I SA/Wa 1836/18

WyrokWSA w Warszawie2019-04-04

Skład orzekający: Dariusz Pirogowicz, Anna Falkiewicz-Kluj, Przemysław Żmich

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy organ administracji publicznej prawidłowo umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej, uznając, że skarżący nie posiadają legitymacji czynnej do jej wszczęcia, mimo istnienia wyroku sądu powszechnego stwierdzającego, że część nieruchomości nie podlegała działaniu dekretu o reformie rolnej?
Ratio decidendi
Organ administracji publicznej naruszył przepisy postępowania administracyjnego, w szczególności art. 7, 8, 77 § 1 i 107 § 3 K.p.a., poprzez niepełne postępowanie dowodowe i błędną ocenę dowodów. Sąd uznał, że organ powinien był dokonać ustaleń co do pochodzenia nieruchomości i tego, czy nie nastąpiły inne zdarzenia prawne skutkujące wpisem Skarbu Państwa do ksiąg wieczystych, nawet jeśli wyrok sądu powszechnego dotyczył innego podstawy prawnej przejęcia nieruchomości. Umorzenie postępowania było przedwczesne.
Stan faktyczny
Skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody z 1991 r. stwierdzającej nabycie przez Miasto własności nieruchomości z mocy prawa. Twierdzili, że nieruchomość nie została przejęta na podstawie dekretu o reformie rolnej, a decyzja została wydana z naruszeniem przepisów K.p.a. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymał w mocy decyzję o umorzeniu postępowania, uznając, że skarżący nie wykazali interesu prawnego. Skarżący zaskarżyli decyzję Ministra, powołując się na wyrok sądu powszechnego stwierdzający, że część nieruchomości nie podlegała reformie rolnej.
Rozstrzygnięcie
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] sierpnia 2018 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra z dnia [...] grudnia 2017 r. i zasądził od Ministra na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz Sędziowie WSA Anna Falkiewicz-Kluj (spr.) WSA Przemysław Żmich Protokolant specjalista Jolanta Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi T. S., R. S., K. A., L. K. i J. A. na decyzję Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...], 2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz T. S., R. S., K. A., L. K. i J. A. solidarnie kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z [...] sierpnia 2018 r. nr [...], Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (D.U. 2017, poz. 1257 ze zm.), dalej K.p.a. utrzymał w mocy decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] grudnia 2017 r., znak: [...]. Decyzją tą umorzono postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] września 1991 r. [...] którą stwierdzono nabycie przez Miasto [...] z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr [...], i [...], obr. [...], dla których prowadzona jest księga wieczysta nr [...]. Stan sprawy przedstawiał się w sposób następujący. WW decyzją Wojewoda [...] stwierdził nabycie przez Miasto [...] z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. [...] i [...], obr. [...], dla której prowadzona jest księga wieczysta nr [...]. Decyzja ta stała się ostateczna. T.z S., R. S., K. A., L. K. i J. A., dalej "skarżący" wnieśli pismem z [...] lipca 2008 r. o stwierdzenie nieważności ww decyzji Wojewody [...]