C-288/07
WyrokTSUE2008-09-16CELEX: 62007CJ0288ECLI:EU:C:2008:505
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Jak należy interpretować art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy VAT (77/388/EWG) w odniesieniu do: 1) sposobu oceny „znaczących zakłóceń konkurencji” (na poziomie lokalnym czy krajowym/działalności jako takiej); 2) znaczenia wyrażenia „prowadziłoby do” (konkurencja aktualna czy potencjalna); oraz 3) znaczenia wyrażenia „znaczące” (większe niż nieznaczne czy istotne/wyjątkowe)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ocena znaczących zakłóceń konkurencji powinna dotyczyć danej działalności jako takiej, a nie konkretnego rynku lokalnego, aby zapewnić spójność z art. 4 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy, przestrzegać zasady neutralności podatkowej i pewności prawa. Wyrażenie „prowadziłoby do” obejmuje zarówno konkurencję aktualną, jak i realną konkurencję potencjalną, ponieważ odstępstwo od opodatkowania powinno być interpretowane ściśle, a przepis przywracający opodatkowanie szeroko. Natomiast wyrażenie „znaczące” oznacza zakłócenia większe niż tylko nieznaczne, co jest zgodne z celem ograniczenia zakresu nieopodatkowania podmiotów publicznych i zasadą neutralności podatkowej.Stan faktyczny
Cztery lokalne organy władzy w Zjednoczonym Królestwie (Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council) prowadziły płatne parkingi i w przeszłości opłacały z tego tytułu VAT. Po wyroku TSUE w sprawie Fazenda Pública, złożyły wnioski o zwrot VAT, twierdząc, że nie powinny być opodatkowane. Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs odmówili zwrotu, co doprowadziło do sporu. VAT and Duties Tribunal (London) orzekł na korzyść lokalnych organów, stwierdzając brak znaczących zakłóceń konkurencji, jednak Commissioners odwołali się do High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division).Rozstrzygnięcie
1) Artykuł 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku powinien być interpretowany w ten sposób, że znaczące zakłócenia konkurencji, do których prowadziłoby nieopodatkowanie podmiotów prawa publicznego działających w charakterze organów władzy publicznej, powinny być oceniane w odniesieniu do danej działalności jako takiej, przy czym ocena ta nie musi dotyczyć w szczególności danego rynku lokalnego.
2) Wyrażenie „prowadziłoby do” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy 77/388 powinno być interpretowane w ten sposób, że uwzględnia ono nie tylko aktualną konkurencję, ale także konkurencję potencjalną, o ile możliwość wejścia prywatnego przedsiębiorcy na rynek jest realna, a nie czysto hipotetyczna.
3) Wyrażenie „znaczące” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy 77/388 należy rozumieć w ten sposób, że zakłócenia konkurencji aktualne lub potencjalne powinny być więcej niż tylko nieznaczne.Pełny tekst orzeczenia
Sprawa C‑288/07
Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs
przeciwko
Isle of Wight Council i in.
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)]
Szósta dyrektywa VAT – Artykuł 4 ust. 5 – Działalność prowadzona przez podmiot prawa publicznego – Prowadzenie płatnych parkingów – Zakłócenia konkurencji – Znaczenie wyrażeń „prowadziłoby do” oraz „znaczące”
Streszczenie wyroku
1. Postanowienia podatkowe – Harmonizacja ustawodawstw – Podatki obrotowe – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Podatnicy
– Podmioty prawa publicznego
(dyrektywa Rady 77/388, art. 4 ust. 5 akapit drugi)
2. Postanowienia podatkowe – Harmonizacja ustawodawstw – Podatki obrotowe – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Podatnicy
– Podmioty prawa publicznego
(dyrektywa Rady 77/388, art. 4 ust. 5 akapit drugi)
3. Postanowienia podatkowe – Harmonizacja ustawodawstw – Podatki obrotowe – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Podatnicy
– Podmioty prawa publicznego
(dyrektywa Rady 77/388, art. 4 ust. 5 akapit drugi)
1. Artykuł 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu
do podatków obrotowych powinien być interpretowany w ten sposób, że znaczące zakłócenia konkurencji, do których prowadziłoby
nieopodatkowanie podmiotów prawa publicznego działających w charakterze organów władzy publicznej, powinny być oceniane w odniesieniu
do danej działalności jako takiej, przy czym ocena ta nie musi dotyczyć w szczególności danego rynku.
Podmiot prawa publicznego może być bowiem zobowiązany na podstawie prawa krajowego do wykonywania określonej działalności
o charakterze czysto gospodarczym w ramach właściwego mu reżimu prawnego, podczas gdy ta sama działalność może być wykonywana
równolegle przez podmioty prywatne, tak że nieopodatkowanie podatkiem od wartości dodanej tego podmiotu może skutkować pojawieniem
się pewnych zakłóceń konkurencji.
Artykuł 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy zmierza do uniknięcia takiego niepożądanego skutku, przewidując, że działalność
wymieniona w szczegółowy sposób w załączniku D do tej dyrektywy jest „w każdym wypadku” opodatkowana podatkiem od wartości
dodanej, chyba że jest ona nieznaczna, także wówczas gdy jest ona wykonywana przez podmioty prawa publicznego działające w charakterze
organów władzy publicznej. Innymi słowy domniemywa się, że nieopodatkowanie pomiotów prawa publicznego podatkiem od wartości
dodanej z tytułu ich działalności prowadzi do zakłóceń konkurencji, chyba że działalność ta jest nieznaczna. W ten sposób
z brzmienia art. 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy wynika, że opodatkowanie tych podmiotów tym podatkiem wiąże się
z wykonywaniem działalności wymienionej w załączniku D do tej dyrektywy jako takiej, niezależnie od tego, czy dany podmiot
prawa publicznego napotyka na konkurencję na rynku lokalnym, na którym wykonuje tę działalność.
Ponadto na szczeblu krajowym mogą być prowadzone inne rodzaje działalności o charakterze zasadniczo gospodarczym, niewymienione
w załączniku D do szóstej dyrektywy, których wykaz może różnić się w zależności od państwa członkowskiego lub sektora gospodarczego,
a które są wykonywane równolegle przez te podmioty prawa publicznego działające w charakterze organów władzy publicznej, jak
i przez prywatnych przedsiębiorców. To dokładnie do tych rodzajów działalności ma zastosowanie art. 4 ust. 5 akapit drugi
szóstej dyrektywy, który przewiduje, że podmioty prawa publicznego, nawet gdy działają w charakterze organów władzy publicznej,
powinny być uznawane za podatników, jeżeli ich nieopodatkowanie prowadziłoby do znaczących zakłóceń konkurencji.
