SA/Po 692/94
WyrokNaczelny Sąd Administracyjny1994-06-08
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy akumulatory ołowiane, klasyfikowane w Systematycznym Wykazie Wyrobów (SWW) do symbolu 1134 (akumulatory i baterie galwaniczne), mogą być opodatkowane stawką "0" procent podatku od towarów i usług jako zespoły i części ciągników uniwersalnych i maszyn rolniczych (SWW 1039), jeśli producent twierdzi, że są one przeznaczone wyłącznie do ciągników rolniczych?Ratio decidendi
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę, uznając, że organy podatkowe prawidłowo zaklasyfikowały produkowane przez skarżącego akumulatory do symbolu SWW 1134 (akumulatory i baterie galwaniczne), a nie do SWW 1039 (zespoły i części ciągników uniwersalnych i maszyn rolniczych). Sąd podkreślił, że dla celów podatkowych kluczowe znaczenie ma klasyfikacja SWW wydana na podstawie przepisów o statystyce państwowej, a nie opinie jednostek autorskich dotyczące przeznaczenia technicznego wyrobów. Sprzedaż akumulatorów objętych symbolem SWW 1134 nie mogła być opodatkowana stawką "0" procent, gdyż przywilej ten dotyczył wyłącznie wyrobów z symbolu SWW 1039.Stan faktyczny
Urząd Skarbowy w K. decyzją z 30.9.1993 r. ustalił K.F. podatek od towarów i usług za sprzedaż w lipcu i sierpniu 1993 r., stosując stawkę VAT "0" procent do akumulatorów klasyfikowanych przez podatnika do SWW 1039 (zespoły i części ciągników rolniczych), podczas gdy urząd uznał, że powinny być one opodatkowane stawką 22% jako akumulatory galwaniczne (SWW 1134). Podatnik w odwołaniu argumentował, że akumulatory te są podzespołami do ciągników rolniczych i powoływał się na pisma Ministerstwa Finansów. Izba Skarbowa w K. decyzją z 30.12.1993 r. utrzymała w mocy decyzję organu I instancji, odrzucając argumentację podatnika i wskazując na prawidłowość klasyfikacji SWW 1134. Skarżący w skardze do NSA podtrzymał swoje stanowisko, powołując się na kolejne pisma Ministerstwa Finansów i Ośrodka Rozwoju Wyrobów ZPC Ursus.Rozstrzygnięcie
Oddalił skargę.Pełny tekst orzeczenia
oddala skargę.
Urząd Skarbowy w K. decyzją z 30.9.1993 r. ustalił K.F. właścicielowi Przedsiębiorstwa V. produkującego akumulatory, podatek od towarów i usług w wysokości 15.735.000 zł za sprzedaż w miesiącu lipcu, 13.170.000 zł za sprzedaż w miesiącu sierpniu 1993 r. oraz odmówił zwrotu bezpośredniego podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1993 r. w kwocie 40.134.000 zł. W uzasadnieniu urząd wyjaśnia, iż przeprowadzona w dniu 29.9.1993 r. kontrola pracowników ustaliła, że do sprzedaży akumulatorów o symbolach 3 SE 165, 6 SE 90, 3 SE 190, 6 SE 1655 w miesiącach lipcu i sierpniu 1993 r. o łącznej wartości netto 327.030.000 zł, podatnik zastosował stawkę VAT "0" procent, klasyfikując te wyroby do SWW 1039 "zespoły i części ciągników uniwersalnych i maszyn rolniczych" podczas, gdy faktycznie zgodnie z przepisami o statystyce państwowej, tj. Systematycznym Wykazem Wyrobów, akumulatory te mieszczą się w branżach 1134, tj. akumulatory i baterie galwaniczne. Na powyższą klasyfikację urząd posiada potwierdzenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w K. wydane w uzgodnieniu z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym GUS. Wobec powyższego akumulatory te winny być opodatkowane stawką VAT 22 procent zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 11 poz. 50/.
W złożonym odwołaniu podatnik wnosi o uchylenie powyższej decyzji, podnosząc, iż produkowane akumulatory kwalifikuje do dwóch grup: do grupy SWW 1039 typy 3 SE 165, 6 SE 90 i 3 SE 190 - stosując do nich stawkę VAT w wysokości "0" procent oraz do grupy SWW 1134 akumulatory 6 SE 165 ze stawką 22 procent. Zdaniem odwołującego się - produkowane przez jego przedsiębiorstwo akumulatory 3 SE 165, 6 SE 90 i 3 SE 190 mogą być wykorzystywane tylko przy ciągnikach rolniczych i są podzespołem do ciągników rolniczych. Akumulatory są zakwalifikowane do podzespołów do ciągników rolniczych przez Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego Ursus w katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-330 wydanym w 1986 r. i na tablicy T-42/1 - instalacja elektryczna pod poz. 13, gdzie jako podzespół wymienia się akumulator rozruchowy 6 V 165 Ah 3 SE. Z tego względu produkowane akumulatory są zespołami ciągnika rolniczego, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. są opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości "0" procent. Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów - Departament Podatków Pośrednich w piśmie swoim z 23.8.1993 r. nr PPI-7200-167/93/AS, w którym m.in. zaleca, do czasu uporządkowania klasyfikacji zawartej w SWW, przyjęcie następujących zasad klasyfikacji części do stawki "0" procent: stawką "0" procent powinny być objęte części, które mogą być stosowane wyłącznie do maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i dla gospodarki leśnej /SWW 082/ i ciągników uniwersalnych /rolniczych/ - SWW 1031.
Izba Skarbowa w K. decyzją z 30.12.1993 r. utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. Zdaniem izby podnoszony przez podatnika w postępowaniu wyjaśniającym argument, iż klasyfikując produkowane akumulatory do symbolu SWW 1039 kierował się interpretacją zawartą w piśmie Ministerstwa Finansów - Departament Podatku Obrotowego Nr PDI-72000-82/92 z 14.4.1992 r. - nie może być traktowana jako wykładnia powszechnie obowiązująca z uwagi na rozstrzygnięcie konkretnej sytuacji oraz nie dotyczyło ono podatku od towarów i usług obowiązującego od 5.7.1993 r. Nietrafne jest też powoływanie się w odwołaniu na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23 sierpnia 1993 r., gdyż dotyczyło ono części, których nie można właściwie sklasyfikować - co do których nie ma jasności w ustaleniu SWW, a mogą być wyłącznie stosowane do ciągników uniwersalnych rolniczych. W przypadku akumulatorów produkowanych przez V., to kwalifikowane są one do grupy 1134 SWW, a zatem nie można ich traktować jako zespołów i części do ciągników uniwersalnych /rolniczych/ sklasyfikowanych pod symbolem SWW 1039, a nadto mogą być stosowane do różnych maszyn, pojazdów i urządzeń o czym świadczy protokół sporządzony przez Urząd Skarbowy w 25.11.1993 r. w PHiU w K., z którego wynika, iż akumulator typ 3 SE 165 zamontowano do samochodu dostawczego "AVIA" oraz protokół z 22.11.1993 r. w PPH A. w K., która akumulatory 6 SE 90 podatkowała 22 procent stawką, gdyż akumulatory tego typu mogły być stosowane także do samochodu "Tarpan-Diesel"
Dalej izba wyjaśnia, że w szczególności z art. 4 pkt 1 i art. 54 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż na prawidłowość opodatkowania czynności określonych w art. 2 tej ustawy zdecydowany wpływ mają klasyfikacje wydane na podstawie ustawy z dnia 26 lutego 1982 o statystyce państwowej /t.j. Dz.U. 1989 nr 40 poz. 221/ na podstawie których wprowadzono z dniem 1 stycznia 1991 r. Systematyczny Wykaz Wyrobów, Wydanie IV. Wyroby powszechnie stosowane do produkcji innych wyrobów i w związku z tym mające charakter zespołów, części i elementów zalicza się w SWW do specjalnie dla nich wydzielonych podbranż. Także oprzyrządowanie i wyposażenie maszyn i urządzeń traktuje się jako części tych urządzeń - chyba, że wydzielono dla nich specjalne grupowania. Akumulatory i baterie galwaniczne znajdują się w symbolu SWW 1134 i jest to odrębnie wydzielona podbranża. Taka klasyfikacja stanowi o powszechnym stosowaniu akumulatorów tych samych typów do różnych maszyn, urządzeń, pojazdów itp. I stąd nie można zaliczyć ich do grupy SWW 1039 "zespoły i części ciągników uniwersalnych rolniczych". Akumulatory do ciągników są zgrupowane w symbolu 1134-131, a jednoznaczne stanowisko w takim zaliczeniu zajął ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystki GUS w W. w piśmie z 20. 10.1993 r. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu w faxie z 22.10.1993 r. oraz Wojewódzki Urząd Statystyczny w K. w piśmie z 25.10.1993 r. Zdaniem izby pismo doręczone przez odwołującego się z 3.12.1993 r. z Ośrodka Rozwoju Wyrobów 2 PC Ursus w W. dotyczące akumulatorów 3 SE 165 skonstruowanych do ciągników Ursus C-330, C-355 i C-360 nie wnosi zmiany klasyfikacji SWW tego wyrobu.
W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego - K. F. wnosi o uchylenie obu powyższych decyzji organów podatkowych, zarzucając im naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu skarżący przytacza argumentację jak w swym odwołaniu. Dodatkowo podnosi, iż zwrócił się do Ministerstwa Finansów z zapytaniem w sprawie stosowania stawki podatkowej od produkowanych akumulatorów i z odpowiedzi z dnia 11.1.1994 r. Nr PP 1-7200-485/93/AS wynika, że zespoły i części ciągników uniwersalnych /rolniczych/ opodatkowane są "0" procent stawką podatku i stawka powyższa może być stosowana w przypadku, gdy produkowane akumulatory zostały zaliczone przez jednostkę autorską do zespołów i części ciągników uniwersalnych /rolniczych/ do grupy SWW 1039 i mogą być stosowane wyłącznie do tych ciągników. Z pisma Ośrodka Rozwoju Wyrobów ZPC Ursus z 13.1.1994 r. wynika, że akumulatory 3 SE 165 i 3 SE 190 są stosowane w uniwersalnych ciągnikach oraz są zaliczone do części zamiennych tych ciągników. Poprzednio zresztą tenże ośrodek w piśmie z 3.12.1993 r. stwierdził, iż produkowany przez skarżącego akumulator 3 SE 164 został skonstruowany do ciągników rolniczych z uwagi na gabaryty, sposób zamocowania i podłączenie na masę.
Izba Skarbowa w K. w odpowiedzi na skargę wnosi o jej oddalenie, z podobnym uzasadnieniem jak w zaskarżonej decyzji. Dodatkowo izba wyjaśnia, iż z wykazu jednostek autorskich SWW, GUS, Warszawa 1993 r. str. 9 wynika, że w zakresie akumulatorów jednostką autorską jest Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu /symbol jednostki autorskiej 13.24/, które w teleksie z 22.10.1993 r. udzieliło informacji WUS w K., że ołowiane akumulatory przeznaczone do ciągników rolniczych uwzględniane są w symbolu SWW 1134-121 i 1134-122, co przesądza o prawidłowości opodatkowania ich stawką podstawową 22 procent podatku VAT. Zakłady Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" w W., na które powołuje się skarżący, są jednostką autorską m.in. w zakresie wyrobów SWW 1030, a nie 1034 i jednostka ta w teleksie z 4.11.1993 r. do WUS w K. informowała, że akumulatory wyłącznie wykorzystywane do ciągników rolniczych nie są uwzględnione w symbolu 1039, gdyż wszystkie akumulatory są sklasyfikowane przez GUS do podbranży 1134. Dlatego też teleks ZPC "Ursus" z 3.12.1993 r. otrzymany przez skarżącego nie zmieniał powyższej klasyfikacji, gdyż sprowadzał się tylko do opinii, że akumulatory 3 SE 165 zostały skonstruowane do ciągników Ursus C-330 oraz C-355 i C-360.
Odnośnie pisma Departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów z dnia 11 stycznia 1994 r., o którym mowa w skardze, izba stwierdza, iż z materiałów dowodowych zebranych w sprawie wynika, że akumulatory produkowane przez firmę podatnika mogą być i są stosowane do różnych maszyn, pojazdów i urządzeń. Wynika to również z kserokopii protokołu w firmie "A" produkującej te same typy akumulatorów, co firma skarżącego. W kwestii teleksu ZPC "Ursus" z 13.1.1994 r. stwierdzającego, iż akumulatory 3 SE 165 i 3 SE 190 są stosowane w uniwersalnych ciągnikach rolniczych oraz są zaliczone do części zamiennych tych ciągników izba podnosi, iż stwierdza ona właściwości techniczne wyrobów-akumulatorów, natomiast dla celów prawidłowego opodatkowania przesądzające znaczenie ma klasyfikacja SWW.
Naczelny Sąd Administracyjny, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy, zważył co następuje:
Przedmiotem sporu między stronami jest to, czy produkowane przez skarżącego akumulatory ołowiane typu 3 SE 165, 6 SE 90 i 3 SE 190 mogą być opodatkowane stawką "0" procent podatku od towarów i usług - zgodnie z poz. 14 /symbol SWW 1039 - Zespoły i części ciągników uniwersalnych i maszyn rolniczych/ załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 175 ze zm./ czy też winny być zakwalifikowane do symbolu SWW 1134 i opodatkowane zasadniczą stawką podatkową w wysokości 22 procent wynikającą z art. 10 ust. 1 ustawy o VAT.
Spór zatem między stronami dotyczy rozumienia przepisów prawnych. Sąd administracyjny zwraca uwagę na to, że wykładnia tekstu prawnego rozumianego jako proces interpretacji przepisów prawnych /redakcyjnych jednostek tekstu prawnego/ zmierza do jego zrozumienia, tj. ustalenia takich czy innych obowiązków albo uprawnień adresatów norm prawnych. W literaturze prawniczej, a także w dotychczasowej praktyce orzeczniczej NSA, powszechnie przyjmuje się, iż punktem wyjścia wykładni prawa jest tekst prawny. Poprzez tekst prawny ustawodawca przekazuje bowiem do wiadomości zainteresowanym podmiotom określone normy postępowania i oddziałuje sugestywnie na zachowania się adresatów tych norm. Aby zatem zrozumieć tekst prawny należy w pierwszym rzędzie odwołać się do reguł językowych powszechnego języka polskiego. Z założenia językowej racjonalności prawodawcy wprowadza się w doktrynie prawniczej /por. np. szerzej A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992 r. str. 203 in./ i w praktyce stosowania prawa ogólniejszą regułę, iż jeżeli przepis jednoznacznie w danym języku formułuje normę postępowania, to tak właśnie należy dany przepis rozumieć. Z założenia językowej racjonalności "prawodawcy" wyprowadzić też można regułę interpretacyjną szczególnie istotną dla rozstrzygnięcia niniejszej skargi - że każde słowo użyte w tekście prawnym jest potrzebne dla zrekonstruowania podatkowej normy postępowania: nie można natomiast przyjmować za prawidłową takiej wykładni, która uznawałaby jakieś sformułowania tekstu za zbędne.
Problem ulg i zwolnień podatkowych był niejednokrotnie przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. I tak m.in. w wyroku z dnia 19 marca 1992 r. SA/Po 1902/92 /ONSA 1993 Nr 1 poz. 18/ stwierdzono, że wszelkie przywileje podatkowe /a takimi są zarówno zwolnienia, jak i ulgi podatkowe/, są naruszeniem jednej z kluczowych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej, wymagając od wszystkich jednomiernej ofiary na cele publiczne. Niedopuszczalnym zatem w świetle obowiązujących norm konstytucyjnych jest to, by pewna grupa obywateli /podmiotów gospodarczych/ mogła korzystać /bez szczególnego i zupełnie wyjątkowego uzasadnienia/ z praw /przywilejów/, których nie ma większość. Zasadę równości do polskiego systemu podatkowego nakazuje również prawodawcy wprowadzić i stosować art. 7 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/.
U podstaw wprowadzonego z dniem 5.7.1993 r. podatku od towarów i usług leżała chęć przezwyciężenia mankamentów poprzednio obowiązujących podatków obrotowych, a w szczególności tego, iż konstrukcje tych podatków zawarte w ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej /Dz.U. 1987 nr 12 poz. 77 ze zm./ oraz w ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 ze zm./ nie realizowały konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, powszechności i równości opodatkowania. Dlatego też wprowadzony z początkiem lipca 1993 r. polski podatek od towarów i usług z samego założenia ma być powszechnym podatkiem obrotowym, dotyczącym nie tylko sprzedaży wszystkich nowo wytworzonych towarów i usług, ale również wszystkich sprzedawców tych towarów i usług. Współautorzy projektu wdrożenia VAT w Polsce /M. Litwińczuk, Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych, Warszawa 1993 r., str. 324 i n./ m.in. podnoszą, iż doskonałość funkcjonowania podatku od wartości dodanej zależy bowiem od stopnia jego powszechności. Im więcej odstępstw od powszechności dopuszcza się w systemie podatku od wartości dodanej, tym mniejszy sens ma jego stosowanie, tym bardziej "zatraca się" najbardziej pozytywne skutki, powszechnego ze swej istoty, tego rozwiązania podatkowego. Wszelkie zatem zwolnienia podatkowe i ulgowe albo podwyższone stawki podatkowe są naruszeniem istoty tego podatku, są jednocześnie przywilejami podatkowymi czy dodatkowymi obciążeniami dla właśnie takich, a nie innych sprzedawców.
Specyficznym przywilejem stosowanym w systemie podatku od wartości dodanej /nie tylko zresztą w Polsce/ jest generalne zwolnienie od tego podatku eksportu, w postaci tzw. stawki "0" procent, co oznacza, że eksporter nie tylko nie płaci podatku należnego od zrealizowanego obrotu, ale jeszcze ponadto uzyskuje z budżetu zwrot podatku naliczonego przy zakupach dóbr i usług. Towary opodatkowane stawką "0" procent są zatem w pewnej części dotowane z budżetu państwa, a więc z pieniędzy wszystkich podatników. To szczególne uzasadnienie do powszechnego stosowania we współczesnych ustawodawstwach stawki "0" procent dla eksportu wynika z przyjętych reguł opodatkowania w obrocie międzynarodowym. W myśl tych reguł konsumpcję opodatkowuje się w kraju, w którym ma ona faktycznie miejsce, a więc w kraju importera dobra czy usługi, a nie w kraju produkcji, czyli eksportera /mamy więc tutaj do czynienia z tzw. zasadą kraju przeznaczenia, a nie zasadą kraju pochodzenia towaru/. Stosowanie zasady opodatkowania dóbr w kraju konsumpcji jest logicznym rozszerzeniem na wymianę międzynarodową koncepcji podatku od wartości dodanej /jako jednej z form powszechnego podatku obrotowego/ neutralnego dla konsumpcji. Ze względu więc na promocję polskiego eksportu oraz konkurencyjność cenową eksportowanych towarów i usług oraz zwyczaje międzynarodowe - polski ustawodawca w art. 18 ust. 3 ustawy o VAT postanowił, iż stawka "0" procent tego podatku dotyczy tylko i wyłącznie eksportowanych towarów i usług, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzedaży.
W art. 50 ustawy o VAT /przepisach przejściowych i końcowych tej ustawy/ znajduje się przejściowe upoważnienie do tego, iż szczególny przywilej podatkowy, jakim jest stosowanie "0" procent stawki, może być również zastosowany w okresie przejściowym, nie dłuższym niż 3 lata od daty wprowadzenia podatku na niektóre towary i usługi sprzedawane w kraju, których listę w drodze rozporządzenia ma prawo określić Minister Finansów. Ustawodawca w tym upoważnieniu nie zawiera dla ministra żadnych wskazówek czy ograniczeń przedmiotowych co do listy towarów i usług objętych tym przywilejem, poza barierami czasowego stosowania tego rodzaju zwolnień. Ograniczenie dotyczące Ministra Finansów co do listy towarów i usług sprzedawanych w kraju, a objętych stawką "0" procent, związane są ramami ustawowymi tego podatku, a także regułami techniki legislacyjnej, które pozwolą na precyzyjne określenie towarów i usług objętych tymi przywilejami. Za niedopuszczalne w szczególności należy uznać to, by urzędnicy Ministerstwa Finansów w pismach okólnych kierowanych do organów podatkowych ustalili "własną listę" towarów i usług objętych "0" procent stawką podatku.
Do wymogów ustawowych, jakie musi spełniać rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów w sprawie listy towarów i usług sprzedawanych w kraju, a objętych stawką "0" procent podatku, zaliczyć należy nakazy wynikające z art. 4 pkt 1 i 2 ustawy o VAT by przy klasyfikowaniu towarów i usług posługiwać się klasyfikacjami wydanymi na podstawie przepisów o statystyce państwowej. Oznacza to zatem, iż Minister Finansów w swym rozporządzeniu wykonawczym zobowiązany był do posługiwania się przy ustaleniu listy dodatkowej towarów objętych stawką "0" procent typologią i nazewnictwem towarów określoną np. w Systematycznym Wykazie Wyrobów. Jak bardzo istotne dla prawidłowego określenia przedmiotu czynności podlegających opodatkowaniu mają kwalifikacje towarów i usług wydane na podstawie przepisów o statystyce państwowej świadczyć może chociażby zapis art. 54 ustawy o VAT, iż "Do czasu ustalenia przez Główny Urząd Statystyczny nowych klasyfikacji towarów i usług, nie później jednak niż do dnia 31.12.1995 r., towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 2, nie ujęte w: Systematycznym Wykazie Wyrobów, Klasyfikacji obiektów budowlanych, Scalonej Nomenklaturze Towarowej handlu zagranicznego oraz Klasyfikacji Usług, podlegają opodatkowaniu stawką, o której mowa w art. 18 ust. 1", czyli 22 procent. W ten sposób ustawodawca do polskiego podatku od towarów i usług wprowadził najsilniejsze ze wszystkich reguł językowych wykładni - reguły języka prawnego wyrażone w słowniczku ustawy, nakazującym dla określania przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosować klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce państwowej.
Zasady metodyczne Systematycznego Wykazu Wyrobów zawarte w tomie IV SWW omawiają szczegółowo zasady konstrukcji SWW, sposób posługiwania się nim oraz zasady aktualizacji. Zgodnie z tymi zasadami metodycznymi SWW jest klasyfikacją wyrobów produkcji krajowej oraz pochodzących z importu, przy czym pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów, o ile występują one w obrocie. Podstawowym przeznaczeniem SWW jest zabezpieczenie jednolitego grupowania wyrobów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych dla potrzeb statystyki. Ponadto SWW jest wykorzystywany do określania wyrobów, względnie ich grup objętych określonymi preferencjami lub zakazami np. w sferze podatkowej. Szczególnie zatem istotne /zwłaszcza dla określenia towarów objętymi przywilejami podatkowymi/ jest zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych towarów do tych samych grupowań SWW. Z tego też względu w założeniach metodycznych polskiego SWW stwierdza się, że "(...) przy ustalaniu właściwego grupowania SWW, do którego zalicza się określony wyrób, należy kierować się wyłącznie zasadami budowy i logiki struktury samego SWW. W żadnym przypadku, o takim lub innym zaliczeniu wyrobu nie mogą decydować przesłanki sprzeczne z zasadami SWW. Szczególnie niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z takiego lub innego zakwalifikowania wyrobu".
Zaliczenie określonego wyrobu do właściwego grupowania SWW należy do obowiązków producenta tego wyrobu. Odnośnie zaliczenia zespołów, części i elementów wyrobów finalnych - zasady metodyczne przewidują, iż wyroby powszechnie stosowane do produkcji innych wyrobów i w związku z tym mające charakter zespołów, części i elementów zalicza się dla specjalnie wydzielonych dla nich podbranż - ich wykaz zamieszczony jest w załączniku nr 2 do ww. Zasad. Według tego załącznika nr 2 - zawierającego wykaz podbranż obejmujących wyroby o charakterze części do produkcji innych wyrobów - akumulatory i baterie galwaniczne są zakwalifikowane do symbolu SWW o numerze 1134. Zasady metodyczne Systematycznego Wykazu Wyrobów przewidują także tryb rozwiązywania sporów związanych z zaliczeniem wyrobów do poszczególnych grupowań.
Z tego też względu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, iż organy podatkowe obu instancji rozstrzygając kwestię prawidłowej klasyfikacji SWW produkowanych przez skarżącego akumulatorów i zastosowania prawidłowej stawki podatkowej nie naruszyły powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Zgodnie bowiem z przedstawioną powyżej procedurą rozstrzygania sporów o klasyfikację wyrobów do odpowiedniego symbolu SWW - zwróciły się do jednostki autorskiej - Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu oraz do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemu Państwowej Informacji Statystycznej w Warszawie, które w swych pismach z 22.10.1993 r. i z 20.10.1993 r. zajęły jednoznaczne stanowiska, iż produkowane przez skarżącego akumulatory do ciągników zgrupowane są pod symbolem 1134 SWW. Również Zakłady Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" w W., które są jednostką autorską w zakresie wyrobów SWW 1039, w swym teleksie z 4.11.1993 r. nie oświadczyły, iż produkowane przez podatnika akumulatory zaliczania wyrobu według. SWW, które wystąpić mogą między producentem a inną jednostką gospodarczą, względnie np. urzędem skarbowym, należy zwracać się do właściwej jednostki autorskiej SWW określonej w aktualnie obowiązującym "Wykazie jednostek autorskich SWW-KTM" opracowanym i wydanym przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej GUS. W przypadku natomiast sporu między producentem a jednostką autorską SWW oraz w przypadku, gdy przedmiotem sporu jest interpretacja postanowień zawartych w Zeszytach metodycznych, spory takie rozstrzyga Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej.
Rozważając niniejszą skargę na decyzję organów podatkowych - sąd administracyjny stwierdza, iż Minister Finansów korzystając z ustawowego umocowania, rozporządzeniem z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176 ze zm./ - ustalił listę towarów i usług stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, do których sprzedaży lub świadczenia usług w kraju będzie stosowało się najwyżej przez okres lat 3 stawkę "0" procent podatku. Minister Finansów precyzując w tym rozporządzeniu jakie towary mają być objęte stawką "0" procent podatku - zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o VAT - posługuje się legalnymi klasyfikacjami towarów wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej i odwołuje się m.in. przy określaniu tych towarów do odpowiedniego symbolu Systematycznego Wykazu Wyrobów. I tak m.in. w poz. 14 załącznika nr 2 do rozporządzenia - minister obejmuje owym przywilejem podatkowym towary oznaczone symbolem 1039 Systematycznego Wykazu Wyrobów, który to symbol obejmuje zespoły i części ciągników uniwersalnych i maszyn rolniczych.
Skoro z przyjętych w Polsce reguł języka prawnego wynika, iż wszystkie akumulatory zaliczane są do podbranży 1134 Systematycznego Wykazu Wyrobów, dlatego też ich sprzedaż w kraju nie może być objęta stawką "0" procent wynikającą z poz. 14 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176 ze zm./, gdyż przewidziany tam przywilej podatkowy dotyczy wyłącznie wyrobów zaliczonych do podbranży 1039 SWW.
Przedstawione na rozprawie przed sądem administracyjnym przez skarżącego pismo Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów z 17.5.1994 r. Nr PP1-7200-107/94/AS nie stanowi prawa powszechnie obowiązującego i dlatego nie może być podstawą wydawanych decyzji podatkowych. Jeżeli urzędnik Ministerstwa Finansów uważa, iż sprzedaż akumulatorów do ciągników rolniczych winna być opodatkowana stawką "0" procent podatku od towarów i usług, to winien wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Ministra Finansów o uzupełnienie dotychczasowej listy przywilejów podatkowych z tego tytułu, z podaniem np. prawidłowej klasyfikacji SWW, mając na względzie zasadę równości.
Z tych zatem względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 207 par. 5 Kpa orzekł jak w sentencji wyroku.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 13.07.2026. · Źródło