywatyzacji
instytucji kredytowych sektora publicznego we Włoszech, a w szczególności wobec fundacji bankowych, które zastąpiły tradycyjne
kasy oszczędnościowe. Proces ten rozpoczął się w 1990 r., a więc po uchwaleniu obu przepisów podatkowych, przechodząc dwa
główne etapy.
15. Pierwszy etap został zapoczątkowany ustawą nr 218 z dnia 30 lipca 1990 r. oraz dekretem nr 356/90 z dnia 20 listopada 1990 r.
(zwanym dalej „dekretem nr 356/90”). Oba akty przewidywały przekształcenie banków sektora publicznego w spółki bankowe z ograniczoną
odpowiedzialnością (zwane dalej „pierwotnym systemem prawnym”).
16. Artykuł 1 dekretu nr 356/90 przewidywał, iż państwowe instytucje bankowe, w tym kasy oszczędnościowe („organizacje wnoszące
wkład”), mogą wnieść przedsiębiorstwo prowadzące działalność bankową do utworzonych przez siebie spółek akcyjnych, w których
pozostawały jedynymi akcjonariuszami. Nowo utworzone spółki akcyjne (zwane dalej „spółkami bankowymi”) prowadziły działalność
bankową uprzednio wykonywaną przez organizacje wnoszące wkład.
17. Artykuł 12 wyżej wymienionego dekretu nałożył wymóg na organizacje wnoszące wkład, iż powinny służyć one celom interesu publicznego
i pomocy społecznej, przede wszystkim w sektorach badań naukowych, edukacji, sztuki i zdrowia.
18. Ten sam przepis stanowił dalej w szczególności, że organizacje wnoszące wkład mogą dokonywać czynności finansowych, handlowych,
w zakresie nieruchomości i ruchomości, które będą konieczne do realizacji tych celów. Mogą one zarządzać swoim udziałem w spółce
bankowej, lecz nie mogą bezpośrednio wykonywać działalności bankowej ani posiadać kontrolnych udziałów w kapitale przedsiębiorstw
prowadzących działalność bankową lub finansową innych niż spółka bankowa.
19. Organizacje wnoszące wkład zostały jednak uprawnione do nabywania lub zbywania udziałów mniejszościowych w kapitale innych
przedsiębiorstw prowadzących działalność bankową lub finansową. W okresie przejściowym, w celu zapewnienia funkcjonalnej ciągłości
pomiędzy fundacją bankową a spółką bankową, członkowie komitetu zarządzającego lub odpowiedniego organu organizacji wnoszącej
wkład mieli zostać powołani do zarządu, a członkowie organu kontrolnego do rady nadzorczej spółki bankowej.
20. Artykuł 13 dekretu nr 356/90 uregulował zbywanie akcji spółek bankowych będących w posiadaniu organizacji wnoszących wkład.
Zbycie akcji powinno być dokonywane w drodze oferty publicznej, choć zbycie do ogólnej granicy jednego procentu kapitału spółki
bankowej może być swobodnie dokonywane na rynku giełdowym akcji notowanych na giełdzie. Sprzedaż poprzez odwołanie się do
innych procedur wymaga uprzedniej zgody ministra skarbu. Gdyby wskutek zbycia lub jakiejkolwiek innej czynności organizacja
wnosząca wkład miała utracić, nawet przejściowo, kontrolę nad większością akcji uprawniających do głosowania na zwyczajnym
walnym zgromadzeniu spółki bankowej, czynność również wymaga zezwolenia ministra skarbu. Wreszcie organizacja wnosząca wkład,
która zbyła udział kontrolny, może nabyć udział kontrolny w innej spółce bankowej po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia ministra
skarbu.
21. Drugi zasadniczy etap procesu prywatyzacji został zapoczątkowany zmianami wprowadzonymi do pierwotnego systemu prawnego ustawą
nr 461 z dnia 23 grudnia 1998 r.(5). Dekret nr 153 z dnia 17 maja 1999 r. (zwany dalej „dekretem nr 153/99”) został wydany na podstawie wyżej wymienionej ustawy
i zawiera szczegółowe przepisy wykonawcze (zwane dalej „nowym systemem prawnym”).
22. Nowy system prawny wprowadził znaczące zmiany w uregulowaniu fundacji bankowych, związane ze ściślejszymi mechanizmami kontrolnymi.
23. Artykuł 1 dekretu nr 153/99 skodyfikował dotychczasową praktykę, a organizacje wnoszące wkład zostały nazwane fundacjami (zwanymi
dalej „fundacjami bankowymi”).
24. Artykuł 2 ust. 1 tego dekretu definiuje fundacje bankowe jako osoby prawne prawa prywatnego niemające celu zarobkowego, którym
przyznaje się niezależność zarządzania, oraz służące wyłącznie celom pomocy społecznej i wspieraniu rozwoju gospodarczego,
zgodnie z postanowieniami ich statutów.
25. Artykuł 3 przewiduje, że fundacje bankowe realizują swe cele w każdy sposób zgodny z ich prawnym charakterem, o którym mowa
w art. 2; mogą one kontrolować tylko przedsiębiorstwa „celowe” służące bezpośrednio realizacji ich celów statutowych i działające
wyłącznie w tzw. „odpowiednich sektorach” (zwane dalej „przedsiębiorstwami celowymi”); nie są one upoważnione do wykonywania
czynności bankowych oraz nie mogą wspierać finansowo, bezpośrednio lub pośrednio, organizacji lub przedsiębiorstw innych niż
przedsiębiorstwa celowe.
26. Zgodnie z art. 1 dekretu nr 153/99, w jego pierwotnym brzmieniu, „odpowiednie sektory” są to następujące dziedziny: badania
naukowe, edukacja, sztuka, konserwacja i wspieranie dóbr i działalności kulturalnej oraz dóbr przyrody, zdrowie i pomoc słabszym
grupom społecznym. Liczba możliwych odpowiednich sektorów została następnie zwiększona pod koniec 2001 r.(6).
27. Artykuł 4 ust. 3 dekretu nr 153/99 w swym pierwotnym brzmieniu stanowił, że członkowie organu zarządzającego fundacji bankowej
nie mogą sprawować funkcji członka rady zarządzającej w spółce bankowej. Przepis ten został zmieniony pod koniec 2003 r.(7) w ten sposób, że osoby wykonujące funkcje administracyjne, zarządcze lub kontrolne w fundacji bankowej nie mogą sprawować
takich samych funkcji w spółce bankowej lub w spółkach, które ona kontroluje lub w których ma udziały. Ponadto osoby wykonujące
funkcje związane z wytyczaniem strategii (kierunków) w fundacji bankowej nie mogą sprawować takich funkcji w spółkach bankowych.
28. W pierwotnym brzmieniu art. 5 ust. 1 dekretu nr 153/99 stanowił, że majątek fundacji bankowej powinien służyć wyłącznie celom
statutowym oraz że w ramach zarządzania ich majątkiem fundacje bankowe zarządzają ryzykiem, przestrzegając rozsądnych kryteriów,
aby została zachowana wartość majątku i aby został osiągnięty odpowiedni dochód. Artykuł 11 ustawy nr 448/01 dodał do tego
przepisu uściślenie, zgodnie z którym zarządzanie majątkiem powinno być zgodne z charakterem fundacji bankowych jako organizacji
niemających celu zarobkowego, działających zgodnie z zasadami przejrzystości i etyki.
29. Artykuł 6 ust. 1 stanowi, że fundacje bankowe mogą posiadać udziały kontrolne tylko w organizacjach i spółkach, których wyłącznym
celem jest zarządzanie przedsiębiorstwami celowymi.
30. Artykuł 25 ust. 1 i 2 dekretu nr 153/99 w swym pierwotnym brzmieniu stanowił, że udziały kontrolne w spółkach mogą być zachowane
przez okres nieprzekraczający czterech lat, począwszy od dnia wejścia w życie dekretu. Jeżeli zbycie nie nastąpiło w tym terminie,
udziały mogą być zachowane przez okres dodatkowy, nieprzekraczający dwóch lat.
31. Udziały kontrolne w spółkach innych niż spółki bankowe, z wyłączeniem udziałów posiadanych przez fundacje bankowe w przedsiębiorstwach
celowych powinny zostać zbyte w terminie określonym przez władzę nadzorczą, a w każdym razie we wskazanym powyżej terminie
czterech lat.
32. W następstwie zmian tych przepisów, wprowadzonych w latach 2001 i 2003, pierwotny okres czterech lat został zastąpiony ostateczną
datą 31 grudnia 2005 r. Udziały kontrolne w spółkach innych niż spółki bankowe, z wyjątkiem udziałów w przedsiębiorstwach
celowych, musiały zostać zbyte w każdym razie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r.(8).
33. Artykuł 25 ust. 3 dekretu nr 153/99 przewiduje, że jeśli fundacje bankowe nie zachowają tych terminów, władza nadzorcza jest
upoważniona do zarządzenia zbycia udziałów kontrolnych w zakresie koniecznym dla zakończenia kontroli.
34. W aspekcie podatkowym art. 12 ust. 1 dekretu nr 153/99 stanowi, że fundacje bankowe, które dostosowały swe statuty do przepisów
tego dekretu, są uważane za podmioty niekomercyjne, nawet jeśli realizują cele statutowe za pośrednictwem przedsiębiorstw
celowych.
35. Artykuł 12 ust. 2 tego dekretu rozszerzył zakres stosowania systemu przewidzianego w art. 6 dekretu nr 601/73, to znaczy obniżenie
o 50% podatku dochodowego od osób prawnych(9), na fundacje bankowe, które dostosowały swoje statuty do przepisów dekretu nr 153/99 i które działają we „właściwych sektorach”.
