I GSK 448/15
WyrokNaczelny Sąd Administracyjny2015-06-17
Skład orzekający: Barbara Stukan-Pytlowany, Magdalena Bosakirska, Inga Gołowska
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy opodatkowanie oleju smarowego podatkiem akcyzowym, który nie jest wykorzystywany jako paliwo silnikowe lub opałowe, jest zgodne z prawem wspólnotowym, w szczególności z Dyrektywą Rady 2003/96/WE i Dyrektywą Rady 92/12/EWG, oraz czy takie opodatkowanie zwiększa formalności związane z przekraczaniem granicy w handlu między państwami członkowskimi lub narusza zakaz dyskryminacji?Ratio decidendi
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, uznając, że opodatkowanie oleju smarowego podatkiem akcyzowym, nawet jeśli nie jest on wykorzystywany jako paliwo silnikowe lub opałowe, jest zgodne z prawem wspólnotowym. Sąd oparł się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą nakładać podatki na produkty, które nie podlegają zharmonizowanemu podatkowi akcyzowemu, pod warunkiem, że nie zwiększa to formalności przy przekraczaniu granic i nie narusza zasady niedyskryminacji. W analizowanej sprawie nie stwierdzono naruszenia tych zasad.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym od olejów smarowych nabytych wewnątrzwspólnotowo. Skarżąca argumentowała, że opodatkowanie tych olejów jest sprzeczne z prawem wspólnotowym i powinno być zwolnione z akcyzy. Organy celne i Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówiły stwierdzenia nadpłaty, uznając podatek za należny. Skarżąca wniosła skargę kasacyjną, zarzucając błędną wykładnię przepisów prawa materialnego i wspólnotowego.Rozstrzygnięcie
Oddalono skargę kasacyjną. Zasądzono od I. W. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w Katowicach 500 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.Pełny tekst orzeczenia
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Stukan-Pytlowany Sędzia NSA Magdalena Bosakirska Sędzia del. WSA Inga Gołowska (spr.) Protokolant Jarosław Poturnicki po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej I. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 marca 2012 r. sygn. akt III SA/Gl 1338/11 w sprawie ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od I. W. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w Katowicach 500 (pięćset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 1 marca
2012r,, sygn. akt III SA/GI 1338/11 oddalił skargę I. W. na decyzję
Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego.
Sąd orzekał w następującym stanie sprawy.
Wnioskiem z dnia 17 grudnia 2010r. I. W., wystąpiła do
Naczelnika Urzędu Celnego w R. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku
akcyzowym od olejów smarowych o kodzie CN 2710 1981, nabytych wewnątrzwspólnotowo do innych celów niż paliwo silnikowe i opałowe. W
uzasadnieniu swojego wniosku skarżąca stwierdziła, że jej zdaniem obciążenie
nabywanych przez nią produktów podatkiem akcyzowym pozostaje w sprzeczności z
prawem wspólnotowym, a w szczególności Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27
października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych
dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.
Urz. WE nr L 283 z dnia 31 października 2003r., s. 51 ze zm.; dalej: Dyrektywa
energetyczna), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z
podatku akcyzowego.
Naczelnik Urzędu Celnego w R. decyzją z dnia [...] lutego 2011r., nr
[...], odmówił stwierdzenia i zwrotu nadpłaty wnioskowanego podatku akcyzowego. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że krajowe regulacje w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym produktów rafinacji ropy naftowej (w tym olejów smarowych klasyfikowanych do CN 2710 19 81) wymienionych w ustawie z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, dalej: u.p.a.) nie pozostają w sprzeczności z zasadami prawa wspólnotowego określonymi Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm., dalej: TWE) oraz w prawie wspólnotowym (Dyrektywą energetyczną). Nie naruszają także zasad wolnego handlu i swobodnej konkurencji, umożliwiając w równym stopniu wszystkim podmiotom prowadzenie działalności w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi [dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE nr L 76 z dnia 23 marca 1992r., s. 1 ze zm.; dalej: Dyrektywa horyzontalna)]. Ponadto zauważył, iż zarówno w świetle regulacji wspólnotowych, jak i krajowych, oleje smarowe będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a tym samym brak było podstaw do uznania żądania strony i stwierdzenia nadpłaty, gdyż podatek zapłacony, którego dotyczył wniosek, był należny.
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. utrzymał w mocy decyzję Organu pierwszej instancji.
Organ nie dopatrzył się sprzeczności prawa wspólnotowego z prawem
krajowym i możliwości zastosowania wprost przepisów Dyrektywy energetycznej.
Uznał także, że podatek akcyzowy został przez Spółkę zapłacony należnie i nie
powstała nadpłata, a tym samym żądanie jej zwrotu nie znajduje uzasadnienia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalając skargę wskazał, że
ustawa o podatku akcyzowym z 2004r., w art. 2 wprowadziła podział wyrobów
akcyzowych na zharmonizowane i niezharmonizowane. W art. 2 tej ustawy w
związku z Załącznikiem nr 2 poz. 4 wyroby objęte wnioskiem skarżącej, oznaczone
kodem CN 2710 zostały uznane za "wyroby akcyzowe zharmonizowane" co by
wskazywało, że podlegają one wspólnotowym przepisom. W tym zakresie przepisy
krajowe nie były zgodne z przepisami wspólnotowymi. Jednak z uwagi na treść art. 3 ust 1 i ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej oraz mając na względzie wyrok ETS z dnia 5 lipca 2007 r., C-145/06 i C-146/06, opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów
smarowych nie wykorzystywanych na cele opałowe lub napędowe pozostawało w
gestii uregulowań Państw Członkowskich i tym samym Polska mogła wprowadzić w
prawie krajowym opodatkowanie takich olejów podatkiem akcyzowym, co też
uczyniła. Regulacje te nie mogą jednak zwiększać formalności związanych z
przekroczeniem granicy w handlu miedzy państwami członkowskimi, ani
dyskryminować tożsamych produktów z innych państw na rynku krajowym przez
nakładanie podatków wewnętrznych. Sąd przeanalizował treść przepisów art. 54 ust. 1, art. 55 ust 1, art. 27 ust. 4 pkt 2 u.p.a., § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z
przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744; dalej: rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2004r.) i stwierdził, że przepisy te nie miały
zastosowania do przedmiotowych olejów smarowych nabytych
wewnątrzwspólnotowo, gdyż nie była od nich zapłacona akcyza w kraju nabycia.
Sąd I instancji zgodził się z organem celnym, że w przypadku nabycia
wewnątrzwspólnotowego nie nałożono na nabywcę olejów smarowych dodatkowych
obowiązków, które winien spełnić, gdy towar przekracza granicę Państwa
Członkowskiego. Jak oświadczyła strona skarżąca dodatkowe obowiązki dotyczą
możliwości skorzystania przez podatnika ze zwolnienia z podatku akcyzowego
dokonującego obrotu tymi towarami na terenie kraju. Strona skarżąca nie wskazała
żadnych dodatkowych formalności wymaganych na granicy, ani w związku z
przekroczeniem granicy, które zostały na nią nałożone przepisami krajowymi w
związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów smarowych.
Zdaniem Sądu nie można było zatem uznać zasadności zarzutów o
zwiększeniu formalności związanych z przekroczeniem granicy (nałożeniu
dodatkowych obowiązków) w przypadku obrotu olejami smarowymi w ramach państw
wspólnoty.
W ocenie Sądu w sprawie nie doszło także do naruszenia zasady zakazu
dyskryminacji podatkowej (art. 25, art. 90 ust. 1 w zw. z art. 12 TWE).
Sąd przywołał treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia
2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dż. U. Nr 87, poz. 825, ze
zm.; dalej rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004r.), stwierdzając, że oleje smarowe
o kodzie CN 2710 19 81, PKWiU 23.20.18 w obrocie krajowym i wspólnotowym
traktowane są jednakowo. Zdaniem Sądu dowodzi tego wysokość stawki w pozycji 3
Załącznika nr 1 rozporządzenia - Tabela stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych
sprzedawanych w kraju i pozycji 2 Załącznika nr 2 - Tabela stawek akcyzy dla
wyrobów akcyzowych dostarczanych i nabywanych wspólnotowo oraz
importowanych. Jest taka sama i wynosi 1.180,00 zł/1.0001.
W ocenie Sądu, również w kontekście wymienionego przez Skarżącą
wprowadzonego z dniem 20 sierpnia 2004 r. zwolnienia określonego w § 13 ust. 1
pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zm.; dalej:
rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 2004r.) nie można uznać, aby towary nabywane
wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę były dyskryminowane, w ten sposób, iż nie
mogły korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem akcyzowym, zaś towary
sprzedawane w kraju mogły korzystać z takiego zwolnienia. Otóż zgodnie z § 2b ust.
1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury
zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, dalej:
rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2004r.) - owiązującego od dnia 20 sierpnia 2004r.
w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
zharmonizowanych, do których w państwie nabycia nie stosuje się procedury
zawieszenia poboru akcyzy i do których stosuje się na terytorium kraju stawkę
podatku akcyzowego inną niż 0%, ich przemieszczenie na terytorium kraju i
wprowadzenie do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
odbywa się z zastosowaniem dokumentów handlowych. Oznacza to, iż towary
nabywane wewnątrzwspólnotowo mogły być wprowadzone do składu podatkowego
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentów handlowych
(bez spełniania dodatkowych formalności i warunków) i podobnie jak produkty
sprzedawane przez podmioty krajowe mogły korzystać ze zwolnienia przy spełnieniu
przesłanek określonych w § 13 ust. 1 pkt 5.
Sąd I instancji podzielił także pogląd wyrażony w uchwale z dnia 22 czerwca
2011 r., sygn. I GPS 1/11, podjętej w składzie całej Izby Gospodarczej. W uchwale tej NSA stwierdził, że w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie jest
nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii
elektrycznej w sytuacji, w której ten kto ją uiścił nie poniósł z tego tytułu uszczerbku
majątkowego. Mechanizm ujęcia kwot podatku akcyzowego w końcowej cenie
sprzedawanego wyrobu jest identyczny, zarówno w odniesieniu do energii
elektrycznej jak i olejów smarowych. Nadto skarżąca mogła skorzystać ze zwolnienia w podatku akcyzowym przez spełnienie warunków określonych w ustawie i rozporządzeniu wykonawczym, czego nie uczyniła. Dlatego również w niniejszej sprawie należy przyjąć, że warunkiem niezbędnym dla stwierdzenia istnienia nadpłaty w podatku akcyzowym w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej jest uprzednie wykazanie lub co najmniej podniesienie argumentu, że Skarżąca poniosła ekonomiczny ciężar opodatkowania jej działalności podatkiem akcyzowym z tytułu sprzedaży olejów smarowych.
I. W. złożyła skargę kasacyjną od powyższego wyroku, wnosząc o jego uchylenie w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach, a także zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.
Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:
1) na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.;
dalej: p.p.s.a.) naruszenie prawa materialnego, tj.:
- poprzez błędną wykładnię art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 5t art. 62 ust. 1 oraz art. 65
u.p.a. w związku z art. 2 ust. 4 art. 20 ust. 1 Dyrektywy energetycznej oraz art. 3 ust.
3 Dyrektywy horyzontalnej poprzez przyjęcie, że nabywane wewnątrzwspólntowo
oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 podlegają na terytorium kraju
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,
- poprzez błędną wykładnię art. 30 Dyrektywy energetycznej w związku z
przepisem art. 8 ust. 1 lit. a Dyrektywy Rady 92/81/EWG z dnia 19 października
1992r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów
mineralnych (Dz. U. L 316, str. 12 ze zm., dalej: Dyrektywa Rady 92/81/EWG)
poprzez przyjęcie, że od dnia 1 stycznia 2004r. państwa członkowskie zamiast
obowiązku zastosowania w przepisach krajowych stosownego zwolnienia otrzymały
uprawnienie do opodatkowania produktów energetycznych, takich jak oleje smarowe,
w przypadku, gdy były one wykorzystywane w inny sposób niż jako paliwo silnikowe
lub grzewcze,
- poprzez błędną wykładnię przepisów art. 2, art. 4 ust. 1 pkt. 5,art. 55, art. 62
ust. 1 oraz art. 65 u.p.a., w związku z przepisem art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej
poprzez przyjęcie, że nabywane wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe oznaczone
kodem CN 2710 19 81 podlegają na terytorium kraju opodatkowaniu podatkiem
akcyzowym, gdyż ich opodatkowanie nie zwiększa formalności związanych z
przekraczaniem granicy,
- poprzez błędną wykładnię § 13 ust. 1 pkt. 5 oraz ust. 2d rozporządzenia z
dnia 26 kwietnia 2004 r. w związku z art. 90 TWE poprzez przyjęcie, że nie zachodzi
naruszenie zakazu dyskryminacji ustanowionego w art. 90 TWE,
- poprzez błędną wykładnię, czego konsekwencją było niewłaściwe
zastosowanie przepisów art. 2, art. 4 ust. 1 pkt. 5, art. 62 ust. 1 oraz art. 65 u.p.a. w
związku z przepisem § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004r. w
związku z art. 217 Konstytucji RP oraz art. 4 Ordynacji podatkowej, poprzez
przyjęcie, że przepis art. 62 ust. 1, art. 65 ust. 1 w związku z przepisem art. 4 ust. 1
pkt 5 u.p.a., pozwalają na opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów
smarowych pomimo, iż nie są one wykorzystywane jako paliwa,
- poprzez błędną wykładnię przepisu art, 72 § 1 Ordynacji podatkowej w
zakresie przekroczenia granic wykładni językowej oraz zakazu wykładni
prawotwórczej, konsekwencją czego było uznanie, że nie wystąpił żaden z
ustawowych warunków zwrotu podatku akcyzowego, zatem odmowa zwrotu podatku
akcyzowego dokonana przez organy podatkowe jest prawidłowa.
W uzasadnieniu Skarżąca przedstawiła argumentację wyrażoną na
wcześniejszych etapach postępowania.
W piśmie procesowym z dnia 8 czerwca 2015r. określonym jako "uzupełnienie
skargi kasacyjnej" skarżąca rozwijając zarzut skargi kasacyjnej dotyczący błędnej
wykładni § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004r. oraz ust. 2d
rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004r. w zw. z art. 90 TWE wskazała na ich
dyskryminujący charakter z uwagi na zróżnicowanie terminu płatności podatku
akcyzowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym i sprzedaży krajowej olejów
smarowych nie korzystających z procedury zawieszenia poboru akcyzy z uwagi na
przeznaczenie.
Dyrektor Izby Celnej w Katowicach, w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł
o jej oddalenie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuję:
Skarga kasacyjna podlega oddaleniu, z uwagi na brak usprawiedliwionych
podstaw.
Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a.) Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje
sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę
nieważność postępowania z przyczyn określonych w art. 183 § 2 powołanej ustawy,
które w niniejszej sprawie nie występują.
Skarga kasacyjna w rozpoznawanej sprawie została oparta na podstawie
określonej w art. 174 pkt 1 p.p.s.a., gdyż zarzuty skargi kasacyjnej dotyczą jedynie
naruszenia przepisów prawa materialnego. Autor skargi kasacyjnej formułując
zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego wskazał, że Sąd oddalił skargę
pomimo błędnej wykładni przepisów mających kluczowe znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy.
Przechodząc do oceny zarzutu błędnej wykładni przepisów prawa
materialnego, na wstępie rozważań należy odwołać się do regulacji zawartych w
Dyrektywach horyzontalnej i energetycznej.
Przepis art. 1 Dyrektywy horyzontalnej wskazuje, że dyrektywa ta wyznacza
system dotyczący wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i innych podatków
pośrednich, które są pobierane bezpośrednio lub pośrednio przy sprzedaży takich
produktów, z wyjątkiem podatku od wartości dodanej i podatków ustalonych przez
Wspólnotę. Natomiast szczegółowe przepisy odnoszące się do struktury i stawek
podatku dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym są wymienione we
właściwych dyrektywach. Stosownie zaś do treści art. 3 ust. 3 Dyrektywy
horyzontalnej państwa członkowskie zachowują prawo do wprowadzenia lub
utrzymywania podatków na wyroby inne niż te wymienione w ust. 1 pod warunkiem
jednak, że podatki te nie spowodują zwiększenia formalności związanych z
przekraczaniem granicy w handlu między państwami członkowskimi. W zakresie
odnoszącym się do olejów mineralnych tą stosowną dyrektywą jest Dyrektywa
energetyczna, która w art. 1 zobowiązuje państwa członkowskie do nakładania
podatków na produkty energetyczne zgodnie z jej regułami. Stosownie, zatem do art.
2 ust. 1 lit. b omawianej dyrektywy pojęcie "produkty energetyczne" stosuje się do
produktów wymienionych w tym przepisie według kodów CN, w tym także do
objętych kodem CN 2710. Jednocześnie art. 2 ust. 4 lit b tiret pierwsze stanowi, że
niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do produktów energetycznych
wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania,
przy czym w ostatnim zdaniu art. 2 ust. 4 tego przepisu stwierdza się, że jednakże
art. 20 ma zastosowanie do tych produktów energetycznych, Wskazany przepis art.
20 w ustępie 1 wymienia w sposób wyczerpujący produkty energetyczne podlegające
przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania Dyrektywy horyzontalnej, z tym
jednak, że poza zakresem przedmiotowym znajdują się produkty objęte kodem CN
2710 19 81, a więc oleje smarowe będące przedmiotem postępowania w niniejszej
sprawie.
Należy również wskazać, że Dyrektywa horyzontalna została z dniem 1
kwietnia 2010r. uchylona przez dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej
dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L nr 9 z dnia 14 stycznia 2009r., s. 12 ze zm.),
przy czym art. 1 ust. 3 Dyrektywy 2008/118/WE o brzmieniu: "Państwa członkowskie
mogą nakładać podatki na a) produkty inne niż wyroby akcyzowe; (...). Nakładanie
takich podatków nie może jednak powodować zwiększenia formalności przy
przekraczaniu granic w handlu miedzy państwami członkowskimi" - odpowiada treści
art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej.
W opinii strony skarżącej z art. 2 ust. 4 i art. 20 Dyrektywy energetycznej w
związku z art. 3 Dyrektywy horyzontalnej, jasno wynika, że oleje smarowe
wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub grzewcze pozostają poza
systemem zharmonizowanego podatku akcyzowego, co oznacza, iż przepisy prawa
polskiego pozostają w sprzeczności z prawem wspólnotowym, a w takim przypadku
skarżąca spółka miała prawo powołać się na prawo wspólnotowe i stosować je
bezpośrednio z pominięciem regulacji krajowych. Nadto autor skargi kasacyjnej
wywodził, że polski ustawodawca mógł zgodnie z przepisami wspólnotowymi
wprowadzić lub utrzymać podatek, jednak nie mógł to być podatek, który jest
podatkiem akcyzowym zharmonizowanym. Nałożenie takiego podatku na Skarżącą
Spółkę pozostaje w sprzeczności z przepisami dyrektyw energetycznej i
horyzontalnej. Wprowadzenie tego podatku także zwiększa formalności związane z
przekroczeniem granic w handlu z państwami członkowskimi oraz narusza
wynikający z art. 90 TWE zakaz dyskryminacji wyrobów pochodzących z innych
państw członkowskich.
Naczelny Sąd Administracyjny ustosunkowując się do tak sformułowanego
zarzutu naruszenia wymienionych wyżej przepisów dyrektyw stwierdza, iż kwestia
nałożenia podatku akcyzowego w Polsce na oleje smarowe wykorzystywane do
celów innych niż napędowe i grzewcze według reguł właściwych dla ujednoliconego
podatku akcyzowego była przedmiotem pytania prejudycjalnego skierowanego do
Trybunału Sprawiedliwości przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawie o sygn. akt I
GSK 780/11.
Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału z następującym
pytaniem prejudycjalnym: "Czy art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej oraz aktualnie
odpowiednio art. 1 ust. 3 (akapit pierwszy) lit. a) i art. 1 ust. 3 (akapit drugi)}
Dyrektywy Rady 2008/118/WE należy interpretować w ten sposób, że nie
sprzeciwiają się one nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe
oznaczone kodami od CN 2710 19 71 do CN 2710 19 99, wykorzystywane do celów
innych niż napędowe i grzewcze, podatku akcyzowego, według reguł właściwych dla
ujednoliconego podatku akcyzowego nakładanego na konsumpcję produktów
energetycznych?".
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 12 lutego 2015r., sygn. akt C-
349/13, odpowiadając na tak zadane pytanie orzekł, że: "Artykuł 3 ust. 3 Dyrektywy
horyzontalnej oraz art. 1 ust. 3 Dyrektywy Rady 2008/118/WE, należy interpretować
w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby produkty nienależące do
zakresu stosowania tych dyrektyw, takie jak oleje smarowe wykorzystywane do
celów innych niż napędowe i grzewcze, były objęte podatkiem regulowanym przez
zasady identyczne jak te dotyczące systemu ujednoliconego podatku akcyzowego,
ustanowionego przez rzeczone dyrektywy, jeżeli fakt objęcia rzeczonych produktów
tym podatkiem nie powoduje formalności przy przekraczaniu granic w handlu
pomiędzy państwami członkowskimi".
W pkt. 31 wyroku Trybunał uznał, że oleje smarowe wykorzystywane w inny
sposób niż jako paliwo silnikowe lub grzewcze stanowią produkty inne niż "wyroby
akcyzowe" w rozumieniu art. 1 ust. 1 Dyrektywy Rady 2008/118/WE, co oznacza, że
zgodnie z art. 1 ust. 3 państwa członkowskie mogą nakładać podatki na takie wyroby,
pod warunkiem, że podatki te nie spowodują formalności przy przekraczaniu granic w
handlu między państwami członkowskimi.
Tożsame stanowisko zajął ETS w wyroku z dnia 5 iipca 2007r. w połączonych
sprawach C-145/06 i C-146/06 Frendt Italiana, wydanym na gruncie uprzednio
obowiązującej Dyrektywy horyzontalnej, stwierdzając w pkt 44 tego wyroku "(...)
wspomniane oleje smarowe, które nie są objęte ujednoliconym podatkiem
akcyzowym, stanowią produkty inne niż te, o których mowa w art. 3 ust. 1 tiret
pierwsze Dyrektywy horyzontalnej, co oznacza, że zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit
pierwszy tej dyrektywy państwa członkowskie zachowują prawo do wprowadzenia lub
utrzymania podatków od tych produktów, pod warunkiem, że podatki te nie
spowodują zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy w handlu
między państwami członkowskimi".
Trybunał Sprawiedliwości podkreślił także, przepis art. 1 ust. 3 Dyrektywy
Rady 2008/118/WE nie przewiduje, aby dane podatki miały być podatkami innymi niż
te objęte ujednoliconym podatkiem akcyzowym lub aby miały służyć innym celom
(pkt 33). Zatem wynika z tego, że wymieniony wyżej przepis jako taki nie sprzeciwia
się temu, aby państwa członkowskie nakładały na produkty inne niż produkty objęte
systemem ujednoliconego podatku akcyzowego podatek regulowany przez zasady
identyczne jak te dotyczące tego systemu (pkt 34). Wniosku tego nie podważa art. 20
ust. 1 Dyrektywy energetycznej, na mocy którego jedynie produkty energetyczne
wymienione w wykazie zawartym w tym przepisie podlegają przepisom dotyczącym
kontroli i przemieszczania Dyrektywy Rady 2008/118/WE. Okoliczność, że ów wykaz
nie odnosi się do olejów smarowych wykorzystywanych do celów innych niż
napędowe i grzewcze, które są wyłączone z zakresu stosowania Dyrektywy Rady
2008/118/WE, jest zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, pozbawiona znaczenia w
odniesieniu do wykładni art. 1 ust. 3 Dyrektywy Rady 2008/118/WE.
W tym miejscu należy wskazać, że sprawa opodatkowania podatkiem
akcyzowym wyrobów będących przedmiotem tego postępowania została
rozstrzygnięta także w uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 29 października 2012r. o sygn. akt I GPS, w której Sąd
uznał:, że " Objęcie podatkiem akcyzowym wyrobów, o których mowa w art. 2 pkt 2 w
związku z pozycją 4 załącznika numer 2 i art. 62 ust. 1 u.p.a., w tym produktów
energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa
ogrzewania, mieści się w upoważnieniu do wprowadzania lub utrzymywania
podatków określonych w art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej".
W uzasadnieniu uchwały przyjęto, iż samo ustalenie, że określony wyrób
świetle przepisów wspólnotowych nie podlega akcyzie zharmonizowanej, pomimo
tego z uwagi na postanowienia art. 2 pkt 2 oraz treść pozycji 4 załącznika nr 2
ustawy o podatku akcyzowym został zaklasyfikowany do takich wyrobów, nie może
automatycznie oznaczać, iż nie jest dopuszczalne objęcie takiego wyrobu podatkiem
akcyzowym w oparciu o regulacje prawa krajowego znajdujące swoje oparcie w
upoważnieniu zawartym w treści art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej. Kwestia
nazwy tego podatku, jego umiejscowienia w procesie tworzenia prawa, konstrukcji,
stawek oraz restrykcji w zakresie kontroli i przemieszczania w kraju pozostają poza
sferą zainteresowania prawa wspólnotowego.
Ponadto w uzasadnieniu uchwały podkreślono, że na podstawie art. 3 ust. 3
Dyrektywy horyzontalnej państwo członkowskie może wprowadzić podatek
konsumpcyjny na wyroby energetyczne wykorzystywane do celów innych niż paliwo
silnikowe lub grzewcze, przy czym jedynym ograniczeniem przy wprowadzeniu tego
podatku jest to, aby nie powodował on zwiększenia formalności przy przekraczaniu
granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi oraz generalnie nie był
sprzeczny z prawem wspólnotowym.
Podsumowując ten wątek rozważań należy podzielić stanowisko zajęte w
zaskarżonym wyroku, że art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej (obecnie art. 1 ust. 3
lit. a Dyrektywy Rady 2008/118/WE) przewidział dla państw członkowskich prawo do
wprowadzenia lub utrzymywania podatków na wyroby inne niż wymienione w ust. 1,
dotyczy to więc również tych olejów smarowych, do których odnosi się art. 2 ust. 4 lit.
b tiret pierwszy Dyrektywy energetycznej. Natomiast jedynym ograniczeniem
dotyczącym wprowadzenia tego podatku na wyroby inne niż wymienione w ust. 1
Dyrektywy horyzontalnej jest to, aby nie spowodował ten podatek zwiększenia
formalności przy przekraczaniu granic w handlu między państwami członkowskimi.
W tym stanie rzeczy konieczne jest dokonanie wykładni językowej pojęcia
zawartego w art. art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej "podatki te nie spowodują
zwiększenia formalności związanych z przekraczaniem granicy w handlu miedzy
państwami członkowskimi".
W tym względzie, jak wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości w pkt 37 omawianego
wyroku, z orzecznictwa Trybunału wynika, ze jeśli celem formalności nałożonej na
importera produktu objętego podatkiem krajowym jest zapewnienie uregulowania
zobowiązania z tytułu tego podatku, to formalność taka jest związana ze zdarzeniem
powodującym powstanie obowiązku podatkowego, czyli z nabyciem
wewnątrzwspólnotowym, a nie z przekroczeniem granic w rozumieniu wyżej
wymienionego przepisu (zob. wyroki: Brzeziński EU: C:2007:33, pkt 47,48, a także
Kalinczew, EU: C:2010:321, pkt 27).
Dalej Trybunał stwierdził, że system zawieszenia poboru akcyzy, wynikający z
art. 40 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym z 2008r., jak również obowiązki
przewidziane w art. 78 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy nie mogą być uważane za
stanowiące formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami
członkowskimi.
Teza ta odnosi się do rozpoznawanej sprawy, gdyż przepis art. 78 ust. 1 pkt 1,
3, 4 ustawy o podatku akcyzowym z 2008r. zawiera tożsamą treść normatywną co
art. 55 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 u.p.a., a odpowiednia do treści przepisu art. 40 ust. 6
ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. jest regulacja zawarta w art. 26 ust. 4 u.p.a. i
§ 2b ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004r.
Również Naczelny Sad Administracyjny w uzasadnieniu uchwały w sprawie I
GPS 1/12 wskazał powołując się na orzecznictwo Trybunału, iż dodatkowe
formalności stanowią jedynie faktyczne utrudnienia na granicy państw członkowskich,
nie zaś czynności, do których wykonania zobowiązane są podmioty już po dokonaniu
przywozu do państwa docelowego. Nadto podkreślił, że formalności, o których mowa
w rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 2004r. takie jak składanie oświadczeń
naczelnikowi urzędu celnego, prowadzenie ewidencji, złożenie zabezpieczeń należy
uznać za formalności będące następstwem istnienia podatku. Formalności te w
istocie nie wiążą się z przekroczeniem granicy, ale z chęcią osiągnięcia celu w
postaci zwolnienia od podatku akcyzowego.
W związku z powyższym należy uznać, że formalności będące następstwem
istnienia podatku, rozumianego jako konstrukcja prawna (w tym określone w art. 55
ust. 1 u.p.a.) nie powodują w żadnej mierze zwiększenia formalności przy
przekraczaniu granic.
Z tych powodów Naczelny Sąd Administracyjny, nie podzielił zasadności
zarzutów skargi kasacyjnej naruszenia prawa materialnego poprzez błędną
wykładnię art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 55, art. 62 ust. 1 oraz art. 65 u.p.a. z związku
z art. 2 ust. 4, art. 20 ust. 1 Dyrektywy energetycznej oraz art. 3 ust. 3 Dyrektywy
horyzontalnej.
Odnosząc się do zarzutu błędnej wykładni art. 30 Dyrektywy energetycznej z
zw. z art. 8 ust. lit. a Dyrektywy Rady 92/81/EWG, należy podzielić jego zasadność,
jednakże uchybienie to nie jest uchybieniem mającym wpływ na wynik sprawy.
Ma rację skarżący kasacyjnie, że z dniem 1 stycznia 2004r. obligatoryjne
zwolnienie z podatku akcyzowego olejów smarowych wykorzystywanych w celach
innych niż paliwowe lub grzewcze zostało zastąpione wyłączeniem z opodatkowania
zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Prawodawca wspólnotowy uchylając
Dyrektywą energetyczną Dyrektywę Rady 92/81/EWG nie nałożył na kraje
członkowskie obowiązku przyjęcia w krajowym porządku prawnym zwolnienia od
podatku olejów mineralnych, o których mowa była w art. 8 Dyrektywy Rady
92/81/EWG, gdyż wyłączył je całkowicie z opodatkowania. Jednak kwestia ta
pozbawiona jest znaczenia, gdyż Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 12
lutego 2005r. w sprawie C-349/13, uznał, iż prawodawca wspólnotowy nie sprzeciwia
się temu by mimo zastąpienia obligatoryjnego zwolnienia, wyłączeniem z
opodatkowania zharmonizowanym podatkiem akcyzowym olejów mineralnych z
uwagi na przeznaczenie, kraje członkowskie mogły te produkty opodatkować przy
zachowaniu wymogu z art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej.
Autor skargi kasacyjnej podniósł też zarzut błędnej wykładni § 13 ust. 1 pkt 5
oraz ust 2d rozporządzenia w sprawie zwolnień do podatku akcyzowego z związku z
art. 90 TWE poprzez przyjęcie, że nie zachodzi naruszenie zakazu dyskryminacji z
art. 90 TWE.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że do naruszenia prawa materialnego
może dojść przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Błędna wykładnia
prawa materialnego polega na mylnym rozumieniu treści określonej normy prawnej.
Zarzut niewłaściwego zastosowania przepisu prawa materialnego sprowadza się do
nieprawidłowego przyporządkowania określonej normy prawnej do konkretnego
prawidłowo ustalonego stanu faktycznego lub też jego nie zastosowania. Zarzut
błędnej wykładni prawa materialnego oznacza, iż określony stan faktyczny
przyporządkowano do właściwej normy prawnej, której treść została jednak błędnie
zrozumiana przez organ ją stosujący (por wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt El FSK 1049/07, LexPolonica nr 2069916).
O naruszeniu przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię
można mówić wówczas, gdy sąd wykładni wskazanych w skardze kasacyjnej
przepisów dokonywał. Tymczasem, z prostego zestawienia uzasadnienia
zaskarżonego wyroku z zarzutami skargi kasacyjnej wynika, że autor skargi
kasacyjnej zarzucił Sądowi I instancji błędną wykładnię przepisu § 13 ust. 2d
rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku
akcyzowego, którego Sąd ten nie interpretował. Przede wszystkim Sąd I instancji
dokonywał oceny czy opodatkowanie krajowym podatkiem akcyzowym olejów
smarowych nie narusza zasady niedyskryminacji ustanowionej w art. 90 TWE
(obecnie art. 110 TFUE) w kontekście zwolnienia określonego w § 13 ust. 1 pkt 5
rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004r. i w kontekście dyspozycji z § 2b ust. 1
rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004r. Dokonując wykładni tych przepisów Sąd
uznał, że towary nabywane wewnątrzwspolnotowo (które mogły być wprowadzone do
składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie
dokumentów handlowych) jak i produkty sprzedawane przez podmioty krajowe mogły
korzystać ze zwolnienia podatkowego przy spełnieniu przesłanek z § 13 ust. 1 pkt 5.
Sąd I instancji nie powoływał w ogóle przepisu § 13 ust. 2d rozporządzenia z dnia 26
kwietnia 2004 r.
W przeciwieństwie do sądu administracyjnego pierwszej instancji, który w
myśl art. 134 § 1 p.p.s.a. nie jest związany granicami zarzutów i wniosków skargi,
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną w jej granicach (art 183
§ 1 zdanie pierwsze p.p.s.a.). Oznacza to} że nie wolno mu wykroczyć poza zakres
tych zarzutów, w szczególności zaś, abstrahując od nich, zastąpić oceny prawnej
sądu administracyjnego pierwszej instancji własną oceną.
Należy przypomnieć, że Sąd I instancji doszedł do przekonania, że w
rozpoznawanej sprawie nie doszło do naruszenia art. 90 TWE (obecnie 110 TFUE) z
uwagi na regulację zawartą w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia
2004r. i § 2b ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004r. oraz z uwagi na
opodatkowanie taką samą stawką olejów smarowych w obrocie krajowym i
wspólnotowym. Sąd I instancji stosując powyższe przepisy na tle ustalonego w
sprawie stanu faktycznego wydał zaskarżony wyrok, w którym nie dopatrzył się
naruszenia zasady niedyskryminacji.
Autor skargi kasacyjnej nie zarzucił jednak Sądowi I instancji nie zastosowania
przepisu §13 ust. 2d rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004r., a jedynie jego błędną
wykładnię. Powyższe uniemożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu
ustosunkowanie się do tak sformułowanego zarzutu skargi kasacyjnej. Skoro bowiem
Sąd I instancji nie dokonywał wykładni, to zarzut sformułowany w tym zakresie nie
mógł zostać uwzględniony.
Należy w tym miejscu dodatkowo zauważyć, że autor skargi kasacyjnej nie
postawił Sądowi I instancji zarzutów z podstawy kasacyjnej z art. 174 pkt 2 p.p.s.a.
Postawienie zarzutów naruszenia przepisów postępowania, a konkretnie art. 134
p.p.s.a, art. 141 § 4 p.p.s.a , umożliwiło by sądowi kasacyjnemu dokonanie oceny,
czy Sąd I instancji w sposób właściwy skontrolował, czy nabycie
wewnątrzwspólnotowe przedmiotowych olejów smarowych podlegało dyskryminacji.
W piśmie procesowym z dnia 8 czerwca 2015r. określonym jako "uzupełnienie
skargi kasacyjnej" w ramach zarzutu błędnej wykładni § 13 ust. 1 pkt 5
rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004r. oraz ust. 2d rozporządzenia z dnia 23
kwietnia 2004 r. w zw. z art. 90 TWE, autor skargi kasacyjnej przedstawił w istocie
nowy zarzut - dyskryminacji z uwagi na zróżnicowanie terminu płatności podatku
akcyzowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym i sprzedaży krajowej olejów
smarowych nie korzystających z procedury zawieszenia poboru akcyzy z uwagi na
przeznaczenie. W piśmie tym twierdzi, że przedmiotem nabycia
wewnątrzwspólnotowego był olej smarowy o kodzie CN 2710 19 81 przeznaczony do
wykorzystania jako olej smarowy do siników, który w ogóle nie podlega zwolnieniu z
akcyzy. Twierdzenie to prowadzi do konstatacji, że przedstawiony w piśmie zarzut
został sformułowany w oparciu o stan faktyczny inny, niż ustalony w rozpoznawanej
sprawie (nabycie wewnątrzwspólnotowe oleju smarowego dla celów innych niż
napędowe i opałowe) i to w sytuacji gdy ustalonego stanu faktycznego skarżąca nie
kwestionowała w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu przed Sądem I
instancji jak i w skardze kasacyjnej.
Stosownie do art. 183 § 1 p.p.s.a. po upływie terminu do wniesienia skargi
kasacyjnej strony mogą przytaczać jedynie nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.
Nie mogą natomiast formułować nowych zarzutów. Ponieważ sformułowany w piśmie
procesowym z dnia 8 czerwca 2015r. zarzut jest zarzutem nowym, nie
przedstawionym w skardze kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny uznał go za
spóźniony.
Nie uzasadniony jest zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez
niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 2, art. 4 ust. 1 pkt. 5, art. 62 ust. 1 oraz art.
65 u.p.a. w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004r. w zw. z
art. 217 Konstytucji RP oraz art. 4 Ordynacji podatkowej. Obowiązek podatkowy w
przypadku nabycia wewnątrzwspolnotowego olejów smarach także przeznaczonych
do celów innych niż napędowe lub opalowe konkretyzują wskazane przepisy ustawy
0. podatku akcyzowym.
Skarżący błędnie wiąże powstanie obowiązku podatkowego z faktycznym
wykorzystaniem olejów smarowych, podczas gdy stanowisko to stoi w sprzeczności
z literalną wykładnią tych przepisów, a konkretnie art. 62 ust. 1 pkt 1 u.p.a. w związku
art. 65 i art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 5 u.p.a. Wbrew stanowisku skarżącego w art. 62 ust.
1. pkt 1 u.p.a. ustawodawca do wyrobów akcyzowych - paliw silnikowych - zaliczył
wszystkie produkty rafinacji ropy naftowej oznaczone kodem CN 2710 (poz. 4
załącznika nr 2), bez względu na ich faktyczne wykorzystanie. Żaden ze wskazanych
w omawianym zarzucie skargi kasacyjnej, przepisów ustawy o podatku akcyzowym
nie uzależnia materialnej podstawy poboru akcyzy w stosunku do olejów smarowych
od sposobu ich wykorzystania. Ustawodawca obowiązek podatkowy wiąże jedynie z
dokonaniem określonej czynności i rodzajem wyrobu, który uznał za akcyzowy.
Zatem twierdzenie, że w przepisach krajowych brak kompletnej normy prawnej
pozwalającej opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie olejów smarowych nie
wykorzystywanych do celów energetycznych jest nieusprawiedliwione. W
konsekwencji nieuzasadniony jest zarzut naruszenia konstytucyjnych zasad
nakładania podatków.
Nieuzasadniony jest też zarzut naruszenia art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.
Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 72 § 1 ust. 1 Ordynacji podatkowej za
nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.
W stanie faktycznym niniejszej sprawy, który nie został podważony skargą
kasacyjną i biorąc pod uwagę niezasadność postawionych zarzutów naruszenia
prawa materialnego, podatek zapłacony przez skarżącego był podatkiem należnym i
nie wystąpiły ustawowe warunki do dokonania jego zwrotu.
Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku
o zwrócenie się z pytaniami prejudycjalnymi do Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości.
Należy zaznaczyć, że na podstawie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (dawnego art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską)
sąd krajowy, jest organem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie
wstępne, i w przypadku powzięcia wątpliwości co do wykładni bądź ważności
przepisu prawa wspólnotowego może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości
o ile uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku. Wniosek
strony skarżącej o skierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE, sformułowany w
skardze kasacyjnej w pkt 1 i 2 dotyczy wykładni przepisów prawa wspólnotowego w
zakresie jakim orzekł już Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 12 lutego 2015r.
w sprawie C-349/13, zatem wystąpienie z wnioskowanymi pytaniami prejudycjalnymi
należy uznać za bezprzedmiotowe.
Nie ma też podstaw do wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym
sformułowanym w pkt 3.skargi kasacyjnej.
Wskazane zagadnienie, nie może być przedmiotem wystąpienia z pytaniem
prejudycjalnym, dotyczy bowiem kwestii nie podlegającej rozpoznaniu Naczelnego
Sądu Administracyjnego, z uwagi na związanie granicami skargi kasacyjnej.
Naczelny Sąd Administracyjny nie może natomiast nawet poddać ocenie
zasadności wniosku o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów
prawa (zawartego w piśmie procesowym z dnia 8 czerwca 2015r.) bowiem wniosek
ten dotyczy stanu faktycznego, który nie był przyjęty za podstawę rozstrzygnięcia
przez Sąd l instancji w zaskarżonym wyroku.
Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na
podstawie art. 184 p.p.s.a oddalił skargę kasacyjną. O kosztach postępowania
orzeczono na podstawie art. 204 pkt 1 p.p.s.a.
-----------------------
6
5
16
17
11
!
!
18
19
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 15.07.2026. · Źródło