VI SA/Wa 4973/23

WyrokWSA w Warszawie2024-01-12

Skład orzekający: Sędzia WSA Sławomir Kozik, Sędzia WSA Grzegorz Nowecki, Sędzia WSA Tomasz Sałek

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy umowy nazwane przez strony "umowami o dzieło", których przedmiotem było opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów, stanowią umowy o dzieło w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czy też umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, a w konsekwencji, czy osoba wykonująca te umowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że umowy, których przedmiotem było przygotowanie i przeprowadzenie autorskich wykładów oraz zajęć tematycznych, nie spełniają kryteriów umowy o dzieło w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Brak było w nich cech samoistnego, obiektywnie osiągalnego rezultatu, a także nie określono odpowiedzialności za wady dzieła. W związku z tym, czynności te zakwalifikowano jako umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, co skutkuje obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia utrzymującej w mocy decyzję ustalającą, że osoba fizyczna podlegała obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów nazwanych przez strony "umowami o dzieło". Umowy te dotyczyły opracowania i wygłoszenia autorskich wykładów na różnych kursach i szkoleniach. Skarżący (płatnik składek) zarzucił organom błędną kwalifikację tych umów jako umów o świadczenie usług, a nie umów o dzieło, co skutkowało obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Rozstrzygnięcie
Oddalono skargę.

Pełny tekst orzeczenia

Dnia 12 stycznia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Kozik (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki Sędzia WSA Tomasz Sałek Protokolant ref. Anna Arendt po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2024 r. sprawy ze skargi S. w [...] na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2023 r. nr 613/2023/Ub w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z 2 czerwca 2023 r., nr [...] Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: "Prezes NFZ"), działając na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24 w związku z art. 109 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm., dalej: "ustawa o świadczeniach") w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493) oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm., dalej: "K.p.a."), po rozpatrzeniu odwołania, wniesionego 10 czerwca 2019 r. przez płatnika składek: [...]Oddział Okręgowy w K. (dalej: "Płatnik", "Stowarzyszenie", "Skarżący"), utrzymał w mocy decyzję nr [...]z 10 maja 2019 r., dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia(dalej: "MOW NFZ") ustalającą, że W. P.(dalej: "Zainteresowany", "Uczestnik"), był objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów o świadczenie usług, na rzecz Płatnika w okresach: 8 stycznia 2013 r.; 11 stycznia 2013 r., od 22 stycznia 2013 r. do 29 stycznia 2013 r.; 29 stycznia 2013 r.; od 30 stycznia 2013 r. do 6 lutego 2013 r.; 9 marca 2013 r.; 16 marca 2013 r.; od 13 maja 2013 r. do 21 maja 2013 r.; 16 maja 2013 r.; od 1 lipca 2013 r. do 5 lipca 2013 r.; od 2 lipca 2013 r. do 18 lipca 2013 r.; 12 lipca 2013 r.; 14 października 2013 r.; 28 października 2013 r.; od 4 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r.; od 5 listopada 2013 r. do 4 grudnia 2013 r.; od 6 listopada 2013 r. do 14 grudnia 2013 r.; 16 grudnia 2013 r.; od 4 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r.; od 16 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r.; od 6 stycznia 2014 r. do 9 stycznia 2014 r.; od 13 stycznia 2014 r. do 18 stycznia 2014 r.; od 3 lutego 2014 r. do 5 lutego 2014 r.; 10 lutego 2014 r.; od 17 lutego 2014 r. do 22 lutego 2014 r.; 27 marca 2014 r.; 25 kwietnia 2014 r., od 1 maja 2014 r., do 6 maja 2014 r., od 5 maja 2014 r., do 11 maja 2014 r. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Prezes NFZ wyjaśnił, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie (dalej: "ZUS") wnioskiem z 24 stycznia 2018 r., zwrócił się do dyrektora MOW NFZ o rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji dotyczącej objęcia Zainteresowanego ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu wykonania umów cywilnoprawnych o charakterze umów o świadczenie usług zawartych z Płatnikiem w ww. okresach. Prezes NFZ rozpoznając odwołanie od decyzji I instancji wyjaśnił, że z akt sprawy wynika, iż Zainteresowany zawarł z Płatnikiem następujące umowy nazwane przez strony "umowami o dzieło": 1) [...] zawarta 2 stycznia 2013 r., której przedmiotem było: "Opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów nt. Zmian w podatku VAT na szkoleniu w dniu 11.01.2013 [...]". Łączne wynagrodzenie: 1600,00 PLN. Do umowy dołączono rachunek opiewający na przedmiotową kwotę; 2) umowa o dzieło nr [...] zawarta 7 stycznia 2013 r., której przedmiotem było: opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na seminarium "Zmiany w VAT - SEM [...] godz". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1600,00 PLN brutto; 3) nr [...] 7 stycznia 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na kursie: "Specjalista ds. rachunkowości [...], 30 stycznia i 6 lutego (8 godzin)". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 960,00 PLN brutto; 4) nr [...], 8 stycznia 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na kursie: "[...] dnia 22, 29 stycznia (8 godz)". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 880,00 PLN brutto; 5) nr [...] zawarta 8 stycznia 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskiego wykładu na kursie: "[...] w dniu 08-01-13 %H x 200 zł". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1000,00 PLN brutto; 6) nr [...], 4 marca 2013 r., której przedmiotem było: " opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na kursie: "Dla kandydatów na głównego księgowego – [...]". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1040,00 PLN brutto; 7) nr [...], 11 marca 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na kursie: "Dla kandydatów na głównego księgowego – [...]". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1040,00 PLN brutto, 8) nr [...], 13 maja 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na kursie Specjalista ds. rachunkowości - II STOPIEŃ [...] Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 960,00 PLN brutto; 9) umowa o dzieło zawarta 16 maja 2013 r., której przedmiotem było: "przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tematycznych w ramach szkolenia: "Dla kandydatów na głównego księgowego" podczas realizacji Projektu "Certyfikowany Księgowy" prowadzonego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie z 23 października 2012 r. nr [...] Łączne wynagrodzenie: 1360,00 PLN. Do umowy dołączono rachunek opiewający na przedmiotową kwotę; 10) nr [...], 1 lipca 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie wykładów na kursie Dla kandydatów na głównego księgowego- [...], 05-07-2013 (4 godzin)". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 520,00 PLN brutto; 11) nr [...], 02.07.2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie wykładów na kursie Dla kandydatów na głównego księgowego- [...], 18-07-2013 (4 godziny) ". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 520,00 PLN brutto, 12) umowa o dzieło zawarta 12 lipca 2013 r., której przedmiotem było: "przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tematycznych w ramach szkolenia: "Dla kandydatów na specjalistę do spraw rachunkowości" podczas realizacji Projektu "Certyfikowany Księgowy" prowadzonego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie z 23 października 2012 r. nr [...]". Łączne wynagrodzenie: 1360,00 PLN. Do umowy dołączono rachunek opiewający na przedmiotową kwotę, 13) nr [...], 1 października 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów z podatku VAT na akcji BILANS 2013 - Nr Bilans 1/2013/131". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1600,00 PLN brutto, 14) zawarta 1 października 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na kursie [...]". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1600,00 PLN brutto, 15) nr [...], 4 listopada 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów nt. PODATKU VAT na kursie Specjalista ds. rachunkowości II stopień [...], 17.12.2013 roku". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 480,00 PLN brutto; 16) nr [...], 5 listopada 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów nt. PODATKU VAT na szkoleniu w W. Nr [...]. Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1760,00 PLN brutto; 17) nr [...], 6 listopada 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów nt. PODATKU VAT na kursie Dla kandydatów na głównych księgowych NR [...] w dniu 14.12.2013 roku". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1040,00 PLN brutto; 18) nr [...], 16 grudnia 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na kursie Podatek Vat w 2014 r. nr [...] w dniu 16-12-2013 r". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1000,00 PLN brutto; 19) nr [...], 4 grudnia 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów nt. zmiany w podatku Vat w 2014 r. na szkoleniu w dniu 10.01.2014 r. NR [...] Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1600,00 PLN brutto; 20) nr [...], 16 grudnia 2013 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów nt. Zmiany w podatku Vat w 2014 r. na szkoleniu NR [...] w dniu 17.01.2014 roku". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 2000,00 PLN brutto; 21) nr [...], 6 stycznia 2014 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na kursie Specjalista ds. rachunkowości – [...] ". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 480,00 PLN brutto; 22) nr [...], 13 stycznia 2014 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na studiach podyplomowych Rachunkowość i finanse – [...], dnia 18-01-2014". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 720,00 PLN brutto; 23) nr [...], 27 stycznia 2014 r., której przedmiotem było: "przygotowanie i wygłoszenie prelekcji nt: "Zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 01.01.2014- wprowadzenie dla członków [..]". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 720,00 PLN brutto; 24) nr [...], 3 lutego 2014 r., której przedmiotem było: "przygotowanie i wygłoszenie wykładu nt: "Zmiany podatku VAT w 2014 r." w dniu 05.02.2014". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1200,00 PLN brutto; 25) nr [...], 10 lutego 2014 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich -wykładów na kursie podatek VAT 2014 nr kursu [...] w dn. 1002-2014 r". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 880,00 PLN brutto; 26) nr [...], 17 lutego 2014 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na kursie Dla kandydatów na głównego księgowego – [...], dnia 22-02-2014". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1040,00 PLN brutto; 27) umowa o dzieło zawarta 27 marca 2014 r., której przedmiotem było: "przygotowaniu i przeprowadzenie zajęć tematycznych w ramach kursu: "Specjalista do spraw rachunkowości" podczas realizacji Projektu "Certyfikowany Księgowy" prowadzonego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie z dnia 23 października 2012 r. nr [...]". Łączne wynagrodzenie: 1360,00 PLN. Do umowy dołączono rachunek opiewający na przedmiotową kwotę; 28) umowa o dzieło zawarta 25 kwietnia 2014 r., której przedmiotem było: "przygotowaniu i przeprowadzenie zajęć tematycznych w ramach kursu: "Dla kandydatów na głównych księgowych " podczas realizacji Projektu "Certyfikowany Księgowy" prowadzonego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie z dnia 23 października 2012 r. nr [...]". Łączne wynagrodzenie: 1360,00 PLN. Do umowy dołączono rachunek opiewający na przedmiotową kwotę; 29) nr [...], 1 maja 2014 r., której przedmiotem było: "opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów na szkoleniu Podatek VAT 2014 r. w dniu 06-05-2014 r. nr kursu [...]". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 700,00 PLN brutto; 30) nr [...], 5 maja 2014 r., której przedmiotem było: "opracowanie autorskie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na kursie dla kandydatów na głównego księgowego [...], dnia 11-05-2014 zgodnie z harmonogramem i programem". Wynagrodzenie określono w konkretnej kwocie 1040,00 PLN brutto. Organ wyjaśnił, że do powyższych umów zostały dołączone rachunki. Ponadto w umowach znalazł się zapis, iż opracowane materiały i wykład rozumiane są jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022 r. poz. 2509). Prezes NFZ opisał przebieg postępowania administracyjnego i uznał, że w zawartych przez strony umowach nie sposób odnaleźć konkretnie określonego rezultatu, który charakteryzowałby się indywidualnym, twórczym charakterem. Przygotowanie oraz przeprowadzenie wykładów na określony temat jest szeregiem czynności, wykonywanych z należytą starannością przez Zainteresowanego. Trudno, zdaniem organu, wskazać w badanym przypadku weryfikowalny, samoistny wynik analizowanych umów. Także brak jest w zapisach spornych umów uregulowania kwestii odpowiedzialności Zainteresowanego za ewentualne wady dzieła charakterystycznego dla umów o dzieło. Prezes NFZ nie zgodził się ze stanowiskiem Strony, że ze względu na treść ustawy art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, zawarte umowy są umowami o dzieło. Organ wyjaśnił, że umowy o dzieło autorskie nie są tożsame z umowami o dzieło w ujęciu przepisów prawa cywilnego, bowiem przedmiotem umów o dzieło autorskie jest dzieło oznaczone jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, które zawiera inne uregulowania np. w przedmiocie odpowiedzialności, zawarte w art. 55 ust. 1 ustawy prawa autorskiego, który zawiera regulacje dotyczące usterek utworu, a nie wad, jak przy umowie o dzieło. Prezes NFZ, nie zakwestionował dorobku naukowego Zainteresowanego, kwalifikacji czy osobistych właściwości ze względu na które został zatrudniony przez Płatnika. Organ nie zgodził się jednak ze stanowiskiem, iż w przedmiotowej sprawie Zainteresowany prowadząc wykłady na kursach wytworzył jakieś dzieło. Zdaniem organu, rozróżnić bowiem należy samo wytworzenie dzieła np. opracowanie jakiejś nowatorskiej koncepcji naukowej i utrwalonej np. w artkule naukowym, czy książce na dany temat, od prowadzenia cyklu wykładów na ten temat w oparciu o stworzoną wcześniej publikację. Prezes NFZ stwierdził, że niezindywidualizowanie przedmiotu umowy, niedookreślenie go i niewystarczające jego oznaczenie, z góry skutkuje w niniejszym przypadku brakiem możliwości zweryfikowania otrzymanego świadczenia w oparciu o przepisy, regulujące umowę o dzieło. Skutkiem powyższego nie istnieje możliwość obciążenia Zainteresowanego odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka za wykonanie umowy, albowiem ryzyko polega w tym przypadku na poniesieniu odpowiedzialności za nieosiągnięcie ściśle określonego skutku, niezależnie od przyczyny. Z samej umowy nie wynika, iż to Zainteresowany - w przeciwieństwie do Płatnika miał brać na siebie odpowiedzialność wobec uczestników szkoleń oraz osób trzecich za prawidłowe wykonanie dzieła. Stąd organ uznał, iż to Płatnik jako zlecający a nie Zainteresowany, w rzeczywistości podlegał odpowiedzialności za wady dzieła. Natomiast Zainteresowany zobowiązany był wykonać swoją pracę sumiennie według swojej najlepszej wiedzy, ze starannością, jakiej wymaga zakres i charakter pracy. Tymczasem możliwość stosowania przepisów o odpowiedzialności za wady jest elementem konstytutywnym umowy o dzieło. Prezes NFZ dodał, że po analizie ogólnego charakteru materiałów dydaktycznych, znajdujących się w aktach sprawy, jest zdania, że powyższe materiały jakkolwiek urzeczywistnione, stanowiły jedynie środek przekazu pozwalający "lepiej", "efektywniej" urzeczywistnić cel zawartych umów poprzez przeprowadzenie szkoleń i trudno je uznać za samoistny rezultat (dzieło). Wypracowane materiały dydaktyczne, poradniki i programy, czy też koncepcje przeprowadzenia zajęć oraz ich dobór, zdaniem organu, nie spełniają kryterium uznania ich za samoistny i niezależny wynik w postaci dzieła. Nie można sobie również wyobrazić aby dydaktyk, nauczyciel prowadził zajęcia nie posiadając wcześniej stworzonego programu czy przygotowanych pomocy naukowych, choćby w postaci autorskiego poradnika realizowanego w niniejszym przypadku dla słuchaczy. Zdobytą wiedzę, umiejętności czy informacje pozyskane w trakcie szkoleń, nie można również uznać za rezultaty niematerialne bowiem nie są określone i pewne w momencie zawierania umowy. Prezes NFZ uznał za niezasadne zarzuty podniesione przez Płatnika w odwołaniu od decyzji I instancji. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżący, reprezentowany przez radcę prawnego, zaskarżając decyzję Prezesa NFZ z 2 czerwca 2023 r. wniósł o jej uchylenie w całości oraz decyzji I instancji, a także zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzucił naruszenie: 1) art. 7 w zw. z art. 77 § 1 K.p.a. w zw. z art. 109 ust. 6 ustawy o świadczeniach, poprzez dokonanie dowolnej oceny materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, co w konsekwencji doprowadziło do błędnego przyjęcia charakteru prawnego każdej zawartej przez strony umowy jako umowy o świadczenie usług, podczas gdy zgodnie z wolą stron i treścią umowy - przedmiotem umów łączących strony było opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów, będących utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 2) art. 7 w zw. z art. 75 w zw. z art. 86 K.p.a., poprzez ich niezastosowanie i nieprzesłuchanie przez organ Zainteresowanego oraz ze strony Płatnika B.K. oraz K. J., podczas gdy dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z ich przesłuchania prowadziłoby do wniosku, iż wolą stron było zawarcie i realizowanie umowy o dzieło, 3) art. 65 § 2 w zw. z art. 353 (1) K.c., poprzez ich błędne zastosowanie i niesłuszne zakwalifikowanie przez organ odwoławczy – w ślad za organem I instancji, że Płatnika i Zainteresowanego łączyły umowy o świadczenie usług, do których na podstawie art. 750 K.c. stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia, a tym samym pominięcie zgodnego zamiaru i woli stron zawartych umów w zakresie kwalifikacji prawnej dokonanych przez strony czynności w ramach zasady swobody umów, a także niedokonanie wykładni oświadczeń woli stron oraz całkowite pominięcie przez organ, iż strony zawarły umowy o dzieło w sposób odpowiadający właściwościom oraz cechom charakterystycznym dla owego stosunku obligacyjnego, 4) art. 627 K.c., poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że charakter czynności polegających m.in. opracowywaniu i wygłoszeniu autorskich wykładów, przynoszących określony efekt nie doprowadził do nawiązania przez strony umowy o dzieło, a co za tym idzie powstania rezultatu wymaganego dla owego stosunku prawnego, a także niesłusznie przyjęcie, iż oczekiwanie stron towarzyszące zawieraniu i wykonywaniu umowy o dzieło mogło zostać zrealizowane wyłącznie jako element umowy o świadczenie usług, do której na podstawie art. 750 K.c. stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia, 5) art. 734 w zw. z art. 750 K.c., poprzez ich błędne zastosowanie, polegające na przyjęciu, że Skarżącego łączyły z Zainteresowanym umowy o świadczenie usług, do których na podstawie art. 750 K.c. stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia, podczas gdy pogłębiona analiza okoliczności faktycznych sprawy powinna prowadzić do ustalenia, iż celem i efektem zawartych umów o dzieło było osiągnięcie przez jej strony określonego rezultatu, 6) art. 65 pkt 1, art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e), art. 69 ust. 1 oraz art. 107 ust. 5 i art. 109 ustawy o świadczeniach, poprzez ich błędne zastosowanie i przyjęcie, że Zainteresowany jako osoba wykonująca pracę na podstawie umów o dzieło podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, tak jak osoba wykonująca pracę w oparciu o umowę zlecenia czy umowę o świadczenie usług, 7) art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: "u.s.u.s."), poprzez ich błędną wykładnię, a mianowicie poprzez uznanie, iż zgodnie z przepisami ustawy systemowej należałoby stwierdzić obowiązek płatnika w zakresie zgłoszenia i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego osób wykonujących realizację procesu dydaktycznego w oparciu o umowę o dzieło. W uzasadnieniu skargi Skarżący rozwinął powyższe zarzuty przedstawiając argumentację prawną na ich poparcie. W odpowiedzi na skargę Prezes NFZ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w całości argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Sąd stwierdza, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W działaniu organów rozstrzygających w niniejszej sprawie Sąd nie dopatrzył się nieprawidłowości, zarówno, gdy idzie o ustalenie stanu faktycznego sprawy, jak i o zastosowanie do jego oceny przepisów prawa. Wyjaśnione zostały motywy podjętego rozstrzygnięcia, a przytoczona na ten temat argumentacja jest wyczerpująca. Kwestią sporną w niniejszej sprawie jest charakter prawny umów zawartych przez Płatnika z Uczestnikiem. Istota sprawy sprowadza się więc do zweryfikowania stanowisk stron i udzielenia odpowiedzi na pytania, czy były to umowy o dzieło, czy też inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i czy w zaistniałym stanie faktycznym Uczestnik podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartych umów. Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowił art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o świadczeniach. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 tej ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które zostały wymienione w tym przepisie. Należą do nich m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osoby z nimi współpracujące (lit. e). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych stwierdza wprost w art. 6 ust. 1 pkt 4 rozdziału 2, regulującego "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym", że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają (...) osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (...). Brzmienie tego przepisu jednoznacznie wskazuje, że chodzi tu o tę samą kategorię osób, podlegających ubezpieczeniu społecznemu, a tym samym kwalifikujących się do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. W myśl art. 85 ust. 4 ustawy o świadczeniach, za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający. Wyjaśnienia też wymaga, że zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W świetle art. 69 ust. 1 ustawy o świadczeniach, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Stosownie natomiast do art. 13 pkt 2 u.s.u.s., obowiązkowo ubezpieczeniom tym (społecznym) podlegają osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Uznanie, iż sporne umowy nie stanowiły umów o dzieło (art. 627 i nast. K.c.), lecz umowy świadczenia usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 K.c.) oznacza, że Płatnik był obowiązany do obliczania i pobrania składki z dochodu Strony oraz jej odprowadzenia – na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy o świadczeniach. Przechodząc do analizy charakteru prawnego spornych umów należy wskazać, że zarówno w judykaturze, jak i w literaturze przyjmuje się, że kwestia prawidłowej kwalifikacji umowy może być w praktyce znacznie utrudniona, albowiem, o ile w odniesieniu do prostych sytuacji faktycznych i prawnych nazwanie faktycznej umowy o dzieło w inny sposób nie powoduje wielkich trudności w ustaleniu rzeczywistej konstrukcji umowy, o tyle w wypadku umów bardziej złożonych zasadne jest rozważenie, czy wola stron w tym zakresie (nazwanie umowy w określony sposób, odesłanie do określonych przepisów) nie powinna być podstawą rozstrzygnięcia wątpliwości (tak m.in. G. Kozieł /w:/ A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, LEX 2010, komentarz do art. 627 k.c., t. 36). Zgodnie z art. 627 K.c., przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Elementami przedmiotowo istotnymi umowy o dzieło jest określenie dzieła, do którego wykonania zobowiązany jest przyjmujący zamówienie, a także, z uwzględnieniem regulacji art. 628 w zw. z art. 627 K.c., wynagrodzenia, do którego zapłaty zobowiązany jest zamawiający. Umowa o dzieło jest umową o "rezultat usługi". Rezultat, o który umawiają się strony, musi być obiektywnie osiągalny i w konkretnych warunkach pewny. Celem umowy o dzieło nie jest bowiem czynność (samo działanie) lub zaniechanie, które przy zachowaniu określonej staranności prowadzić ma do określonego w umowie rezultatu. Przy umowie o dzieło chodzi o osiągnięcie określonego rezultatu, niezależnie od rodzaju i intensywności świadczonej w tym celu pracy i staranności. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie, w wypadku nieosiągnięcia celu umowy, jest więc odpowiedzialnością za nieosiągnięcie określonego rezultatu, a nie za brak należytej staranności. Przedmiotem umowy o dzieło, w ujęciu Kodeksu cywilnego, jest więc przyszły, z góry określony, samoistny, materialny lub niematerialny, lecz obiektywnie osiągalny i w danych warunkach pewny rezultat pracy i umiejętności przyjmującego zamówienie, którego charakter nie wyklucza możliwości zastosowania przepisów o rękojmi za wady (por. A. Brzozowski /w:/ System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Tom 7, wydanie 3, pod red. J. Rajskiego, Wydawnictwo C.H. Beck - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011, s. 390-391). Z kolei, jak stanowi przepis art. 750 K.c., do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. W tej sytuacji ustalenie, że jakaś konkretna umowa i stosunek zobowiązaniowy jest "umową o świadczenie usług, która nie jest regulowana innymi przepisami", pociąga za sobą obowiązek wykonania nakazu z art. 750 K.c., a więc obowiązek odpowiedniego zastosowania przepisów o zleceniu. Przy czym należy wskazać, iż subsumcja zawartej umowy pod przepis art. 750 K.c. nie czyni takiej umowy umową zlecenia, w rozumieniu art. 734 K.c. (vide: L. Ogiegło /w:/ System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Tom 7, ..., s. 573 i nast.). Istota umowy zlecenia, w świetle art. 734 K.c. i nast., wyraża się w tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowę zlecenia zalicza się przy tym do zobowiązań tzw. starannego