Do chwili przyjęcia przepisów dostosowujących statuty do dekretu nr 153/99 ten sam system miał zastosowanie do fundacji bankowych
niemających charakteru podmiotów komercyjnych, które realizowały przede wszystkim cele interesu publicznego i pomocy społecznej
w sektorach wskazanych w art. 12 dekretu nr 356/90 i jego późniejszych zmianach.
36. Wreszcie art. 12 ust. 3 dekretu nr 153/99 stanowi, że fundacje bankowe tracą charakter podmiotów niekomercyjnych i przestają
korzystać z przewidzianych ulg podatkowych, jeżeli po dniu 31 grudnia 2005 r. zachowują jeszcze udziały kontrolne w spółkach
bankowych.
Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
37. Na podstawie art. 10 bis ustawy nr 1745/62 Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, fundacja bankowa(10), zwróciła się z wnioskiem o zwolnienie z potrącenia zaliczki na poczet podatku dochodów za rok obrotowy 1998, które przypadły
jej z tytułu udziałów w dwóch bankach, Cassa di Risparmio di San Miniato i Casse Toscane SpA. Wniosek ten został oddalony
przez organ administracji skarbowej Toskanii na tej podstawie, że zarządzanie przez fundację bankową udziałami w spółkach
bankowych należy uważać za działalność gospodarczą niezgodną ze zwolnieniem przewidzianym w art. 10 bis ustawy nr 1745/62.
38. Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato oraz Cassa di Risparmio di Firenze SpA i Cassa di Risparmio di San Miniato SpA,
która przejęła Casse Toscane SpA („pozwane w postępowaniu krajowym”), jako podmioty odpowiedzialne za dokonanie potrąceń od
dywidend wypłacanych na rzecz Fondazione, zaskarżyły, bez powodzenia, decyzję w sprawie oddalenia wniosku do Commissione tributaria
provinciale di Firenze.
39. W wyniku apelacji Commissione tributaria regionale della Toscana uchylił orzeczenie sądu niższej instancji oraz orzekł, że
nowy system prawny wyraźnie przewiduje stosowanie rzeczonych ulg podatkowych do fundacji bankowych. Sąd uznał, że w przedłożonej
mu sprawie nie przedstawiono dowodu na to, iż działalność gospodarcza Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato przeważa
nad celami użyteczności publicznej i pomocy społecznej, wobec czego Fondazione jest uprawniona do skorzystania z obniżenia
o 50% podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 dekretu nr 601/73, a w konsekwencji, ze zwolnienia od potrącenia
zaliczki na poczet podatku należnego od dywidend zgodnie z art. 10 bis ustawy nr 1745/62, wyłącznie w odniesieniu do celów
interesu publicznego i użyteczności społecznej w określonych sektorach(11).
40. Ministero dell’Economia e delle Finanze wniósł skargę kasacyjną od tego rozstrzygnięcia do Corte suprema di cassazione, który
uważa, że w celu rozstrzygnięcia sprawy należy ustalić, czy ulgi podatkowe dla fundacji bankowych są zgodne z przepisami i zasadami
traktatu WE dotyczącymi konkurencji – w szczególności z art. 87 WE i 88 WE o pomocy państwa – oraz z zasadami niedyskryminacji
(art. 12 WE), swobody przedsiębiorczości (art. 43 WE i nast.) oraz swobody przepływu kapitału (art. 56 WE i nast.)
41. W odniesieniu do art. 87 i nast. WE sąd krajowy podnosi, że w decyzji 2003/146/WE z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie wdrażanych
przez Włochy przepisów podatkowych dla fundacji bankowych (zwanej dalej „decyzją Komisji”)(12), Komisja zbadała przepisy podatkowe przewidziane w art. 12 ust. 2 dekretu nr 153/99 w świetle przepisów traktatu WE o pomocy
państwa. W decyzji tej Komisja uznała, że w przypadku fundacji bankowych, które nie wykonują bezpośrednio działalności w odpowiednich
sektorach, badane przepisy podatkowe nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE, ponieważ nie dotyczą „przedsiębiorstw”
w rozumieniu tego przepisu.
42. Sąd krajowy wskazuje, że istnieją rozbieżności na szczeblu krajowym co do tego, czy fundacje bankowe mają komercyjny charakter.
43. Podczas gdy włoskie organy administracji skarbowej konsekwentnie utrzymywały, że fundacje bankowe mają charakter komercyjny,
a zatem podlegają zwykłemu systemowi podatkowemu, rząd włoski twierdził w trakcie postępowania prowadzącego do wydania decyzji
Komisji, że fundacje bankowe nie mogą być uważane za „przedsiębiorstwa” dla celów przepisów WE o konkurencji. W kontekście
sądowym sąd krajowy wskazał, że nawet w jego własnym orzecznictwie istnieją rozbieżności w tym względzie.
44. Sąd krajowy zauważa następnie, że według części orzecznictwa krajowego art. 12 ust. 2 dekretu nr 153/99, który rozszerzył
zakres stosowania ulg podatkowych przewidzianych w art. 6 dekretu nr 601/73 na fundacje bankowe, miał charakter interpretacyjny,
tak że rzeczone ulgi podatkowe znajdują zastosowanie również do lat podatkowych poprzedzających wejście w życie dekretu nr 153/99.
45. Uznał on ponadto za konieczne zbadanie ważności decyzji Komisji. W istocie jego zdaniem Komisja nieprawidłowo zastosowała
traktat WE oraz nieprawidłowo oceniła zadania, charakter i rolę fundacji bankowych na włoskim rynku bankowym. Sąd krajowy
uważa również, że Komisja nie uzasadniła swojej decyzji w dostateczny sposób oraz nie dokonała prawidłowej analizy działalności
fundacji bankowych w zakresie nabycia i zarządzania udziałami przedsiębiorstw innych niż spółki bankowe.
46. Według sądu krajowego, gospodarczy charakter działalności w sposób oczywisty wynika z faktu, że udziały kontrolne w spółkach
bankowych są powierzane specjalnie w tym celu utworzonym podmiotom, taki stan utrzymywany jest przez znaczący okres czasu,
a przychody ze zbycia takich udziałów są wykorzystywane do nabycia i zarządzania istotnymi udziałami w innych przedsiębiorstwach,
służąc realizacji różnych celów posiadającego udziały, w tym rozwoju gospodarczego systemu.
47. Sąd krajowy ma również wątpliwości, czy system podatkowy badany w zawisłym przed nim postępowaniu nie stanowi dyskryminacji
na szkodę innych przedsiębiorstw działających na rzeczonym rynku i jednocześnie naruszenia zasad swobody przedsiębiorczości
oraz swobodnego przepływu kapitału.
48. W tych okolicznościach sąd krajowy postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy szereg podmiotów (tzw. „fundacji bankowych”), które zostały utworzone na podstawie ustawy nr 218/90 oraz dekretu nr 356/90
z późn. zm. w celu przyznania im udziałów kontrolnych w spółkach prowadzących działalność bankową i w celu zarządzania tymi
udziałami, które stanowią dość znaczną część podmiotów działających na rynku i dysponują ponadto prawem do udziału w zyskach
przedsiębiorstw kontrolowanych, podlega wspólnotowym przepisom prawa konkurencji, również gdy powierzone im są zadania użyteczności
publicznej? Czy przyznana tym podmiotom na podstawie dekretu nr 153/99 możliwość przeznaczenia dochodów ze zbycia tych udziałów
na nabywanie i zarządzanie znacznymi udziałami w innych podmiotach, w szczególności prowadzących działalność bankową, a także
do nabywania udziałów kontrolnych w podmiotach nieprowadzących działalności bankowej, w różnych celach, w tym rozwoju gospodarczego
systemu, stanowi wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji?
2) Czy, w konsekwencji, do takich podmiotów podlegających przepisom ustawy nr 218/90 i dekretu nr 356/90 z późn. zm., jak również
przepisom wynikającym z reformy zawartym w ustawie nr 461/98 i dekrecie nr 153/99, stosuje się przepisy wspólnotowe o pomocy
przyznawanej przez państwa (art. 87 WE i 88 WE) w związku z przewidzianym dla tych podmiotów preferencyjnym systemem podatkowym?
3) W razie twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy system ulg w zakresie bezpośredniego opodatkowania otrzymanych dywidend
będący przedmiotem sporu w niniejszej sprawie, stanowi pomoc przyznaną przez państwo w rozumieniu art. 87 WE?
4) W razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 2, czy z punktu widzenia zgodności z prawem i wad lub niedostatecznego
uzasadnienia podniesionych w niniejszym postanowieniu odsyłającym zachowuje ważność decyzja Komisji Europejskiej z dnia 22 sierpnia
2002 r. uznająca, że przepisy o pomocy przyznawanej przez państwa nie mają zastosowania do fundacji bankowych?
5) Niezależnie od stosowalności przepisów o pomocy przyznawanej przez państwa, czy zastosowanie preferencyjnego systemu podatkowego
do dystrybucji dochodów wyłącznie krajowych przedsiębiorstw –beneficjentów prowadzących działalność bankową, kontrolowanych
przez fundacje i tym ostatnim przekazanych lub dochodów przedsiębiorstw, w których udziały zostały nabyte za pomocą środków
pozyskanych ze zbycia udziałów w powyżej wskazanych przedsiębiorstwach prowadzących działalność bankową, stanowi dyskryminację
innych przedsiębiorstw działających na rynku na korzyść przedsiębiorstw, których udziały są własnością fundacji, i jednocześnie
naruszenie swobody przedsiębiorczości oraz swobody przepływu kapitału, wyrażonych w art. 12 WE, 43 i nast. WE oraz 56 i nast.
WE?”.