Akapity drugi i trzeci omawianego art. 4 ust. 5 są zatem ściśle ze sobą powiązane, ponieważ obydwa dążą do tego samego celu,
to znaczy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej podmiotów prawa publicznego, nawet wówczas gdy działają one w charakterze
organów władzy publicznej. Akapity te podlegają tej samej logice, przez którą prawodawca wspólnotowy zmierzał do ograniczenia
zakresu zastosowania nieopodatkowania podmiotów prawa, tak aby przestrzegana była zasada ogólna, ustanowiona w art. 2 pkt 1
oraz art. 4 ust. 1 i 2 tej dyrektywy, zgodnie z którą każdy rodzaj działalności mającej charakter gospodarczy jest co do zasady
opodatkowany podatkiem od wartości dodanej. W związku z powyższym akapity drugi i trzeci art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy należy
interpretować łącznie. Z powyższego wynika, że opodatkowanie podmiotów prawa publicznego podatkiem od wartości dodanej, niezależnie
od tego, czy następuje ono na podstawie akapitu drugiego art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy, czy na podstawie akapitu trzeciego
tego przepisu, wynika z wykonywania danej działalności jako takiej, niezależnie od tego, czy podmioty te napotykają na konkurencję
na szczeblu rynku lokalnego, na którym wykonują tę działalność.
Przestrzeganie zasady neutralności podatkowej zostałoby w ten sposób zapewnione z tego względu, że wszystkie podmioty prawa
publicznego podlegałyby bądź nie opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, natomiast jedyne odejście od tej zasady dotyczyłoby
relacji pomiędzy tymi podmiotami a prywatnymi przedsiębiorcami, i tylko w zakresie, w jakim zakłócenia te byłyby nieznaczące.
Ocena występowania zakłóceń konkurencji w odniesieniu do każdego poszczególnego rynku lokalnego, na którym lokalne organy
władzy prowadzą swoją działalność, oznaczałaby systematyczną ponowną ocenę na podstawie częstokroć złożonych analiz ekonomicznych,
warunków konkurencji na licznych rynkach lokalnych, których określenie może okazać się szczególnie trudne, ponieważ określenie
granic tych rynków niekoniecznie pokrywa się z terytorialną właściwością lokalnych organów władzy. W tym przypadku ani lokalne
organy władzy, ani prywatni przedsiębiorcy nie byliby w stanie przewidzieć z pewnością wymaganą dla prowadzenia ich działalności,
czy na danym rynku lokalnym działalność prowadzona przez lokalne organy władzy będzie, czy też nie będzie podlegała podatkowi
od wartości dodanej, co zagrażałoby naruszeniem zasady neutralności podatkowej i zasady pewności prawa.
(por. pkt 33–41, 46, 49, 51–53; pkt 1 sentencji)
2. Wyrażenie „prowadziłoby do” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych powinno być interpretowane w ten sposób, że uwzględnia ono nie tylko
aktualną konkurencję, ale także konkurencję potencjalną, o ile możliwość wejścia prywatnego przedsiębiorcy na rynek jest realna,
a nie czysto hipotetyczna.
Nieopodatkowanie bowiem podmiotów prawa publicznego podatkiem od wartości dodanej na podstawie art. 4 ust. 5 akapit pierwszy
szóstej dyrektywy stanowi odstępstwo od zasady ogólnej opodatkowania każdej działalności o charakterze gospodarczym i w związku
z tym powinno być ono interpretowane w sposób ścisły. Z kolei art. 4 ust. 5 akapit drugi tej dyrektywy przywraca tę zasadę
ogólną w celu uniknięcia tego, aby nieopodatkowanie tych podmiotów prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W związku
z tym przepis ten nie powinien być interpretowany w sposób ścisły.
Niemniej jednak czysto teoretyczna możliwość wejścia prywatnego przedsiębiorcy na właściwy rynek, która to możliwość nie została
poparta jakąkolwiek okolicznością faktyczną, jakąkolwiek obiektywną wskazówką ani też jakąkolwiek analizą rynku, nie może
zostać zrównana z istnieniem potencjalnej konkurencji. Aby było to wykonalne, możliwość ta powinna być realna, a nie czysto
hipotetyczna.
(por. pkt 60, 64, 65; pkt 2 sentencji)
3. Wyrażenie „znaczące” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy rozumieć w ten sposób, że zakłócenia konkurencji aktualne
lub potencjalne powinny być więcej niż tylko nieznaczne.
W istocie wyrażenie to powinno być rozumiane jako zmierzające do ograniczenia zakresu nieopodatkowania na podstawie art. 4
ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy podmiotów prawa publicznego z tytułu tej działalności. Otóż jeżeli wyrażenie to miałoby
być rozumiane jako oznaczające istotne bądź wyjątkowe, to zakres zastosowania nieopodatkowania podmiotów prawa publicznego
zostałby w nieprawidłowy sposób powiększony. Z kolei jeżeli ich nieopodatkowanie byłoby dopuszczalne jedynie w przypadkach,
gdy prowadziłoby ono tylko do nieznacznych zakłóceń konkurencji, jego zakres zostałby rzeczywiście ograniczony.
Następnie z art. 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy wynika, że nieopodatkowanie podatkiem od wartości dodanej podmiotów
publicznych w związku z działalnością wymienioną w załączniku D do tej dyrektywy jest dopuszczalne, o ile działalność ta jest
nieznaczna, domniemając w ten sposób, że wynikające stąd zakłócenia konkurencji są również nieznaczne. Ponieważ akapity drugi
i trzeci art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy są ze sobą ściśle związane, gdyż dążą do tego samego celu i podlegają tej samej logice,
wyrażenie „znaczące” powinno być rozumiane w ten sposób, że nieopodatkowanie podmiotów publicznych może być dopuszczalne jedynie
w przypadkach, w których będzie ono prowadziło tylko do nieznacznych zakłóceń konkurencji.
Wreszcie nieopodatkowanie tych podmiotów podatkiem od wartości dodanej, w przypadku gdy nie prowadziłoby to do żadnego zakłócenia
konkurencji lub prowadziłoby to do zakłóceń nieznacznych, wiązałoby się z najmniejszym z możliwych ograniczeniem zasady neutralności
podatkowej.
(por. pkt 72–76, 78, 79; pkt 3 sentencji)
WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)
z dnia 16 września 2008 r.(*)
Szósta dyrektywa VAT – Artykuł 4 ust. 5 – Działalność prowadzona przez podmiot prawa publicznego – Prowadzenie płatnych parkingów – Zakłócenia konkurencji – Znaczenie wyrażeń „prowadziłoby do” oraz „znaczące”
W sprawie C‑288/07
mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez la High
Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 6 marca 2007 r., które
wpłynęło do Trybunału w dniu 14 czerwca 2007 r., w postępowaniu:
Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs
przeciwko
Isle of Wight Council,
Mid-Suffolk District Council,
South Tyneside Metropolitan Borough Council,
West Berkshire District Council,
TRYBUNAŁ (wielka izba),
W składzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas i K. Lenaerts, prezesi izb, G. Arestis, U. Lõhmus, A. Borg
Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, E. Levits, A.Ó Caoimh i A. Arabadjiev (sprawozdawca), sędziowie,
rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: C. Strömholm, administrator,
uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 kwietnia 2008 r.,
rozważywszy uwagi przedstawione:
– w imieniu Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council oraz West Berkshire
District Council przez J. Ghosha, QC, J. Hendersona, barrister, i R. Genna, solicitor, a także przez L. Leach, adviser,
– w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez Z. Bryanston-Cross, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez C. Vajdę,
QC, oraz B. Raymenta, barrister,
– w imieniu Irlandii przez D. O’Hagana, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez A. Astona, SC, oraz N. Traversa,
BL,
– w imieniu rządu włoskiego przez I.M. Braguglię, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez G. De Bellisa,
avvocato dello Stato,
– w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez R. Lyala oraz M. Afonso, działających w charakterze pełnomocników,
po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2008 r.,
wydaje następujący
Wyrok
1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG
z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1, zwanej dalej „szóstą dyrektywą”).