działania, a nie zobowiązań rezultatu. Chociaż sama definicja zakłada dążenie do osiągnięcia określonego rezultatu - dokonania czynności prawnej, jednakże w razie jego nieosiągnięcia, ale jednoczesnego dołożenia wszelkich starań w tym kierunku, przy zachowaniu należytej staranności, zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania (tak m.in. K. Kołakowski /w:/ G. Bieniek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, 2006, s. 387; podobnie: M. Nesterowicz /w:/ J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, 1989, s. 685). Innymi słowy, odpowiedzialność kontraktowa przyjmującego zlecenie powstanie wówczas, gdy przy wykonaniu zlecenia nie zachował wymaganej staranności, niezależnie od tego, czy oczekiwany przez dającego zlecenie rezultat nastąpił, czy nie. Mając na względzie powyższe rozważania, Sąd stwierdza, że organy prawidłowo ustaliły, że Uczestnik podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu trzydziestu umów o świadczenie usług zawartych ze Skarżącym, brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że czynności wykonywane przez Uczestnika, wynikające z ww. umów, których przedmiot został szczegółowo wskazany w części historycznej uzasadnienia, a polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć tematycznych z zakresu, głównie rachunkowości, księgowości i tematyki podatkowej w ramach szkoleń, seminariów, kursów, studiów podyplomowych stanowiły przedmiot umowy o dzieło. Z treści spornych umów wynika bowiem, że ich celem było: przygotowanie i przeprowadzenie autorskich wykładów i zajęć we wskazanym powyżej zakresie. Wykonywanie przez Uczestnika postępowania spornych umów było zatem ciągiem określonych czynności starannego działania zmierzających do osiągnięcia rezultatu w postaci nauczenia/włożenia zagadnień związanych z wykładaną materią. Analizując treść spornych umów – mając na względzie utrwalone orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Sąd doszedł więc do wniosku, że organy prawidłowo zakwalifikowały badane umowy do umów o świadczenie usług, do których zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia. Nie ma bowiem podstaw do przyjęcia, że w wyniku wykonania tych umów powstały, określone na etapie ich zawierania, z góry sprecyzowane i obiektywnie osiągalne w konkretnych warunkach rezultaty, poddające się ocenie z uwzględnieniem konstytutywnej odpowiedzialności za wady dzieła. Żadne z postanowień umownych nie określają ponadto czym miałyby być rezultaty pracy Zainteresowanego. Natomiast samo wskazanie przez Skarżącego, że czynności podjęte przez Zainteresowanego zmierzały do wytworzenia określonego rodzaju działa (opracowanie i wygłoszenie autorskich wykładów), będącego utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, nie stanowi o tym, że powstały jakiekolwiek dzieła w ujęciu K.c. Należy zauważyć, że w orzecznictwie dopuszcza się wprawdzie, iż rezultatem stosunku prawnego ukształtowanego umową o dzieło może być utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, niemniej dla jego stwierdzenia wymagane jest spełnienie przez strony szeregu przesłanek. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z 18 czerwca 2003 r. sygn. akt II CKN 269/2001: "(...) porównanie pojęcia "dzieła" (rozumianego w kontekście art. 627 k.c. i nast.) oraz "utworu" (zdefiniowanego w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim) wskazuje na podobieństwa. W obu przypadkach mamy do czynienia z rezultatem działania człowieka, zarówno dzieło, jak i utwór mogą mieć charakter materialny i niematerialny, oba są rezultatem działalności kreatywnej, jednakże z różnym stopniem nasycenia pierwiastkiem twórczym. W szczególności utwór musi mieć cechy indywidualności, czego pozbawione jest dzieło o charakterze odtwórczym. Istotna jest też strona podmiotowa. Twórcą może być każdy nawet osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych, zaś wykonanie dzieła powierza się osobie ze względu na jej przymioty, które upewniają zamawiającego, że oznaczone dzieło będzie wykonane w sposób odpowiadający oczekiwaniom czy potrzebom (stan obiektywnej osiągalności). Takie zróżnicowanie ma wpływ na określenie essentialia negotii umowy, której przedmiotem jest dzieło, oraz umowy, której przedmiotem jest utwór. O ile w umowie o dzieło eksponuje się dwa elementy, tj. wykonanie oznaczonego dzieła i zapłatę wynagrodzenia, o tyle essentialia negotii umowy, której przedmiotem jest utwór, to przede wszystkim rodzaj utworu (nośnika), postać ustalenia utworu, forma rozporządzenia, zakres korzystania (pola eksploatacji) i wynagrodzenie. Brak któregokolwiek z tych elementów, z wyjątkiem wynagrodzenia, rodzi uzasadnioną wątpliwość, czy przedmiotem umowy jest dzieło, czy utwór (egzemplarz utworu)". Na możliwość zawierania "umów o dzieło autorskie" wskazuje także doktryna, zwracając przy tym uwagę, że taka umowa dla spełnienia swoich cech winna wykazywać się czterema cechami szczególnymi: 1) przedmiotem umowy o dzieło autorskie jest dzieło szczególne, oznaczone jako "utwór"; 2) umowa o dzieło autorskie powinna wskazywać rodzaj utworu, postać jego ustalenia, formę rozporządzania, pola eksploatacji i wynagrodzenie; 3) utwór jest prawidłowo oznaczony, jeżeli przedmiotem umowy o dzieło autorskie jest rezultat działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w określonej przez strony postaci; 4) zagadnienie ucieleśnienia rezultatów niematerialnych w rzeczy, w szczególności z punktu widzenia odpowiedzialności za wady przedmiotu tej umowy, nie ma pierwszoplanowego znaczenia w wypadku umowy o dzieło autorskie - (Z. Gawlik, A. Janiak, A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Koziej, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, LEX, 2010 i podana tam dalsza literatura). O określeniu rezultatu właściwego umowie o dzieło decyduje w szczególności wymaganie, aby dzieło miało charakter samoistny względem twórcy tzn. by pozostawało niezależne od dalszego działania twórcy oraz by stało się wartością autonomiczną w obrocie, przy czym rezultatem nieucieleśnionym w rzeczy nie może być czynność, a jedynie jej wynik w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Tymczasem działalność edukacyjna/szkoleniowa, polegająca na przeprowadzeniu wykładu czy innych zajęć z określonej dziedziny, nawet dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości studentów/słuchaczy/uczestników zajęc nie nosi cechy dzieła w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, gdyż zwykle jest stosowana przez osoby nauczające na podstawie umowy o pracę, czy umowy o świadczenie usług. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Sądu, analizowane umowy zawarte pomiędzy Skarżącym i Zainteresowanym nie zawierały powyższych elementów. Strony nie poczyniły ustaleń co do rozporządzania dziełem przez zamawiającego ani wykonawcę przez ustalenie pól eksploatacji. Umowy te nie określają cech "utworu" w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Zdaniem Sądu wszelkie czynności, do których wykonania zobowiązał się Uczestnik miały wprawdzie prowadzić do rezultatu w postaci przeprowadzenia autorskich wykładów/zajęć, jednakże w żadnym razie nie były one charakterystyczne dla umowy o dzieło. Wynikały bowiem z podjęcia określonych czynności niewymagających cech indywidualizacji, lecz starannego działania. Nie miały charakteru czynności przynoszących konkretny rezultat, w tym przypadku niematerialny. Były one w istocie realizowane w ramach umów starannego działania, mających charakter umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Celem spornych umów było przekazanie określonej wiedzy, a nie stworzenie dzieła. Jeżeli chodzi o wskazany przez Skarżącego rezultat w postaci "poszerzenia wiedzy uczestników wykładów", należy podkreślić, że wiedzy uzyskanej przez słuchaczy wykładów nie da się z góry określić w postaci dzieła. Rezultat ten nie jest zależny jedynie od starań i nakładu pracy wykładowcy, prowadzącego dane zajęcia. Jest on w dużej mierze uzależniony od słuchaczy, uczestników zajęć, ich chęci oraz możliwości przyswojenia wiedzy. Trudno też zatem, przy tego rodzaju rezultacie, mówić o odpowiedzialności wykładowcy za wady dzieła, zasób bowiem zdobytej wiedzy nie poddaje się weryfikacji pod względem istnienia wad fizycznych. Sąd stoi na stanowisku, że umowy zawarte z wykładowcą, których przedmiotem jest przeprowadzenie wykładów czy też innego rodzaju zajęć w celach edukacyjnych, czyli w celu przekazania i nauczenia uczestników tych zajęć określonej wiedzy, z samej swej istoty, a więc celu dla jakich są zawierane, nie mogą stanowić umów o dzieło, o których mowa w art. 627 k.c. W tego typu umowach nie można z góry określić zindywidualizowanego dzieła w rozumieniu tego przepisu. Nie może stanowić dzieła, ani samo przeprowadzenie prezentacji czy wykładów czy innego rodzaju zajęć choćby miało ono charakter niestandardowy, wyjątkowy dostosowany do wyjątkowych potrzeb słuchaczy, uczestników, jak również dzieła nie może stanowić wiedza uzyskana przez słuchaczy wykładów lub uczestników zajęć. Powyższego stanowiska nie zmieniają również postanowienia umowy dotyczące praw autorskich Zainteresowanego. W orzecznictwie zasadnie podkreśla się, że samo przygotowanie prezentacji/wykładu/zajęć, nawet gdy przekazywana w nim wiedza wykracza poza zwykły poziom i granice programowe oraz jest w sposób indywidualny dostosowywana do potrzeb studentów/słuchaczy/seminarzystów, nie może stanowić podstawy do przyjęcia, że w takim wypadku mamy do czynienia z dziełem. Warunkiem, aby "wykładowi" można było przypisać cechy utworu, jest spełnienie przezeń wyłącznie naukowego, niestandardowego charakteru, niepowtarzalności, wypełnienie kryteriów twórczego i indywidualnego dzieła naukowego, a nie posiadania charakteru odtwórczego, polegającego jedynie na wykonywaniu czynności wymagających określonej wiedzy i zdolności do jej przekazania (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 4 czerwca 2014 r. sygn. II UK 548/13; NSA w wyrokach z: 6 sierpnia 2019 r. sygn. II GSK 2313/17; 24 października 2019 r. sygn. II GSK 2369/17; 24 października 2019 r. sygn. II GSK 2962/17; 18 grudnia 2019 r. sygn. II GSK 2964/17). W rozpatrywanej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca. W konsekwencji przedmiotem spornych umów były określone czynności dydaktyczne, podejmowane przez Uczestnika, w związku z prowadzeniem autorskich wykładów/zajęć, a nie postrzegalny i samoistny wynik tych czynności, co przesądziło o kwalifikacji tych umów jako umów starannego działania – umów o świadczenie usług dydaktycznych. W rozpoznawanym przypadku nie został spełniony żaden z warunków pozwalających na przyjęcie, że prowadzone wykłady/zajęcia były efektem wykonania umów o dzieło. Sporne umowy nie zawierają (podobnie jak i inne dokumenty) żadnych postanowień świadczących o tym, że strony zawierając je umówiły się na osiągnięcie z góry określonego rezultatu. Ponadto, zawarte przez strony umowy nie zawierają także żadnych postanowień świadczących o odpowiedzialności za wady dzieła. Zainteresowany w związku z tym nie podlegał jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady dzieła, co jest jedną z cech odróżniających umowę rezultatu od umowy starannego działania. Dodać również należy, że wszelkie działania wykonawcy umów, których przedmiotem są cele edukacyjne, w tym opracowanie materiałów dydaktycznych, w istocie sprowadzają się jedynie do realizacji celu zawartych umów, jakimi w niniejszej sprawie było przeprowadzenie autorskich wykładów/zajęć na szkoleniach, seminariach, kursach, studiach podyplomowych. Materiały te mają zatem charakter akcesoryjny względem podstawowego celu – wygłoszenia wykładów/zajęć w oparciu o najlepszą wiedzę i praktykę osoby wygłaszającej wykłady/zajęcia. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd stwierdza, że organy obu instancji prawidłowo oceniły charakter spornych umów zaliczając je do umów o świadczenie usług, co oznacza, że nie doszło do naruszenia art. 627 K.c. Sporne umowy nie dotyczyła bowiem twórczych, indywidualnych wykładów naukowych, lecz działań edukacyjnych mających na celu nauczenie uczestników zajęć konkretnej wiedzy na dany temat. Uwzględniając treść art. 353(1) K.c., Sąd stwierdza również, że zaklasyfikowanie tych umów dotyczących świadczenia usług edukacyjnych, których wykonanie wymaga dołożenia należytej staranności, a w których nie ma możliwości wskazania obiektywnie osiągalnego i pewnego oraz samoistnego względem wykonawcy – rezultatu, do umów o dzieło, sprzeciwiałoby się tego rodzaju stosunkowi prawnemu. Z tego też względu za niezasadny należało uznać zarzut naruszenia art. 65 § 2 K.c. w związku z art. 353(1) K.c. przez błędną wykładnię woli stron umów, których - jak zostało to już wyjaśnione – edukacyjny charakter i cel nie budzi wątpliwości Sądu, a to determinuje również ich charakter prawny jako umów o świadczenie usług. W konsekwencji nie doszło również w niniejszej sprawie do naruszenia art. 734 w zw. z art. 750 k.c., art. 65 pkt 1, art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 69 ust. 1 oraz art. 107 ust. 5 i art. 109 ustawy o świadczeniach oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2 u.s.u.s., których naruszenie Skarżący upatruje w błędnym jego zdaniem uznaniu spornych umów za umowy o świadczenie usług, nie umowy o dzieło. Skoro jednak sporne umowy stanowiły umowy o świadczenie usług, organy obu instancji słusznie uznały, że Zainteresowany podlegał, w świetle art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania pracy na podstawie tych umów, co obligowało Płatnika do zgłoszenia Zainteresowanego do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. W ocenie Sądu, w rozpatrywanej sprawie nie doszło także do istotnych uchybień procesowych. Organy prawidłowo, na podstawie zebranego i całościowo rozpatrzonego materiału dowodowego, jak również dokładnie wyjaśnionego stanu faktycznego, zakwalifikowały sporne umowy do umów o świadczenie usług i słusznie stwierdziły podleganie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego Zainteresowanego z tytułu pracy wykonywanej na ich podstawie. Zgromadzony materiał dowodowy był wystarczający do prawidłowej kwalifikacji spornych umów, w związku z czym organy obu instancji miały podstawy faktyczne i prawne do odmowy przeprowadzenia wnioskowanych przez Skarżącego dodatkowych dowodów, w tym z przesłuchania świadków i stron. Nie można zatem organom przypisać zarzuconego w skardze naruszenia art. 7, art. 77 § 1, art. 75 i art. 86 K.p.a., poprzez odmowę dopuszczenia tych dodatkowych dowodów. Wbrew twierdzeniom Skarżącego organy zebrały wystarczający materiał do podjęcia decyzji i należycie go przenalizowały, czemu wyraz dały w uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć. Postępowanie przeprowadzone zostało w sposób rzetelny, z zapewnieniem czynnego udziału jego stronom, bez naruszenia obowiązku ustalenia prawdy obiektywnej. Zaskarżona decyzja zawiera obszerne i logiczne uzasadnienie, w którym wyjaśniono powody jej podjęcia, z jednoczesnym przywołaniem dowodów, na których się oparto oraz których nie wzięto pod uwagę i z jakiego powodu, a także przyczyn zakwestionowania charakteru spornych umów, jako umów o dzieło. Szeroko przywołano też stanowisko orzecznictwa i doktryny. Reasumując, w wyniku przeprowadzonej kontroli, Sąd nie stwierdził naruszenia przez organy NFZ przepisów prawa materialnego, a także uchybień w zakresie stosowania przepisów postępowania, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik sprawy, na które wskazano w skardze lub których istnienie powinien był dostrzec z urzędu. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również ukształtowane orzecznictwo sądowe w tym zakresie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1634), orzekł jak w sentencji wyroku.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 28.07.2026. · Źródło