Ocena
Dopuszczalność
49. Strony, które przedstawiły uwagi, zakwestionowały dopuszczalność wszystkich pytań przedłożonych przez sąd krajowy.
W przedmiocie pytania pierwszego, drugiego i trzeciego
50. Pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym twierdzą, że trzy pierwsze pytania są niedopuszczalne z następujących przyczyn.
51. Po pierwsze, wbrew twierdzeniom sądu krajowego zawartym w postanowieniu odsyłającym, zwolnienie przewidziane w art. 10 bis
ustawy nr 1745/62 dotyczy jedynie potrącenia z tytułu zaliczki na podatek, a nie z tytułu podatku; po drugie, ani ten artykuł,
który poprzedza ustanowienie fundacji bankowych, ani żaden inny przepis nie przewidują stosowania zwolnienia, o którym w nim
mowa, względem fundacji bankowych oraz po trzecie, przedłożone pytania prejudycjalne dotyczą kwestii o charakterze czysto
krajowym, ponieważ dążą jedynie do ustalenia, czy fundacje bankowe mają prawo korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 10
bis ustawy nr 1745/62.
52. Pierwszy i drugi z powyższych zarzutów dotyczą dokonania przez sąd krajowy rzekomej nieprawidłowej wykładni przepisów krajowych
mających zastosowanie w stanie faktycznym występującym w postępowaniu przed sądem krajowym.
53. Według utrwalonego orzecznictwa Trybunał nie jest właściwy na podstawie art. 234 WE do rozstrzygania w przedmiocie wykładni
prawa wewnętrznego, bowiem do sądu krajowego należy ocena znaczenia przepisów krajowych i sposobu ich stosowania(13).
54. W przedmiocie trzeciego zarzutu pozwanych, również według utrwalonego orzecznictwa, wyłącznie do sądu krajowego należy ocena
potrzeby wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz istotności pytań przedkładanych Trybunałowi. W konsekwencji, jeżeli
pytania przedłożone przez sąd krajowy dotyczą interpretacji przepisu prawa wspólnotowego, to Trybunał jest, co do zasady,
zobowiązany do wydania orzeczenia(14).
55. Z postanowienia odsyłającego wynika, że sąd krajowy nie pyta Trybunału, czy sporne przepisy krajowe mają zastosowanie do fundacji
bankowych we Włoszech –sąd krajowy najwyraźniej przyjął już w tej kwestii stanowisko – lecz o ocenę rzeczonych przepisów krajowych
w świetle przepisów WE o konkurencji. W takich okolicznościach Trybunał jest zobowiązany do udzielenia pomocy sądowi krajowemu.
56. Zdaniem Komisji, Trybunał powinien pominąć te części pytania pierwszego i trzeciego, które dotyczą dekretu nr 153/99. Dekret
ten wszedł w życie po 1998 r., w którym miały miejsce fakty będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, a zatem
nie ma żadnego związku ze sprawą rozpoznawaną przez sąd krajowy.
57. Według utrwalonego orzecznictwa, przedłożone pytania mogą zostać odrzucone jedynie w przypadku, gdy „wnioskowana wykładnia
prawa wspólnotowego nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem postępowania przed tym sądem, bądź zagadnienie
pozostaje hipotetyczne”(15).
58. Nie uważam, aby miało to miejsce w tym przypadku. Choć strony, które przedłożyły uwagi, mogą nie podzielać poglądu sądu, to
faktem jest, że właściwy sąd krajowy uważa, iż dekret nr 153/99 jest istotny dla rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu.
Z akt sprawy wynika również, że postanowienia dekretu w sprawie systemu podatkowego zostały w pewnych przypadkach uznane przez
sądy włoskie za mające moc wsteczną w odniesieniu do fundacji bankowych, wobec czego mają one zastosowanie do okresu sprzed
1998 roku. Dokonanie wykładni dekretu nr 153/99 w świetle prawa wspólnotowego jest w sposób oczywisty istotne dla postępowania
przed sądem krajowym.
59. Moim zdaniem, w tych okolicznościach warunki określone w utrwalonym orzecznictwie Trybunału, które przesądzałyby o uznaniu
pytania pierwszego, drugiego i trzeciego za niedopuszczalne, nie zostały spełnione.
W przedmiocie pytania czwartego
60. Pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym uważają, że decyzja Komisji stała się prawomocna, bowiem Włochy jej nie zaskarżyły
w terminie przewidzianym w art. 230 WE. Na poparcie tego twierdzenia powołują się one na wyrok w sprawie TWD(16).
61. Moim zdaniem, między okolicznościami niniejszej sprawy a sprawy TWD nie zachodzi analogia.
62. W sprawie TWD pytanie dotyczyło tego, czy wnioskodawca postępowania przed sądem krajowym nie może wskutek przedawnienia postawić
zarzutu bezprawności decyzji Komisji, na poparcie powództwa wniesionego przeciwko aktowi administracyjnemu, którym organ krajowy,
wdrażając decyzję Komisji, cofnął pomoc otrzymaną przez wnioskodawcę. Trybunał, podkreślając konieczność ochrony pewności
prawnej, stwierdził, iż nie jest możliwe, aby osoba, która miała możliwość zaskarżenia decyzji i dopuściła do upływu obligatoryjnego
terminu przewidzianego w art. 230 WE, mogła zakwestionować zgodność z prawem tej decyzji przed sądem krajowym w drodze powództwa
wniesionego przeciwko krajowemu przepisowi wdrażającemu.
63. Natomiast niniejsza sprawa dotyczy decyzji Komisji o charakterze ogólnym, skierowanej do Włoch, a jej ważność nie była kwestionowana
przed sądem krajowym przez którąkolwiek stronę postępowania przed sądem krajowym. Kwestia ważności została podniesiona ex
proprio motu przez sąd krajowy, wykonujący swoje prerogatywy wynikające z art. 234 WE. Wobec powyższego, potencjalne nadużycie
procedury przez stronę, która powinna była zaskarżyć decyzję bezpośrednio przed Trybunałem, lecz tego nie uczyniła – co według
mnie stanowi podstawę orzeczenia w sprawie TWD – nie ma miejsca w tej sprawie.
64. Artykuł 234 WE nie określa żadnych terminów dla sądów krajowych do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
w zakresie ważności aktów instytucji WE. Stosownie do orzecznictwa pytania prejudycjalne są dopuszczalne, jeżeli wydają się
mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania przed sądem krajowym, a kontekst prawny i faktyczny został przedstawiony w wystarczającym
zakresie. Dokonując oceny ważności aktu wspólnotowego, która jest kwestią merytoryczną, Trybunał rozważa wszystkie czynniki,
jakie mogą mieć na nią wpływ, w tym wymogi wynikające z zasady pewności prawnej.
65. Komisja również jest zdania, że czwarte pytanie jest niedopuszczalne. Decyzja badała zgodność zwolnień podatkowych, ustanowionych
w dekrecie nr 153/99 (który wszedł w życie po czasie mającym znaczenie dla postępowania przed sądem krajowym), z przepisami
o pomocy państwa zawartymi w traktacie. Ponadto dotyczyła ona ulg innych niż zwolnienie przewidziane w art. 10 bis ustawy
nr 1745/62, który jest przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym. Decyzja Komisji nie ma zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia
sprawy przed sądem krajowym.
66. Włochy przedstawiły podobną linię argumentacji, co Komisja, wskazując, że skoro decyzja Komisji nie dotyczyła sytuacji fundacji
bankowych na podstawie pierwotnego systemu prawnego, to kwestia jej ważności pozostaje bez znaczenia dla postępowania przed
sądem krajowym.
67. Zagadnienia, czy art. 12 dekretu nr 153/99 działa z mocą wsteczną, czy art. 6 dekretu nr 601/73 i art. 10 bis ustawy nr 1745/62
są w jakikolwiek sposób powiązane ze sobą na podstawie prawa krajowego oraz czy mają one znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy
w postępowaniu przed sądem krajowym, są zagadnieniami, które wyłącznie sąd krajowy jest właściwy rozstrzygać. Ponadto, jak
już wskazano powyżej, bynajmniej nie jest oczywiste, czy przedłożone pytania pozostają bez znaczenia dla stanu faktycznego
lub przedmiotu postępowania przed sądem krajowym(17).
68. W związku z powyższym, należy uznać, że pytanie czwarte jest również dopuszczalne.
W przedmiocie pytania piątego
69. Pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym utrzymują, że pytanie piąte jest nieprecyzyjne. Sąd krajowy nie sprecyzował elementów
spornych przepisów, które stanowiłyby przeszkodę dla wykonywania swobód przyznanych przez traktat WE. Nie wskazał on też jasno,
które spółki bankowe lub fundacje bankowe odnosiłyby korzyści z ewentualnej dyskryminacji.
70. Prawdą jest, iż pytanie piąte jest nieco nieprecyzyjne. Jednak obszerne postanowienie odsyłające, rozpatrywane całościowo,
dostarcza informacji na temat stanu prawnego i faktycznego w zakresie umożliwiającym Trybunałowi udzielenie użytecznej i adekwatnej
odpowiedzi w przedmiocie pytania piątego(18).
71. Należy zatem uznać, że pytanie piąte jest również dopuszczalne.
Co do istoty sprawy
W przedmiocie pytania pierwszego i pytania drugiego
72. W pytaniach pierwszym i drugim sąd krajowy w istocie dąży do ustalenia, czy przez sam fakt posiadania i zarządzania udziałem
kontrolnym w spółkach bankowych i innych przedsiębiorstwach, fundacje bankowe mogą zostać zakwalifikowane jako „przedsiębiorstwa”
w rozumieniu przepisów traktatu WE o konkurencji, a w szczególności przepisów o pomocy państwa.