2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs (zwanymi dalej „Commissioners”)
a czterema lokalnymi organami władzy, to znaczy Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan
Borough Council oraz West Berkshire District Council (zwanymi dalej „zainteresowanymi lokalnymi organami władzy”), dotyczącego
opodatkowania tych organów podatkiem od wartości dodanej (zwanego dalej „podatkiem VAT”) z tytułu działalności w zakresie
prowadzenia zamkniętych miejsc parkingowych dla pojazdów („offstreet parking”, zwanych dalej „parkingami”).
Ramy prawne
3 Artykuł 2 szóstej dyrektywy, znajdujący się w tytule II „Zakres zastosowania, stanowi:
„Opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej podlega
1. dostawa towarów lub usług świadczona [świadczenie usług dokonywane] odpłatnie na terytorium kraju przez podatnika, który jako
taki występuje [działającego w takim charakterze];
[…]”.
4 Artykuł 4 szóstej dyrektywy, znajdujący się w tytule IV „Podatnicy”, stanowi:
„1. »Podatnikiem« jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania [od jej miejsca] działalność
gospodarczą określoną w ust. 2, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.
2. Działalność gospodarcza określona w ust. 1 obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi
włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów [lub zawodów podobnych]. Za działalność gospodarczą
uznaje się również wykorzystywanie, w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych
[wykorzystywanie własności dóbr materialnych lub niematerialnych celem osiągania stałego zysku].
[…]
5. Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy i inne instytucje [podmioty] prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku
z działalnością, które podejmują, i transakcjami, które zawierają jako władze publiczne [jako organy władzy publicznej], nawet
jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub inne płatności w związku z taką działalnością lub transakcjami.
Jednakże jeżeli podejmują one taką działalność i dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tej
działalności lub transakcji, w przypadku gdy wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziłoby do znaczącego zakłócenia
konkurencji.
W każdym przypadku organy te są uważane za podatników w związku z rodzajami działalności wymienionymi w załączniku D, chyba
że są prowadzone na tak niewielką skalę, iż są bez znaczenia.
Państwa członkowskie mogą uznać działalność tych organów, zwolnioną na podstawie art. 13 lub 28, za działalność, którą organy
te podejmują jako władza publiczna [jako organy władzy publicznej]”.
5 Załącznik D szóstej dyrektywy, do którego odsyła art. 4 ust. 5 akapit trzeci tej dyrektywy, wymienia dwanaście rodzajów działalności.
Niemniej jednak pośród nich nie znalazło się prowadzenie miejsc parkingowych.
6 Artykuł 4 ust. 5 szóstej dyrektywy, którego bezpośredni skutek został uznany przez Trybunał w wyroku z dnia 17 października
1989 r. w sprawach połączonych 231/87 i 129/88 Comune di Carpaneto Piacentino i in., Rec. s. 3233, pkt 33, nie został przetransponowany
do prawa Zjednoczonego Królestwa.
Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
7 Zainteresowane lokalne organy władzy oferują miejsca parkingowe na parkingach. Sektor prywatny również świadczy podobne usługi.
8 W przeszłości lokalne społeczności uznawały fakt, że są podatnikami podatku VAT z tytułu przychodów osiągniętych przez nie
z prowadzenia parkingów. Niemniej jednak od czasu wydania wyroku z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie C‑446/98 Fazenda Pública,
Rec. s. I‑11435, około 127 społeczności lokalnych wniosło wnioski o zwrot wcześniej zapłaconego podatku VAT, twierdząc, że
nie powinny one zostać opodatkowane tym podatkiem. Całkowita kwota, na którą opiewały wszystkie wnioski o zwrot, wynosiła
129 milionów GBP. W postanowieniu odsyłającym – w odniesieniu do kwoty, na którą mogłyby opiewać wszystkie wnioski, które
mogłyby zostać wniesione – wskazuje się na to, że Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej liczy około
468 społeczności lokalnych.
9 W sprawach przed sądem krajowym dochodzone kwoty wyniosły ogółem 1,6 miliona GBP. Sąd krajowy podnosi, że sprawy te są sprawami
pilotażowymi, ponieważ zainteresowane organy władzy są pionierami reprezentującymi wszystkie społeczności lokalne. W rzeczywistości
bowiem Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Bourough Council i West Berkshire
District Council zapewniają administrację odpowiednio, wyspy, obszaru rolniczego, regionu i obszaru miejskiego.
10 Zainteresowane organy władzy, stwierdziwszy, że zgodnie z prawidłową interpretacją prawa wspólnotowego, nie podlegają one
podatkowi VAT z tytułu spornej działalności, wniosły o zwrot wcześniej uiszczonego podatku VAT. Niemniej jednak Commissioners
odmówili dokonania zwrotu. W związku z tym rzeczone lokalne organy władzy wniosły skargę na decyzję Commissioners do VAT and
Duties Tribunal (London). Orzekając, że kwestia nieopodatkowania podmiotów prawa publicznego na podstawie art. 4 ust. 5 akapit
drugi szóstej dyrektywy powinna być oceniana odrębnie w przypadku każdego z zainteresowanych lokalnych organów władzy, to
znaczy „podatnik po podatniku”, VAT and Duties Tribunal (London) doszli do wniosku, że brak opodatkowania nie prowadziłby
do znaczącego zakłócenia konkurencji. W związku z tym wszystkie rzeczone organy zostały zwolnione z podatku VAT z tytułu przychodu
osiąganego z prowadzenia parkingów.
11 Commissioners wnieśli odwołanie od orzeczenia VAT and Duties Tribunal (London) do High Court of Justice (England & Wales)
(Chancery Division). Ich główny argument opiera się na tym, że jeżeli art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy miałby zakres krajowy,
który wymagałby dokonania ogólnej oceny wpływu, jaki ma na cały sektor prywatny zwolnienie z podatku VAT przyznane lokalnym
organom władzy w zakresie prowadzenia parkingów. Odwołanie to dotyczy również znaczenia pojęć „prowadziłoby do” oraz „znaczące”,
zawartych we frazie „w przypadku gdy wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziłoby do znaczącego zakłócenia konkurencji”,
znajdującej się w art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy.