. Zdaniem Skarżących decyzja została wydana z rażącym naruszeniem art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. w zw. z art. 18 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (D.U. 1990, Nr 32, poz. 191 ze zm.) poprzez wydanie jej w sytuacji gdy nieruchomość której decyzja dotyczyła nie stanowiła [...] maja 1990 r w części odpowiadającej udziałowi K. A. tj. w udziale [...] części własności Skarbu Państwa, skierowanie jej do osoby nie będącej stroną w sprawie oraz nie zawiadomienie o sprawie i niedoręczenie decyzji stronie (naruszenie art. 156 § 1 pkt 4 w zw. z art. 28 K.p.a.; niedoręczenie decyzji T. S., naruszenie art. 7,77 § 1, 80 i 107 § 3 K.p.a. poprzez zaniechanie ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości, wadliwe sporządzenie uzasadnienia decyzji, które nie pozwala na jej kontrolę. Zdaniem Skarżących nieruchomość została bezprawnie przejęta przez Skarb Państwa na podstawie przepisów dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (D.U.1945, Nr 3 poz 13, dalej "dekret". Potwierdza to wyrok Sądu Okręgowego w [...] z [...] kwietnia 2005 r. [...] [...] i wyrok Sądu Apelacyjnego w [...] z [...] grudnia 2005 r, [...] [...], dalej "wyrok ustalający". Organ, rozpoznając sprawę przyznał, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r Przepisy wprowadzające tylko mienie ogólnonarodowe (państwowe) stawało się z dniem wejścia w życie tej ustawy z mocy prawa mieniem właściwych gmin. Jeżeli nieruchomość stanowiła własność osób fizycznych lub prawnych była ona wyłączona z komunalizacji. Istotny był stan na datę wejścia w życie ustawy tj. 27 maja 1990 r. Zdaniem organu skarżący nie mają interesu prawnego w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowo administracyjnym stronami postępowania komunalizacyjnego są Skarb Państwa, jako dotychczasowy właściciel oraz właściwa gmina, która w wyniku komunalizacji staje się właścicielem danej nieruchomości. Inne podmioty mogą brać udział w postępowaniu komunalizacyjnym gdy wykażą że mienie to stanowi ich własność i nie podlega komunalizacji. W niniejszej sprawie z karty inwentaryzacyjnej nr [...] stanowiącej część decyzji komunalizacyjnej wynika, że tytuł Skarbu Państwa wynikał z księgi wieczystej nr [...]. Z zaświadczenia Sądu Rejonowego w [...] z [...] kwietnia 2012 r. wynikało, że księga wieczysta nr [...] prowadzona jest dla nieruchomości, która obejmuje parcelę gruntową nr [...] o pow. [...] ha i jako właściciel ujawniony jest Skarb Państwa. Podstawę ujawnienia stanowi wniosek z [...] listopada 1967 r. oraz orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urzędu Spraw Wewnętrznych w [...] z [...] stycznia 1959 r., orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urzędu Spraw Wewnętrznych w [...] z [...] lipca 1969 r. [...], odpis decyzji Ministerstwa z [...] kwietnia 1959 r. Wpisu dokonano [...] sierpnia 1968 r. Na wniosek z [...] grudnia 1978 r. w dziale II księgi wieczystej dopisano nową podstawę nabycia Skarbu Państwa tj. postanowienie Sądu Rejonowego w [...] z [...] listopada 1978 r. sygn. akt [...] w związku z przyłączeniem tej księgi do parceli gruntowej [...] o pow. [...] ha. Wpis ten został dokonany [...] grudnia 1978 r. Analiza wpisów w KW wskazuje że część nieruchomości z KW [...] tj. parcela [...] była objęta KW [...] a w chwili dokonania jej odłączenia właścicielem był W. S.. Na wniosek z [...] grudnia 1978 r. do księgi [...] przyłączono: - parcelę [...], stanowiącą własność Skarbu Państwa, z księgi wieczystej [...], - parcelę [...] z KW [...] będącą własnością Z. K., J. J. po [...] części, W. S., A. P., I. ., A. S. po [...] części; -parcelę [...] w [...], karta B w której figurował Skarb Państwa; -parcelę [...] w [...] Skarbu Państwa. Na podstawie wniosku z [...] września 1981 r. [...] dokonano zmiany oznaczenia na działkę ewidencyjną [...] z parcel gruntowych odłączonych z [...], [...], KW [...], parcel odłączonych z [...] obejmujących własność Skarbu Państwa. Wynika z tego że bezpośrednio przed komunalizacją z mocy prawa w księdze wieczystej figurował Skarb Państwa. Odnosząc się do zarzutów skarżących organ stwierdził, że nie kwestionuje, że działki oznaczone nr [...] i [...] powstały częściowo z nieruchomości należącej w udziale [...] poprzedniczki prawnej wnioskodawców. Jednakże organ ustalał stan prawny na datę [...] maja 1990 r. a ten wskazywał, że w KW [...] ujawniony był jako właściciel Skarb Państwa a podstawę wpisu nie stanowił dekret o reformie rolnej. Ewentualne wyjaśnienie zapisów w księgach wieczystych nie może nastąpić w postępowaniu administracyjnym (komunalizacyjnym). Zdaniem organu Skarżący nie wykazali żadnym dowodem swego tytułu prawnego do tych nieruchomości. Nie jest nim wyrok Sądu Apelacyjnego w [...]. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (D.U: 2017, poz. 1007).domniemuje się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Domniemanie to wiąże organy i sąd. Domniemanie to nie może być obalone w wyniku postępowania administracyjnego a jedynie w procesie w trybie art. 10 tej ustawy. Odnosząc się do zarzutów wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy (zaniechanie ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości) organ stwierdził, że stan ten został ustalony w sposób prawidłowy. W tym świetle, zdaniem organu, skoro Skarżący nie posiadają tytułu prawnego do ww. nieruchomości, nie przysługuje im legitymacja czynna do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania nieważnościowego i dlatego na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. postępowanie należało umorzyć, co prawidłowo uczynił Minister. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wywiedli skarżący. Zarzucili naruszenie: -art. 7, 8, 28, 77, 107 § 3 K.p.a. poprzez zaniechanie ustalenia rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości na dzień wydania decyzji komunalizacyjnej oraz losów nieruchomości od daty przejęcia nieruchomości na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej do daty komunalizacji, zaniechania zebrania dostępnych dowodów oraz błędną ocenę zebranych w sprawie dokumentów; błędne ustalenie, że skarżącym nie przysługują żadne prawa do nieruchomości a zatem nie przysługuje im przymiot strony postępowania; zaniechanie wyjaśnienia istotnego dla wydania rozstrzygnięcia obecnego stanu prawnego nieruchomości. -art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. w zw. z art. 28 K.p.a., art. 157 § 2 K.p.a. i 105 K.p.a. poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej i uznanie, że Skarżący nie posiadają interesu prawnego w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej i błędne uznanie, że Skarb Państwa nabył własność nieruchomości objętej żądaniem wniosku w okresie po [...] września 1944 r. do [...] maja 1990 r. na podstawie innego zdarzenia prawnego niż to jakie zostało wskazane we wniosku wszczynającym postępowanie administracyjne. Wniesiono o uchylenie obu decyzji i zasądzenie kosztów postępowania sądowego w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przypisanych. W uzasadnieniu skargi Skarżący stwierdzają, że działki ewidencyjne nr ew. [...] i [...] powstały z parcel gruntowych wchodzących w skład spadku po babce skarżących co do których wyrokiem Sądu Okręgowego w [...] z [...] kwietnia 2005 r. [...] [...] przesądzone zostało, że nie zostały one przejęte na mocy reformy rolnej. Organ pominął, że działki ewidencyjne nr [...] i [...] powstały z podziału działki o nr ew. [...] oraz [...], która powstały m.in. z parcel gruntowych [...] z [...] i [...] z [...]. Przedmiotowa parcela została przeniesiona do KW [...] na podstawie mapy uzupełniającej z projektem podziału działek w obrębie [...] położonych między ulicami [...],[...],[...] i [...] w N. l.skł. geodez. [...] z [...] września 1978 r. Z księgi wieczystej nr [...] wynika wprost, że przekształcenie parcel zostało tam wpisane w 1978 r. Jak wynika z wpisów w dziale I tej księgi przedmiotowe parcele gruntowe [...] (powstała z niej działka [...]) i [...] (powstała z niej działka [...]) zostały odłączone z [...] gdzie był ujawniony Skarb Państwa jako właściciel na podstawie dekretu o reformie rolnej. Wniosek – w związku z wykonaniem którego doszło do ujawnienia przedmiotowych parceli w KW [...] dotyczył odłączenia i wpisania w księdze wieczystej KW [...] całego szeregu parcel z różnych ksiąg gruntowych, które łącznie utworzyły działkę o nr ew. [...]. Następnie dokonano podziału tej działki na działki [...] i [...] ta ostatnia została przeniesiona do nowej księgi wieczystej nr [...]. Zmiany wynikały ze zmian geodezyjnych a nie własnościowych. Powołane przez organ orzeczenie Wojewódzkiej Rady Narodowej z [...] stycznia 1959 r. nie dotyczyło poprzednika prawnego skarżących a tym samym nie zostały jego mocą wywłaszczone. Orzeczenie to nie mogło odnieść skutku w stosunku do tych parcel. Z przedłożonych przez Skarżących dokumentów wynika, że nieruchomość [...] została bezprawnie przejęta na podstawie przepisów o reformie rolnej a wyrok ustalający pozwala na stwierdzenie, że przejęcie to nie powinno mieć miejsca. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje. Skarga jest zasadna. Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone między innymi w art. 1 § 1 i § 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1647), oraz art. 3 § 1 P.p.s.a., sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, tj. kontroli zgodności zaskarżonego aktu z przepisami postępowania administracyjnego, a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm prawa materialnego. Zgodnie z art. 134 P.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organy naruszyła art. 7,7, 77 § 1, 8, 107 § 3 K.p.a. w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Przeprowadzone przez organ postępowanie jest niepełne gdyż organ nie dokonał oceny dowodów w postaci dokumentacji hipotecznej i opinii geodezyjnej, które miały istotny wpływ na ocenę czy skarżącym przysługiwała legitymacja czynna w żądaniu wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. Zgodnie z art. 61 § 1 w zw. z art. 28 K.p.a. wszczęcie postępowania uzależnione jest od wniosku strony. Stroną jest podmiot, który wykaże, że ma interes prawny we wszczęciu takiego postępowania. Pojęcie interesu prawnego, użyte w przepisie art. 28 k.p.a. oznacza istnienie interesu prawnego opartego na konkretnym przepisie prawa materialnego. O istnieniu interesu prawnego decydują przepisy prawa materialnego przyznające stronie konkretne, indywidualne korzyści (uprawnienia lub obowiązki). W niniejszej sprawie jak zresztą wskazywał sam organ, strona musi wykazać stosownymi dokumentami, że to nie Skarbowi Państwa a stronie przysługiwało w dniu [...] maja 1990 r. prawo własności do skomunalizowanego później mienia. Skarżący swe prawa wywodzą z wyroku SO w [...] z [...] kwietnia 2005r. w którym Sąd ten ustalił, że wymienione w nim parcele budowalne nie podpadały pod działanie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (D.U. R.P. nr 3, poz. 13/45), dalej "dekret", kwestionując tym samym zapisy w księgach wieczystych z których wynika podstawa prawna wpisu Skarbu Państwa. Niniejsza sprawa dotyczy działek o obecnych nr ew. [...] i [...] obręb [...]. Tytuł prawny Skarbu Państwa na datę wejścia w życie ustawy z 10 maja 1990 r. - [...] maja 1990 r., wynika, zdaniem organu, z orzeczenia wywłaszczeniowego Wojewódzkiej Rady Narodowej z [...] stycznia 1959 r. oraz przepisów ustawy z dnia 12 marca 1958 r o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (D.U. nr 17 poz. 70 z 1958 r). Z zapisów tych nie wynika aby tytuł nabycia przez Skarb Państwa wynikał z dekretu o reformie rolnej. Aby prawidłowo rozstrzygnąć kwestię legitymacji czynnej skarżących jako następców prawnych K. z H., w świetle uzyskanego przez nich wyroku ustalającego organ powinien dokonać nie budzących wątpliwości ustaleń co do pochodzenia działki o nr ew. [...] i [...] i tego czy nie nastąpiły jakiekolwiek zdarzenia prawne, które dawały podstawy do wpisu Skarbu Państwa na innej podstawie prawnej niż to wynika z zapisów w księgach wieczystych, wobec istnienia domniemania z art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nie jest tak, jak wywodzi organ, że obalenie tego domniemania jest możliwe jedynie w postępowaniu przed sądem powszechnym w trybie art. 10 tej ustawy. Kwestia przeprowadzenia dowodu przeciwko temu domniemaniu jest zagadnieniem prawa cywilnego co istotnie oznacza, że nie jest to możliwe w postępowaniu administracyjnym (por. wyrok NSA z 1 czerwca 2016 r., I OSK 2100/14). Oznacza to jednak tyle, że to sąd powszechny ma wyłączne prawo do wydania rozstrzygnięcia które mogłoby stanowić podstawę do obalenia tego domniemania. Dokument na tę okoliczność musi zatem pochodzić od sądu powszechnego a nie administracyjnego. Wbrew wywodom organu obalenie tego domniemania nie następuje wyłącznie na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Dopuszczalne jest obalenie tego domniemania w każdym innym postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym jako przesłanka merytorycznego rozpoznania sprawy. Sąd w tym zakresie w pełni podziela te poglądy doktryny i orzecznicze z których wynika, że strona może w postępowaniu przed sądem powszechnym (nie tylko w trybie art. 10 u.k.w.i.h) obalać domniemanie z art. 3 ust. 1 u.k.w.i.h gdy jest to przesłanka do merytorycznego rozpoznania sprawy (por. Stanisław Rudnicki Własność nieruchomości Wydawnictwo Prawne LexisNexis Warszawa 2007, str. 283, wyrok NSA z 25 kwietnia 2017 r. I OSK 1909/15, wyrok NSA z 21 kwietnia 2017 r., I OSK 6’504/16, wyrok NSA z 16 czerwca 2016 r.,I OSK 2205/14 ). Strony postępowania w związku z tym uzyskały wyroku ustalający z którego wynika, że określone w nim parcele nie podlegały działaniu o reformie rolnej. Organ w takiej sytuacji, badając legitymację czynną skarżących, powinien ustalić czy rzeczywiście w świetle tych ustaleń, doszło do obalenia domniemania z art. 3 ust. U.k.w.i.h. To bowiem skutkowałoby przyjęciem po stronie skarżących istnienia legitymacji czynnej chyba, że zaistniałby inne zdarzenia pomiędzy wydaniem orzeczenia w trybie działania dekretu o reformie rolnej a [...] maja 1990 r., które skutkowałyby wpisem Skarbu Państwa do ksiąg wieczystych. Odnosząc te wywody do realiów niniejszej sprawy należy wskazać, że organ uznał, że działki o nr ew. [...] i [...] zostały przejęte przez Skarb Państwa na podstawie orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z [...] stycznia 1959 r. wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (D.U. Nr 18, poz. 94 z 1961 r.). W związku z tym brak jest podstaw do twierdzenia, że nieruchomość ta podlegała działaniu dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej i wyrok ustalający nie ma wpływu na treść zapisów w księdze wieczystej. Orzeczenie wywłaszczeniowe [...] stycznia 1959 r., na które powołuje się organ dotyczyło parcel [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]. Jak wynika z dokumentacji geodezyjno-hipotecznej sporządzonej na potrzeby sprawy o ustalenie, działka [...] powstała z gruntów wchodzących w skład [...], które obejmowały m.inn. [...] o pow. [...].[...] podzielono następnie na [...] (pow. [...] ha), [...] o pow. [...] ha, [...] o pow. [...] ha i [...] o pow. [...] ha. (podział z 1978 r.). Parcela [...] wraz z innymi ([...], [...], [...], [...], [...] i [...]) utworzyły ostatecznie [...] działki: [...] o pow. [...] ha i [...] o pow. [...] ha. Oznacza to, że działka nr ew. [...] została utworzona m.inn. z parceli [...], pochodzącej z [...], co do której wypowiedział się Sąd Okręgowy w [...] w wyroku z [...] kwietnia 2005 r. stwierdzając, że parcela [...] o pow. [...] ha w całości nie podlegała działaniu dekretu o reformie rolnej. Czyni to wątpliwym ustalenia organu w zakresie wywłaszczenia na podstawie orzeczenia z [...] stycznia 1959 r. Także zresztą z zaświadczenia z ksiąg wieczystych z [...] czerwca 1946 r. wynika, że nieruchomości objęte m.in. [...] co do których jako jedna ze współwłaścicielek ujawniona była K. z H. zostały przejęte przez Skarb Państwa na cele reformy rolnej. Skoro całość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa w drodze dekretu o reformie rolnej to nie było podstaw do kolejnego wywłaszczenia. Tym bardziej, że w orzeczeniu wywłaszczeniowym z 1959 r. nie została wymieniona ani K. z H. ani parcela [...]. Z kolei działka o nr ew. [...] – jak to także wynika z analizy J. P. powstała z [...] o pow. [...] ha, który tworzyła pierwotnie m.in. parcela [...] o pow. [...] i która została podzielona na parcele [...], [...], [...] i [...]. To z tej ostatniej została wyodrębniona działka [...] o pow. [...] ha. Działki o nr ew. [...] i [...] zostały dołączone do KW [...] a następnie dokonano kolejnych podziałów działki [...] (na działki [...]) i kolejnych odłączeń do ksiąg wieczystych. Jak natomiast wynika z wyroku ustalającego nie było podstaw do przejęcia na cele reformy rolnej parceli [...] i o pow. [...] ha. W związku z tym organ powinien dokonać, na podstawie zgromadzonej w aktach sprawy dokumentacji geodezyjno hipotecznej ustaleń czy rzeczywiście orzeczeniem wywłaszczeniowym z 1959 r. mogły zostać objęte nieruchomość stanowiące współwłasność poprzedniczki prawnej skarżących a obecnie odpowiadająca działce o nr ew. [...] i [...]. Zwrócić także powinien uwagę na znajdujące się w aktach sprawy (co prawda w xero) zaświadczenia z ksiąg wieczystych, mające moc dokumentów urzędowych: - zaświadczenie z [...] czerwca 1946 r. z którego wynika, że nieruchomości objęte m.in. [...] co do których jako jedna ze współwłaścicielek ujawniona była K. z H. została przejęta przez Skarb Państwa na cele reformy rolnej -zaświadczenie z [...] października 1999 r.; -zaświadczenie z [...] grudnia 1999 r. z którego wynika, że księga gruntowa [...] obejmowała parcelę [...]. Dokumenty te powinny być ocenione zgodnie z art. 80 K.p.a. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ będzie miał na uwadze ocenę prawną Sądu i ustali przede wszystkim na podstawie dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji z badania ksiąg wieczystych – z postępowania przed sądem powszechnym oraz znajdujących się w aktach zaświadczeń, stan faktyczny i prawny nieruchomości odpowiadającej obecnym działkom o nr ew. [...] i [...] i oceni czy ww wyrokiem ustalającym nie doszło do obalenia domniemania z art. 3 ust. 1 u.k.w.i.h. Ponieważ ustalenia w tym zakresie są skomplikowane i wymagają wiedzy specjalistycznej być może konieczne stanie się zwrócenie się do biegłego sądowego J. P. (o ile jest jeszcze biegłym lub wykonuje tego rodzaju działalność w zakresie badania ksiąg wieczystych) o wyjaśnienie wątpliwości co do przekształceń własnościowych na datę komunalizacji. Wobec braku ustalenia przez organ istotnych okoliczności sprawy przedwczesna jest ocena zarzutu naruszenia art. 28 i 105 § 1 K.p.a Zarzut naruszenia art. 156 K.p.a. w ogóle nie może być na tym etapie postępowania brany pod uwagę gdyż organ dokonywał formalnej oceny wniosku w aspekcie legitymacji czynnej skarżących. Na tym etapie postępowania w ogóle nie mógł odnosić się do przesłanek merytorycznych uzasadniających lub nie stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej. Z tych względów i na podstawie art. 145 § 1 pkt 1c i 135 P.p.s.a. Sąd orzekł jak w wyroku. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 P.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (D.U. 2015, poz. 1800).

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 15.07.2026. · Źródło