73. Uważam, że stosownie do orzecznictwa Trybunału, fundacje bankowe mogą zostać zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa w rozumieniu
prawa wspólnotowego w dwóch przypadkach: po pierwsze, jeżeli same prowadzą „działalność gospodarczą” w rozumieniu orzecznictwa
lub po drugie, są bezpośrednio bądź pośrednio zaangażowane w zarządzanie przedsiębiorstwami prowadzącymi taką działalność
gospodarczą.
Czy fundacje bankowe prowadzą działalność gospodarczą?
74. Dla celów przepisów WE o konkurencji Trybunał usankcjonował funkcjonalne pojęcie przedsiębiorstwa. Zakwalifikowanie podmiotu
jako przedsiębiorstwa zależy od odpowiedzi na pytanie, czy wykonuje on „działalność gospodarczą”, niezależnie od jego formy
prawnej i sposobu finansowania(19). Zgodnie z orzecznictwem podmiot prowadzi „działalność gospodarczą”, gdy „oferuje on towary lub usługi na danym rynku”. Trybunał
ponadto orzekł, że niezarobkowy charakter takiego podmiotu ani realizacja niekomercyjnych celów nie ma znaczenia dla zakwalifikowania
go jako przedsiębiorstwa(20).
75. W celu ustalenia, czy włoskie fundacje bankowe prowadzą „działalność gospodarczą” w rozumieniu orzecznictwa, należy zbadać
ich poszczególne zadania i działalność w świetle opisanych powyżej dwóch systemów prawnych.
Zarządzanie udziałami kontrolnymi
76. Na podstawie pierwotnego systemu prawnego zarządzanie udziałami kontrolnymi w spółce bankowej ograniczało się do sprzedaży
lub nabycia udziałów, wykonywania uprawnień wynikających z posiadania udziałów oraz wykorzystania związanego z nimi zysku
w celu realizacji statutowych celów fundacji bankowych w zakresie interesu publicznego i pomocy społecznej.
77. Zarówno Komisja, jak i pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym uważają, że żadna z powyższych czynności nie może być traktowana
jako równoznaczna z „oferowaniem towarów lub usług na rynku”. Zatem, przy zastosowaniu ścisłej wykładni orzecznictwa, nie
stanowią one działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów traktatu WE o konkurencji.
78. Poszedłbym jednak znacznie dalej niż powyższa wykładnia. Podzielam uwagi rządu włoskiego, że dany podmiot należy uznać za
przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów traktatu WE o konkurencji nie tylko wówczas, gdy oferuje on towary i usługi na rynku,
lecz również, gdy prowadzi on inną działalność mającą charakter gospodarczy, a która może prowadzić do zakłóceń na rynku,
na którym działa konkurencja. Zgodnie z tym, co zaproponowałem w jednej z poprzednich opinii, dokonując wykładni, czy dana
działalność ma charakter gospodarczy, należy położyć nacisk na to, czy taka działalność „mogłaby, chociaż co do zasady, być
prowadzona przez prywatne przedsiębiorstwo w celach zarobkowych”(21).
79. Taką wykładnię uzasadnia potrzeba zapewnienia pełnej skuteczności przepisów traktatu WE o konkurencji, a zwłaszcza w kontekście
ich podstawowego celu, czyli unikania wszelkich zakłóceń konkurencji na rynku, spowodowanych działaniem jakiegokolwiek podmiotu,
niezależnie od tego, czy jest on państwowy, czy prywatny. Trybunał odwołał się do tej wykładni, gdy stosując łącznie przepisy
traktatu dotyczące konkurencji, w tym art. 3 ust. 1 lit. g) WE w związku z art. 10 WE, rozszerzył zakaz zachowań antykonkurencyjnych
na działania władz publicznych(22).
80. W niniejszej sprawie, jak zauważają Włochy oraz jak wskazuje to decyzja Komisji(23), nie można wykluczyć możliwości istnienia konkurencyjnego rynku w zakresie udziałów kontrolnych w spółkach bankowych. Zarządzając
swoimi udziałami, fundacje bankowe mogłyby stać się ważnymi uczestnikami takiego rynku, a zwłaszcza że – z zastrzeżeniem zgody
ministra skarbu – mogą one sprzedawać swoje udziały kontrolne w jednej spółce bankowej w celu nabycia udziału kontrolnego
w innej spółce bankowej. Działania te mogłyby doprowadzić do zakłóceń konkurencji, gdy np. siła nabywcza fundacji bankowych
zostałaby wzmocniona pomocą państwa, bądź gdyby weszły one w zmowę z innymi przedsiębiorstwami w celu zmiany ceny ich udziałów
kontrolnych. Jednakże, przy ścisłej wykładni orzecznictwa, jak proponuje to Komisja i pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym,
takie działania antykonkurencyjne nie podlegałyby zakresowi stosowania przepisów WE o konkurencji. Jest oczywiste, że należy
unikać takiej wykładni.
81. Sytuacja ta uległa zmianie po wejściu w życie dekretu nr 153/99. W nowym systemie prawnym – którego wprowadzenie, jak wynika
to z uwag stron przedstawionych na rozprawie było w części uzasadnione tym, że poprzedni system nie zrealizował celu, któremu
miał służyć, a mianowicie pełnego rozdzielenia fundacji bankowych od spółek bankowych – fundacje bankowe mogą jedynie posiadać
i zarządzać bezpośrednio lub pośrednio udziałami kontrolnymi w „przedsiębiorstwach celowych”, które bezpośrednio wspierają
realizację ich celów statutowych w zakresie interesu publicznego oraz które działają wyłącznie w określonych „odpowiednich
sektorach”. Udziały w spółkach bankowych oraz we wszelkich innych spółkach muszą zostać zbyte w określonym terminie, przedłużonym
następnie do dnia 31 grudnia 2005 roku. W przypadku uchybienia tym terminom władza nadzorcza jest upoważniona nakazać ich
przymusowe zbycie w celu zakończenia sprawowania kontroli nad spółką.
82. Nakładając powyższe obowiązki, nowy system prawny w dużym stopniu ograniczył potencjalne możliwości fundacji bankowych w zakresie
oddziaływania na rynek udziałów kontrolnych, o ile taki rynek istnieje. Obecnie jest mało prawdopodobne, że zakłócą one konkurencję
na tym rynku.
83. Oczywiście do sądu krajowego należy ocena, czy zostały spełnione warunki, o których mowa powyżej w pkt 81 i 82, a w szczególności,
czy istnieje odpowiedni rynek udziałów kontrolnych.
Działalność prowadzona bezpośrednio przez fundacje bankowe w zakresie realizacji ich celów związanych z interesem publicznym
i pomocą społeczną
84. Podzielam pogląd Komisji, że przy realizacji celów związanych z interesem publicznym i pomocą społeczną fundacje bankowe mogą
wykonywać działalność wiążącą się z oferowaniem towarów i usług na rynku, na którym istnieje konkurencja. W sektorach, w których
działają fundacje bankowe, zarówno w pierwotnym, jak i w nowym systemie, takich jak badania naukowe, edukacja, sztuka oraz
zdrowie, działalność jest często prowadzona na zasadach rynkowych, przy udziale przedsiębiorstw działających w warunkach konkurencji
i realizujących cele zarobkowe.
85. Zważywszy, iż brak motywu celu zarobkowego nie stanowi podstawy do zwolnienia, to w takich okolicznościach fundacje bankowe
mogłyby zostać zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa w rozumieniu orzecznictwa.
86. Do sądu krajowego należy ocena, czy przy realizacji celów statutowych fundacje bankowe prowadzą bezpośrednią działalność gospodarczą
polegającą na oferowaniu towarów lub usług na rynku działającym w warunkach konkurencji. Należy w każdym przypadku zbadać,
czy tak jest w istocie.
Fundacje bankowe jako spółki dominujące
87. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału „przedsiębiorstwo” oznacza „jednostkę gospodarczą” w rozumieniu przepisów o konkurencji(24). Gdy spółka zależna nie może samodzielnie określać swoich działań na rynku, lecz wykonuje przekazane w sposób bezpośredni
lub pośredni polecenia spółki dominującej, która sprawuje nad nią całkowita kontrolę, to tworzą one jednostkę gospodarczą
i powinny być uważane za jeden podmiot w rozumieniu przepisów WE o konkurencji(25).
88. Podobne uzasadnienie leży u podstaw pojęcia działalności gospodarczej wypracowanego przez orzecznictwo Trybunału, dotyczące
Szóstej Dyrektywy VAT, na które powołuje się Komisja na poparcie swoich argumentów, że spółka, której jedynym celem jest nabywanie
udziałów w innych przedsiębiorstwach, bez angażowania się w sposób bezpośredni lub pośredni w zarządzanie tymi przedsiębiorstwami,
bez uszczerbku dla jej praw jako udziałowca, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu Szóstej Dyrektywy(26). Należy zatem przyjąć, że spółka, która w sposób bezpośredni lub pośredni zarządza takimi przedsiębiorstwami, prowadzi działalność
gospodarczą.
89. Biorąc pod uwagę, że spółki bankowe w sposób oczywisty są przedsiębiorstwami w rozumieniu przepisów traktatu o konkurencji,
to fundacje bankowe działające na podstawie pierwotnego systemu prawnego również zostałyby zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa,
gdyby ich udziałowi towarzyszyło bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w zarządzanie spółkami bankowymi. Trybunał wskazał
dostarczanie usług administracyjnych, księgowych i informatycznych na rzecz spółek zależnych, jako ewentualny dowód takiego
zaangażowania(27).