12 W tych okolicznościach High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić
się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1) Czy »zakłócenie konkurencji« powinno być oceniane w odniesieniu do każdego poszczególnego pomiotu prawa publicznego w taki
sposób, że w kontekście niniejszej sprawy powinno być ono interpretowane poprzez odniesienie do sektora lub sektorów, w których
podmiot ten prowadzi parkingi, czy też poprzez odniesienie do całego terytorium państwa członkowskiego?
2) Co oznacza wyrażenie »prowadziłoby do«? W szczególności jaki stopień prawdopodobieństwa lub poziom pewności musi zaistnieć,
aby warunek ten został spełniony?
3) Co oznacza wyrażenie »znaczące«? W szczególności czy »znaczące« oznacza takie oddziaływanie na konkurencje, które jest większe
niż nieznaczne bądź minimalne, czy też oddziaływanie »istotne« czy też »wyjątkowe«?”.
W przedmiocie pytań prejudycjalnych
W przedmiocie pytania pierwszego
Uwagi przedstawione Trybunałowi
13 Zainteresowane lokalne organy władzy twierdzą, że wyrażenie „zakłócenia konkurencji” powinno być oceniane dla każdego podmiotu
prawa publicznego z osobna w taki sposób, że w kontekście niniejszej sprawy powinno być ono interpretowane w odniesieniu do
obszaru lub obszarów, na którym dany podmiot oferuje miejsca na parkingach, a nie w odniesieniu do rynku hipotetycznego obejmującego
obszar całego kraju danego państwa członkowskiego. Inne podejście byłoby sprzeczne nawet z pojęciem samej konkurencji. Zdaniem
owych lokalnych organów władzy zwolnienie z VAT przyznane każdemu z tych organów w żaden sposób nie prowadziłoby do zakłóceń
konkurencji w stosunku do prywatnych usługodawców lub w stosunku do lokalnych organów władzy znajdujących się na przykład
w Glasgow, a tym bardziej do zakłóceń „znaczących”. Podobnie osoba, która chciałaby zrobić zakupy na wyspie Wight, nie zaparkuje
swojego samochodu w Manchesterze.
14 Rząd Zjednoczonego Królestwa, opierając się w głównej mierze na podstawowych zasadach neutralności podatkowej oraz pewności
prawa, uważa zasadniczo, że podejście „działalność po działalności”, to znaczy podejście, które uwzględnia cały rynek krajowy,
a nie poszczególne rynki lokalne, jest rozsądniejsze przy dokonywaniu wykładni art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy.
Lokalny charakter popytu oznaczałby, że w obszarze podlegającym danemu lokalnemu organowi władzy mogłoby istnieć więcej rynków
lokalnych, z których na niektórych mogłaby zaistnieć konkurencja, podczas gdy na niektórych nie.
15 Zdaniem Irlandii z orzecznictwa Trybunału wynika, że państwom członkowskim przysługuje swoboda w wyborze najwłaściwszego sposobu
transpozycji do prawa krajowego art. 4 ust. 5 akapit drugi i trzeci szóstej dyrektywy. Do każdego państwa członkowskiego należy
ustalenie, jakie rodzaje działalności wykonywane przez państwo i podmioty publiczne, w przypadku braku opodatkowania ich podatkiem
VAT, prowadziłoby do znaczących zakłóceń konkurencji. Tak więc państwa członkowskie mogą przyjąć podejście lokalne, regionalne
lub krajowe.
16 Rząd włoski proponuje zastosowanie zasad właściwych dla dziedziny konkurencji. W tym zakresie odsyła do obwieszczenia Komisji
w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz.U. 1997, C 372, s. 5) i na tej podstawie
twierdzi, że właściwym rynkiem geograficznym w niniejszej sprawie w żadnym wypadku nie jest cały rynek krajowy. W dziedzinie
wynajmu miejsc parkingowych nie można w ogóle rozważać istnienia jakiejkolwiek konkurencji pomiędzy usługami oferowanymi przez
różne miasta.
17 Komisja Wspólnot Europejskich jest zdania, że pod uwagę należy brać charakter danej działalności, a nie lokalne warunki konkurencji
w celu oceny zagrożenia zakłócenia konkurencji. O zasadności takiego podejścia można wnosić na podstawie tego, że art. 4 ust. 5
akapit trzeci szóstej dyrektywy przewiduje, że działalność wymieniona w załączniku D do tej dyrektywy w każdym wypadku powinna
zostać opodatkowana podatkiem VAT, chyba że jest ona nieznaczna. Stanowiąc w ten sposób, szósta dyrektywa wyraźnie wychodzi
z założenia, że stosunek konkurencji i wynikające stąd zagrożenie zakłóceniami powinny zostać ustalone w sposób abstrakcyjny
jedynie ze względu na sam charakter działalności bez odnoszenia się do warunków lokalnych.
Odpowiedź Trybunału
18 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy krajowe, regionalne i lokalne
organy władzy i inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, które podejmują i transakcjami,
które zawierają jako organy władzy publicznej.
19 Tak jak Trybunał wielokrotnie orzekał, aby przepis ten mógł zostać zastosowany muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki,
to znaczy działalność musi być wykonywana przez podmiot prawa publicznego i musi być ona wykonywana jako organ władzy publicznej
(zob. podobnie m.in. wyrok z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawie C‑202/90 Ayuntamiento de Sevilla, Rec. s. I‑4247, pkt 18, oraz
ww. wyrok w sprawie Fazenda Pública, pkt 15).
20 Jeżeli chodzi o pierwszą z tych przesłanek, to wiadomo, że lokalne organy władzy są podmiotami prawa publicznego w rozumieniu
art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy.
21 Odnośnie do drugiej przesłanki należy przypomnieć, że działalnością wykonywaną w charakterze organu władzy publicznej w rozumieniu
tego przepisu jest działalność wykonywana przez pomioty prawa publicznego w ramach właściwego dla nich reżimu prawnego, z wyłączeniem
tej działalności, która jest wykonywana przez nich na tych samych warunkach prawnych, co prywatni przedsiębiorcy (zobacz w szczególności
ww. wyrok w sprawie Fazenda Pública, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).
22 Z uwagi na charakter oceny, jakiej należy dokonać, to do sądu krajowego należy kwalifikacja spornej w postępowaniu przed nim
działalności w oparciu o powyżej przedstawione kryteria (ww. wyrok z dnia 17 października 1989 r. w sprawie Comune di Carpaneto
Piacentino i in., pkt 16; wyrok z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie C‑4/89 Comune di Carpaneto Piacentino i in., Rec. s. I‑1869,
pkt 11, oraz ww. wyrok w sprawie Fazenda Pública, pkt 23).
23 Ponieważ kwestia dotycząca tego, czy w sprawach przed sądem krajowym zainteresowane lokalne organy władzy działają w charakterze
organów władzy publicznej nie została przekazana Trybunałowi, należy w tym zakresie wyjść z założenia, z zastrzeżeniem jego
weryfikacji przez sad krajowy, że sporna działalności powinna zostać uznana na potrzeby niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym za należącą do zakresu art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy.
