I FSK 657/13

WyrokNaczelny Sąd Administracyjny2014-04-15

Skład orzekający: Janusz Zubrzycki, Arkadiusz Cudak, Alojzy Skrodzki

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy dostawa towarów przez polskiego podatnika na rzecz zagranicznego podmiotu, który działa jako pośrednik komisowy i następnie eksportuje te towary poza terytorium UE, może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) opodatkowaną stawką 0% VAT?
Ratio decidendi
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dostawa towarów przez polskiego podatnika na rzecz zagranicznego podmiotu działającego jako pośrednik komisowy, który następnie eksportuje te towary poza terytorium UE, może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) opodatkowaną stawką 0% VAT. Sąd podkreślił, że kluczowe jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, nawet jeśli nie dochodzi do przeniesienia własności w sensie cywilistycznym, a także zastosowanie zasady proporcjonalności i neutralności VAT przy ocenie spełnienia wymogów formalnych.
Stan faktyczny
Spółka "N." z siedzibą w W. kwestionowała decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. dotyczącą podatku od towarów i usług za okres od stycznia do kwietnia 2008 r. Spółka deklarowała sprzedaż skór z norek ze stawką 0% jako eksport towarów. Organy podatkowe i sąd pierwszej instancji uznały, że nie doszło do WDT ani eksportu, a spółka nie spełniła warunków do zastosowania stawki 0%. Spółka argumentowała, że zawarła umowę komisu z holenderskim podmiotem M. B.V. (pośredniczącym dla A. K.), który następnie eksportował skóry. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę kasacyjną spółki.
Rozstrzygnięcie
Uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie. Zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w S. na rzecz "N." sp. z o.o. kwotę 2.568 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Pełny tekst orzeczenia

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Alojzy Skrodzki, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "N." spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Sz 653/12 w sprawie ze skargi "N." spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 28 maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2008 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w S. na rzecz "N." spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 2.568 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. 1. Wyrok sądu pierwszej instancji 1.1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 653/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę "N." sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: "skarżąca" lub "spółka") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z 28 maja 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2008 r. 1.2. Wojewódzki Sąd Administracyjny podał, że istota sporu dotyczy tego czy skarżąca dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: WDT) i spełnia warunki do zastosowania 0% stawki podatku, czy nie dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy, powinna opodatkować sprzedaż 3% stawką podatku od towarów i usług. 1.3. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że spółka w rozliczeniu podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2008 r. zadeklarowała do opodatkowania transakcje sprzedaży skór z norek ze stawką 0%, jako eksport towarów. W prowadzonym postępowaniu kontrolnym wskazała, że obowiązuje ją z domem handlowym A. z siedzibą w O. w K. (dalej: "A K.") ustna umowa oraz odwołała się do zamieszczonej na stronie internetowej informacji na temat warunków współpracy z A. K. Sprzedaż skórek dokonywana jest za pośrednictwem centrali w H., w której skóry są gromadzone i wysyłane do K. w zbiorczych partiach. Od wysyłki do centrali w H. aż po sprzedaż, spółka jest właścicielem skórek. Może też otrzymać zaświadczenie o ich sprzedaży – zaświadczeń tych spółka jednak nie posiadała. Jako dowód dostawy skór do centrali w H. spółka powołała CMR specyfikację "Delivery Note", a jako dowód sprzedaży na aukcjach przez A. K. wygenerowane przez A. rozliczenia "inventory display by season" oraz kopie rozliczeń "past account sales". Transportem skór zajmowała się A. i to ona ponosiła wszelkie związane z tym koszty. Faktury za sprzedane skóry wystawiane były na A. K., która potrącała poniesione koszty, a kwoty wykazane przez A. K. wpływały na konto spółki. Wraz z pismem z 6 lipca 2010 r. spółka przedłożyła tłumaczoną na język polski umowę komisu towarowego z dnia 1 lipca 2006 r. zawartą z A. K., a wraz z pismem z 15 lipca 2010 r., jako dowody potwierdzające wywóz skór z norek z A. H. do A. K., spółka przedłożyła kopie deklaracji eksportowych firmy spedycyjnej, morskie listy przewozowe i ww. zbiorcze deklaracje eksportowe, które nie zawierały pieczęci urzędu celnego wywozu, potwierdzającego wywóz towarów z H. do K. W piśmie z 30 maja 2011 r. spółka przedłożyła takie deklaracje wywozowe potwierdzone przez urząd celny wywozu w R. z datą 28 kwietnia 2011 r. Ponadto, organ podatkowy otrzymał od holenderskiego urzędu skarbowego dodatkowe informacje dotyczące ww. transakcji. Jak wskazał holenderski urząd skarbowy, informacje te zostały uzyskane na podstawie wyjaśnień przedstawiciela spółki M. B.V. w M. (A. H.) – Pana S. J. Wprawdzie w odwołaniu spółka żądała przesłuchania S. J., na okoliczności zakresu i treści umów zawieranych przez spółkę N. ze spółkami z grupy A. i sposobu ich wykonania, jednak postanowieniem z 28 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił dokonania tej czynności, wskazując na zebrane w sprawie dowody dotyczące okoliczności wskazanych we wniosku, w tym także na zeznania prezesa zarządu spółki N. – Pana D. H. oraz na fakt, że 17 maja 2011 r. Pan S. J. złożył przed holenderskim urzędem celnym szczegółowe wyjaśnienia, przytoczone przez organ w uzasadnieniu postanowienia. 1.4. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę wskazał, że brak jest dowodów na okoliczność łączenia skarżącej z A. H. umową komisu, a umową subkomisu z A. H. z A. K. Stanowiska skarżącej nie potwierdzają w szczególności: powoływana przez spółkę informacja zawarta na stronie internetowej, dotycząca zasad współpracy A. K. z hodowcami, umowy komisu towarowego zawarte z A. i rozliczenia finansowe z tytułu sprzedaży skór z norek pomiędzy A. K. a skarżącą. Przyjęcie zatem, jak uczyniły to organy obu instancji, że A. H. działa jako przedstawiciel A. K. i działa jako pośrednik komisanta, dokonując eksportu w imieniu A. K., zdaniem sądu, znajduje pełne oparcie w zgromadzonym materiale dowodowym i nie jest dowolne. 1.5. W ocenie sądu pierwszej instancji, brak było podstaw do uwzględnienia stanowiska skarżącej, że umowa komisu łączyła spółkę z M. B.V. w H., a zatem spółka w ramach tej umowy dokonywała wewnątrzwspólnotowej dostawy skórek z norek, opodatkowanej 0% stawką podatku od towarów i usług. Dla zastosowania takiej stawki niezbędne jest bowiem spełnienie określonych przez ustawę o VAT warunków w zakresie dokumentowania zdarzeń. W ocenie sądu, z ustalonego stanu faktycznego nie wynika, aby prawo do rozporządzania towarem przez M. B.V. (A. H.) pochodziło od skarżącej w oparciu o tytuł prawny – pomimo powoływania się przez skarżącą na fakt zawarcia umowy komisu pomiędzy spółką N. a A. H., spółka nie przedstawiła umowy o takiej treści, jak i innych dokumentów, które obrazowałyby i byłyby konsekwencją takiej relacji. W tym zakresie organ zasadnie oparł się również na informacji z urzędu podatkowego w H., sporządzonego na podstawie oświadczenia Pana S. J., przy czym nie jest to jedyny dowód przemawiający za ustalonym stanem faktycznym. Odmowę uwzględnienia wniosku o ponowne przesłuchanie Pana S. J. na okoliczność łączenia i charakteru umowy łączącej skarżącą z A. H. w okolicznościach niniejszej sprawy, w tym ustalonych również w oparciu o dokumenty przedłożone przez skarżącą, sąd uznał za zasadną i tym samym jako nietrafny ocenił zarzut naruszenia art. 180 w zw. z art. 210 § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej "O.p."). W opinii sądu, nie budzi wątpliwości, że skarżąca nie posiadała faktur VAT potwierdzających nabycie towarów przez A. H., nie posiadała też specyfikacji towarów, gdyż z listów przewozowych wynika tylko ilość kartonów oraz masa towaru. A. H. działała jako przedstawiciel-pośrednik na Europę A. K., i jak zasadnie wywodził organ, władztwo nad towarem przez A. H. bezspornie nie pochodziło od skarżącej. 1.6. Sąd pierwszej instancji nie znalazł również podstaw do uwzględnienia zarzutów dotyczących naruszeń przepisów postępowania. Zdaniem sądu, organy wyczerpująco rozpatrzyły cały zgromadzony materiał dowodowy, który poddany został ocenie, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 191 O.p. Wyjaśniły również na podstawie jakich dowodów ustalono stan faktyczny sprawy, co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu zawarto również prawidłowe wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa (art. 210 § 4 O.p.). Zdaniem sądu, w toku całego postępowania stronie zapewniono prawo czynnego udziału (art. 121 O.p.). Sąd nie podzielił argumentacji skarżącej, co do uchybienia art. 122 i art. 187 O.p. W jego ocenie, zebrany w sprawie materiał nie wskazuje na naruszenie prawa przez organy nie daje też podstaw do twierdzenia, że postępowanie podatkowe było prowadzone w sposób naruszający zaufanie do tych organów w stopniu dającym podstawę do uchylenia zaskarżonej decyzji. Brak też konkretnych argumentów przemawiających na rzecz tezy, iż doszło do naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 191 O.p. 1.7. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że dyrektywa 2006/112/WE nie reguluje w sposób szczegółowy warunków przyznania zwolnienia eksportu towarów, przewidując jedynie obowiązek zwolnienia takiej transakcji z wspólnego systemu podatku VAT oraz definiując dwa rodzaje eksportu towarów podlegające zwolnieniu, tj. eksport bezpośredni (art. 146 ust. 1 pkt a) oraz eksport pośredni (art. 146 ust. 1 pkt b). Zwolnienie to ma charakter obligatoryjny. Wykonanie tego obowiązku pozostawione jest jednak szerokiej autonomii proceduralnej państw członkowskich, które mogą uzależnić zastosowanie takiego zwolnienia od określonych warunków, przewidzianych w prawie krajowym. Jednak wprowadzone ograniczenia muszą realizować cele określone w art. 131 dyrektywy. 1.8. W przypadku eksportu pośredniego, stosownie do obowiązujących przepisów mających zastosowanie w sprawie, tj. w 2008 r., warunkiem zastosowania stawki 0% było posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej "ustawa o VAT"), z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Stosownie do art. 41 ust. 9 ustawy o VAT otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż w miesiącu dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. Do momentu spełnienia tych warunków transakcja taka jest traktowana jako transakcja krajowa. W opinii sądu, wbrew stanowisku skarżącej, ustawodawca ustalił warunki do zastosowania stawki 0% i daty realizacji tego prawa, a nie wkroczył w prawa podatnika i je ograniczył. Podatnik ma bowiem prawo do zastosowania 0% stawki podatku przy eksporcie pośrednim. Ustawodawca krajowy wprowadził jednak warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 146 dyrektywy 112, które pozostawione zostało ustawodawstwu krajowemu. Podnoszony przez skarżącą zarzut dokonania zmiany ustawy o VAT w zakresie terminu realizacji prawa do zwolnienia (przez jego przesunięcie w czasie), nie niweczy jednak tego prawa podatnika. Nie można zatem takiej zmiany uznać za naruszenie klauzuli standstill (art. 17 ust. 6 dyrektywy VI czy odpowiednio art. 176 dyrektywy 112). Sąd pierwszej instancji podkreślił, że tylko wywóz towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu poza terytorium Wspólnoty znajdują się na terytorium kraju, stanowi eksport towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 8 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (art. 146 w zw. z art. 32 dyrektywy 2006/112/WE), podlegający w Polsce – jako miejscu świadczenia – stawce 0 %. Eksport towarów stanowi bowiem formę dostawy, w ramach której towar nią objęty podlega wywozowi poza terytorium Wspólnoty, a miejsce opodatkowania tej dostawy (stawka 0% lub zwolnienie) określone jest na zasadach ogólnych, wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (art. 32 dyrektywy 2006/112/WE). Wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, stosownie do art. 161 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (dalej: WKC), musi przy tym nastąpić w ramach procedury wywozu, połączonej ewentualnie z procedurą tranzytu, co wymaga spełnienia określonych w tym Kodeksie formalności. Jednocześnie sąd powołał się na uchwałę NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/12, w której zwrócono uwagę, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w sposób jasny i niebudzący wątpliwości określają pojęcie eksportu towarów, a zatem sięganie do ww. unormowań WKC nie ma znaczenia dla rozumienia tego pojęcia. Powyższe regulacje WKC mogą mieć jednak istotne znaczenie dowodowe dla stwierdzenia faktu eksportu towarów z terytorium Polski. Niewątpliwie bowiem, jeżeli − stosownie do art. 161 ust. 5 WKC − zgłoszenie do wywozu towarów zostanie złożone w krajowym urzędzie celnym, jako właściwym dla dozoru miejsca, gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego, stanowić to będzie bezsporny dowód tego, że − stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT − miejscem dostawy (eksportu towarów) jest Polska, skoro wywożone poza terytorium Wspólnoty towary znajdowały się na jej terytorium w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy poza granicami Unii. 1.9. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że w myśl art. 41 ust. 8 w zw. z ust. 7 ustawy o VAT, posiadanie dokumentu celnego potwierdzającego procedurę wywozu umożliwia podatnikowi niewykazywanie dostawy eksportowej w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, w sytuacji, gdy za dany okres dokonania wywozu podatnik nie dysponuje potwierdzeniem wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Ponieważ jednak przepisy ustawy o VAT nie odwołują się do przepisów WKC w zakresie wykazania, że wywożone poza terytorium Wspólnoty towary znajdowały się na terytorium Polski w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy poza granicami Unii, należy dopuścić możliwość dowodzenia tego faktu również innymi dokumentami (dowodami), z których bezspornie fakt ten będzie wynikał (bez uprawnienia jednak wynikającego z art. 41 ust. 8 w zw. z ust. 7 ustawy o VAT wymagającego posiadania dokumentu celnego wywozu), również co do rodzaju i ilości towarów podlegających wywozowi z kraju, w porównaniu do tych, które zostały zgłoszone do wywozu na terytorium innego kraju unijnego. Stanowisko organu, że wyłącznym dowodem na rozpoczęcie transportu w Polsce przedmiotowych towarów jest dokument celny jest – zdaniem sądu – nieuzasadnione, jednakże wobec dokonanych ustaleń, co do spełnienia pozostałych wymogów warunkujących zastosowanie 0 % stawki podatku (specyfikacja ładunku), należy uznać je za niemające wpływu na prawidłowość rozstrzygnięcia. 3.8. Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie deklaracje wywozowe były zbiorcze, dotyczą ładunku zbiorowego, zmieszanego, tj. pochodzącego od kilku hodowców, w którym wskazano jedynie ogólną liczbę sztuk towaru oraz jego wagę. Skarżąca nie posiadała również zaświadczeń, które stosownie do warunków współpracy z A. K. mogła uzyskać po każdej aukcyjnej sprzedaży towarów. Sąd podkreślił, że to na dostawcy, który korzysta ze stawki 0% z tytułu eksportu towarów ciąży obowiązek wykazania stosownymi dokumentami, że wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej towar został wywieziony z terytorium Polski i że jego rodzaj i ilość w momencie rozpoczęcia transportu jest tożsama z towarem, co do którego potwierdzono wywóz poza obszar Unii. 2. Skarga kasacyjna 2.1. W skardze kasacyjnej spółka zaskarżyła powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie w innym składzie lub uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny, jak i o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa radcy prawnego w wysokości 7.200 zł. Nadto, skierowanie przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. Dz.U.04.90.864/2 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego, czy art. 17 ust. 6 i art. 15 Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesienie do podatków obrotowych − wspólny system podatku od wartości dodanej oraz art. 176 i art. 131 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.) należy rozumieć w ten sposób, że: - niezgodne z celem dyrektyw jest wprowadzenie w polskim ustawodawstwie nowych ograniczeń po 1 maja 2004 r., bowiem ich wprowadzenie stanowi naruszenie zasady standstill, - polskie ustawodawstwo ma zapewnić proste i prawidłowe stosowanie zwolnień i wdrażanie zasady proporcjonalności, w związku z tym na przeszkodzie realizacji celu dyrektyw stoi wprowadzenie w polskim ustawodawstwie regulacji dopuszczającej przy eksporcie pośrednim stosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (poprzez zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej 0%) wyłącznie i odnośnie przesyłek każdego rodzaju, w przypadku spełnienia warunku posiadania przez eksportera dowodu wywozu towaru z Unii Europejskiej, wystawionego przez właściwe władze celne, z którego dodatkowo wynika tożsamość przedmiotu dostawy i wywozu (art. 41 ust. 11 ustawy o VAT). W związku z powyższym, skarżąca wniosła również o zawieszenie postępowania przed Naczelnym. Sądem Administracyjnym na podstawie art. 190 w związku z art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a. ze względu na przedstawienie przez sąd pytania prawnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 2.2. Zaskarżonemu wyrokowi, na podstawie art. 174 pkt 1 w związku z art. 145 § 1 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: "p.p.s.a."), zarzucono naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, tj. naruszenie: A) art. 14 ust. 1 oraz ust. 2 lit. c dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.) oraz art. 13 ust. 1, art. 42 ustawy o VAT w związku z art. 3531, art. 354 oraz art. 65 k.c., poprzez: - błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że zgodna wola stron, cel zamierzony przez strony, nie ma znaczenia co do tego z kim i o jakiej treści umowa zostaje zawarta i nie stanowi WDT przekazanie towarów kontrahentowi do H., do dysponowania nimi jak właściciel na podstawie umowy, zgodnie z którą prowizja płacona jest od zakupu lub sprzedaży, - niewłaściwe zastosowanie poprzez przyjęcie, że umowa zawarta przez skarżącą nie łączyła spółki z A. H., a czynność opodatkowana dokonana przez skarżącą nie stanowiła WDT, uprawniającej do zastosowania 0% stawki VAT. Wobec uznania czynności opodatkowanej za eksport pośredni naruszenie: B) art. 131 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.), poprzez niewłaściwą wykładnię i zastosowanie ustalonych warunków zwolnienia transakcji dotyczących towarów wysyłanych lub transportowanych poza terytorium Wspólnoty, bez uwzględnienia przesłanki celu prostego stosowania tego zwolnienia w przypadku eksportu pośredniego, w którym nabywca konfekcjonuje towar i formuje go w przesyłki zbiorowe, C) art. 41 ust. 11 w zw. z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, prowadzące do uznania, że potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty powinno być dokonane przez właściwy urząd celny wraz z fizycznym zamieszczeniem na nim pieczęci i podpisu, D) art. 61, art. 64 ust. 2 lit. b rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE. L. z 1992 r., nr 302, str. 1 ze zm.) oraz art. 199 ust. 2, art. 224, art. 792 ust. 2, art. 796e ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z 02.07. 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe, zastosowanie prowadzące do przyjęcia, że wydrukowany z systemu informatycznego urzędu celnego dokument nie stanowi wystarczającego dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty w eksporcie pośrednim i nie daje prawa do zastosowania 0% stawki VAT, E) art. 788 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 w związku z art. 161 ust. 5 WKC, przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że eksporterem (za którego uważa się osobę, na rzecz której dokonywane jest zgłoszenie celne) w niniejszej sprawie mogła być osoba, która w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego nie posiadała prawa do dysponowania danymi towarami jak właściciel (skarżąca) bowiem prawo to przeniosła na inną osobę (A.). Na podstawie art. 174 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a., naruszenie przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: A) art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a., przez oddalenie skargi, mimo naruszenia przez organy art. 121 § 1 w związku z art. 180, 181 i 188 O.p. i przyjęcie, że prawidłowe jest takie postępowanie podatkowe, w którym nie zostają dopuszczone w sprawie wszystkie wnioskowane do przeprowadzenia przez skarżącą dowody, które pozwalają ustalić stan faktyczny sprawy oraz pozytywne, zgodnie z wnioskami strony jej załatwienie, mimo że przedmiotem dowodu były okoliczności mające znaczenie dla sprawy i okoliczności te nie były stwierdzone w ocenie organu wystarczająco innym dowodem (nieuwzględnienie wniosku dowodowego o przesłuchanie Pana S. J. w sprawie), B) art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a., przez oddalenie skargi, mimo naruszenia przez organy art. 122 O.p. i przyjęcie, że prawidłowe jest takie postępowanie organów podatkowych, którego skutkiem jest nie podjęcie wszystkich działań niezbędnych w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w szczególności niewyjaśnienie wątpliwości odnośnie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, poprzez żądanie wykładni oświadczeń woli czy dodatkowych dowodów potwierdzających stanowisko skarżącej, a także rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących możliwości zastosowania odstępstwa od zasady na niekorzyść skarżącej, C) art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a., przez oddalenie skargi, mimo naruszenia przez organy art. 187 § 1 i art. 191 O.p. i uznanie, że prawidłowe jest takie postępowanie podatkowe, w którym nie zostają wyjaśnione wszystkie okoliczności faktyczne sprawy, nie zostaje rozpatrzony cały materiał dowodowy, ocena dowodów jest dowolna i wybiórcza, w celu wykazania założonych z góry tez oraz uznanie, że w okolicznościach niniejszej sprawy A. H. nie łączyła umowa komisu z podatnikiem i nie miała miejsca WDT z Polski do H., D) art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a., przez oddalenie skargi, mimo naruszenia przez organy art. 121 § 1 i 2 O.p. i uznanie ze prawidłowe prowadzenie postępowania w sposób nie budzący zaufania do organów podatkowych i nieudzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień o materialnych przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania a także odnośnie swoich wątpliwości co do zgromadzonych w sprawie dowodów, E) art. 3 § 1, art. 141 § 4 oraz art. 151 p.p.s.a., poprzez brak ustosunkowania się w treści uzasadnienia wyroku do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze i tym samym rozważenia istotnych dla rozstrzygnięcia zarzutów zgłaszanych przez skarżącą, F) art. 1 § 1 i 2 z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm., dalej: "p.u.s.a.") w związku z art. 3 § 1 i 2 pkt 1 i art. 151 p.p.s.a., poprzez niedostrzeżenie naruszenia przez organ wyżej opisanych naruszeń przepisów prawa materialnego oraz postępowania, co doprowadziło do niewykonania przez sąd obowiązku kontroli prawidłowości ustaleń dokonanych przez organ i w konsekwencji utrzymania w obrocie decyzji wydanej na skutek naruszenia przez organ przepisów prawa wskazanych w niniejszej skardze. 3. Odpowiedź na skargę kasacyjną 3.1. W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ, odnosząc się do podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów, przedstawił obszerną argumentację polemizując ze stanowiskiem strony i wnosząc o oddalenie skargi kasacyjnej oraz zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 4. Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. 4.1. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że na gruncie tożsamego stanu faktycznego i prawnego w odniesieniu do tego samego podatnika w zakresie poszczególnych miesięcy 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 22 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1726/12 uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji. Zgodnie z art. 170 p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Moc wiążąca orzeczenia w odniesieniu do sądów sprawia, że muszą one przyjmować, iż dana kwestia prawna kształtuje się tak, jak stwierdzono w prawomocnym orzeczeniu. Inaczej zagrożone byłoby ratio legis art. 170 p.p.s.a. polegające na zagwarantowaniu spójności i logiki działania organów państwa oraz na zapobieżeniu współistnieniu w obrocie prawnym orzeczeń nie do pogodzenia w całym systemie sprawowania władzy (por. wyrok NSA z dnia 17 listopada 2011 r., I FSK 1709/10, CBOSA). Zarzuty powyższej skargi kasacyjnej były identyczne z tymi, które zostały podniesione w obecnie rozpatrywanym środku odwoławczym. Zważywszy na tożsamość zarzutów kasacyjnych, orzeczenie to rzutuje na ocenę zasadności rozpoznawanej skargi kasacyjnej. Skład Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w niniejszej sprawie, w pełni bowiem akceptuje ocenę zawartą we wspomnianym wyroku. 4.2. Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej do sądu pierwszej instancji decyzji należy wskazać, że sąd ten nie dopatrzył się po stronie organów podatkowych uchybień natury procesowej, stwierdzając, że postępowanie w tej sprawie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, jak również uznał prawidłowość zastosowania przepisów prawa materialnego, podzielając argumentację organu, że w sprawie tej dokonane przez skarżącą dostawy nie miały charakteru WDT lub eksportu towarów, uprawniających ją do stosowania stawki 0 %. Analiza jednak zarzutów skargi kasacyjnej wskazuje, że część z nich jest trafna, zarówno w sferze natury procesowej, jaki i materialnoprawnej. 4.3. W świetle powyższego za ustalone przez organy podatkowe i zaakceptowane przez sąd pierwszej instancji uznać należy to, że: - skóry dostarczone przez spółkę na aukcje w K. wywiezione zostały z terytorium Wspólnoty, - wywozu skór dokonała firma holenderska, tj. M. B.V w H., która współpracuje z A. w K. i pełni rolę pośrednika w dostawach skór na aukcje do K.; przedstawiciel A., z siedzibą w H. (M.) pełniąc funkcję pośrednika komisanta, dokonuje w jego imieniu eksportu − wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, - sprzedaż skór na aukcjach w K. dokonana została przez spółkę za pośrednictwem komisu, którego definicję zawiera art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 16, poz. 93 ze zm.), - przedmiotowe dostawy skór norek hodowlanych na aukcje w K. nie były wykonywane przez spółkę na terytorium kraju. 4.4. W rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości, że przedmiotowe towary zostały wywiezione do B.V M. w H., a ich odbiorcą była M. B.V.− przedstawiciel A. w Europie, będąca punktem zbiorczym, w którym gromadzone są skóry zrzeszonych hodowców. Jak wskazał to sąd pierwszej instancji w oparciu o ustalenia organu pierwszej instancji: "W oparciu o przedstawione przez Podatnika kopie dokumentów CMR oraz o specyfikacje "Delivery Note", w których wykazane zostały ilości skór samców i samic oraz numery etykiet, tj. komputerowe kody identyfikacyjne skór, pozwalające na identyfikację dostawcy, organ I instancji stwierdził, że transport skór norek z Polski do H. dokonywany był przez przewoźników polskich." Oznacza to, że organ – wbrew późniejszemu twierdzeniu sądu – nie kwestionował faktu specyfikacji towarów, pozwalającej na jego identyfikację. Wystawiane były też faktury dokumentujące dokonane dostawy – wprawdzie wystawione na A. K., ale wskazujące NIP odbiorcy z prefiksem [...]. Organy zresztą nie kwestionują, że M. B.V jest podatnikiem VAT w H. posiadającym właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Kwestionują natomiast, przy akceptacji sądu pierwszej instancji, że podatnik dokonał dostawy na rzecz M. B.V. – przedstawiciela A. w Europie (w H.), gdyż: "Jak ustalono, ww. podmiot holenderski nigdy nie staje się właścicielem towarów (skór norek) dostarczanych przez współpracujących z A. hodowców norek (w tym przez Spółkę)." (str. 10 uzasadnienia). Ponadto podnosi się, że spółka nie przedstawiła umowy komisu pomiędzy nią a A. H., zatem – jak to stwierdzono w odpowiedzi na skargę kasacyjną – "nie wynika, aby prawo do rozporządzania towarem dla A. H. pochodziło od skarżącej Spółki w oparciu o tytuł prawny" (str. 8). 4.5. Powyższe stanowisko organów i sądu pierwszej instancji jest wadliwe z następujących powodów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT za dostawę towarów uznaje się "przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel", przy czym musi mieć ona charakter odpłatny. Akcent sformułowanej definicji położony został głównie na podkreślenie przeniesienia ekonomicznego władztwa nad rzeczą w taki sposób, aby nabywca mógł nią dysponować podobnie jak właściciel. Definicja ta jest zatem bardzo szeroka, wskazująca, że istotny jest przede wszystkim ekonomiczny, a nie prawny, aspekt transakcji, w ramach której podatnik przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarami jak w przypadku własności. Na takie rozumienie pojęcia "dostawy towarów" wskazuje również orzecznictwo ETS. Na przykład w orzeczeniu w sprawie C-320/88 pomiędzy Staatssecretaris van Financiën Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV (Holandia) stwierdzono, że wyrażenie "dostawa towarów" w rozumieniu art. 5(1) VI dyrektywy oznacza także przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, nawet jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym. Z przepisu tego, zdaniem Trybunału, wynika, że kładzie on nacisk na faktyczne dysponowanie rzeczą jak właściciel, a nie na zbycie prawa własności (M. Chomiuk, [w:] VI dyrektywa VAT, pod red. K. Sachsa, op. cit., s. 108 i 122). Uzależnienie uznania danej czynności za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu od wymogów prawa cywilnego spowodowałoby, że przedmiot opodatkowania byłby różny w państwach członkowskich w zależności od zasad prawa cywilnego przyjętych w tych krajach. To zaś byłoby ewidentnie sprzeczne z istotą harmonizacji przepisów o podatku VAT. Aby zatem dysponować towarem jak właściciel, nabywca powinien mieć swobodę w dysponowaniu towarem zbliżoną do właściciela (J. Martini, Ł. Karpiesiuk, VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, op. cit., s. 62). 4.6. Ponadto, ustawodawca postanowił (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy), że jako dostawa towarów opodatkowane zostaną czynności wydania towarów w ramach umowy komisu, tzn.: - wydanie towarów między komitentem a komisantem (tzn. oddanie towarów w komis), - wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej (tzn. sprzedaż towaru przez komisanta w komisie). W okolicznościach rozpoznawanej sprawy, gdy organy i sąd pierwszej instancji przyjęły, że: 1) towar był dostarczany do M. B.V. − przedstawiciela w Europie (w H.) A. w K., z którą skarżącą łączyła umowa komisu, 2) odbiorca M. B.V. − przedstawiciel komisanta A. K. w Europie (w H.) − dokonywał m.in. sortowania skór wg rozmiaru i koloru, a następnie organizował ich transport we wszystkich partiach drogą morską lub lotniczą do K., 3) odbiorca M. B.V. − przedstawiciel komisanta A. K. w Europie (w H.) − był zobowiązany do przekazania płatności hodowcom w ramach określonych warunków, za sprzedane w K. skóry, po odliczeniu kosztów prowizji za wykonane czynności i zorganizowanie ładunku, nie może budzić wątpliwości, że dostarczenie przez skarżącą skór do M. B.V. − przedstawiciela A. K. w Europie (w H.) − było dostawą towarów pomiędzy komitentem a komisantem (jego upoważnionym przedstawicielem w Europie), prowadzącą do "przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel", oczywiście w ramach specyficznej formy dostawy, jaką jest wydanie towarów między komitentem a komisantem (tzn. oddanie towarów w komis). 4.7. Jeżeli A. K. była niewątpliwie komisantem towarów odbieranych od skarżącej, to czyniąc to na terytorium Europy za pośrednictwem swego przedstawiciela w H., w momencie otrzymania tych towarów w M. w H., obejmowała je we władztwo jako komisant, dysponujący tym towarem w celu jego sprzedaży osobom trzecim. Wskazuje na to wspomniany fakt magazynowania i sortowania we własnym zakresie otrzymanych skór (tzw. konfekcjonowanie), organizowanie ich transportu i eksportu oraz występowanie jako eksporter, czyli dysponent towaru transportowanego z H. do K. Nie budzi przy tym także wątpliwości – w świetle poczynionych ustaleń i stwierdzeń – że M. B.V. w H. działała w tym zakresie jedynie jako przedstawiciel A. K. w Europie, co oznacza, że objęcie przez nią otrzymanych od skarżącej skór we władztwo, stanowiło otrzymanie tych towarów przez A. w K. za pośrednictwem swego przedstawiciela w Europie – w oparciu o zawartą umowę komisu. 4.8. Oczywiście – jak twierdzą organy i sąd pierwszej instancji – "podmiot holenderski nigdy nie staje się właścicielem towarów (skór norek) dostarczanych przez współpracujących z A. hodowców norek", lecz to jest bez znaczenia dla stwierdzenia faktu WDT dla komisanta (jego przedstawiciela) na terytorium H., gdyż dostawa, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, następuje w chwili "przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel" przez komitenta na komisanta (tzn. oddanie towarów w komis), a nie przeniesienia własności tych towarów w sensie cywilistycznym. 4.9. W uchwale NSA z dnia 11 października 2010 r. (sygn. akt I FPS 1/10) orzeczono, że w świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o VAT dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 O.p., o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, nie mają charakteru bezwzględnie obligatoryjnych, lecz jedynie dowodów względnie obowiązkowych, co oznacza, że podatnik powinien co do zasady nimi dysponować, lecz w przypadku ich braku lub braku pewnych danych na dokumentach wymaganych tymi przepisami – co czyni je niepełnowartościowymi dowodami w zakresie wykazania dowodzonej okoliczności – może ona zostać udowodniona również innymi dowodami, określonymi w art. 42 ust. 11 ustawy. Sąd wskazał przy tym, że "z orzeczeń ETS: z 27 września 2007 r. w sprawie C-409/04 Teleos plc i in. przeciwko Commissioners of Customs & Excise oraz w sprawie C-146/05 Albert Collée przeciwko Finanzamt Limburg an der Lahn, a także pośrednio w sprawie C-184/05 Twoh International BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën – wynikają następujące konkluzje co do stosowania unormowanego w art. 138 dyrektywy 2006/112/WE zwolnienia od podatku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w Polsce 0%), w kontekście określonych w art. 131 i art. 273 tej dyrektywy obowiązków, które państwa członkowskie mogą uznać za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku i unikania oszustw podatkowych z tytułu WDT: - Zwolnienie od podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę i gdy dostawca ustali, że towar ten został wysłany lub przetransportowany do innego państwa członkowskiego, oraz że w wyniku wysyłki lub transportu fizycznie opuścił terytorium państwa członkowskiego dostawy. - Przepisy zobowiązujące podatnika do dostarczenia przekonującego dowodu na to, że towary fizycznie opuściły państwo członkowskie dostawy, nie mogą wykraczać poza to, co niezbędne do realizacji tego celu, co oznacza, że muszą uwzględniać zasadę proporcjonalności, a w szczególności nie mogą być wykorzystywane w sposób, który podważałby neutralność podatku VAT, stanowiącą podstawową zasadę wspólnego systemu podatku VAT ustanowionego przez przepisy wspólnotowe w tej dziedzinie. - Przepis krajowy, który w istocie uzależnia prawo do zwolnienia od podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej od spełnienia obowiązków formalnych, nieuwzględniając wymogów merytorycznych, a w szczególności nie biorąc pod uwagę kwestii, czy zostały one spełnione, wykracza poza to, co jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru podatku. Czynności powinny być bowiem opodatkowane z uwzględnieniem ich obiektywnych cech. - Jeżeli fakt dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej jest bezsporny, zasada neutralności podatkowej wymaga, by zwolnienie od podatku VAT zostało przyznane w razie spełnienia przesłanek merytorycznych, nawet jeśli podatnik pominął pewne wymogi formalne. Inaczej byłoby jedynie w przypadku, gdyby naruszenie tych wymogów formalnych uniemożliwiło przedstawienie przekonywującego dowodu spełnienia przesłanek merytorycznych. Powyższe wnioski wskazują, że celem sformułowania określonych przez państwo członkowskie wymogów formalnych dla skorzystania ze zwolnienia WDT od podatku, jest udowodnienie przez podatnika, że spełnił on warunki merytoryczne WDT, głównie w zakresie wywozu towarów do innego państwa członkowskiego, lecz ich niespełnienie w całości, gdy okoliczność ta zostanie jednak wykazana innymi dowodami, nie może uniemożliwiać stosowania tegoż zwolnienia (w Polsce stawki 0%). Przepisy te bowiem należy stosować z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tak aby nie podważały neutralności VAT, co należy mieć na uwadze przy prowspólnotowej wykładni ustanowionych w tym zakresie przepisów krajowych". 4.10. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, będąc związanym zapatrywaniem prawnym NSA, że w sprawie tej doszło do dostaw przez skarżącą skór do M. B.V. − przedstawiciela A. K. w Europie (w H.) − w formie wydania towarów między komitentem a komisantem (tzn. oddanie towarów w komis), sąd pierwszej instancji jest zobligowany rozpatrzyć – przy uwzględnieniu poglądów NSA wyrażonych w powyższej uchwale, w tym także zasady proporcjonalności – czy zostały spełnione przesłanki objęcia spornych dostaw stawką 0 % w ramach WDT. 4.11. Z zarzutów procesowych za niewątpliwie zasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 180, art. 181 i art. 188 O.p., wskazujący na bezpodstawną odmowę uwzględnienia wniosku o przesłuchanie w charakterze świadka Pana S. J., na okoliczności, które zostały przez organy podatkowe ustalone na niekorzyść strony, pragnącej dowieść tym dowodem nieprawidłowości tych ustaleń. Trafnie w skardze kasacyjnej podniesiono, że sąd pierwszej instancji wadliwie wskazał, że odmowa uwzględnienia wniosku strony dotyczyła ponownego przesłuchania Pana S. J., podczas gdy nie był on w ogóle przesłuchiwany w tej sprawie jako świadek, a informacje, jakie miał w niej przekazać, wynikają jedynie z pisma holenderskiej administracji podatkowej, z którego wynika, że w dniu 17 maja 2010 r. urząd ten rozmawiał z Panem S. J. W orzecznictwie podkreśla się, że zawarte w art. 188 O.p. sformułowanie "chyba, że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem" odnosi się do sytuacji, gdy żądanie dotyczy tezy dowodowej, już stwierdzonej na korzyść strony. Jeżeli dowód dotyczy tezy odmiennej, powinien zostać przeprowadzony. Odmienna interpretacja prowadziłaby do pozbawienia strony podstawowego instrumentu, za pomocą którego realizuje prawo do czynnego udziału w sprawie, tj. zgłaszenia wniosków dowodowych (tak np. wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2008 r., sygn. akt I FSK 686/07, wyrok z dnia NSA z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1344/11, czy też wyrok z 31 stycznia 2013 r., sygn. akt I FSK 290/12 − opublikowane w CBOSA). Tak więc zaniechanie przeprowadzenia tego dowodu mogłoby nastąpić tylko wtedy, gdyby organy podatkowe przyjęły za ustalone w sprawie, że pomiędzy skarżącą a M. B.V. − przedstawicielem A. K. w Europie (w H.) − miały miejsce dostawy towarów, jak między komitentem a komisantem. Okoliczność nieprzesłuchania tego świadka, w świetle pozostałych poczynionych w tej sprawie ustaleń, wskazujących na naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 13 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 3 ustawy o VAT), nie ma istotnego wpływu na wynik sprawy, gdyż okoliczności wskazują na dokonanie dostaw towarów do M. B.V. (H.). 4.12. W niniejszej sprawie niewątpliwie nie miał natomiast miejsca eksport towarów z Polski, skoro towar był przez skarżącą dostarczany do komisanta (jego przedstawiciela w H.), który go magazynował i sortował (tzw. konfekcjonowanie), a następnie, jako eksporter, wywoził z H. do K., co oznacza, że transport ten rozpoczął się w H. (kraj eksportu) i w tym państwie eksporter powinien rozpoznać eksport, a nie skarżąca w Polsce (por. uchwałę NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 3/12). 4.13. Z powyższych względów za trafne należy uznać te zarzuty skargi kasacyjnej, które wskazują na wadliwe przyjęcie w tej sprawie, że sporne transakcje nie mają charakteru WDT, a za chybione te, które wskazują na spełnienie przez stronę warunków do uznania jej transakcji za eksport objęty stawką 0 %. 4.14. W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzając zasadność skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie, na podstawie art. 185 p.p.s.a. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. 4.15. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 1 p.p.s.a. i art. 205 § 2 p.p.s.a. W skład tych kosztów wchodzi wpis stosunkowy od skargi kasacyjnej, opłata kancelaryjna z tytułu wniosku o sporządzenie i doręczeniu uzasadnienia wyroku oraz wynagrodzenie pełnomocnika strony skarżącej, które określono w oparciu o § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a, § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013, poz. 490).

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 14.07.2026. · Źródło