90. Do sądu krajowego należy ustalanie, czy zachodzą powyższe warunki. Sąd krajowy powinien dokonać oceny, jaką władzę fundacje
bankowe posiadały nad spółkami bankowymi oraz w jaki sposób władza ta mogła być lub w rzeczywistości była wykorzystywana w świetle
odpowiednich przepisów krajowych. Okoliczność, że fundacje bankowe posiadały większościowy udział, mogły nominować niektórych
członków własnego zarządu i organów kontrolnych do rad administracyjnych i komisji nadzorczych swoich spółek bankowych, a nawet,
choć tylko przejściowo, to że należało zapewnić funkcjonalną ciągłość pomiędzy fundacjami bankowymi a kontrolowanymi spółkami
bankowymi, należy moim zdaniem rozważyć z uwzględnieniem zakazu „bezpośredniego” angażowania się przez fundacje bankowe w jakąkolwiek
działalność bankową bądź w jakąkolwiek inną działalność niemającą związku z ich celami statutowymi w zakresie interesu publicznego
i pomocy społecznej.
91. Natomiast wprowadzenie nowego systemu prawnego wydaje się osłabiać środki, za pomocą których fundacje bankowe mogłyby wywierać
„decydujący wpływ” na swoje spółki bankowe. Oczywiście, do sądu krajowego należy ocena, czy tak jest w istocie. Dokonując
takiej oceny, moim zdaniem sąd krajowy powinien uwzględnić fakt, że na członkach zarządów fundacji bankowych ciąży obecnie
wyraźny zakaz pełnienia funkcji członków bankowych rad administracyjnych oraz że zakaz ten został następnie w 2003 roku rozszerzony
na stanowiska kierownicze lub nadzorcze w spółkach kontrolowanych przez spółkę bankową bądź w spółkach, w których posiada
ona udział, oraz na osoby określające strategię w fundacji bankowej. Sąd krajowy powinien również uwzględnić, że fundacje
bankowe objęte są wyraźnym zakazem wykonywania funkcji bankowych oraz zarówno bezpośredniego, jaki i pośredniego finansowania,
dotowania lub subsydiowania podmiotów prowadzących działalność zarobkową bądź na rzecz jakichkolwiek przedsiębiorstw, bez
względu na ich charakter, innych niż przedsiębiorstwa celowe.
92. Natomiast w odniesieniu do stosunków z przedsiębiorstwami celowymi na podstawie nowego systemu prawnego, jeżeli z praw związanych
z posiadaniem przez nie udziałów fundacje bankowe wywierają decydujący wpływ na te przedsiębiorstwa, to, zgodnie ze wskazanym
powyżej orzecznictwem(28), zostaną one zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa, oczywiście pod warunkiem że celowe przedsiębiorstwa również zostałyby
zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa. Fakt, iż przedsiębiorstwa celowe nie mogą mieć charakteru zarobkowego oraz że muszą
działać w odpowiednim sektorze, nie wyklucza możliwości, że prowadzą one działalność poprzez oferowanie towarów i usług w sektorach,
w których istnieje konkurencja pomiędzy podmiotami prywatnymi. Jeśli tak jest, to wówczas fundacje bankowe, z uwagi na swój
decydujący wpływ na przedsiębiorstwa celowe, prowadziłyby działalność gospodarczą i podlegałyby przepisom traktatu WE o konkurencji.
93. Wreszcie, na co zwrócił uwagę rząd włoski, jeżeli fundacje bankowe nie dostosowały swoich statutów bądź jeszcze nie zbyły
swoich udziałów kontrolnych zgodnie z wymogami nowego systemu prawnego, to przedstawione przeze mnie uwagi na temat starego
systemu prawnego pozostają aktualne.
W przedmiocie pytania trzeciego
94. W trzecim pytaniu sąd krajowy zapytuje, czy system ulg i zwolnień podatkowych przedstawiony w postanowieniu odsyłającym stanowi
pomoc państwa w rozumieniu art. 87 WE.
95. Komisja uważa, że jeżeli beneficjenci zwolnienia podatkowego – fundacje bankowe – zostałyby zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa,
to system podatkowy co do zasady może być zakwalifikowany jako pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE, chyba że znajdowałoby
to uzasadnienie w charakterze lub ogólnym założeniu systemu, którego jest on częścią składową.
96. Włochy uważają, że jeżeli wykładnia art. 12 dekretu nr 153/99 prowadzi do rozszerzenia ulg podatkowych, o których mowa w art. 6
dekretu nr 601/73 w związku z art. 10 bis ustawy nr 1745/62, z mocą wsteczną na fundacje bankowe działające w ramach pierwotnego
systemu prawnego, to wówczas takie ulgi podatkowe stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE.
97. Pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym uważają, że sporny system podatkowy nie spełnia koniecznego warunku selektywności,
aby został uznany za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE.
98. Moim zdaniem, jeżeli sporne ulgi podatkowe zostałyby przyznane przedsiębiorstwom w rozumieniu orzecznictwa omawianego w kontekście
pytania pierwszego i drugiego(29), to stanowiłyby one pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE.
99. Zgodnie z orzecznictwem instrumenty, które w różnej formie zmniejszają zwykłe obciążenia budżetu przedsiębiorstwa i które
– mimo że nie są subwencjami w ścisłym znaczeniu tego słowa – mają taki sam charakter i identyczne skutki, są uznawane za
pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE(30).
100. Instrumenty te obejmują ulgi podatkowe przyznawane przez państwa członkowskie, które wprawdzie nie są, ściśle rzecz biorąc,
związane z przekazaniem środków państwowych. Ulgi podatkowe spełniają kryterium przyznania bezpłatnej korzyści, stawiając
osoby, których dotyczą w lepszej sytuacji finansowej niż innych podatników(31). Rozszerzenie stosowania spornych instrumentów na fundacje bankowe powoduje taki właśnie skutek dla ich beneficjentów.
101. Bez znaczenia pozostaje to, czy ulga podatkowa polega na zwolnieniu fundacji bankowych z potrącenia podatku, jak wskazano
w postanowieniu odsyłającym, czy z potrącenia z tytułu zaliczki na podatek, jak twierdzą strony, które przedłożyły uwagi.
W obu przypadkach beneficjenci czerpią bezpłatną korzyść ze zwolnienia – albo nie płacą pełnych kwot podatku, albo korzystają
ze znaczącego odroczenia w tym zakresie.
102. Jeśli chodzi o kryterium selektywności, zgodnie z którym dany instrument sprzyja określonym przedsiębiorstwom lub produkcji
niektórych towarów, moim zdaniem, Komisja słusznie podnosi, że przyznawanie korzyści niektórym przedsiębiorstwom z uwagi na
ich formę prawną (fundacja lub osoba prawa publicznego) oraz konkretny sektor (edukacja, zdrowie publiczne, itp.), w którym
działają, to art. 10 bis ustawy nr 1745/62 prima facie spełnia to kryterium.
103. Takie samo rozumowanie należy zastosować do art. 12 dekretu nr 153/99 w związku z art. 6 dekretu nr 601/73 w zakresie, w jakim
rozszerza on obniżenie o 50% podatku od osób prawnych dla fundacji bankowych, z zastrzeżeniem warunku, że ograniczą one swoją
działalność do odpowiednich sektorów.
104. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału sąd krajowy powinien jednak rozważyć, czy rzeczone przepisy podatkowe uzasadnione są charakterem
lub ogólnym założeniem systemu, którego są częścią składową, a wówczas znalazłyby się poza zakresem stosowania art. 87 ust. 1 WE(32). Rozszerzenie spornych ulg podatkowych na fundacje bankowe wydaje się wynikać z celu, do którego zmierzał ustawodawca krajowy,
polegającego na uprzywilejowaniu niektórych podmiotów realizujących cele na płaszczyźnie interesu publicznego lub pomocy społecznej,
a nie z wewnętrznej logiki przepisów podatkowych bądź techniki podatkowej. Jeśli tak, przyznane ulgi fundacjom bankowym spełniają
kryterium selektywności.
105. Wreszcie, zgodnie z orzecznictwem, fakt, że rzeczone instrumenty mają na celu realizację celów użyteczności społecznej i interesu
publicznego, pozostaje bez znaczenia dla zakwalifikowania ich jako pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust.1 WE(33).
106. W związku z powyższym – z zastrzeżeniem, że wystąpią inne elementy pojęcia pomocy państwa, to znaczy zakłócenia konkurencji
i wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi, a ulgi podatkowe nie są uzasadnione charakterem bądź ogólnym założeniem
systemu, co należy do oceny sądu krajowego – ulgi podatkowe będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, czy to w postaci
zwolnienia od potrącenia zaliczki na należny podatek, czy zmniejszenia podatku od osób prawnych, spełniają warunki zakwalifikowania
ich jako pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE, jeżeli zostałyby one udzielone „przedsiębiorstwom” w rozumieniu przepisów
traktatu o konkurencji, jak wskazano to w kontekście pytania pierwszego i drugiego.
W przedmiocie pytania czwartego
107. W pytaniu czwartym sąd krajowy zwraca się do Trybunału o wydanie orzeczenia co do ważności decyzji Komisji.
108. Ważność decyzji Komisji należy ocenić poprzez pryzmat jej przedmiotu, to znaczy analizy nowego systemu prawnego.
109. Konieczne wydaje się poczynienie kilku uwag wstępnych. Orzecznictwo nie jest w pełni konsekwentne co do właściwego zakresu
kontroli zgodności z prawem sprawowanej przez Trybunał. W sytuacjach, gdy decyzja Komisji dotyczy złożonej oceny ekonomicznej,
orzecznictwo zazwyczaj ogranicza rolę Trybunału do weryfikacji, czy zachowano przepisy proceduralne i przepisy o przedstawieniu
uzasadnienia, czy został dokładnie przedstawiony stan faktyczny, oraz czy nie popełniono oczywistego błędu w ocenie bądź czy
nie przekroczono uprawnień, co w konsekwencji uniemożliwiło sądom wspólnotowym zastąpienie oceny Komisji własną oceną ekonomiczną(34). Orzecznictwo to dotyczy decyzji podjętych przez Komisję na podstawie art. 81 ust. 3 WE i 87 ust. 3 WE, przy których korzysta
ona z szerokiego zakresu swobodnego uznania, jak również decyzji podjętych na podstawie art. 87 ust. 1 WE(35).