24 Należy również przypomnieć, że nawet jeżeli lokalne organy władzy wykonują taką działalność w charakterze organu władzy publicznej,
to jednak powinny być one uznawane za podatników zgodnie z art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy, jeżeli ich nieopodatkowanie
prowadziłoby do znaczącego zakłócenia konkurencji. Sąd krajowy zastanawia się w tym zakresie nad kwestia, czy zakłócenia konkurencji
powinny być oceniane w odniesieniu do rynków lokalnych, na których działają poszczególne lokalne organy władzy, czy też w odniesieniu
do działalności, która jest wykonywana na terytorium całego kraju.
25 W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, w braku wskazówek w samym tekście art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy
należy wziąć pod uwagę systematykę i cele tej dyrektywy, a także miejsce art. 4 ust. 5 we wspólnym systemie podatku VAT ustanowionym
przez tę dyrektywę.
26 Należy podkreślić w tym względzie, że podatkowi VAT zasadniczo podlegają zgodnie z art. 2 ust. 1 tej dyrektywy usługi świadczone
odpłatnie.
27 Ponadto za podatnika zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 szóstej dyrektywy podatnikiem jest uważana każda osoba wykonująca samodzielnie
i niezależnie od jej miejsca działalność gospodarczą określoną w ust. 2, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.
To pojęcie działalność gospodarcza zdefiniowane jest w ust. 2 tego artykułu jako obejmujące wszelką działalność producentów,
handlowców i osób świadczących usługi (wyrok z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie C‑284/04 T‑Mobile Austria i in., Zb.Orz.
s. I‑5189, pkt 33).
28 Artykuł 4 szóstej dyrektywy zakreśla w ten sposób bardzo szeroko zakres zastosowania podatku VAT, o tyle (zob. wyroki: z dnia
26 marca 1987 r. w sprawie 235/85 Komisja przeciwko Niderlandom, Rec. s. 1471, pkt 7 oraz z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie
C‑186/89 van Tiem, Rec. s. I‑4363, pkt 17).
29 Niemniej jednak należy zaznaczyć, iż przepisem tym objęta jest wyłącznie działalność o charakterze gospodarczym (zob. podobnie
wyroki: z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie C‑306/94 Régie dauphinoise, Rec. s. I‑3695, pkt 15; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
C‑77/01 EDM, Rec. s. I‑4295, pkt 47, z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C‑465/03 Kretztechnik, Zb.Orz. s. I‑4357, pkt 18 oraz
ww. wyrok w sprawie T‑Mobile Austria i in., pkt 34).
30 Jedynie w drodze odstępstwa od owej zasady ogólnej niektóre rodzaje działalności o charakterze gospodarczym nie podlegają
podatkowi VAT. Jedno z takich odstępstw zostało przewidziane w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy, na podstawie
którego działalność wykonywana przez podmioty prawa publicznego działające w charakterze organów władzy publicznej nie podlegają
opodatkowaniu tym podatkiem.
31 Odstępstwo to przewiduje głównie działalność wykonywaną przez podmioty prawa publicznego działające w charakterze organów
władzy publicznej, która będąc działalnością gospodarczą, jest ściśle związana z wykonywaniem prerogatyw władztwa publicznego.
W tych okolicznościach nieopodatkowanie podatkiem VAT tych podmiotów z tytułu tej działalności najprawdopodobniej nie ma skutku
antykonkurencyjnego, ponieważ działalność ta jest prowadzona przez sektor publiczny na zasadzie wyłączności lub quasi wyłączności.
32 Niemniej jednak – nawet jeżeli podmioty te wykonują taką działalność w charakterze organów władzy publicznej – należy je uznać
za podatników zgodnie z art. 4 ust. 5 akapit drugi i trzeci szóstej dyrektywy, jeżeli ich nieopodatkowanie prowadziłoby do
znaczącego zakłócenia konkurencji lub jeżeli działalność ta, o ile nie jest ona nieznaczna, została wymieniona w załączniku
D do tej dyrektywy.
33 W ten sposób podmiot prawa publicznego może być zobowiązany na podstawie prawa krajowego do wykonywania określonej działalności
o charakterze czysto gospodarczym w ramach właściwego mu reżimu prawnego, podczas gdy ta sama działalność może być wykonywana
równolegle przez podmioty prywatne, tak że nieopodatkowanie podatkiem VAT tego podmiotu może skutkować pojawieniem się pewnych
zakłóceń konkurencji.
34 Takiego niepożądanego skutku usiłował uniknąć prawodawca wspólnotowy, przewidując w art. 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy,
że działalność wymieniona w szczegółowy sposób w załączniku D do tej dyrektywy (to znaczy, działalność w zakresie telekomunikacji,
dostawy wody, gazu, elektryczności i pary, transportu towarów, usług portów i portów lotniczych, transportu pasażerskiego
etc.) jest „w każdym wypadku” opodatkowana podatkiem VAT, chyba że jest ona nieznaczna, także wówczas gdy jest ona wykonywana
przez podmioty prawa publicznego działające w charakterze organów władzy publicznej.
35 Innymi słowy domniemywa się, że nieopodatkowanie pomiotów prawa publicznego podatkiem VAT z tytułu ich działalności prowadzi
do zakłóceń konkurencji, chyba że działalność ta jest nieznaczna. W ten sposób z brzmienia art. 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej
dyrektywy jasno wynika, że opodatkowanie tych podmiotów podatkiem VAT wiąże się z wykonywaniem działalności wymienionej w załączniku
D tej dyrektywy jako takiej, niezależnie od tego, czy dany podmiot prawa publicznego napotyka na konkurencję na rynku lokalnym,
na którym wykonuje tę działalność.
36 Ponadto na szczeblu krajowym mogą być prowadzone inne rodzaje działalności o charakterze zasadniczo gospodarczym, niewymienione
w załączniku D do szóstej dyrektywy, których wykaz może różnić się w zależności od państwa członkowskiego lub sektora gospodarczego,
a które są wykonywane równolegle przez te podmioty prawa publicznego działające w charakterze organów władzy publicznej, jak
i przez prywatnych przedsiębiorców.
37 To dokładnie do tych rodzajów działalności ma zastosowanie art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy, który przewiduje,
że podmioty prawa publicznego, nawet gdy działają w charakterze organów władzy publicznej, powinny być uznawane za podatników,
jeżeli ich nieopodatkowanie prowadziłoby do znaczących zakłóceń konkurencji.
38 Akapity drugi i trzeci omawianego art. 4 ust. 5 są zatem ściśle ze sobą powiązane, ponieważ obydwa dążą do tego samego celu,
to znaczy opodatkowania podatkiem VAT podmiotów prawa publicznego, nawet wówczas gdy działają one w charakterze organów władzy
publicznej. Akapity te podlegają tej samej logice, przez którą prawodawca wspólnotowy zmierzał do ograniczenia zakresu zastosowania
nieopodatkowania podmiotów prawa, tak aby przestrzegana była zasada ogólna, ustanowiona w art. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1
i 2 tej dyrektywy, zgodnie z którą każdy rodzaj działalności mającej charakter gospodarczy jest co do zasady opodatkowany
podatkiem VAT.
39 W związku z powyższym akapity drugi i trzeci art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy należy interpretować łącznie.
40 Z powyższego wynika, że opodatkowanie podmiotów prawa publicznego podatkiem VAT, niezależnie od tego, czy następuje ono na
podstawie akapitu drugiego art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy, czy na podstawie akapitu trzeciego tego przepisu, wynika z wykonywania
danej działalności jako takiej, niezależnie od tego, czy podmioty te napotykają na konkurencję na szczeblu rynku lokalnego,
na którym wykonują tę działalność.
41 Wniosek ten potwierdzają ponadto ogólne zasady prawa wspólnotowego mające zastosowanie w dziedzinie podatków, takie jak zasada
neutralności podatkowej i pewności prawa.
42 Otóż zasada neutralności podatkowej, będąca podstawową zasadą wspólnego systemu podatku VAT (zob. w szczególności wyrok z dnia
21 lutego 2006 r. w sprawie C‑255/02 Halifax i in., Zb.Orz. s. I‑1609, pkt 92), sprzeciwia się temu, aby podmioty gospodarcze
były traktowane w różny sposób pod względem poboru podatku VAT (zob. w szczególności wyrok z dnia 7 września 1999 r. w sprawie
C‑216/97 Gregg, Rec. s. I‑4947, pkt 20).
43 W tym względzie należy przypomnieć, że art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy zmierza do zapewnienia przestrzegania
zasady neutralności podatkowej (wyrok z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie C‑430/04 Feuerbestattungsverein Halle, Zb.Orz. s. I‑4999,
pkt 24).
44 O ile prawdą jest, że szósta dyrektywa przewiduje określone odstępstwa, które mogą w pewien sposób ograniczać stosowanie zasady
neutralności podatkowej, tak jak odstępstwo przewidziane w art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy (zob. podobnie wyrok
z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C‑378/02 Waterschap Zeeuws Vlaanderen, Zb.Orz. s. I‑4685, pkt 43), w zakresie, w jakim
przepis ten zezwala na nieopodatkowywanie podatkiem VAT podmiotów prawa publicznego, o ile ich nieopodatkowanie nie prowadzi
do zakłóceń konkurencji innych niż nieznaczne, to jednak z powyższego wynika co najmniej to, że odstępstwa te powinny być
interpretowane w taki sposób, aby stanowiło to możliwe jak najmniejsze ograniczenie zakresu tej zasady.
45 Teza broniona przez zainteresowane lokalne organy władzy zmierza do opodatkowania podatkiem VAT tylko niektórych lokalnych
organów władzy, przewidując wyjątek na rzecz innych, w zależności od zakłóceń konkurencji, które mogą lub nie wystąpić na
poszczególnych rynkach lokalnych, na których działają owe lokalne organy władzy, pomimo że sporne usługi, to znaczy prowadzenie
miejsc parkingowych, są zasadniczo te same. Teza ta oznacza zatem nie tylko to, że prywatni przedsiębiorcy będą traktowani
w inny sposób niż podmioty prawa publicznego, w przypadku gdy brak ich opodatkowania prowadzi jedynie do nieznacznych zakłóceń
konkurencji, ale także to, że odmienne traktowanie będzie miało miejsce nawet pośród samych podmiotów prawa publicznego.
46 Z kolei, gdyby zakłócenia te były oceniane jedynie poprzez odniesienie do działalności jako takiej, niezależnie od warunków
konkurencji występujących na danym rynku lokalnym, to zapewnione zostałoby przestrzeganie zasady neutralności podatkowej,
z tego względu, że wszystkie podmioty prawa publicznego podlegałyby bądź nie opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast jedyne
odejście od tej zasady dotyczyłoby relacji pomiędzy tymi podmiotami a prywatnymi przedsiębiorcami, i tylko w zakresie, w jakim
zakłócenia te byłyby nieznaczące.
47 Ponadto zgodnie z tym, o czym orzekał już wielokrotnie Trybunał, prawo wspólnotowe powinno być pewne, a jego stosowanie możliwe
do przewidzenia przez podlegające mu podmioty (zob. w szczególności wyrok z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie C‑301/97 Niderlandy
przeciwko Radzie, Rec. s. I‑8853, pkt 43 oraz ww. wyrok w sprawie Halifax i in., pkt 72). Ów wymóg pewności prawa jest szczególnie
rygorystyczny wówczas, gdy chodzi o uregulowanie, które może wiązać się z obciążeniami finansowymi, w celu umożliwienia zainteresowanym
dokładne zapoznanie się z zakresem nakładanych przez nie obowiązków (zob. w szczególności wyroki: z dnia 15 grudnia 1987 r.
w sprawie 326/85 Niderlandy przeciwko Komisji, Rec. s. 5091, pkt 24 oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑17/01 Sudholz,
Rec. s. I‑4243, pkt 34).
48 Zasada pewności prawa, która stanowi część wspólnotowego porządku prawnego, powinna być przestrzegana zarówno przez instytucje
wspólnotowe, jak i przez państwa członkowskie przy wykonywaniu przez nich kompetencji przyznanych przez dyrektywy wspólnotowe
(zob. wyrok z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie C‑376/02 „Goed Wonen”, Zb.Orz. s. I‑3445, pkt 32).
49 W ten sposób teza, zgodnie z którą zakłócenia konkurencji, w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy powinien
być oceniany w odniesieniu do każdego poszczególnego rynku lokalnego, na którym lokalne organy władzy oferują wynajem miejsc
parkingowych na parkingach, oznacza systematyczną ponowną ocenę na podstawie częstokroć złożonych analiz ekonomicznych, warunków
konkurencji na licznych rynkach lokalnych, których określenie może okazać się szczególnie trudne, ponieważ określenie granic
tych rynków niekoniecznie pokrywa się z terytorialną właściwością lokalnych organów władzy. Ponadto na obszarze właściwości
danego lokalnego organu władzy może istnieć kilka rynków lokalnych.
50 Taka sytuacja może w związku z tym może spowodować powstanie licznych sporów w wyniku zmian dotyczących warunków konkurencji
panujących na danym rynku lokalnym.
51 W ten sposób ani lokalne organy władzy, ani prywatni przedsiębiorcy nie są w stanie przewidzieć z pewnością wymaganą dla prowadzenia
ich działalności, czy na danym rynku lokalnym prowadzenie parkingów przez lokalne organy władzy będzie, czy też nie będzie
podlegało podatkowi VAT.
52 Taka sytuacja zagrażałaby zatem naruszeniem zasady neutralności podatkowej i zasady pewności prawa.
53 W związku z tym na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, iż art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy powinien być interpretowany
w ten sposób, że znaczące zakłócenia konkurencji, do których prowadziłoby nieopodatkowanie podmiotów prawa publicznego działających
w charakterze organów władzy publicznej powinny być oceniane w odniesieniu do danej działalności jako takiej, przy czym ocena
ta nie musi dotyczyć w szczególności danego rynku lokalnego.
W przedmiocie pytania drugiego
54 Poprzez pytanie drugie sąd krajowy zasadniczo usiłuje ustalić, czy wyrażenie „prowadziłoby do” znaczących zakłóceń konkurencji
w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy, powinno być interpretowane w ten sposób, iż uwzględnia ono wyłącznie
konkurencję aktualną, czy też w ten sposób, że uwzględnia ono również konkurencję potencjalną. Sąd ten wnosi również o doprecyzowanie
stopnia prawdopodobności, jaki jest wymagany, dla spełnienia tej przesłanki.
Uwagi przedstawione Trybunałowi
55 Opierając się na pkt 139 opinii rzecznik generalnej J. Kokott w zakończonej wyrokiem z dnia 26 czerwca 2007 r. sprawie C‑369/04
Hutchison 3G i in., Zb.Orz. s. I‑5249, lokalne organy władzy uważają, że wyrażenie „prowadziłoby do” powinno być interpretowane
w ten sposób, że zakłada ono istnienie realnego i poważnego zagrożenia zakłóceniem konkurencji.
56 Rząd Zjednoczonego Królestwa uważa, że wyrażenie „prowadziłoby do” („would lead to”) jest zamienne z wyrażeniem „mogłoby doprowadzić
do”, („could lead to”), którym to wyrażeniem Trybunał posłużył się w ww. wyrokach w sprawie Comune di Carpaneto Piacentino
i in., co również byłoby spójne z oceną dokonaną przez rzecznik generalną J. Kokott w pkt 127 i 131 opinii w zakończonej ww.
wyrokiem sprawie Hutchinson 3G i in.. Rząd ten dodaje, że już teraz istnieje, po pierwsze, konkurencja pomiędzy przedsiębiorcami
prywatnymi a lokalnym organami władzy w licznych regionach Zjednoczonego Królestwa, a po drugie, konkurencja potencjalna w innych
regionach, gdzie aktualnie nie występują żadni prywatni przedsiębiorcy.
57 Zdaniem Irlandii wyrażenie „prowadziłoby do” nakłada na właściwe krajowe organy władzy, do których należy stosowanie art. 4
ust. 5 szóstej dyrektywy, obowiązek upewnienia się, że zagrożenie zakłóceniem konkurencji ma charakter prawdopodobny, a nie,
że może ono jedynie zaistnieć.
58 Rząd włoski uważa, że o ile w kwestii tej nie jest konieczna całkowita pewność, o tyle jednak wyrażenie „prowadziłoby” powinno
być rozumiane w ten sposób, że zagrożenie zakłóceniem konkurencji wynikającym z wykonywania działalności nie podlegającej
podatkowi VAT oznacza wysokie prawdopodobieństwo, a nie tylko możliwość.
59 Komisja podkreśla, że w celu zapewnienia, by podmioty prawa publicznego i prywatni przedsiębiorcy byli traktowani równo po
względem warunków konkurencji, wymagany jest brak przeszkód dla wejścia na rynek prywatnych przedsiębiorców, o którym mowa
w postępowaniu przed sądem krajowym. W związku z tym uważa, że wyrażenie „prowadziłoby do” obejmuje potencjalną konkurencję.
W tym względzie wystarczyłoby istnienie rzeczywistej możliwości wejścia na ów rynek podmiotów prywatnych znajdujących się
w stanie konkurencji z danymi podmiotami prawa publicznego.
Odpowiedź Trybunału
60 Należy przypomnieć, tak jak to wynika z pkt 30 niniejszego wyroku, że nieopodatkowanie podmiotów prawa publicznego podatkiem
VAT na podstawie art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy stanowi odstępstwo od zasady ogólnej opodatkowania każdej
działalności o charakterze gospodarczym oraz że w związku z tym powinno być ono interpretowane w sposób ścisły. Z kolei, jeżeli
chodzi o art. 4 ust. 5 akapit drugi tej dyrektywy, to należy stwierdzić, że przywraca on tą zasadę ogólną w celu uniknięcia
tego, aby nieopodatkowanie tych podmiotów prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W związku z tym przepis ten nie powinien
być interpretowany w sposób ścisły.
61 Zakres art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy zostałby w sposób nieprawidłowy poszerzony, jeżeli opodatkowanie tych
podmiotów na podstawie art. 4 ust. 5 akapit drugi tej dyrektywy zostałoby ograniczone jedynie do aktualnych przypadków zakłóceń
konkurencji, co umożliwiałoby nieopodatkowanie tych podmiotów wówczas, gdy jedynie potencjalnie mogłyby one zetknąć się z konkurencją.
62 Ponadto nieopodatkowanie tych podatników podatkiem VAT już samo w sobie może zniechęcić potencjalnych konkurentów do wejścia
na rynek wynajmu miejsc parkingowych na parkingach.
63 Z powyższego wynika, że wyrażenie „prowadziłoby do” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy uwzględnia nie
tylko aktualną konkurencję, ale również konkurencję potencjalną.
64 Niemniej jednak czysto teoretyczna możliwość wejścia prywatnego przedsiębiorcy na właściwy rynek, która to możliwość nie została
poparta jakąkolwiek okolicznością faktyczną, jakąkolwiek obiektywną wskazówką ani też jakąkolwiek analizą rynku, nie może
zostać zrównana z istnieniem potencjalnej konkurencji. Aby można było to wykonalne, możliwość ta powinna być realna, a nie
czysto hipotetyczna.
65 W związku z powyższym na pytanie drugie należy opowiedzieć, że wyrażenie „prowadziłoby do” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit
drugi szóstej dyrektywy powinno być interpretowane w ten sposób, że uwzględnia ono nie tylko aktualną konkurencję, ale także
konkurencję potencjalną, o ile możliwość wejścia prywatnego przedsiębiorcy na rynek jest realna, a nie czysto hipotetyczna.
W przedmiocie pytania trzeciego
66 Pytanie trzecie dotyczy wykładni, jaką należy nadać wyrażeniu „znaczące” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy,
a w szczególności tego, czy powinno być ono interpretowane jako oznaczające „większe niż nieznaczne bądź minimalne” czy też
„istotne” lub też „wyjątkowe”.
Uwagi przedstawione Trybunałowi
67 Zdaniem zainteresowanych lokalnych organów władzy wyrażenie „znaczące” oznacza istnienie „znacznego niekorzystnego skutku”,
lub „skutku wyjątkowego” dla konkurentów podmiotu prawa publicznego, lub też skutku innego niż skutek, który wynika z samego
tylko faktu, iż organ włazy publicznej nie fakturuje podatku VAT, podczas gdy konkurenci posiadający status podmiotów prywatnych
fakturują ten podatek. Lokalne organy władzy opierają się w tym zakresie na pkt 41 opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa
w zakończonej ww. wyrokiem sprawie Waterschap Zeeuws Vlaanderen, według którego wyrażenie „znaczące” jest synonimem „wyjątkowego”.
68 Rząd Zjednoczonego Królestwa uważa, że „znaczące” obejmuje każde zakłócenie konkurencji, które nie jest nieznaczne lub minimalne.
Dodaje, że jeżeli chodzi o zastosowanie wyrażenia „wyjątkowe” przez rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w pkt 41 jego opinii
w zakończonej ww. wyrokiem sprawie Waterschap Zeeuws Vlaanderen, że Trybunał ani nie przyjął tego stanowiska, ani nie posłużył
się tym terminem.
69 Zdaniem Irlandii wyrażenie „znaczące” oznacza, że zakłócenia konkurencji powinny być istotne i odczuwalne w tym znaczeniu,
że zakłócenie te powinny zagrażać znaczącym wpływem na warunki konkurencji, które w przeciwnym razie pozostałyby niezmienne
na danym rynku, przy czym wiązałoby się to w sposób oczywisty ze szkodą dla prywatnych przedsiębiorców.
70 Rząd włoski uważa, że wyrażenie „znaczące” powinno być interpretowane jako oznaczające „doniosłość co najmniej istotną lub
znaczną, a nie tylko nieznaczną”.
71 Komisja jest zdania, że wyrażenie „znaczące” odnosi się do zakłócenia, które nie jest „nieistotne” lub „nieznaczne”. Opiera
się w tym zakresie na art. 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy w związku z jej załącznikiem D, zgonie z którym działalność
wymieniona w owym załączniku D podlega podatkowi VAT w zakresie, w jakim „nie jest ona nieznaczna”. Zadaniem rzeczonego akapitu
trzeciego jest w każdym razie opodatkowanie podatkiem VAT określonych rodzajów działalności, które w przeciwnym razie należałoby
rozpatrywać z punktu widzenia akapitu drugiego art. 4 ust. 5. Obydwa te akapity kierują się tą samą logiką i na tej podstawie
można przyjąć, że posługując się terminem „nieznaczne”, prawodawca chciał opisać działalność, która nie prowadzi do „znaczących”
zakłóceń konkurencji.
Odpowiedź Trybunału
72 W pierwszej kolejności należy podkreślić, że z pkt 60 niniejszego wyroku wynika, że opodatkowanie podmiotów prawa publicznego
z tytułu działalności o charakterze gospodarczym, którą wykonują w charakterze organów władzy publicznej, przewidzianej w art. 4
ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy przywraca zasadę ogólną opodatkowania każdej działalności o charakterze gospodarczym
w celu uniknięcia tego, aby nieopodatkownie tych podmiotów prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji oraz tego, aby przepisy
te w związku z tym nie były interpretowane w ścisły sposób.
73 Z powyższego wynika, że wyrażenie „znaczące” powinno być rozumiane jako zmierzające do ograniczenia zakresu nieopodatkowania
na podstawie art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy podmiotów prawa publicznego z tytułu tej działalności.
74 Otóż jeżeli wyrażenie to miałoby być rozumiane jako oznaczające istotne bądź wyjątkowe, to zakres zastosowania nieopodatkowania
podmiotów prawa publicznego zostałby w nieprawidłowy sposób powiększony. Z kolei, jeżeli ich nieopodatkowanie byłoby dopuszczalne
jedynie w przypadkach, gdy prowadziłoby ono tylko do nieznacznych zakłóceń konkurencji, jego zakres zostałby rzeczywiście
ograniczony.
75 Następnie należy przypomnieć, ze zgodnie z art. 4 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy podmioty prawa publicznego mają status
podatnika w związku z działalnością wymienioną w jej załączniku D w zakresie, w jakim działalność ta nie jest „nieznaczna”.
Innymi słowy nieopodatkowanie podatkiem VAT tych podmiotów jest dopuszczalne, o ile działalność ta jest nieznaczna, domniemając
w ten sposób, że wynikające stąd zakłócenia konkurencji są również nieznaczne.
76 Ponieważ – jak to wynika z pkt 38 niniejszego wyroku – akapity drugi i trzeci art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy są ze sobą ściśle
związane, gdyż dążą do tego samego celu i podlegają tej samej logice, wyrażenie „znaczące” powinno być interpretowane w ten
sposób, że nieopodatkowanie podmiotów publicznych może być dopuszczalne jedynie w przypadkach, w których będzie ono prowadziło
tylko do nieznacznych zakłóceń konkurencji.
77 Wreszcie poszanowanie zasady neutralności podatkowej potwierdza tę interpretację. W rzeczywistości bowiem teza broniona przez
zainteresowane lokalne organy władzy, zgodnie z którą podmioty prawa publicznego powinny podlegać opodatkowaniu jedynie w przypadku,
gdy zakłócenia konkurencji wynikające z ich nieopodatkowania są istotne, czy też wyjątkowe, stwarzałaby sytuację podatkową,
w której znaczna liczba prywatnych przedsiębiorców dokonujących tych samych transakcji, co transakcje realizowane przez owe
podmioty, byłaby traktowana odmiennie od nich w dziedzinie poboru podatku VAT, co stanowiłoby istotny zamach na zasadę neutralności
podatkowej.
78 Z kolei nieopodatkowanie tych podmiotów podatkiem VAT, w przypadku gdy nie prowadziłoby to do żadnego zakłócenia konkurencji
lub prowadziłoby to do zakłóceń nieznacznych, wiązałoby się z najmniejszym z możliwych ograniczeniem zasady neutralności podatkowej.
79 W związku z tym na pytanie trzecie należy odpowiedzieć, że wyrażenie „znaczące” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej
dyrektywy należy rozumieć w ten sposób, że zakłócenia konkurencji aktualne lub potencjalne powinny być więcej niż tylko nieznaczne.
W przedmiocie kosztów
80 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej
przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi,
inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:
1) Artykuł 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa
wymiaru podatku powinien być interpretowany w ten sposób, że znaczące zakłócenia konkurencji, do których prowadziłoby nieopodatkowanie
podmiotów prawa publicznego działających w charakterze organów władzy publicznej, powinny być oceniane w odniesieniu do danej
działalności jako takiej, przy czym ocena ta nie musi dotyczyć w szczególności danego rynku lokalnego.
2) Wyrażenie „prowadziłoby do” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy 77/388 powinno być interpretowane w ten
sposób, że uwzględnia ono nie tylko aktualną konkurencję, ale także konkurencję potencjalną, o ile możliwość wejścia prywatnego
przedsiębiorcy na rynek jest realna, a nie czysto hipotetyczna.
3) Wyrażenie „znaczące” w rozumieniu art. 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy 77/388 należy rozumieć w ten sposób, że zakłócenia
konkurencji aktualne lub potencjalne powinny być więcej niż tylko nieznaczne.
Podpisy
* Język postępowania: angielski.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło