I SA/Lu 211/25

WyrokWSA w Lublinie2025-06-25

Skład orzekający: Marcin Małek, Monika Kazubińska-Kręcisz, Jakub Polanowski

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która wybudowała wiadukt na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa (obecnie Gminy), jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu posiadania zależnego tej części budowli, mimo braku umowy z właścicielem i manifestowania woli posiadania dla siebie?
Ratio decidendi
Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, uznając, że organy podatkowe nie wykazały, iż spółka jest posiadaczem zależnym spornej części wiaduktu. Brak było dowodów na istnienie umowy przenoszącej posiadanie ani na manifestowanie przez spółkę woli posiadania dla siebie. Ponadto, organy nie uwzględniły wiążącej wykładni zawartej w prawomocnych wyrokach sądów administracyjnych dotyczących analogicznych spraw tej samej spółki.
Stan faktyczny
Spółka z o.o. wniosła o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r., kwestionując m.in. opodatkowanie części wiaduktu posadowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa (obecnie Gminy). Organy uznały spółkę za posiadacza zależnego tej części budowli i tym samym za podatnika. Spółka zakwestionowała tę kwalifikację, wskazując na brak tytułu prawnego i woli posiadania. Sąd administracyjny rozpoznał skargę spółki na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, która uchyliła decyzję organu pierwszej instancji, ale odmówiła stwierdzenia nadpłaty w części dotyczącej spornego wiaduktu.
Rozstrzygnięcie
Uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta L. Zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz C. P. spółki z o.o. kwotę 4717 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marcin Małek Sędziowie Sędzia WSA Monika Kazubińska-Kręcisz Asesor sądowy Jakub Polanowski (sprawozdawca) Protokolant specjalista Marta Wawrzecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 czerwca 2025 r. sprawy ze skargi C. P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 lutego 2025 r. nr SKO.41/5891/P/2023 w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta L. z dnia 18 września 2023 r. nr PE-OP-III.3120.292.2022; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz C. P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 4717 (cztery tysiące siedemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją z 26 lutego 2025 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie (dalej: Kolegium, organ odwoławczy, organ), po rozpoznaniu odwołania C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: Spółka, strona, skarżąca, podatnik), działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 13 § 1 pkt 3 i § 3, art. 79 § 3, art. 220 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111; dalej: O.p.), uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta L. (dalej: Prezydent, organ pierwszej instancji, organ podatkowy) z 18 września 2023 r. w przedmiocie stwierdzenia na rzecz Spółki nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2017 w wysokości 190.131 zł, odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2017 w kwocie 178.619 zł oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za ten rok, to jest za budynki w kwocie 415.243,18 zł i za budowle w kwocie 321.460,98 zł i orzekło w ten sposób, że: - stwierdziło nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 190.131 zł; - odmówiło stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 178.619 zł. W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, że pismem z 22 grudnia 2022 r. Spółka wniosła o stwierdzenie nadpłaty oraz złożyła korektę deklaracji w podatku od nieruchomości za 2017 r. Jak tłumaczyła, błędnie wykazywała do opodatkowania: jako budowlę – przebudowę zewnętrznego układu komunikacyjnego, zawyżyła wartość budynków oraz budowli przy al. [...] i al. [...], nie opodatkowała zbiornika wody przeciwpożarowej, wiat na wózki, wiaty przystankowej, zawyżyła wartość budowli stacji paliw przy al. [...] oraz wartość ogrodzenia placu dostaw marketu. Nie korygowała opodatkowania gruntów. W decyzji z 18 września 2023 r. Prezydent stwierdził, że w związku z odmową stwierdzenia nadpłaty w części dotyczącej budynków i budowli, korekta złożona wraz z wnioskiem w tej części nie wywołuje skutków prawnych. Łączna wysokość zobowiązania podatkowego wynikać będzie zatem z deklaracji – w części dotyczącej gruntów oraz z decyzji – w części dotyczącej budynków i budowli. W pierwotnej deklaracji strona zadeklarowała podatek w kwocie 974.183 zł, za: grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (o powierzchni [...] m2), budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (o powierzchni użytkowej [...] m2) i budowle (o wartości 25.561.174,71 zł). W korekcie deklaracji, złożonej wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, spółka zadeklarowała podatek w kwocie 605.434 zł, w tym za: grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ([...] m2), budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ([...] m2) oraz budowle o wartości 7.142.095 zł. Kwota nadpłaty wynikająca z tej korekty wyniosła 368.750 zł, w tym za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1.348,95 zł, za budowle 367.400,75 zł. Spółka wyjaśniła, że niesłusznie wykazywała do opodatkowania jako budowlę przebudowę zewnętrznego układu komunikacyjnego, obejmującego w szczególności wiadukt nad al. [...] w L. o wartości 13.864.504,22 zł. Z uwagi na fakt, że drogi, na których prowadzone były prace i sama estakada nad al. [...] znajdują się na gruncie, który nie stanowi jej własności, jak również nie jest ich samoistnym posiadaczem, dlatego też nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości w tym zakresie. W związku z tym strona wskazała, że niezasadnie wykazała w pierwotnej deklaracji nakłady na: przebudowę wspomnianych ulic (2.908.539,91 zł), kanalizację deszczową (760.000 zł), przebudowę sieci wodociągowej (435.000 zł), budowę oświetlenia (152.000 zł), przebudowę sieci energetycznej (489.452 zł), przebudowę sieci teletechnicznych należących do N. (149.308 zł) oraz do O. (107.084 zł), regulację studni operatora telefonii (7.092 zł), przebudowę sieci teletechnicznej (27.000 zł), organizację ruchu w związku z budową wiaduktu (60.000 zł), punkty pomiarowo-kontrolne w związku z budową (4.333 zł) oraz odtworzenie pasa środkowego zieleni w al. [...] (39.780 zł). Dodatkowo Spółka pierwotnie wykazywała w 2017 roku do opodatkowania jako budowlę sieć oświetlenia zewnętrznego terenu o wartości 382.555 zł, natomiast jako podstawa opodatkowania powinna zostać wykazana wartość 375.591,22 zł. Łącznie nie powinny być ujęte i zgłoszone do opodatkowania nakłady i budowle o wartości 5.146.549,69 zł. Organ pierwszej instancji zgodził się ze stroną w odniesieniu do wskazanych nakładów i budowli, uznając w tej części wniosek o stwierdzenie nadpłaty za zasadny. Natomiast w odniesieniu do wiaduktu wraz z instalacją odwodnienia, barierami energochłonnymi oraz oznakowaniem poziomym i pionowym uznał, że jest to budowla w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.; w dacie orzekania przez Kolegium Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.; dalej: u.p.o.l.) o wartości 8.717.954,53 zł. Znajduje się on w posiadaniu Spółki, jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W tym zakresie organ stwierdził, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty jest nieuzasadniony. Organ podatkowy przeanalizował także wskazane przyczyny powstania nadpłaty w odniesieniu do wymienionych przez stronę przedmiotów opodatkowania i uznał, że część z nich (o łącznej wartości 10.008.885,93 zł) nie powinna podlegać opodatkowaniu. Jednocześnie w pierwotnych deklaracjach Spółka zaniżyła wartość budowli o kwotę 569.802,69 zł. W odniesieniu do jednej z przyczyn powstania nadpłaty wskazywanych we wniosku, to jest nieprawidłowo deklarowanej powierzchni użytkowej budynków lub ich części organ częściowo zgodził się ze Spółką i przyjął, że powierzchnia użytkowa budynków wynosi faktycznie 18.488,12 m2. W tych okolicznościach, zdaniem Prezydenta, podstawa opodatkowania budowli powinna zostać zmniejszona o kwotę 9.439.083,24 zł, na którą składa się kwota 10.008.885,93 zł jako niezasadnie ujmowana wartość poniesionych nakładów i wydatków oraz zaniżona wartość budowli w kwocie 569.802,69 zł. Opodatkowaniu podlegać winny budowle o wartości 16.073.049 zł, a należny podatek z tego tytułu wynosi 321.460,98 zł. W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej opodatkowaniu powinna podlegać ich powierzchnia 18.488,12 m2, a należny podatek z tego tytułu wynosi 415.243,18 zł. Organ podatkowy wskazał też, że biorąc pod uwagę, iż jego decyzja rozstrzyga kwestię podatku od budowli i budynków, kwota podatku od gruntów w wysokości 47.348,89 zł wynika ze złożonej przez spółkę deklaracji i jej korekty. Łączna kwota podatku od nieruchomości wynosi 784.053 zł, a Spółka wykazała w deklaracji i zapłaciła podatek w wysokości 974.184 zł, wobec czego powstała nadpłata w wysokości 190.131 zł. W odwołaniu od powyższej decyzji Prezydenta strona zarzuciła naruszenie: - art. 121 § 1 i art. 122 w zw. z art. 187 § 1 i art. 191 O.p. oraz art. 2 Konstytucji RP, poprzez naruszenie zasad prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie i prawdy obiektywnej, jak również konstytucyjnej zasady praworządności i nieuwzględnienie wskazań wyrażonych w wyrokach NSA z 5 lipca 2022 r., III FSK 150-157/22 oraz WSA w Lublinie z 14 grudnia 2022 r., I SA/Lu 535-540/22 w sprawach Spółki o tożsamym stanie faktycznym i prawnym; - art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l., poprzez przyjęcie, że Spółka jest posiadaczem zależnym części budowli wiaduktu, a przez to powinna zostać uznana za podatnika podatku od nieruchomości w odniesieniu do tej części obiektu; - art. 2 ust. 3 pkt 4 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., poprzez uznanie, że część wiaduktu zlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej nie jest objęta wyłączeniem z opodatkowania. Spółka wskazała, iż stan faktyczny został wyjaśniony w dostatecznym zakresie, a zgromadzone zostały dowody pozwalają na prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania budowli i tym samym umożliwiają merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Zaznaczyła, że w aktach sprawy znajduje się przedłożona przez nią, przygotowana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, opinia określająca wartość części wiaduktu. Zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy wraz z powyższą opinią umożliwia określenie podstawy opodatkowania tej części wiaduktu, która powinna być opodatkowana przez Spółkę. W odwołaniu zwrócono uwagę, że wiadukt pełni funkcję zjazdu. Spółka wskazywała też, że część wiaduktu zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi publicznej, wobec czego nie powinna być opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Nadto, zakwestionowała ocenę, że wiadukt był związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Związek taki jest wykluczony, skoro obiekt nie jest jej własnością ani nie znajduje się w jej posiadaniu. Rozpoznając odwołanie, Kolegium podkreśliło, że strona nie kwestionowała klasyfikacji wiaduktu jako budowli oraz uznania jej za właściciela części tej budowli posadowionej na gruncie znajdującym się w jej użytkowaniu wieczystym oraz jej opodatkowania w związku z tą częścią obiektu. Podnosiła natomiast, że nie jest właścicielem ani posiadaczem pozostałej części wiaduktu, nie zawarła z właścicielem (Skarbem Państwa) żadnej umowy, nie posiada też do tej części innego tytułu prawnego. Organ wskazał, że poszczególne części przedmiotowego obiektu znajdują się ponad poziomem gruntu oraz w przestrzeni nad trzema działkami: nr [...], nr [...] oraz nr [...], w części – w pasie drogowym drogi publicznej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, działka oznaczona jako nr [...] (od 5 stycznia 2023 r. działki nr [...] i nr [...]) stanowi własność Gminy L., a Spółka jest jej wieczystym użytkownikiem. Działki nr [...] i [...] stanowiły własność Skarbu Państwa (jest to droga krajowa), a później Gminy L.. Na powierzchni działki oraz nad poziomem powierzchni działki nr [...] znajduje się przyczółek i nasyp w murach oporowych, szyb windowy i schody. Z powyższego wynika, że wiadukt został częściowo posadowiony na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym spółki. Budowa wiaduktu została w całości sfinansowana przez stronę, której przysługuje własność części obiektu, wzniesionej na gruncie oddanym jej w użytkowanie wieczyste. Natomiast na działce nr [...] znajduje się nasyp w murach oporowych, wjazd na wiadukt oraz brama wjazdowa. W przestrzeni nad powierzchnią działki nr [...] usytuowany jest częściowo nasyp w murach oporowych, przyczółek i konstrukcja pomostu z podporami słupowymi, szyb windowy i schody. Działania spółki nie były różnicowane w stosunku do poszczególnych części obiektu, traktowanego przez nią jako całość. Al. [...] (w tym działki nr [...] i [...]) w okresie, gdy droga posiadała status drogi krajowej, była własnością Skarbu Państwa, a od 15 października 2014 r. – jako droga gminna, a potem powiatowa, jest własnością Gminy Miasto L. (dalej: Gmina). Wskazane działki pozostają w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów w L. (dalej: Zarząd DiM). Nawiązując do unormowań kodeksu cywilnego, organ odwoławczy wskazał, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Posiadanie jest elementem stanu faktycznego, przejawiającym się w czynnościach dokonywanych w ramach władztwa nad rzeczą ruchomą lub nieruchomością. Ustawa podatkowa (art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l.) nie precyzuje, jakiego rodzaju umowa lub tytuł prawny decydują o uznaniu posiadacza za podatnika podatku od nieruchomości. Pojęcie "tytuł prawny" należy rozumieć nie tylko jako typową umowę dzierżawy czy najmu, ale także jako inne, szczególne formy prawne gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jak zaznaczono w decyzji, zarządca drogi nie posiada statusu podatnika, zatem brak umowy spółki ze Skarbem Państwa nie przesądza o tym, że nie jest ona podatnikiem. Jak ustalono, C.1 spółka z o.o. (poprzedni inwestor) zawarła w dniu 3 kwietnia 2006 r. z Gminą, zobowiązując się do przebudowy układu drogowego i zjazdów, budowy zjazdu w formie estakady nad al. [...] w L., przebudowy jezdni itd. Zgodnie z umową, Gmina miała udostępnić pasy drogowe na czas realizacji robót, przy czym zwrot miał nastąpić bezwarunkowo w dacie ostatecznego odbioru inwestycji. Jedynie zjazdy miały pozostać w utrzymaniu inwestora. Pozwolenie na budowę z 12 lipca 2006 r., za zgodą Gminy i inwestora pierwotnego, zostało decyzją z 16 listopada 2007 r. przeniesione na nowego inwestora, czyli na Spółkę. Jak poinformował w piśmie z 15 stycznia 2016 r. Zarząd DiM, wiadukt jest dojazdem do hipermarketu strony, stanowiąc zjazd z drogi publicznej. Wiadukt i drogi dojazdowe do hipermarketu zlokalizowane są na działce nr [...], znajdują się w pasie drogowym al. [...], nie zostały przejęte przez Gminę i pozostają w utrzymaniu strony. Zarząd DiM potwierdził brak przejęcia obiektu przez Gminę w piśmie z 7 sierpnia 2023 r. Stosownie natomiast do pisma Wydziału G. M. U. M. L. (dalej: Wydział GM) z 7 marca 2023 r., wiadukt nie figuruje w gminnej ewidencji środków. Z tych względów, zdaniem organu odwoławczego, należy przyjąć, że to Spółka jest posiadaczem zależnym gruntu stanowiącego własność Gminy oraz posadowionego na nim i ponad nim wiaduktu. Nawiązując do stanowiska strony Kolegium wskazało, że sprawa nie dotyczy przeciętnego posiadacza posesji przyległej do drogi publicznej, ale podmiotu, który wybudował wiadukt na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Uchwała NSA z 9 grudnia 2019 r., II FPS 3/19, nie ma bezpośredniego przełożenia na sprawę, gdyż dotyczy odmiennego stanu prawnego i sporadycznego korzystania z nieruchomości na podstawie służebności przesyłu. Natomiast w sprawie niniejszej Spółka na gruncie Skarbu Państwa (obecnie na gruncie gminnym) wybudowała wiadukt, którym stale włada. Inwestycja była wyłącznie w jej interesie, miała zapewnić dostęp klientów do wybudowanego hipermarketu. Dojazd prowadzi tylko na parking hipermarketu, a sporadyczne korzystanie przez kierowców z przejazdu w celu zmiany kierunku jazdy nie zmienia faktu, że wiadukt służy tylko i wyłącznie do dojazdu do nieruchomości strony. Spółka utrzymuje obiekt, dokonując szeregu czynności faktycznych, polegających na bieżących przeglądach, remontach. Organ wyjaśnił też, że ograniczenia w dostępie do wiaduktu czy ingerencji w jego substancję, wynikające m.in. z przepisów prawa, dotyczą zarówno właściciela, jak i posiadacza. Organ odwoławczy – przywołując treść art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. i regulacje ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.; dalej: u.d.p.) – tłumaczył, że opodatkowaniu nie podlegają m.in. budowle zlokalizowane w pasach drogowych dróg publicznych, ale koniecznym warunkiem jest to, aby budowla nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., głównym kryterium decydującym o związaniu budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej jest warunek "posiadania" przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Spółka jako inwestor poniosła koszty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, ujęła wiadukt w księgach rachunkowych jako środek trwały. Dokonywała też odpisów amortyzacyjnych. Ujęcie budowli w ewidencji środków trwałych i jej amortyzacja potwierdzają związek wiaduktu z prowadzoną działalnością gospodarczą. Organ zauważył też, że strona nie realizuje innych celów niż gospodarcze, jest to jedyna forma jej aktywności, zatem już samo posiadanie nieruchomości oznacza, iż jest ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odpowiadając na zarzuty naruszenia przepisów postępowania organ zaznaczył, że wydane w sprawie wyroki sądów administracyjnych nie rozstrzygnęły ostatecznie kwestii spornych. Przeciwnie, w orzeczeniach wskazano na konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy i uzupełnienia materiału dowodowego. W ocenie Kolegium, organ pierwszej instancji uwzględnił te wytyczne, zwracając się i wprost cytując te orzeczenia w pismach kierowanych do Zarządu DiM oraz Wydziału GM. Następnie ocenił zebrany materiał dowodowy w oparciu o zasadę swobodnej oceny dowodów. Organ odwoławczy ocenił, że wiadukt stanowi budowlę jako całość wraz z urządzeniami, które się na nią składają. Naprawy czy ulepszenia konkretnych elementów wiaduktu były pracami dotyczącymi całego obiektu. Wydatki o charakterze remontowo-konserwacyjnym ujmowano w księgach rachunkowych na bieżąco jako koszty danego okresu. Ponadto strona podawała, że zajmuje się bieżącym utrzymaniem technicznym wiaduktu, utrzymaniem zimowym i letnim nawierzchni, monitoruje stan techniczny oraz wykonuje przeglądy okresowe. Wobec tego jej działania nie odnoszą się tylko do napraw czy konserwacji i zdaniem organu, wykraczają poza obowiązek utrzymania zjazdów, wynikający z art. 30 u.d.p. Również ta okoliczność potwierdza, że cały wiadukt znajduje się w posiadaniu zależnym strony. Koszty utrzymania Spółka ujmuje w swoich księgach rachunkowych, co świadczy o powiązaniu tych wydatków z działalnością gospodarczą. Zgodnie z opinią biegłego, wiadukt umożliwia wyłącznie wjazd z drogi publicznej na parking, to jest na działkę nr [...] (obecnie nr [...] i [...]). Nadto, zapewnia możliwość ruchu pieszego przez al. [...], co (w odróżnieniu od ruchu pojazdów) może dotyczyć także dojścia do innych posesji zlokalizowanych przy tej ulicy lub przystanku komunikacji zbiorowej. Przy wjeździe na wiadukt znajduje się m.in. znak "Wjazd C. ". W oznaczenie "C." są też wyposażone szyby windowe dla pieszych. Organ zaznaczył, że związana z tymi reklamami zgoda zarządcy dotyczyła zajęcia pasa drogowego, a nie wiaduktu, ponieważ reklama umieszczona jest na gruncie. Oznaczenie obiektu znakiem towarowym uzewnętrznia wolę posiadania obiektu i udostępnianie go przez spółkę klientom centrum handlowego. Organ zauważył, że strona traktowała wiadukt jako całość i dopiero wraz z pismem z 10 stycznia 2024 r. przedłożyła operat szacunkowy określający wartość odtworzeniową elementów estakady drogowej, położonej na działce [...], przy al. [...] w L.. Zdaniem Spółki, kwota 673.400 zł wskazana w operacie odzwierciedla wartość części wiaduktu stanowiącego jej własność oraz powinna zostać przyjęta jako podstawa opodatkowania budowli. Kolegium nie uwzględniło tej opinii i uznało, że całość wiaduktu znajdowała się w roku podatkowym w posiadaniu przedsiębiorcy. Pomimo powyższej oceny sprawy, organ odwoławczy uznał, że rozstrzygnięcie organu podatkowego należało uchylić w całości, gdyż o określeniu wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za budowle oraz budynki orzeczono (w drugiej instancji) już po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie to przedawniło się z dniem 31 grudnia 2022 r. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty został złożony przed upływem terminu przedawnienia, a więc można było orzekać o tym żądaniu nawet po upływie tego terminu. Niemożliwym natomiast stało się określenie wysokości zobowiązania. W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało natomiast, że należny podatek za grunty wynosi 47.348,89 zł, za budynki 415.243,18 zł, natomiast za budowle 321.460,98 zł. Po zaokrągleniu podatek od nieruchomości za 2017 r. ustalono na kwotę 784.053 zł. Spółka wykazała w deklaracji i zapłaciła podatek w wysokości 974.184 zł, wobec czego nadpłata wynosi 190.131 zł. W pozostałej części organ nie stwierdził nadpłaty. W skardze na powyższą decyzję Kolegium Spółka wniosła o jej uchylenie w całości i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, zarzucając naruszenie: - art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l. poprzez uznanie jej za posiadacza zależnego części budowli wiaduktu, posadowionej w pasie drogowym drogi publicznej wraz z instalacją odwodnienia, barierami energochłonnymi oraz oznakowaniem poziomym i pionowym, a w konsekwencji za podatnika w odniesieniu do tej części tego obiektu; - art. 2 ust. 3 pkt 4 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. poprzez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że część wiaduktu zlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej podlega opodatkowaniu, to jest nie jest objęta wyłączeniem z opodatkowania jako budowla zlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej; - art. 121 § 1 i art. 122 w zw. z art. 187 § 1 i art. 191 O.p. poprzez brak właściwego rozpatrzenia całego materiału dowodowego i błędną ocenę dowodów, a w efekcie naruszenie zasady zaufania i praworządności w następstwie braku uwzględnienia oceny prawnej i wskazań co do postępowania zawartych w wyrokach: NSA z 5 lipca 2022 r., III FSK 150-157/22 i WSA w Lublinie z 14 grudnia 2022 r., I SA/Lu 536-540/22. Skarżąca wskazała, że nie kwestionuje klasyfikacji wiaduktu jako budowli oraz przysługującej jej własności części wiaduktu na gruncie pozostającym w jej użytkowaniu wieczystym. Natomiast w odniesieniu do pozostałej części wiaduktu zaznaczyła, że znajduje się na nim powszechnie dostępny zjazd z drogi publicznej. W ocenie Spółki, nie istnieją podstawy do uznania jej za właściciela ani za posiadacza samoistnego albo posiadacza zależnego tej części wiaduktu, który posadowiono na gruncie nie będącym własnością strony, która nadto nie posiada do niego innego tytułu prawnego. Skarżąca podniosła, że drogi, na których prowadzona była przebudowa zewnętrznego układu komunikacyjnego, znajdują się na gruncie niebędącym jej własnością, wobec czego nie jest też ona właścicielem obiektów, które na tym gruncie zostały wzniesione. Zgodnie z zasadą superficies solo cedit własność nieruchomości rozciąga się na rzecz, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Spółka nie posiada nieograniczonego dostępu do ciągów ul. [...], ul. [...] i al. [...] w L.. Wiadukt prowadzi nie tylko do centrum handlowo-usługowego skarżącej, ale także do innych punktów handlowo-usługowych oraz innych ulic. Odnosząc się do kwestii posiadania zależnego skarżąca wyjaśniła, że aby stwierdzić taki stan, niezbędne jest zaistnienie fizycznego władztwa nad cudzą rzeczą oraz zademonstrowana na zewnątrz woli władania nią dla siebie. Przy tym samo korzystanie z rzeczy nie świadczy jeszcze o sprawowaniu nad nią władztwa. Spółka podkreślała, że w spornym okresie nie miała żadnej umowy z właścicielem działek nr [...] oraz nr [...], nie dysponowała też innym tytułem prawnym do wiaduktu. Tymczasem wymogiem ustawowym opodatkowania budowli jest, aby posiadanie wynikało z umowy albo innego tytułu prawnego. Za taki tytuł prawny nie może być poczytywana umowa w sprawie przebudowy układu komunikacyjnego dla inwestycji centrum handlowego z 2006 r., która została zawarta z Gminą, która w spornym okresie nie była właścicielem wymienionych działek, a wiadukt wówczas jeszcze nie istniał. Umowa przewidywała nadto zwrot zajętych pasów drogowych po zakończeniu inwestycji. Wskazywana przez organ okoliczność, że wiadukt nie został przejęty przez Gminę nie wnosi nic nowego do sprawy. W czasie trwania inwestycji działki, na których znajduje się część wiaduktu były własnością Skarbu Państwa, a nie Gminy. Podejmowanie działań inwestycyjnych w żaden sposób nie może wskazywać, że inwestor musi być posiadaczem obiektów powstałych w następstwie takiej inwestycji. Jak podkreśliła skarżąca, nie jest ona zobligowana do wykazania, że formalnie przekazała wiadukt, wystarczające jest wykazanie, że nie sprawuje ona nad nim władztwa w sposób charakterystyczny dla posiadacza zależnego. Spółka nie ma praktycznie żadnych uprawnień wynikających z obligacyjnych stosunków prawnych w stosunku do wiaduktu, a jej dostęp do obiektu jest ograniczony zarówno względami bezpieczeństwa, jak i niemożnością ingerowania we własność zewnętrznych podmiotów. Sama również nie może ograniczać dostępu do wiaduktu innym. Podejmowanie czynności związanych z monitorowaniem stanu technicznego i utrzymaniem wiaduktu wynika z prawnego obowiązku i nie świadczy o sprawowaniu władztwa. Strona nie demonstruje woli władania wiaduktem jak rzeczą własną. Nie świadczy o tym samo oznaczenie nazwą firmy wjazdu na wiadukt i szybów windowych, gdyż czynności te mają charakter wyłącznie informacyjny, a umieszczenie oznaczeń wymagało zgody zarządcy drogi. Nie można również uznać, aby spółka mogła swobodnie korzystać z obiektu, np. ograniczyć ruch na nim, nie może go sprzedać ani wydzierżawić. Skarżąca zakwestionowała też stwierdzenie, że wiadukt był związany z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. Uzasadniając zarzut naruszenia przepisów postępowania Spółka wskazała, że organy nie uwzględniły wskazań do dalszego prowadzenia postępowania oraz oceny prawnej wyrażonych w wyrokach: NSA z 5 lipca 2022 r., III FSK 150-157/22 oraz WSA w Lublinie z 14 grudnia 2022 r., I SA/Lu 536-540/22 i 29 grudnia 2022 r., I SA/Lu 599/22, zapadłych w sprawach strony o tożsamym stanie faktycznym i prawnym. Zdaniem skarżącej, w wyrokach tych NSA stwierdził, że świetle przedstawionych dowodów nie można uznać spółki za posiadacza zależnego spornej części wiaduktu. Uzupełniając postępowanie dowodowe organ pierwszej instancji dołączył do akt spraw dodatkowe dokumenty (które stanowią także materiał niniejszej sprawy), ale treść żadnego z nich nie stanowi dowodu na okoliczność, że spółka jest posiadaczem kwestionowanej części wiaduktu. Przeprowadzone przez organ czynności dowodowe nie spełniają wytycznych zawartych w tych orzeczeniach, nie potwierdzają nowych okoliczności, które wcześniej nie byłyby podnoszone przez organy podatkowe. Organy ograniczyły się więc faktycznie wyłącznie do ponownego przeanalizowania dotychczasowych dowodów, wysnuwając z nich rzekomo nowe wnioski, nie uzupełniając jednocześnie akt sprawy o żadne nowe dowody. Nadal przy tym powołują się na okoliczności, które zostały już przez sądy ocenione jako niepotwierdzające posiadania obiektu przez stronę. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje. Skarga jest zasadna. W pierwszej kolejności wskazać trzeba, że decyzje organów obu instancji wydane zostały w warunkach, w których organy te (a za nimi także Sąd) pozostawały związane wykładnią zawartą w prawomocnych wyrokach: Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lipca 2022 r., III FSK 150/22, III FSK 151/22, III FSK 152/22, III FSK 153/22, III FSK 156/22 i III FSK 157/22 oraz Sądu z 14 grudnia 2022 r., I SA/Lu 536/22, I SA/Lu 537/22, I SA/Lu 538/22, I SA/Lu 539/22 i I SA/Lu 540/22. Sprawy te dotyczą analogicznych jak w niniejszej sprawie wniosków skarżącej o stwierdzenie nadpłaty za poprzednie okresy podatkowe. Orzeczenia zapadły w tożsamym stanie faktycznym (przy tym samym materiale dowodowym) oraz przy takim samym brzmieniu istotnych dla rozstrzygnięcia regulacji prawnych. Stosownie do art. 170 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r., poz. 935 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Przepis ten odnosi się do prawomocności materialnej orzeczenia. Ocena prawna o charakterze wiążącym musi dotyczyć właściwego zastosowania konkretnego przepisu, czy też prawidłowej jego wykładni w odniesieniu do ściśle określonego rozstrzygnięcia podjętego w konkretnej sprawie. W odniesieniu do ustaleń faktycznych związanie ogranicza dowodzenie określonych faktów stwierdzonych w orzeczeniu. Ratio legis tej regulacji prawnej polega na tym, że gwarantuje ona zachowanie spójności i logiki działania organów państwowych, zapobiegając funkcjonowaniu w obrocie prawnym rozstrzygnięć nie do pogodzenia w całym systemie sprawowania władzy (zob. wyrok NSA z 19 maja 1999 r., IV SA 2543/98). Jakkolwiek więc związanie prawomocnym wyrokiem wiąże z zasady w danej sprawie, może odnosić się do innych postępowań w zakresie, w jakim w wyroku tym rozstrzygnięta została określona kwestia prawna, która ma znaczenie dla rozstrzygnięcia w innej sprawie jako zagadnienie wstępne, czy też dalszy element kształtujący proces stosowania prawa przez sąd (zob. wyrok NSA z 24 listopada 2020 r., II FSK 1014/19). W wyroku z 25 marca 2013 r., II GSK 2322/11, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że dana kwestia prawna kształtuje się tak, jak stwierdzono w prawomocnym orzeczeniu, jeżeli w konkretnym postępowaniu uczestniczą te same podmioty i znajdują w niej zastosowanie te same przepisy prawa co w sprawie wcześniej zakończonej prawomocnym wyrokiem (szczególnie – co należy dodać w kontekście niniejszej sprawy – gdy także okoliczności faktyczne są niezmienne). Ocena prawna zawarta w wyroku traci moc wiążącą w przypadku zmiany prawa, zmiany istotnych okoliczności faktycznych sprawy (ale tylko zaistniałych po wydaniu wyroku, a nie w wyniku odmiennej oceny znanych i już ocenionych faktów i dowodów) oraz w wypadku wzruszenia we właściwym trybie orzeczenia zawierającego ocenę prawną. Skoro moc wiążąca orzeczenia określona w art. 170 p.p.s.a. oznacza, że podmioty wymienione w tym przepisie muszą przyjmować, że dana kwestia prawna kształtuje się tak, jak stwierdzono w prawomocnym orzeczeniu, to w kolejnym postępowaniu, w którym pojawia się dana kwestia, nie może być już ona ponownie badana (zob. J. Kunicki, Glosa do postanowienia SN z 21 października 1999 r., I CKN 169/98, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, nr 4, poz. 63). Nie ulega wątpliwości Sądu, że skarżąca słusznie zarzuciła, że organ nie uwzględnił w kontrolowanej decyzji ocen i wytycznych zawartych w powołanych wyżej wyrokach sądowoadministracyjnych, które posiadają przymiot prawomocności. Kolegium bowiem w istocie poddało ocenie ten sam materiał dowodowy i te same wynikające z niego okoliczności faktyczne, które – zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu wyrażonym w przywołanych wyrokach – nie dawały podstawy do uznania, że skarżąca posiada status podatnika w stosunku do tej części wiaduktu, która jest posadowiona na działkach oznaczonych numerami: [...] i [...], to jest w pasie drogowym drogi publicznej, stanowiących w roku podatkowym własność Skarbu Państwa (a obecnie Gminy) wraz z instalacją odwodnienia, barierami energochłonnymi oznakowaniem poziomym i pionowym (dalej: jako budowla, wiadukt). Przed dokonaniem analizy powyższego przypomnieć jednak należy, że poza sporem pozostawał fakt, iż spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. (termin ten upływał z końcem 2022 r.), a organ odwoławczy orzekał już po upływie tego terminu. W sprawie nie istniały żadne wykazane przez organ okoliczności wpływające tamująco na bieg tego terminu. W takich okolicznościach, o ile organy posiadały uprawnienie do orzekania o nadpłacie, zgodnie z art. 79 § 3 O.p., to jednak rację miało Kolegium, które w zaskarżonej decyzji (mającej charakter reformatoryjny) uznało, że zakresem orzekania można było objąć tylko rozstrzygnięcie w zakresie stwierdzenia lub odmowy stwierdzenia nadpłaty, co wynika z art. 79 § 3 O.p. Użyte w tym przepisie sformułowanie "wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty" wyraźnie wyznacza zakres orzekania po upływie terminu przedawnienia. Przepis art. 75 § 4a O.p. nie pozwala zaś na wydanie i doręczenia decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania po upływie terminu przedawnienia. Mimo więc tego, iż upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie wyklucza wydania decyzji w przedmiocie nadpłaty, to rozstrzygnięcie takie musi się zamknąć w ramach wyznaczonych przez treść wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Przepis art. 75 § 4a O.p. nie uprawnia organu decydującego o nadpłacie, by po upływie terminu przedawnienia określił on wysokość zobowiązania podatkowego (zob. wyroki: NSA z 10 października 2024 r., II FSK 803/24 oraz WSA w Poznaniu z 8 kwietnia 2022 r., I SA/Po 139/22 i WSA w Warszawie z 18 stycznia 2024 r., III SA/Wa 2229/23). Przechodząc z kolei do oceny zasadniczej kwestii w niniejszej sprawie wskazać trzeba, że – z uwagi na to, że organ stwierdził nadpłatę w kwocie niższej od wnioskowanej przez Spółkę – sporną pozostawała wyłącznie ta część żądania strony nieuwzględniona przez Kolegium, która powstać miała w związku z bezpodstawnym – zdaniem strony – opodatkowaniem części wiaduktu posadowionej na działkach nr [...] i [...]. W opinii strony, wobec tej części budowli nie przysługuje jej przymiot podatnika. Natomiast organ stwierdził, że Spółka jest podatnikiem w omawianym zakresie jako posiadacz zależny nieruchomości, przy zastosowaniu stawek właściwych dla nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą. Powyższe na obecnym etapie sprawy definiuje przedmiot sporu, w pozostałym bowiem zakresie skarżąca – jakkolwiek zaskarżyła decyzję w całości – nie podważała ustaleń i oceny organów podatkowych, które uznały zasadność części wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz przedłożonej przez stronę korekty deklaracji podatkowej. Podkreślenia wymaga też, że Spółka nie kwestionowała opodatkowania tej części wiaduktu, która jest posadowiona na działkach znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym (obecnie działki nr [...] i [...]). Sporną nie pozostawała również kwalifikacja prawnopodatkowa estakady z przynależnościami pozostającymi w powiązaniu techniczno-użytkowym (określanej jako wiadukt) jako budowli, w świetle przepisów art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. oraz art. 3 pkt 3 i 3a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.; dalej: u.p.b.). Okoliczności te zostały wsparte dowodem z oględzin i opinii biegłego D. F. z 2020 r., która zasadniczo dotyczy cech technicznych, fizycznych i funkcjonalnych obiektu wiaduktu. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l., w brzmieniu mającym zastosowanie w sprawie, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2 (nie mającego zastosowania w sprawie). Stosownie więc do tego przepisu, podatnikami podatku od nieruchomości są wymienione w nim podmioty, jeśli są one w posiadaniu nieruchomości (ich części) lub obiektów budowlanych (ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem, że posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego, jak też posiadanie to jest bez tytułu prawnego, ale posiadacz – oprócz faktycznego władania rzeczą – manifestuje wolę posiadania w taki sposób, jakby przysługiwało mu – inne niż własność – prawo do rzeczy. Powyższe wynika z art. 336 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.; dalej: k.c.), który stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). W piśmiennictwie oraz orzecznictwie z zakresu prawa cywilnego, posiadanie jest kategorią ściśle związaną z władztwem faktycznym nad rzeczą. Władztwo to (corpus) stanowi związek posiadacza z rzeczą. Ten związek musi być faktyczny, czyli zapewniać posiadaczowi możliwość wpływu na rzecz przy użyciu bezpośrednich środków fizycznych (inaczej: sprawowania faktycznej władzy nad rzeczą). Posiadanie cechuje trwałość, ale nade wszystko władztwo nad rzeczą musi być wyrazem woli osiadania (animus). Wątpliwości strony i organów podatkowych w niniejszej sprawie nie budzi fakt, że skarżąca nie jest właścicielem omawianej części budowli i gruntu pod nią, nie przysługuje jej też przymiot posiadacza samoistnego wobec tej nieruchomości. Natomiast w ocenie organów obu instancji, Spółka jest posiadaczem zależnym całego obiektu, jakim jest wiadukt, czemu ona konsekwentnie zaprzecza. Dla porządku zatem wskazać trzeba, że do uznania podmiotu za posiadacza zależnego konieczne jest ustalenie faktu władania przez niego określoną rzeczą. Decydują o tym dwa elementy, o których była mowa powyżej: zewnętrzny – corpus i wewnętrzny – animus. Oba te elementy muszą wystąpić łącznie, a element animus musi przejawiać się w demonstrowaniu przez posiadacza zależnego woli władania cudzą rzeczą dla siebie, jak mający do niej inne prawo niż własność. Stąd też, jak słusznie zauważono w skardze, istotnym w sprawie było ustalenie czy skarżąca sprawuje nad spornym obiektem faktyczne władztwo (obejmujące nie tylko zewnętrzne przejawy posiadania, ale też wolę posiadania), czy też jedynie z niego korzysta, np. jako dzierżyciel. Posiadacz włada bowiem rzeczą dla siebie, zaś dzierżyciel włada nią za kogoś innego i nie ma zamiaru traktować jej jak swojej. Co istotne, w przypadku rzeczy będącej własnością osoby trzeciej, podstawą władztwa posiadacza zależnego musi być stosunek prawny. Zakres tego władztwa jest w takich okolicznościach zawsze ograniczony zakresem uprawnień wynikających z określonego stosunku prawnego będącego podstawą tego władztwa (zob. E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001, s. 779; J. Ignatowicz [w:] J. Ignatowicz (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 1972, s. 770). W związku z tym, jak wynika z powołanych powyżej wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach III FSK 150-153/22 oraz III FSK 156-157/22, w niniejszej sprawie istotnym było wykazanie, że istniała umowa zawarta pomiędzy skarżącą a Skarbem Państwa o przeniesieniu posiadania nieruchomości na skarżącą. Na etapie rozstrzygania o skargach kasacyjnych materiał dowodowy zgromadzony przez organy podatkowe nie wykazywał, aby skarżąca posiadała działki (a tym samym i posadowioną na nich część budowli, zgodnie z zasadą superficies solo cedit – art. 47 § 2 i art. 48 k.c.) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Stąd też NSA uznał, że organ odwoławczy oraz akceptujący jego rozstrzygnięcie WSA w Lublinie, naruszyły art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l. niezasadnie przyjmując, iż określone nim przesłanki zostały spełnione w niniejszej sprawie. Jak podkreślono w wyrokach NSA, w sprawie nie wykazano również, aby skarżąca manifestowała wolę wybudowania zjazdu celem jego posiadania (sama zaprzeczyła, by jej wolą było i jest posiadanie tego obiektu). Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił przede wszystkim uwagę na braki w materiale dowodowym, które – bez stosowanego uzupełnienia – nie dają podstawy do wywiedzenia z dowodów już zgromadzonych, że skarżąca rzeczywiście jest posiadaczem zależnym omawianej części budowli. Nie zaświadczają o tym w szczególności takie okoliczności, jak ponoszenie przez stronę kosztów bieżącego utrzymania obiektu oraz dokonywanie przeglądów okresowych, montażu odwodnienia liniowego przy windzie, wymiany suwaków w drzwiach wind osobowych, wymiany uszkodzonej bramy wjazdowej wraz z tablicą informacyjną, demontażu, naprawy i montażu bramy wjazdowej, wymiany skrzydła drzwi. W tym względzie NSA za racjonalne uznał argumenty strony, że wskazane czynności nie odnoszą się do samej budowli (wiaduktu), lecz wyłącznie do urządzeń technicznych w niej zamontowanych, więc wywodzenie z zakresu tych czynności tezy, że spółka utrzymywała cały obiekt jest zbyt daleko idące. Podzielono też stanowisko, że wykonywanie tych czynności nie świadczy o sprawowaniu przez nią faktycznego władztwa nad obiektem, lecz o realizowaniu obowiązków wynikających z ustawy o drogach publicznych. Wiadukt stanowi drogę powszechnie dostępną, która nie prowadzi wyłącznie do Centrum Handlowo-Usługowego, ale również do innych punktów handlowo-usługowych oraz innych ulic, zaś skarżąca nie dysponuje prawem ograniczenia dostępu do wiaduktu przez innych użytkowników. NSA podkreślił również, że wbrew dokonanym w sprawie ocenom, zamieszczenie przy drodze lub w innym miejscu nośnika reklamy albo informacji o lokalizacji danego obiektu nie może być a priori traktowane jako manifestowanie woli posiadania miejsca (gruntu), na którym został on posadowiony. Zdyskredytował nadto Sąd kasacyjny stwierdzenie, że o posiadaniu przez skarżącą świadczą samoistnie takie okoliczności, jak brak przejęcia przez Gminę wiaduktu i dróg dojazdowych do hipermarketu, czy też wpisanie wiaduktu przez Spółkę do ewidencji środków trwałych. Dlatego Naczelny Sąd Administracyjny (a za nim WSA w Lublinie w wyrokach w sprawach sygn. akt I SA/Lu 536-540/22) zalecił organowi nie tyle ponowne rozważenie dotychczas zebranych dowodów (w tym względzie nie stwierdzono bowiem wadliwości w ich ocenie i dokonanych na ich podstawie ustaleniach), ale ich uzupełnienie i dołożenie należytej staranności, aby uzyskać od właściciela działek informacje i dokumenty, jeśli takie istnieją, dotyczące tego, czy według właściciela skarżąca jest posiadaczem zależnym części obiektu wzniesionego na działkach nr [...] i [...], albo czy jest uprawniona do korzystania z niego w sposób szczególny lub na zasadach takich jak inni użytkownicy (jak twierdzi skarżąca) oraz na jakich zasadach skarżąca posadowiła na obiekcie znaki z logo i nazwą swojej firmy. Odwołując się do regulacji art. 336 k.c. NSA podkreślił, że podstawę posiadania zależnego najczęściej stanowi czynność prawna, np. umowa najmu, użyczenia, dzierżawy, zastawu, ale też posiadanie może być efektem czynności sprzecznej z prawem, np. kradzież (złodziej jest też posiadaczem). Natomiast posiadaczem zależnym jest ten, kto rzeczą faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Zdaniem NSA, ani każdy z osobna z powołanych przez organy podatkowe i Sąd pierwszej instancji dowodów, ani dowody te we wzajemnym powiązaniu nie potwierdzają słuszności postawionej w sprawie tezy, iż skarżąca jest posiadaczem zależnym działek nr [...] i [...] oraz spornej części budowli, która z gruntem tym jest trwale związana (art. 143 k.c.). Z uwagi na niedostatki w materiale dowodowym, w świetle dotychczas poczynionych ustaleń, zdaniem NSA, wątpliwe pozostaje również faktyczne związanie obiektu z działalnością gospodarczą skarżącej. Wskazanie na te wytyczne sądowe w poszczególnych sprawach dotyczących wcześniejszych okresów podatkowych, za które skarżąca również wniosła o stwierdzenie nadpłat, ma istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż wykonując je organy równolegle orzekały w niniejszej sprawie. Materiał dowodowy jest więc ten sam. Oprócz dowodów poddanych analizie przez NSA organy podatkowe zwróciły się z zapytaniami obejmującymi kwestie niezbędne – zdaniem tego Sądu – do wyjaśnienia. W odpowiedzi na ich wezwania (zob. m.in. pismo Prezydenta z 2 sierpnia 2023 r. do Zarządu DiM) Zarząd DiM w pismach z 19 stycznia 2023 r. oraz 7 sierpnia 2023 r. podkreślił, że wybudowany przez Spółkę zjazd stanowi część drogi publicznej, zaś obowiązek utrzymania należy do właściciela (użytkownika) gruntów przyległych do drogi, co wprost wynika z art. 30 u.d.p. Z tego względu wszystkie obowiązki związane z przeglądami technicznymi, remontami i naprawami oraz bieżącym utrzymaniem wiaduktu (jako całości) leżą po stronie skarżącej. W tych okolicznościach – w ocenie Sądu – nie można uznać zasadności postawionej przez organ w decyzji tezy, że czynności skarżącej związane z przedmiotowym obiektem wykraczały poza granice obowiązków wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, które w powyższy sposób zdefiniował sam zarządca drogi, nawiązując nie tylko do art. 4 pkt 20 u.d.p., lecz również do zobowiązania nałożonego na inwestora mocą umowy z 3 kwietnia 2006 r. pomiędzy Gminą i C.1 spółką z o.o., do której następnie po stronie inwestora wstąpiła skarżąca (zob. § 8 umowy, gdzie wskazano, że inwestor jest odpowiedzialny nie tylko w zakresie dotyczącym dróg publicznych, ale także w prawie budowlanym). Skarżąca podkreślała, że była zobowiązana do dbałości o stan zjazdów i wiaduktu nie tylko z tego względu, że stanowią one drogi dojazdowe do hipermarketu, ale nade wszystko z tego względu, że odpowiedzialność za ich utrzymanie nakłada na nią ustawa. Słusznie też zaznaczyła skarżąca, że jeśli za przejaw posiadania uznać opisywane czynności składające się na należytą dbałość o stan i utrzymanie zjazdów w oparciu o przepis art. 30 u.d.p., to wywiązująca się z nich Spółka – z punktu widzenia skutków podatkowych – znajdowałaby się w gorszej sytuacji (gdyż w założeniu uznana byłaby za posiadacza, a tym samym i podatnika), niż gdyby tych obowiązków zaniedbywała. Ta uwaga uświadamia, że nie każde czynności faktyczne wykonywane przez korzystającego z nieruchomości stanowią o posiadaniu zależnym, lecz wyłącznie takie, które – zgodnie z art. 336 k.c. – są związane z wolą posiadania, czyli poczuciem, że posiadacz wykonuje je dla siebie, tak jak najemca, dzierżawca itp. Jak wskazano bowiem wyżej posiadanie występuje przy równoczesnym istnieniu fizycznego elementu władania rzeczą, określanego jako corpus possessionis, oraz psychicznego elementu animus rem sibi habendi, rozumianego jako zamiar władania rzeczą dla siebie (zob. E. Skowrońska-Bocian, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1999, s. 681). Nie ulega zaś wątpliwości, że takim okolicznościom – wskazującym na wolę posiadania rzeczy zaprzeczyła wyraźnie Spółka, zaś zebrane w sprawie dowody nie dają podstawy do obalenia jej twierdzeń. Zdaniem Sądu, o statusie posiadacza zależnego nie świadczą także zapisy zawarte w księgach rachunkowych Spółki i Gminy. Jak wynika z pisma Zarządu DiM, wiadukt nie został do tej pory przejęty przez Gminę. Kwestia ta jednak została jednoznacznie oceniona przez Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał na brak podstawy do dokonania takiego przejęcia w sytuacji, gdy działki, na których posadowiona jest sporna część budowli stanowiła w okresie powstania budowli własność Skarbu Państwa. W odpowiedzi na zapytania organu podatkowego, Gmina w piśmie z 7 marca 2023 r. wskazała, że jakkolwiek obecnie jest właścicielem działek nr [...] i [...], to jednak nie uczestniczyła w procesie inwestycyjnym, nie zaliczyła też budowli do własnych środków trwałych. Równocześnie oświadczyła, że droga powiatowa nr [...] i pasy drogowe nadal znajdują się w zarządzie Zarządu DiM. Sama Gmina nie wskazała spółki jako posiadacza budowli w postaci wiaduktu lub jego części. W piśmie z 26 czerwca 2019 r. organ wykonawczy Gminy – Prezydent oświadczył wyłącznie, że posiadanie działek gruntu nr [...] i [...] (a tym samym i posadowionych na nich budowli) przekazane zostało Zarządowi DiM. Trzeba też podkreślić, że fakt i sposób ujmowania określonych składników majątkowych w ewidencji środków trwałych (co dotyczy też samej spółki) może być elementem wspierającym tezę o sprawowaniu faktycznego władztwa nad tymi składnikami, ale wyłącznie w całokształcie okoliczności, które tezę tę wykazują. Samo z siebie jednak nie dowodzi faktu takiego władztwa dla celów podatku od nieruchomości. Nie jest też rzeczą organów podatkowych rozstrzygających o tym podatku, ani też Sądu w badanej sprawie, wskazywanie na nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Skarżąca z kolei nie może ponosić konsekwencji braku działania Gminy w zakresie czynności formalnego przejęcia majątku i jego ujawnienia w danych rachunkowych. Istotne jest to, że po zakończeniu budowy skarżąca wywiązała się z warunków umowy z 2006 r., to jest bezwarunkowo zwróciła Gminie udostępnione jej pasy drogowe do normalnej eksploatacji i użytkowania. Nie pozostaje również bez znaczenia fakt, że Gmina protokolarnie przejęła w 2009 r. kanalizację deszczową w ulicach W. , G. i C. w L., która została wykonana przez Spółkę w ramach przedmiotowej inwestycji. W pozostałym zakresie skarżąca słusznie zauważyła, że czynności prawne związane z przekazaniem majątku (kiedy zmianie uległy stosunki właścicielskie) mogłyby odbywać się wyłącznie pomiędzy Skarbem Państwa (czyli dotychczasowym właścicielem) i Gminą. Zdaniem Sądu, w toku postępowania nie wykazano zatem, aby właściciel działek nr [...] i [...] (Skarb Państwa, a obecnie Gmina) przekazał skarżącej lub jej poprzednikowi prawnemu opisywany obiekt w posiadanie zależne mocą umowy ani też, aby to skarżąca objęła budowlę we władztwo faktyczne i ujawniała wolę jej posiadania dla siebie. Niezaprzeczalnie nie dowodzi tego analizowana także przez Naczelny Sąd Administracyjny umowa z 3 kwietnia 2006 r. zawarta pomiędzy Gminą i C.1 spółką z o.o. (poprzednikiem prawnym skarżącej) jako inwestorem. Mocą tej umowy Gmina udostępniła inwestorowi teren w celu przebudowy układu drogowego i zjazdów (§ 4 umowy). Mająca powstać estakada w założeniu służyć miała jako dojazd do centrum usługowo – handlowego, jednakże – wbrew stanowisku organu – Gmina nie przeniosła na inwestora żadnych praw do gruntu i powstającego obiektu. Umożliwiła wyłącznie dokonanie przebudowy i umocowała inwestora do wykonania prac oraz uzyskania stosownych zezwoleń. Co więcej, w § 8 umowy zastrzeżono, po pierwsze – bezwarunkowy zwrot Gminie udostępnionych w celu inwestycji pasów drogowych do normalnej eksploatacji i użytkowania (o czym była mowa powyżej), po drugie – zastrzeżono, z powołaniem się na ustawę o drogach publicznych – że zjazdy pozostaną w utrzymaniu inwestora. Podkreślany przez organy podatkowe interes inwestora polegający na organizacji dojazdu do obiektu, w którym prowadzi działalność gospodarczą, realizowany był zatem przez uzyskanie możliwości prowadzenia prac na wskazanych (cudzych) gruntach. Koszty przedsięwzięcia w całości poniósł inwestor. Gmina z kolei zobowiązana była, pod określonymi w umowie warunkami (zob. np. § 9 umowy) i zabezpieczeniami (zob. § 10 obejmujący zabezpieczenie wykonania umowy i kary umowne), do znoszenia działań inwestora. Nie sposób zatem uznać, że na tym etapie poprzednik prawny skarżącej (a za nim skarżąca, która niespornie wstąpiła w jego prawa) manifestował wolę posiadania mającego powstać wiaduktu dla siebie (jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny, w tym momencie nie istniał przecież przedmiot, który mógłby być posiadaniem tym objęty). Wręcz przeciwnie, Gmina zastrzegła, że rola inwestora – poza procesem inwestycyjnym – ograniczać się będzie wyłącznie do czynności wynikających z ustawy o drogach publicznych (§ 8 umowy). Nie sposób więc uznać, by w trybie wskazanej umowy doszło do objęcia rzeczy w posiadanie za zgodą właściciela, nawet tylko dorozumianą i następnie jej posiadania w zakresie przez właściciela określonym lub tolerowanym. Wbrew stanowisku organu, inwestycja ta, choć zainicjowana gospodarczym przedsięwzięciem inwestora (zjazd z drogi publicznej do hipermarketu), miała charakter publiczny nie tylko z tego względu, że z wiaduktu mogli i mogą korzystać inni, niż klienci centrum handlowego, kierowcy (nawet jeśli ma to charakter incydentalny) oraz piesi, ale z uwagi na fakt, że wybudowany obiekt handlowy podnosi atrakcyjność oferty handlowej miasta. Rola właściciela gruntu, z którym omawiana część wiaduktu jest trwale związana, sprowadzała się zatem do rozszerzonej formy znoszenia działań inwestora, przy założeniu, że to inwestor sfinansuje całość działań i przywróci funkcjonalność drogi publicznej. Gmina udzieliła też stosowanych upoważnień, stąd to inwestor był stroną decyzji o lokalizacji, decyzji zatwierdzającej projekt, decyzji pozwalającej na budowę, itp. Nie wiązało się to jednak z trwałym przeniesieniem władztwa nad gruntem, na którym powstawała inwestycja oraz nad samą inwestycją. Powyższe potwierdza treść pisma Zarządu DiM z 16 lipca 2019 r. (w kompetencji którego znajduje się zarządzanie nieruchomością), że organizacja i budowa zjazdu z drogi publicznej, ale także utrzymanie zjazdów oparte były na przepisach odrębnych ustawy, w szczególności na art. 4 i 30 u.d.p., jak i art. 5 ust. 1 pkt 9 u.p.b. Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie nie istnieją dowody na okoliczność manifestowania przez skarżącą faktycznego władztwa nad budowlą, ani też na okoliczność przekazania tego władztwa przez właściciela, to nie można uznać za zasadne stwierdzenia, że sposób odzwierciedlenia nakładów na cudzy grunt (niewątpliwie zaś taka właśnie sytuacja występuje w sprawie) w księgach rachunkowych Spółki może – z pominięciem innych okoliczności sprawy – świadczyć o posiadaniu przez nią obiektu w kwestionowanej części. Takiemu założeniu, czynionemu niezmiennie przez organy podatkowe, przeczy także wyjaśnienie kwestii zamieszczenia na bramie wjazdowej na wiadukt, windzie i szybach windowych firmy spółki oraz znaku towarowego "C.". Takie oznaczenia służą niewątpliwie uzewnętrznieniu informacji, iż wiadukt stanowi dojazd do obiektu gospodarczego spółki, ale przy formułowaniu tezy, iż równocześnie stanowią emanację władztwa faktycznego, nie można abstrahować od informacji uzyskanych w tej mierze od spółki. Wskazała ona bowiem, że opisane okoliczności skutkowały dla niej nałożeniem kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego (decyzja Zarządu DiM z 27 kwietnia 2016 r.), a następnie – nałożeniem na Spółkę w drodze decyzji (decyzje z: 5 sierpnia 2020 r., 6 lipca 2021 r. i 11 stycznia 2023 r.) opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy zwykłej w tym pasie. Spółka przedstawiła też faktury VAT obejmujące nałożone na nią opłaty. Z wydanych decyzji wynika, że Spółka musiała uzyskać zezwolenie zarządcy na umieszczenie logo, na podstawie art. 39 ust. 3 u.d.p., a zarządca drogi i pasa drogowego nałożył na nią także obowiązki związane z należytym utrzymaniem stanu reklam oraz zobowiązał do zwrotu terenu i przywrócenia jego poprzedniego stanu po wygaśnięciu okresu, na który decyzje zostały wydane. W tych okolicznościach nie można uznać, że zarządca drogi (reprezentujący również interes właścicielski – zob. pismo Gminy z 7 marca 2023 r.) postrzegał Spółkę jako posiadacza tego terenu i posadowionej na nim części budowli, któremu to posiadaczowi – z tytułu władztwa faktycznego – przysługiwałyby określone uprawnienia, w tym do umieszczania reklam swojej działalności gospodarczej. Co istotne, wcześniej spółka opłacała należności za zajęcie pasa drogowego innemu przedsiębiorcy P. , w ramach refundacji tych kosztów. Nie sposób zatem stwierdzić, że omawiana kwestia wynikła dopiero w 2016 r., to jest w dacie, w której na spółkę nałożono karę pieniężną. Skoro przy ocenie sprawy należało rozważyć, czy przedstawione materiały i dokonane czynności organów wpływają zasadniczo na zmianę oceny sprawy, której dokonał Naczelny Sąd Administracyjny, to zdaniem Sądu, podzielić należy stanowisko skarżącej, że organy podatkowe, nie pozyskawszy uprzednio materiału dowodowego, który stanowiłby podstawę do dokonania nowych ustaleń faktycznych, w istocie powieliły stanowisko prezentowane w poprzednich rozstrzygnięciach, to jest w wyrokach WSA w Lublinie w sprawach I SA/Lu 200-205/21, które nie znalazły akceptacji w kontroli instancyjnej. Nowości dowodowe, które zgromadził organ po wydaniu wyroków NSA, nie mogą zmienić tego spojrzenia na sprawę, a tym samym wpłynąć na jej rozstrzygnięcie. Słusznie wskazano bowiem w skardze, że pisma Wydziału GM oraz Zarządu DiM, nadesłane w odpowiedzi na wystąpienia organów podatkowych (m.in. z 19 stycznia 2023 r., 7 marca 2023 r., 4 maja 2023 r., 7 sierpnia 2023 r.) potwierdzają wyłącznie okoliczności znane na poprzednich etapach sprawy, a co najważniejsze – podlegające już wcześniej ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawionej w wyrokach wiążących organy i Sąd w niniejszej sprawie. Organy ograniczyły się zatem w istocie – ze względu na obiektywną niemożliwość pozyskania dodatkowych dowodów w sprawie – do powielenia ustaleń i wniosków, które legły u podstaw uprzednio wydanych w sprawie decyzji, a które zostały usunięte w wyniku ich kontroli z obrotu prawnego. Oznacza to, że organy jakkolwiek podjęły próbę uzupełnienia materiału dowodowego, to jednak na jego podstawie nie były w stanie – przy uwzględnieniu wskazań Sądu – wykazać, że Spółka posiada status podatnika wobec części budowli – wiaduktu posadowionej na działkach [...] i [...]. Naruszyły przy tym też art. 191 O.p. przez wadliwą ocenę tego materiału dowodowego i wyprowadzenie z niego wadliwych – z punktu widzenia prawa materialnego - wniosków. Zasadnie zatem zarzucono w skardze naruszenie prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, to jest art. 3 ust. 1 pkt 4 lit a u.p.o.l. W tej sytuacji – z czym zgadza się sama strona (s. 21 skargi) – tracą na znaczeniu pozostałe zarzuty skargi związane z oceną związania części budowli z działalnością gospodarczą strony, ustaleniem podstawy opodatkowania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. (w związku z brakiem amortyzowania budowli), a nie na podstawie art. 4 ust. 5 tej ustawy, jak też wyłączeniem z opodatkowania gruntów stanowiących pasy drogowe i posadowionych na nich budynków i budowli, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 4 u.p.o.l. W ponownie prowadzonym postępowaniu organy podatkowe uwzględnią powyższą wykładnię wskazanych przepisów oraz ocenę sprawy i z ich uwzględnieniem rozpoznają w całości wniosek strony o stwierdzenie nadpłaty. Z powyższych względów, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz art. 135 p.p.s.a. orzeczono jak w wyroku. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 2 ust. 1 pkt 1 lit f) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1687) w zw. z art. 206 p.p.s.a. Na zasądzoną od organu kwotę składają się: wpis od skargi w kwocie 2.000 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł i połowa wynagrodzenie pełnomocnika skarżącej – 2.700 zł. Wobec faktu, że w tym samym terminie przed Sądem odbyły się rozprawy w 11 sprawach dotyczących nadpłaty w podatku od nieruchomości z wniosków Spółki za kolejne lata podatkowe, w których podniesiono te same argumenty na uzasadnienie wydanych decyzji i wywiedzionych skarg, Sąd uznał, że nakład pracy pełnomocnika skarżącej uzasadnia obniżenie jego wynagrodzenia w każdej z tych spraw o połowę.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 13.07.2026. · Źródło