110. Jednakże w innych sprawach Trybunał orzekł, że skoro pomoc państwa jest „pojęciem prawnym, którego wykładnię należy przeprowadzać
w oparciu o obiektywne czynniki [...], sądy wspólnotowe muszą co do zasady, uwzględniając zarówno konkretne cechy zawisłej przed nimi sprawy, jak i techniczny
lub złożony charakter oceny Komisji, przeprowadzić kompleksową kontrolę, czy dany instrument mieści się w zakresie art. [87 ust. 1] traktatu”(36).
111. Jestem skłonny popierać bardziej dogłębne badanie przez Trybunał decyzji Komisji, czy instrument państwa stanowi pomoc państwa
w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE, choć przyznaję, że mogłyby tu wystąpić problemy o charakterze praktycznym dla postępowania
w trybie art. 234 WE. Obiektywny charakter pojęcia pomocy państwa oraz fakt, iż w przeciwieństwie do wyłącznego i szerokiego
uznania Komisji wynikającego z art. 87 ust. 3 WE lub art. 81 ust. 3 WE, to uczestniczy ona przy wykładni i stosowaniu art. 87
ust. 1 WE wraz z sądami krajowymi, choć w innych celach – moim zdaniem wymaga, aby uprawnienia kontrolne Trybunału nie ograniczały
się do jakichkolwiek konkretnych podstaw. Z założenia sądy wspólnoty są władne, gdy będzie to właściwe, zastępować ekonomiczne
oceny Komisji własnymi ocenami, bez względu na złożoność ocen Komisji.
112. Inne podejście pozostawałoby również w sprzeczności z faktem, że Trybunał wymaga od sądów krajowych przeprowadzenia pełnej
analizy ekonomicznej wszystkich istotnych czynników przy ocenianiu, czy instrument państwa stanowi pomoc państwa w rozumieniu
traktatu(37).
113. Nie ma jednak potrzeby rozstrzygania tej kwestii w niniejszej sprawie, bowiem moim zdaniem, w żadnym wypadku nie można uznać
decyzji Komisji za nieważną.
114. Jest oczywiste, iż przestrzegano prawidłowej procedury. Zarówno dokonane czynności, jak i przyczyny wszczęcia procedury na
podstawie art. 88 ust. 2 WE zostały jasno przedstawione w decyzji Komisji(38).
115. Zgodnie z orzecznictwem „uzasadnienie wymagane przez art. 253 WE musi być odpowiednie dla danego aktu oraz musi przedstawiać
w jasny i jednoznaczny sposób rozumowanie instytucji wydającej rzeczony akt, tak aby zainteresowane osoby miały możliwość
stwierdzenia, czym kierowano się przy jego wydawaniu, oraz aby właściwy sąd miał możliwość skorzystania ze swoich uprawnień
do kontroli sądowej zgodności z prawem. [...] Nie jest konieczne, aby uzasadnienie poruszało wszystkie istotne ustalenia faktyczne
i aspekty prawa, gdyż pytanie, czy uzasadnienie spełnia wymogi art. 253 WE, należy oceniać nie tylko w świetle jego brzmienia,
lecz również jego kontekstu i wszystkich przepisów prawnych regulujących rozpatrywaną sprawę”(39).
116. Na początku decyzji przedstawiono wstępną ocenę spornych instrumentów, które doprowadziły do wszczęcia przez Komisję procedury
przewidzianej w art. 88 ust. 2 WE. Następnie szczegółowo opisano kompetencje, role i funkcje fundacji bankowych w nowym systemie
oraz rzeczone ulgi podatkowe. Zawiera ona również uwagi Włoch, adresata decyzji, a także krótkie omówienie uwag przedłożonych
przez zainteresowane osoby trzecie.
117. Przy takim stanie rzeczy, Komisja przedstawiła rozumowanie prawne, na którym oparła swoje wnioski, w tym nie tylko w drodze
odesłania do właściwego orzecznictwa, lecz również dokonując jego krótkiego omówienia(40). Moim zdaniem, rozumowanie przedstawiono w „jasny i jednoznaczny sposób”, a zatem spełniający normy ustanowione przez Trybunał.
118. Jeśli chodzi o obowiązek dokładnego przedstawienia stanu faktycznego, to należy zauważyć, że postanowienie odsyłające nie
kwestionuje ustaleń Komisji, co do stanu faktycznego, lecz jego ocenę prawną w świetle przepisów traktatu o konkurencji. W każdym
bądź razie, jak wskazano powyżej, jest oczywiste, że stan faktyczny został opisany prawidłowo, wobec czego decyzja Komisji
nie jest dotknięta brakami w tym zakresie.
119. Moim zdaniem, nie ma również podstaw, aby wnosić, iż Komisja popełniła błąd w ocenie ekonomicznej badanych instrumentów krajowych.
Sąd krajowy w istocie poddał Komisję krytyce za to, że nie uwzględniła prawidłowo skutków dla rynku bankowego, jakie mogą
zaistnieć wskutek zarządzania przez fundacje bankowe swoimi udziałami kontrolnymi w spółkach bankowych i ich ostatecznego
zbycia, w szczególności w świetle ich zadania „ekonomicznego rozwoju systemu”. Sąd krajowy również poddał krytyce Komisję
za niewłaściwe zbadanie relacji pomiędzy fundacjami bankowymi a ich „celowymi przedsiębiorstwami”.
120. Punkty 36–39, 43–45 oraz 48–50 decyzji Komisji zostały poświęcone zbadaniu tych kwestii.
121. Na podstawie powyższego badania Komisja doszła do wniosku, że obowiązek zbycia wszelkich udziałów kontrolnych w określonym
terminie wraz z obowiązkami i ograniczeniami nałożonymi przez nowy system prawny na członków organów wewnętrznych i kierownictwo
fundacji bankowych w związku z ich relacjami ze spółkami bankowymi – w szczególności zakaz wykonywania funkcji administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych w spółkach bankowych bądź w innych przedsiębiorstwach finansowych lub bankowych – oraz ograniczenia
w zakresie zarządzania ich majątkiem, wzmocniły rozdział pomiędzy fundacjami bankowymi a instytucjami finansowymi, przyczyniając
się tym samym do „rozproszenia powstałych obaw wyrażonych w decyzji o wszczęciu postępowania”(41). Komisja doszła do wniosku, że zarządzanie ich majątkiem nie stanowi działalności gospodarczej, i w konsekwencji nie powoduje
ono, że fundacje bankowe stają się przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE(42).
122. Komisja również stwierdziła, że fundacje bankowe nie są uprawnione do posiadania udziałów kontrolnych w innych przedsiębiorstwach
niż w przedsiębiorstwach celowych. W drugim przypadku Komisja utrzymuje, iż jeżeli działalność przedsiębiorstw celowych polega
na dostarczaniu usług na rynek, na którym istnieje konkurencja, to wówczas możliwości fundacji bankowych „kontrolowania przedsiębiorstw
mogą zakłócać konkurencję, w związku z czym ich działalność nie może być całkowicie wolna od kontroli w zakresie konkurencji”(43). Komisja stwierdziła, że „możliwość uzyskania kontroli nad przedsiębiorstwami celowymi [...] nie powoduje, że fundacje [bankowe]
stają się przedsiębiorstwami, o ile nie wywierają bezpośredniego wpływu na działalność kontrolowanego przedsiębiorstwa”(44).
123. Na tej podstawie Komisja uznała, że fundacji bankowych nie można uważać za przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE,
chyba że prowadzą one działalność gospodarczą w rozumieniu orzecznictwa, czyli jeżeli oferują towary lub usługi na rynku,
na którym istnieje konkurencja, nawet w jednym z „odpowiednich sektorów”.
124. Pomimo obaw sądu krajowego podzielam, zgodnie z przedstawionym przeze mnie powyżej rozumowaniem, co do istoty ocenę Komisji
i jej wnioski odnośnie do charakteru fundacji bankowych w świetle nowego systemu prawnego(45). Postanowienie odsyłające nie wnosi, moim zdaniem, żadnych dodatkowych elementów prawnych lub ekonomicznych ani nie przedstawia
alternatywnej analizy mogącej podać w wątpliwość ocenę Komisji.
125. Jeśli chodzi o obawy sądu krajowego, że analiza Komisji nie przywiązuje należytej wagi do zadań fundacji bankowych w zakresie
„rozwoju gospodarczego systemu”, to zgodnie z utrwalonym orzecznictwem instrumenty państwa zostają zakwalifikowane jako pomoc
państwa nie z uwagi na ich cel, lecz skutki. Fakt, iż fundacje bankowe mają między innymi za zadanie „rozwój gospodarczy systemu”,
sam w sobie nie czyni z nich przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów traktatu WE o konkurencji.
126. Dlatego też stwierdzam, iż decyzja Komisji nie jest dotknięta żadnym błędem w ocenie.
127. W świetle powyższego, odpowiedź na pytanie czwarte brzmi, iż brak jest podstaw do uznania decyzji Komisji nr 2003/146 za nieważną.
W przedmiocie pytania piątego
128. Brzmienie pytania piątego nie jest w pełni jasne. Jednak uwzględniając kontekst postanowienia odsyłającego, należy przyjąć,
że sąd krajowy w istocie dąży do stwierdzenia, czy sporne ulgi podatkowe w postępowaniu przed sądem krajowym mogą stanowić
dyskryminację zakazaną przez art. 12 WE bądź ograniczenie swobody przedsiębiorczości wynikającej z art. 43 i nast. WE oraz
swobodnego przepływu kapitału na podstawie art. 56 i nast. WE, które w sposób konkretny wyrażają zasadę niedyskryminacji.
129. Zgodnie z orzecznictwem, nawet jeżeli na obecnym etapie prawa wspólnotowego podatki bezpośrednie jako takie nie wchodzą w zakres
właściwości Wspólnoty, tym niemniej państwa członkowskie muszą wykonywać przysługujące im kompetencje zgodnie z prawem wspólnotowym,
w tym z poszanowaniem postanowień o prawie przedsiębiorczości i swobodnego przepływu kapitału(46).
130. Choć w ostateczności to sąd krajowy decyduje o zakresie stosowania przepisów krajowych, z akt sprawy wynika, że sporne ulgi
podatkowe nie zostały przygotowane konkretnie z myślą o fundacjach bankowych. Artykuł 10 bis ustawy nr 1745/62 obejmuje nie
tylko dywidendy powstałe z działalności bankowej, lecz dotyczy w ogóle dywidend uzyskiwanych we Włoszech przez podmioty niekomercyjne
realizujące cele społeczne lub interesu publicznego. Przepis ten dotyczy wszelkich dywidend uzyskanych we Włoszech przez wszelkie
podmioty spełniające zawarte w nim warunki bez względu na miejsce ich siedziby.
131. To samo dotyczy obniżenia o 50% podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz podmiotów niekomercyjnych realizujących cele
interesu społecznego i publicznego, co art. 12 dekretu nr 153/99 rozszerzył na fundacje bankowe, które dostosowały swoje statuty
do jego ogólnych przepisów i które działają we „właściwych sektorach”. Fundacje bankowe stają się uprawnione, gdyż realizują
wyłącznie cele interesu publicznego i pomocy społecznej. Wspomniane ulgi podatkowe przyznawane są wszelkim podmiotom podlegającym
opodatkowaniu od osób prawnych we Włoszech, które spełniają warunki bez względu na obywatelstwo lub miejsce ich siedziby.
132. W rezultacie nic nie wskazuje w postanowieniu odsyłającym na to, aby sporne przepisy krajowe miały bezpośrednio lub pośrednio
same w sobie dyskryminacyjny charakter w sposób niezgodny z art. 12 WE, ani że stanowią przeszkodę dla swobody przedsiębiorczości
lub swobodnego przepływu kapitału na podstawie odpowiednio art. 43 i nast. WE oraz art. 56 i nast. WE.
133. W świetle powyższego, na pytanie piąte należy udzielić odpowiedzi, iż system podatkowy przewidujący ulgi podatkowe dla fundacji
bankowych od ich dochodu osiągniętego we Włoszech z uwagi na ich cele interesu publicznego i pomocy społecznej bez względu
na obywatelstwo lub miejsce ich siedziby nie narusza art. 12 WE, 43 i nast. WE oraz art. 56 i nast. WE.
Wnioski
134. W świetle powyższego, na pytania Corte Suprema di Cassazione należy udzielić następujących odpowiedzi:
1) (Pytania 1 i 2) Fundacje bankowe zgodnie z regulacją zawartą w ustawie nr 218 z dnia 30 lipca 1990 r. i dekrecie nr 356 z dnia
20 listopada 1990 r. z późniejszymi zmianami oraz w ustawie nr 461 z dnia 23 grudnia 1998 r. i w dekrecie nr 153 z dnia 17 maja
1999 r., z późniejszymi zmianami, mogłyby zostać zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów WE o konkurencji,
a w szczególności art. 87 ust. 1 WE o pomocy państwa, jeżeli prowadziłyby działalność gospodarczą w rozumieniu orzecznictwa
Trybunału. Tak byłoby w przypadku, jeżeli:
w odniesieniu do zarządzania kontrolnymi udziałami w spółkach bankowych lub w innych przedsiębiorstwach, istnieje odpowiedni
rynek, na którym prywatne przedsiębiorstwa mogą prowadzić taką samą działalność w celu zarobkowym;
lub
przy realizacji celów statutowych interesu publicznego i pomocy społecznej oferują towary lub usługi na rynku, na którym istnieje
konkurencja;
lub
wykorzystując uprawnienia wynikające z kontrolnego udziału bądź w inny sposób, wywierają pośrednio lub bezpośrednio wpływ
na zarządzanie przedsiębiorstwami, które same prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu orzecznictwa.
2) (Pytanie 3) Z zastrzeżeniem, że wystąpią inne elementy pojęcia pomocy państwa, to znaczy zakłócenia konkurencji i wpływ na
wymianę handlową między państwami członkowskimi, a ulgi podatkowe nie są uzasadnione charakterem bądź ogólnym założeniem systemu,
co należy do oceny sądu krajowego, to ulgi podatkowe będące przedmiotem postępowania przed sadem krajowym, czy to w postaci
zwolnienia od potrącenia zaliczki na należny podatek, czy zmniejszenia podatku od osób prawnych, spełniają warunki zakwalifikowania
ich jako pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE, jeżeli zostałyby one udzielone „przedsiębiorstwom” w rozumieniu przepisów
traktatu o konkurencji, jak wskazano to w kontekście pytania pierwszego i drugiego.
3) (Pytanie 4) Nie ma podstaw, aby uznać decyzję Komisji nr 2003/146/WE za nieważną.
4) (Pytanie 5) System podatkowy przewidujący ulgi podatkowe od dochodu osiągniętego we Włoszech, m.in. dla fundacji bankowych
z uwagi na ich cele interesu publicznego i pomocy społecznej, bez względu na obywatelstwo lub miejsce siedziby nie narusza
art. 12 WE, 43 i nast. WE oraz art. 56 i nast. WE.
1 – Język oryginału:angielski.
– Istituzione di una ritenuta d’acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina
della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (GURI nr 5 z dnia 7 stycznia 1963 r., str. 61), uzupełnione art. 6 dekretu
nr 22/1967 z dnia 21 lutego 1967 r., nuove disposizioni in materia di ritenuta d’acconto o di imposta sugli utili distribuiti
dalle società (GURI nr 47 z dnia 22 lutego 1967 r., str. 1012), przekształconym w ustawę, ze zmianami, ustawą nr 209 z dnia
21 kwietnia 1967 r. (GURI nr 101 z dnia 22 kwietnia 1967 r., str. 2099).
– Disciplina delle agevolazioni tributarie (GURI nr 268 z dnia 16 października 1973 r., str. 3).
– Sąd krajowy w postanowieniu odsyłającym określił art. 10 bis jako zwolnienie z potrącenia podatku, a nie potrącenia zaliczki
na podatek należny. Zobacz poniżej pkt 51 i 101.
– Na tej podstawie parlament włoski przekazał rządowi kompetencje w zakresie zmiany przepisów cywilnych i podatkowych dotyczących
organizacji wnoszących wkład określonych w art. 11 ust. 1 dekretu nr 356 oraz systemu opodatkowania czynności restrukturyzacji
bankowości. (GURI nr 4 z dnia 7 stycznia 1999 r., str. 4).
– Artykuł 11 ustawy nr 448 z dnia 28 grudnia 2001 r. dotyczącej ustawy budżetowej na 2002 r. dodał następujące odpowiednie
sektory: rodzina i wartości z nią związane; wychowanie i rozwój młodzieży; edukacja, nauka i kształcenie łącznie z nabywaniem
publikacji dla szkół; wolontariat, filantropia i dobroczynność; religia i rozwój duchowy; pomoc osobom starszym; prawa obywatelskie,
zapobieganie przestępczości i bezpieczeństwo publiczne; bezpieczeństwo żywnościowe i jakościowa gospodarka rolna; rozwój regionalny
i budowa mieszkań socjalnych na płaszczyźnie regionalnej; ochrona konsumentów; ochrona cywilna; zdrowie publiczne, medycyna
zapobiegawcza i lecznicza; sport, zapobieganie i leczenie narkomanii; patologie i zaburzenia psychiczne i umysłowe; badania
naukowe i technologiczne, ochrona środowiska; sztuka, działalność kulturalna i dobra kultury.
7– Ustawa nr 350 z dnia 24 grudnia 2003 r. – ustawa budżetowa na 2004 r.
– Artykuł 11 ustawy nr 448/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. oraz art. 4 dekretu nr 143 z dnia 24 czerwca 2003 r., przekształconego
w ustawę, ze zmianami, ustawą nr 212 z dnia 1 sierpnia 2003 r.
– Zobacz powyżej pkt 13.
– Opis postępowania przed sądem krajowym przedstawiony przez sąd krajowy w postanowieniu odsyłającym różni się w kilku punktach
od opisu przedstawionego przez strony, które przedłożyły uwagi. Tak więc, w swoim postanowieniu odsyłającym, sąd krajowy nie
wskazał, że spór na szczeblu krajowym dotyczy wniosku o zwolnienie od podatku, złożonego w 1998 r., a więc przed wydaniem
dekretu nr 153/99. Jedynie strony, które przedłożyły uwagi, dokonały tego rozróżnienia. Relacje na temat roli odgrywanej przez
poszczególne strony postępowania przed sądem krajowym nie zawsze są zbieżne. Na przykład postanowienie odsyłające wymienia
Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, a nie holding Fondazione jako pierwotnego wnioskodawcę. Z uwag przedłożonych przez
pozostałe strony wynika, że pierwotny wniosek o zwolnienie faktycznie pochodził od Fondazione. Różnice te nie wywierają jednak
znaczącego wpływu na istotę sprawy. Zobacz również poniżej pkt 51 i 101.
