I SA/Lu 521/00

WyrokWSA w Lublinie2001-05-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy garaże, stanowiące część przynależną lokali mieszkalnych sprzedawanych wraz z nimi, są towarem w rozumieniu ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu według stawki 22%, czy też mogą być traktowane jako część lokalu mieszkalnego i opodatkowane preferencyjną stawką 0%?
Ratio decidendi
Garaże, nawet jeśli są przynależne do lokali mieszkalnych i sprzedawane w jednej umowie, stanowią odrębny towar w rozumieniu ustawy o VAT, jeśli zachowały swoją pierwotną funkcję użytkową. W związku z tym nie podlegają preferencyjnej stawce 0% stosowanej do lokali mieszkalnych, lecz powinny być opodatkowane według stawki 22% jako lokale użytkowe. Organy podatkowe prawidłowo ustaliły stan faktyczny i zastosowały właściwe przepisy prawa materialnego i procesowego.
Stan faktyczny
Spółka "I." SA kwestionowała decyzję Izby Skarbowej w L., która utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej określającą wysokość podatku VAT. Spór dotyczył opodatkowania zaliczek na poczet sprzedaży garaży, które były sprzedawane jako przynależne do lokali mieszkalnych. Spółka argumentowała, że garaże stanowią część lokalu mieszkalnego i powinny być opodatkowane stawką 0%, podczas gdy organy podatkowe uznały je za lokale użytkowe podlegające stawce 22%.
Rozstrzygnięcie
Skargę oddala.

Pełny tekst orzeczenia

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi "I." SA w L. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 22 maja 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące październik i listopad 1997 r. - skargę oddala. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w L., działając na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej /Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zm./, po rozpatrzeniu odwołania "I." SA od decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 lutego 2000 r. (...), określającej wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na miesiąc następny za lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień 1997 r. i kwotę podatku do zwrotu za październik i listopad 1997 r. oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie za okresy rozliczeniowe od lipca do grudnia 1997 r., utrzymała w mocy decyzję pierwszoinstancyjną. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że przyczyną zmiany przez organ pierwszoinstancyjny rozliczenia wynikającego ze składanych przez Spółkę deklaracji VAT-7 było zawyżenie podatku naliczonego w związku z odliczeniem podatku VAT zawartego w fakturach zakupu dotyczących sprzedaży zwolnionej z opodatkowania oraz zaniżenie podatku należnego o kwotę 26.368,90 zł z tytułu nie opodatkowania otrzymanych zaliczek na poczet sprzedaży garaży. W odwołaniu od tej decyzji Spółka kwestionowała rozstrzygnięcie w zakresie podatku należnego, zarzucając organowi I instancji naruszenie przepisów prawa materialnego i postępowania podatkowego. Organ odwoławczy wskazał, że spór dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedpłat dokonanych przez przyszłych użytkowników na garaże na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży, w której wskazano garaż jako część przynależną lokalowi mieszkalnemu. Powołując art. 6 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 ze zm./ stwierdziła, że przepis ten stanowi wyjątek od zasady wiążącej moment powstania obowiązku podatkowego z wydaniem towaru. W ocenie organu odwoławczego, w sytuacji gdy Spółka nie opodatkowała zaliczek przyjętych na poczet budowy garaży IKS w oparciu o dane Spółki prawidłowo określił podatek należny dla miesięcy od września do grudnia 1997 r. przy zastosowaniu stawki, o której mowa w art. 18 ust. 1 cyt. ustawy, uwzględniając w wyliczeniach datę wniesienia ostatniej w 1997 r. zaliczki i zakładając, że wnoszone wcześniej dotyczyły lokali mieszkalnych. Izba Skarbowa za bezpodstawne uznała twierdzenia Spółki, że garaż jako lokal użytkowy nie jest towarem w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazując na art. 51 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz par. 68 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ powołała się na zdefiniowane w tym rozporządzeniu pojęcie lokalu mieszkalnego, do którego ma zastosowanie zerowa stawka VAT. Ponadto wskazała, że pojęcie towarów określone w art. 4 ust. 1 ustaw jest szersze niż wynika z powołanych przez Spółkę przepisach prawa cywilnego. Reasumując, organ odwoławczy stwierdził, że Spółka miała prawo sprzedając lokale mieszkalne indywidualnym odbiorcom do zastosowania stawek "0" procent oraz, na podstawie art. 6 ust. 8 cyt. ustawy miała obowiązek opodatkować zaliczki na sprzedaż garaży. Z przedłożonego zaświadczenia WBWiA, uwzględniającego inwentaryzację budynku wynika, że garaże zachowały swoja pierwotną, funkcję użytkową, zatem brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia art. 120, art. 122, art. 180 i art. 210 par. 4 ordynacji podatkowej. Końcowo organ odwoławczy wskazał na art. 52 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej stanowiący i na równi z zaległością traktowany jest zwrot podatku jeżeli podatnik otrzymał go w wysokości wyższej od należnej, zaś istnienie zaległości nakłada na organ obowiązek naliczania odsetek za zwłokę. W opisanym stanie faktycznym istniały także przesłanki do zastosowania sankcji z art. 27 ust. 6 ustawy o VAT. W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżąca Spółka wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją, decyzji organu I instancji, zarzucając naruszenie art. 18 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. "c" w zw. z art. 6 ust. 8 ustawy o VAT oraz naruszenie art. 120, art. 122, art. 180, art. 187, art. 210 par. 4 i art. 127 ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu skargi Spółka podnosi, iż decyzja z dnia 10 września 1999 r. (...) wydana została z naruszeniem prawa, gdyż Izba Skarbowa odniosła się do merytorycznego rozstrzygnięcia i nie orzekła co do istoty sprawy, zaś w ponownym rozpoznaniu pogląd wyrażony w tej decyzji został przyjęty przez IKS. Polemizując z oceną, że przedmiotem sprzedaży obok lokali mieszkalnych były również garaże skarżący wskazuje, że Izba Skarbowa oparła się na treści umowy przedwstępnej, z której wynika, że przyrzeczono sprzedaż lokalu mieszkalnego z przynależnym garażem. W ocenie Spółki garaż przynależny lokalowi mieszkalnemu stanowi część towaru w rozumieniu art. 4 pkt 1 cyt. ustawy, jako jego część składowa w rozumieniu kodeksu cywilnego /nieruchomość z wyłączeniem gruntu - art. 46 Kc/. W przypadku sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu /art. 15 ust. 2/. Wojewódzki urząd Statystyczny w L. potwierdził, że według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynek mieszkalny jednorodzinny z wyodrębnionymi lokalami wraz z przynależnymi pomieszczeniami należy zaliczyć do podzbioru KOB 115 - budynki mieszkalne jednorodzinne. Stawka 22 procent obowiązywałaby tylko wówczas, gdyby część sprzedawanego obiektu miała być w przyszłości lokalem użytkowym i poszczególne części sprzedawano by odrębnie. W umowach przedwstępnych Spółka zobowiązała się jedynie do zawarcia umów sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w skład których mogłyby wchodzić garaże. W trakcie realizacji zadania odstąpiono od adaptacji pomieszczeń przynależnych w podziemiu na garaże, o czym poinformowano przyszłych nabywców. Potwierdzeniem tego były umowy ostateczne. Na mocy których ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego i udział współwłaścicieli we współwłasności pozostałych urządzeń i współużytkowaniu gruntu. Kwestionując przedstawione przez Spółkę dowody Izba Skarbowa powołała się na zaświadczenie Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego, informujące że garaże zachowały swą pierwotną, funkcję. Skarżący wskazuje, że program rzeczowy stanowiący załącznik do zaświadczenia stanowi o możliwości wyłącznie wydzielenia lokali mieszkalnych, zaś powierzchnia pomieszczeń garażowych została określona łącznie dla wszystkich pomieszczeń o tym charakterze i została zaliczona do powierzchni budynku jako współwłasność przymusowa. W decyzji nie ustosunkowano się też do postanowień umów końcowych, z których wynikało, że nie nastąpiła sprzedaż garaży. Ponadto organy podatkowe odstąpiły od przesłuchania nabywców lokali. Powyższe potwierdza naruszenie wskazanych wyżej przepisów postępowania. W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa wnosi o jej oddalenie, ponawiając argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Ponadto nie zgadza się z zarzutem naruszenia zasady dwuinstancyjności. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zarzuty skargi nie zasługują na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji nie naruszają przepisów prawa. Przede wszystkim nie można podzielić poglądu skarżącej Spółki, iż garaż przynależny lokalowi mieszkalnemu nie jest towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 cyt. ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu towarem są budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2. Z cyt. przepisu wynika, że nie stanowią przedmiotu opodatkowania VAT nieruchomości gruntowe, podczas gdy nieruchomości budynkowe oraz budowle, a także ich części mogą być takim przedmiotem, przy czym z przepisu tego nie wynika obowiązek prawnego wyodrębnienia w części "budowli" co oznacza, że "towarem" w rozumieniu tego przepisu jest część budynku zarówno nie wyodrębniona jak i wyodrębniona prawnie. O tym, że taki był zamiar ustawodawcy świadczy art. 15 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług dodany nowelą z dnia 21 listopada 1996 r. /Dz.U. nr 137 poz. 640/ o treści: "w przypadku sprzedaży budynków lub budowli albo części takich budynków z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu". Z tych powodów nie można podzielić zawartych w skardze wywodów zmierzających do wykazania, na podstawie argumentacji cywilistycznej, iż art. 4 ust. 1 odnosi się do sprzedaży garaży, jedynie wówczas gdy stanowi on odrębną, nieruchomość. Przepisy prawa podatkowego w zakresie dotyczącym opodatkowania garaży uzależniają, stawkę VAT od rodzaju obiektu z jakim mamy do czynienia oraz od rodzaju czynności, które są dokonywane w tym obiekcie lub w związku z tym obiektem albo jego częściami. Budowane przez Spółkę budynki mieszkalne z przeznaczeniem na sprzedaż wybudowanych w nich lokali mieszkalnych były budynkami czterorodzinnymi (...), i zgodnie z zasadami klasyfikacyjnymi winne być klasyfikowane w klasyfikacji obiektów budowlanych do KOB-11 /załącznik do zarządzenia Prezesa GUS z dnia 25 października 1989 r. - Dz.Urz. GUS nr 32 poz. 77, a od 1 stycznia 2000 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. /Dz.U. nr 112 poz. 1316/. Ze statystycznych zasad klasyfikacyjnych w zakresie KOB-11 wynika, że są to budynki, w których przeważająca część służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności /wielorodzinne/ lub tylko właściciela i jego bliskich /jednorodzinne/ chociażby oprócz lokali mieszkalnych obejmowały również lokale użytkowe. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. "c" cyt. ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem według stawki 7 procent podlega sprzedaż obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych. Według par. 68 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ do podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub usług mieszkalnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zastosowanie ma preferencyjna stawka "0" procent. Skoro, co wynika z powyższych przepisów, do sprzedaży lokali użytkowych nie mają zastosowania preferencyjne stawki podatku VAT, winne być one opodatkowane na podstawie art. 18 ust. 1 stawką 22 procent. Wbrew stwierdzeniom zawartym w złożonym na rozprawie piśmie procesowym stanowisko to w odniesieniu do sprzedaży garaży jako lokali o charakterze użytkowym, prezentowane jest także w powołanej przez skarżącego publikacji J. Zubrzyckiego /Leksykon VAT/. Skarżący zdaje się pomijać fakt, iż autor rozróżnia czynność sprzedaży garaży od czynności sprzedaży robót budowlano-montażowych dotyczących garaży, która w rozpatrywanej sprawie nie miała miejsca, bowiem inwestorem była Spółka, a nie nabywcy lokali i garaży. Nie można także wywodzić, jak czyni to skarżący prawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT przy sprzedaży pomieszczeń, które nie zaspakajają potrzeb mieszkaniowych z faktu łącznej ich sprzedaży z lokalami mieszkalnymi w jednej umowie jako współwłasność ani też z tego, że nie można było w chwili sprzedaży z przypisanej im funkcji skorzystać. Fakt nie wyodrębnienia w umowach rozporządzających /w przeciwieństwie do umów przedwstępnych, w których garaż został wyodrębniony/ garaży, nie oznacza i garaż nie został sprzedany. Materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że sprzedaż miała miejsce, czego skarżący także nie neguje. Jak wynika z pisma Wydziału Budownictwa. Urbanistyki i Architektury Urzędu miejskiego (...) w sposób prawnie przewidziany nie została zmieniona także pierwotna funkcja garaży. W świetle powyższych wywodów za bezzasadne należy uznać zarzuty dotyczące naruszenia przez organy podatkowe w rozpatrywanej sprawie wskazanych w skardze przepisów prawa materialnego, bowiem organy podatkowe, po ustaleniu na podstawie materiału dowodowego, właściwej stawki podatku VAT od czynności sprzedaży garaży, prawidłowo zastosowały przepis art. 6 ust. 8 ustawy o VAT. Nie są także trafne zarzuty dotyczące naruszenia procedury administracyjnej, bowiem w rozpatrywanej sprawie zebrano w sposób wyczerpujący materiał dowodowy niezbędny do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, oceniając go w zgodzie z przepisami prawa materialnego, dając temu wyraz w uzasadnieniu decyzji zgodnym z wymogami art. 210 par. 4. Co się tyczy zarzutu rażącego naruszenia art. 127 ordynacji podatkowej w związku z decyzją Izby Skarbowej z dnia 10 września 1999 r. uchylającą decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 30 czerwca 1999 r. w trybie art. 233 par. 2 ordynacji podatkowej, to zarzut ten nie może być uwzględniony gdy decyzja ta nie była przedmiotem zaskarżenia do NSA. Uznając zatem, iż zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji zgodne są, z przepisami prawa, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ orzeczono jak w sentencji.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 17.07.2026. · Źródło