– Wydaje się, że w prawie krajowym istnieje związek pomiędzy tymi dwoma przepisami. Zobacz poniżej pkt 67.
– Dz.U. 2003, L 55, str. 56
– Zobacz m.in. wyrok z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie C‑45/94 Ayuntamiento de Ceuta, Rec. str. I‑4385, pkt 26.
– Zobacz m.in. wyrok z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie C‑145/03 Keller, Rec. str. I‑2529, pkt 33
– Zobacz m.in. wyrok z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C‑380/01 Gustav Schneider, Rec. str. I‑1389, pkt 22 oraz cytowane
w nim orzecznictwo.
– Wyrok z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie C‑188/92 TWD Textilwerke Deggendorf, Rec. str. I‑833.
– Zobacz powyżej pkt 57 i 58 oraz cytowane w nich orzecznictwo.
– Zobacz wyrok z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie C‑18/01 Korhonen, Rec. str. I‑5321, pkt 20 oraz cytowane w nim orzecznictwo.
– Wyrok z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie C‑41/90 Höfner, Rec. str. I‑1979, pkt 21. Ostatnio, zob. wyrok z dnia 28 czerwca
2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do C‑208/02 P oraz C‑213/02 P Dansk Rørindustri, Rec.
str. I‑0000, pkt 112 oraz cytowane w nich orzecznictwo. Zobacz także moją opinię w sprawach połączonych C‑264/01, C‑306/01,
C‑354/01 oraz C‑355/01 AOK, Rec. str. I‑2493, pkt 25.
– Zobacz m.in. wyroki z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie C‑244/94 FFSA, Rec. str. I‑4013, pkt 21 oraz z dnia 12 września
2000 r. w sprawach połączonych od C‑180/98 do C‑184/98 Pavlov, Rec. str. I‑6451, pkt 117 oraz cytowane w nich orzecznictwo.
– Zobacz moją opinię w sprawie AOK, powołaną powyżej w przypisie 19, pkt 27 oraz cytowane orzecznictwo.
– Zobacz wyroki z dnia 11 kwietnia 1989 r. w sprawie 66/86 Ahmed Saeed, Rec. str. 803, pkt 48 oraz cytowane w nim orzecznictwo;
z dnia 9 czerwca 1994 r. w sprawie C‑153/93 Delta, Rec. str. I‑2517 pkt 14 oraz cytowane w nim orzecznictwo.
– Punkt 9, tiret trzecie.
– Wyrok z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie 170/83 Hydrotherm, Rec. str. 2999, pkt 11. Zobacz również wyrok w sprawie Dansk
Rørindustri, powołany powyżej w przypisie 19, pkt 112 oraz cytowane w nim orzecznictwo. Podobnie, Sąd Pierwszej Instancji
orzekł, że „[a]rtykuł 85 ust. 1 jest skierowany do jednostek gospodarczych, na które składa się jednolita organizacja personelu,
elementów materialnych i niematerialnych i które realizują konkretny cel gospodarczy w sposób długofalowy oraz mogą przyczynić
się do popełnienia naruszenia, o jakim mowa w tym przepisie”. Wyrok z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie T‑11/89 Shell przeciwko
Komisji, Rec. str. II‑757, pkt 311.
– Wyrok z dnia 12 stycznia 1995 r. w sprawie T‑102/92 Viho, Rec. str. II‑17, pkt 51. Zobacz również wyrok z dnia 24 października
1996 r. w sprawie C‑73/95 P Viho, Rec. str. I‑5457, pkt 16 oraz cytowane w nim orzecznictwo, oraz wyrok z dnia 31 października
1974 r. w sprawie 15/74 Centrafarm, Rec. str. 1147, pkt 41. Warto również wspomnieć, iż zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli nad koncentracją przedsiębiorstw (Dz.U. 1990, L 257, str. 13)
(rozporządzenie w sprawie połączeń), spółka zależna nie jest uważana za samodzielną, jeżeli istnieje możliwość ze strony spółki
dominującej „wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo”. Zobacz również kryteria konsolidacji rachunków pomiędzy
jednostką dominującą a jednostką zależną, zawarte w VII Dyrektywie w sprawie prawa spółek (dyrektywa Rady nr 83/349/EWG z dnia
13 czerwca 1983 r., Dz.U. 1983, L 193, str. 1) oraz opinię rzecznika generalnego Warnera w sprawie Commercial Solvents, w której
zaproponował jako zasadę ogólną, że gdy spółka dominująca posiada większościowy udział, to spółka zależna co do zasady nie
jest samodzielna (wyrok z dnia 6 marca 1974 r. w sprawach połączonych 6/73 i 7/73, Rec. str. 223, pkt 262–268).
– Wyrok z dnia 14 listopada 2000 r w sprawie C‑142/99 Floridienne and Berginvest, Rec. str. I‑9567, pkt 17–19 oraz cytowane
w nim orzecznictwo. Podzielam pogląd, że dla zachowania spójności i jednolitości te same pojęcia w różnych obszarach prawa
wspólnotowego powinny, co do zasady, posiadać takie samo znaczenie, chyba że inne rozwiązanie uzasadnione jest charakterem
specyficznych cech obszaru, w którym przedmiotowe pojęcie funkcjonuje, co może uzasadniać nadanie znaczenia ad hoc. W tym
przypadku przyjęcie stanowiska Komisji, że orzecznictwo dotyczące Szóstej Dyrektywy VAT może być stosowane w drodze analogii
dla celów przepisów o konkurencji, wydaje się zasadne.
– Powołany powyżej wyrok w sprawie Floridienne and Berginvest, ibidem.
– Zobacz powyżej przypisy 24, 25 i 26.
– Zobacz powyżej pkt 73–93.
– Zobacz m.in. wyrok z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie C‑6/97 Włochy przeciwko Komisji, Rec. str. I‑2981, pkt 15 oraz cytowane
w nim orzecznictwo.
– Wyrok z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie C‑387/92 Banco Exterior de España, Rec. str. I‑877, pkt 14. Zobacz również wyrok
z dnia 19 września 2000 r. w sprawie C‑156/98 Niemcy przeciwko Komisji, Rec. str. I‑6857, pkt 25 i 26 oraz cytowane w nich
orzecznictwo.
– Zobacz m.in. wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑308/01 GIL Insurance Ltd, Rec. str. I‑4777, pkt 72 oraz cytowane
w nim orzecznictwo.
– Zobacz powyżej przypis 20.
– Zobacz m.in. wyroki Trybunału: z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie C‑56/93 Belgia przeciwko Komisji, Rec. str. I‑723, pkt 11
oraz cytowane w nim orzecznictwo; z dnia 14 stycznia 1997 r. w sprawie C‑169/95 Hiszpania przeciwko Komisji, Rec. str. I‑135,
pkt 34; wyroki Sądu: z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie T‑380/94 AIUFFASS, Rec. str. II‑2169, pkt 56, z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie T‑395/94 Atlantic Container, Rec. str. II‑875, pkt 257; z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawach połączonych T‑371/94
i T‑394/94 British Airways, Rec. str. II‑2405, pkt 79.
– Jeśli chodzi o Sąd Pierwszej Instancji, zob. wyroki: z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie T‑296/97 Alitalia, Rec. str. II‑3871,
pkt 105; z dnia 15 września 1998 r. w sprawach połączonych T‑126/96 i T‑127/96 BFM, Rec. str. II‑3437, pkt 81; z dnia 21 października
2004 r. w sprawie T‑36/99 Lenzing, Rec. str. II‑0000, pkt 150; z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie T‑358/94 Air France, Rec.
str. II‑2109 pkt 71 i 72. Sąd zastosował podobne rozumowanie w wyroku z dnia 8 maja 2003 r. w sprawach połączonych C‑328/99
i C‑399/00 Włochy i SIM przeciwko Komisji, Rec. str. I‑4035, pkt 39. Wszystkie wyżej wymienione sprawy dotyczyły stosowania
przez Komisję „kryterium prywatnego inwestora”, co polega na złożonej ocenie ekonomicznej w celu ustalenia, czy przedmiotowe
instrumenty państwa stanowiły pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE. Zobacz również wyrok w sprawie Belgia przeciwko
Komisji, powołany powyżej w przypisie 34.
– Wyrok z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie C‑83/98 P Francja przeciwko Ladbroke Racing i Komisji, Rec. str. I‑3271, pkt 25
(podkreślenie moje). Zobacz również wyrok z dnia 17 października 2002 r. w sprawie T‑98/00 Linde, Rec. str. II‑3961, pkt 40.
Sąd Pierwszej Instancji podsumował swoją interpretację orzecznictwa w wyroku z dnia 16 września 2004 r. w sprawie T‑274/01
Valmont, Rec. str. II‑0000, pkt 37, w którym stwierdził, że wyjątek od zasady kompleksowej kontroli Trybunału, czy dany instrument
wchodzi w zakres art. 87 ust. 1 WE ma miejsce, gdy występuje złożona ocena ekonomiczna, w którym to przypadku kontrola Trybunału
jest ograniczona.
– Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie C‑39/94 SFEI, Rec. str. I‑3547, pkt 62.
– Punkt 9.
– Między innymi wyrok z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie C‑310/99 Włochy przeciwko Komisji, Rec. str. I‑2289, pkt 48 oraz cytowane
w nim orzecznictwo.
– Punkty 44 i 49.
– Punkt 43.
– Punkt 59.
– Punkt 49.
– Punkt 52.
– Zobacz powyżej pkt 81 i 82 oraz 91–93.
– Wyrok z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie C‑9/02 de Lasteyrie du Saillant, Rec. str. I‑2409, pkt 44 oraz cytowane w nim orzecznictwo.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło