II SA/Wr 547/10
WyrokWSA we Wrocławiu2011-03-01
Skład orzekający: Zygmunt Wiśniewski, Anna Siedlecka, Andrzej Wawrzyniak
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać wydana bez określenia liczby kondygnacji i minimalnej odległości między budynkami, jeśli przepisy odrębne tego nie wymagają?Ratio decidendi
Decyzja o warunkach zabudowy nie musi określać liczby kondygnacji ani minimalnych odległości między budynkami, jeśli przepisy odrębne tego nie wymagają. Kwestie te są rozstrzygane na etapie postępowania o pozwolenie na budowę. Wymagania dotyczące ładu przestrzennego są realizowane poprzez określenie parametrów takich jak linia zabudowy, wskaźnik powierzchni zabudowy, szerokość elewacji frontowej, wysokość zabudowy oraz geometria dachu, zgodnie z analizą urbanistyczną.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła skargi K.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., która utrzymała w mocy decyzję Prezydenta W. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Skarżący zarzucił błędną interpretację przepisów poprzez pominięcie w decyzji określenia liczby kondygnacji i minimalnych odległości między budynkami, a także nieuwzględnienie opinii konserwatora zabytków z 2006 roku. Kwestionował również sposób ustalenia parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu.Rozstrzygnięcie
Oddalono skargę.Pełny tekst orzeczenia
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Anna Siedlecka Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak Protokolant: Asystent sędziego Katarzyna Grott po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 1 marca 2011 r. sprawy ze skargi K.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę.
Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu odwołania K.P. od decyzji Prezydenta W. z dnia [...] r. Nr [...] ustalającej na rzecz Spółki A z siedzibą w M. warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działkach nr 67/6 i nr 67/5 i na części działki nr 46, AM-12 oraz na działce nr 71/1, AM-19 i na części działki nr 13, AM-20, obręb M.W., znajdujących się we W. przy ulicy [...], podjętą na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. utrzymało w mocy w/w decyzję organu I instancji.
W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Jak wynika natomiast z art. 52 ust. 3 w/w ustawy nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków. Powyższe przepisy stanowią o związanym charakterze decyzji o warunkach zabudowy. Oznacza to, że ilekroć wnioskowana zabudowa jest zgodna z przepisami prawa, organ lokalizacyjny ma obowiązek wydać decyzję ustalającą warunki zabudowy. Oczywiście twierdzenie odwrotne jest także logicznie prawdziwe, co oznacza, że organ lokalizacyjny nie może ustalić warunków zabudowy, o ile nie zostały spełnione wymagania określone w art. 61 ust. 1 ustawy oraz przepisów odrębnych.
W rozpatrywanej sprawie wszystkie przesłanki dla ustalenia warunków zabudowy określone w art. 61 ust. 1 w/w ustawy zostały spełnione. Działki objęte inwestycją usytuowane są w sąsiedztwie działek dostępnych z tej samej drogi publicznej, zabudowanych w sposób pozwalający określić wymagania w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. W ocenie Kolegium, z przeprowadzonej przez organ pierwszej instancji analizy wynika, że zamierzenie inwestycyjne będzie stanowiło kontynuację dotychczasowej funkcji w terenie. W obszarze analizowanym funkcją dominującą jest bowiem funkcja mieszkaniowa. Ustalenie zatem warunków zabudowy dla budynku wielorodzinnego nie stanowi naruszenia zasady kontynuacji funkcji. Organ zaznaczył przy tym, że organ lokalizacyjny bierze pod uwagę cały obszar analizowany, nie zaś tylko jego fragment znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której ma być zrealizowana inwestycja. Zresztą bliskie sąsiedztwo działek zainwestowania zabudowanych jest budynkami wielorodzinnymi (wzdłuż ul. [...] - działka nr 66/4, wzdłuż ul. [...] - nr 87/9, nr 87/10, nr 87/11, nr 87/13). Zabudowa wielorodzinna występuje dość licznie w obszarze analizowanym, dając podstawę do jej kontynuacji. Kontynuacja funkcji oznacza, że "zabudowa musi się mieścić w granicach zastanego w danym miejscu sposobu zagospodarowania terenu (w tym użytkowania obiektów). Jako zasadę można przyjąć, że w zakresie kontynuacji mieści się taka zabudowa, która nie godzi w zastany stan rzeczy. Nowa zabudowa jest dopuszczalna o tyle. o ile można ją pogodzić z istniejącą funkcją. Z momentem wykazania sprzeczności przestaje ona być dopuszczalna. Jeżeli istniejąca zabudowa realizuje funkcję mieszkaniową, nie oznacza to, że nowy obiekt może być tylko budynkiem mieszkalnym. Towarzyszyć takim obiektom może np. sklep osiedlowy, przychodnia lekarska czy urządzenia rekreacyjne. W rozpatrywanej sprawie, przy tak ustalonych okolicznościach faktycznych, Kolegium nie miało wątpliwości, że planowana inwestycja stanowi kontynuację dotychczasowej funkcji. W obszarze analizowanym przy dominującej funkcji mieszkaniowej występuje jednorodzinny i wielorodzinny rodzaj zabudowy. W tym kontekście, planowana inwestycja odpowiadania nie tylko funkcji (rozumianej jako sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu - § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz. U. Nr 164, póz. 1588 - zwanego dalej rozporządzeniem), ale także występującemu w obszarze analizowanym rodzajowi zabudowy - zabudowa wielorodzinna.
Kolegium do takich samych ustaleń jak organ pierwszej instancji doszedł w odniesieniu do pozostałych parametrów zabudowy. Stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia obowiązującą linię nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich. W przypadku niezgodności linii istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej z przepisami odrębnymi, obowiązującą linię nowej zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami (§ 4 ust. 2). Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas obowiązującą linię nowej zabudowy ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego (§ 4 ust. 3). Dopuszcza się inne wyznaczenie obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1 (§ 4 ust. 4). W rozpatrywanej sprawie organ gminy wyznaczył dwie linie zabudowy - pierwszą od ul. Stanisławowskiej i drugą (nieprzekraczalną) od ul. [...]. Od ul. [...] obowiązującą linię zabudowy wyznaczono jako kontynuacje linii zabudowy budynku na działce nr 66/4, natomiast od ul. [...] jako nieprzekraczalną linię zabudowy, od zabudowy działki nr 87/13, Takie rozwiązanie urbanistyczne znajduje uzasadnienie zarówno w zebranym materiale dowodowym, jak również w obowiązujących przepisach prawa. Co prawda, Kolegium nie podzieliło poglądu o ustaleniu linii zabudowy na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia, ale nie zmienia to faktu o prawidłowości jej wyznaczenia. Powołany wyżej § 4 ust. 1 rozporządzenia odnosi się do działek sąsiednich (liczba mnoga) - "linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich", a nie do działki sąsiedniej (liczba pojedyncza). Z tych też powodów wyznaczenie linii zabudowy według dyrektyw § 4 ust. 1 rozporządzenia będzie miało zastosowanie tylko w sytuacjach, kiedy na działkach sąsiednich wzdłuż tej samej drogi zabudowa będzie usytuowana w jednakowej konfiguracji względem punktu odniesienia (np. pasa drogowego) i będzie zgodna z przepisami odrębnymi. W przypadkach zaś. gdy na działkach sąsiednich linia zabudowy przebiega tworząc uskok, wówczas linię zabudowy wyznacza się na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia. Tak też i jest w niniejszej sprawie - linia istniejącej zabudowy, zarówno wzdłuż ul. [...], jak i [...] tworzy uskok. Najbardziej oddalonym budynkiem od pasa drogowego (ul. [...]) jest budynek na działce nr 66/4 i dlatego stanowi on podstawę do kontynuacji zabudowy na działce objętej inwestycją. Podobnie, okoliczności faktyczne przedstawiają się przy ul. [...], gdzie linia zabudowy także tworzy uskok, a najbardziej oddalonym budynkiem od drogi jest obiekt na działce nr 87/13. Stąd też mimo omyłkowo wskazanej podstawy prawnej, organ pierwszej instancji prawidłowo wyznaczył linię zabudowy.
Zasadnie także został ustalony wskaźnik zabudowy. Jak wynika z § 5 rozporządzenia, wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego. Dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w§ 3 ust. 1. Wartość wskaźnika nie budzi żadnych zastrzeżeń. Średni poziom współczynnika zabudowy do powierzchni terenu wynosi 0,27, przy wartościach skrajnych w przedziale od 0,04 do 0,84. W niniejszej sprawie wskaźnik zabudowy został wyznaczony na średnim poziomie - do 0,27 - co jak najbardziej realizuje założenia kontynuacji tej cechy zabudowy.
W kwestii ustaleń dotyczących szerokości elewacji frontowej Kolegium również doszło do podobnych ustaleń, jak organ gminy. Dlatego nie stwierdziło, aby określone w pierwszej instancji wartości stanowiły podstawę do przyjęcia twierdzenia o naruszeniu kontynuacji cech zabudowy. Zgodnie z § 6 rozporządzenia, szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki, wyznacza się dla nowej zabudowy na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym, z tolerancją do 20%. Dopuszcza się wyznaczenie innej szerokości elewacji frontowej, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1. Otóż, w obszarze analizowanym średnia szerokość elewacji frontowej wynosi 16. 20 m. co przy tolerancji 20% pozwala na ustalenie wartości w przedziale od około 13,00 m do 19,00 m. W niniejszej sprawie organ lokalizacyjny wyznaczył szerokość elewacji frontowej na tym właśnie poziomie. W tym miejscu trzeba
jednak ustosunkować się do zarzutów odwołania, a dotyczących ustalenia szerokości elewacji od ulicy [...]. Wyżej już powołany art. 61 ust.1 pkt 1 ustawy zakłada konieczność kontynuacji cech zabudowy, wymieniając tylko przykładowo cechy zabudowy (gabaryty i forma architektoniczna obiektów budowlanych, linia zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu). Potwierdza to § 2 rozporządzenia, zgodnie z którym, przez cechy zabudowy i zagospodarowania terenu, należy rozumieć w szczególności gabaryty, formę architektoniczną obiektów budowlanych, usytuowanie linii zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu. Katalog zmiennych wyznaczających ład przestrzenny jest zatem otwarty. Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy podkreślić trzeba, że elewacja od ulicy Pińskiej jest elewacją boczną i jej określenie nie jest konieczne w decyzji lokalizacyjnej. W niniejszej sprawie wprowadzenie takiego parametru ma za zadanie ograniczyć maksymalną i minimalną liczbę budynków, tak aby powstała zabudowa nie była gabarytowo ani zbyt duża, ani zbyt mała.
Decyzja o warunkach zabudowy wskazuje inwestorowi jakie zamierzenie budowlane będzie stanowiło kontynuację dotychczasowego zagospodarowania terenu sąsiedzkiego. Z tego też względu wprowadzenie szerokości elewacji bocznej, determinującej gabaryty obiektu, przy ograniczeniu wynikającym ze wskaźnika zabudowy, zapobiegnie powstaniu zbyt dużych budynków lub zbyt małych, co w całości, przy ustalonych wskaźnikach, wkomponuje się w ład przestrzenny. Nie są zatem uzasadnione obawy Odwołującego się o konieczności wyznaczenia liczby budynków i odległości między nimi. Szerokość elewacji bocznej, wskaźnik zabudowy i przepisy techniczno - budowlane dotyczące odległości i nasłonecznienia, powodują, że ilość budynków jest zamkniętym przedziałem liczbowym. Co też istotne, decyzja o warunkach zabudowy nie może rozstrzygać o odległościach między budynkami. O konkretnym usytuowaniu i odległości budynków między sobą rozstrzygnie postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Te bowiem wartości wyliczane są dopiero w projekcie budowlanym.
Stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza się dla nowej zabudowy jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich. Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu, wysokość, o której mowa w ust. 1, mierzy się od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku. Jeżeli wysokość, o której mowa w ust. 1. na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas przyjmuje się jej średnią wielkość występującą na obszarze analizowanym (§ 7 st. 3). Dopuszcza się wyznaczenie innej wysokości, o której mowa w ust. 1, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1 (§ 7 ust. 4).
Zgodnie z danymi wynikającymi z analizy średni wskaźnik wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyniósł w obszarze analizowanym 6,40 m. Minimalny wskaźnik wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki w obszarze analizowanym wyniósł 2,5 m (poz. 17 analizy, działka nr 69/4) , zaś maksymalny 12,5 m (poz. 32 analizy, działka nr 37,5). W zaskarżonej decyzji wskaźnik ten (wysokość do okapu) wyznaczono na poziomie do 7 m, co w ocenie składu orzekającego znajduje pełne uzasadnienie w terenie analizowanym. Trzeba zauważyć, że obszar analizowany charakteryzuje się liczną zabudową jednorodzinną z wysokością na poziomie od 3 m do 12,5 m, oraz zabudową wielorodzinną o wartości tego parametru na poziomie od 7 m do 9 m (poz. 4, 5, 6, 7, 25 analizy, działki nr 87/9, nr 87/10, nr 87/11, nr 87/13 oraz nr 66/4). Jak podkreślił organ II instancji ustalenie wysokości okapu podyktowane było właśnie charakterystyczną zabudową w najbliższym sąsiedztwie inwestycji - zabudowa wielorodzinną na działce nr 66/4. Znajduje zatem w tym przypadku uzasadnienie ustalenia kontynuacji poprzez nawiązanie do zabudowy wielorodzinnej na działce nr 66/4. W kontekście zebranego materiału dowodowego trudno zatem twierdzić, że ustalenie wysokości okapu, na poziomie 7 m narusza dotychczasowe uwarunkowania ładu przestrzennego. Nieuzasadnione są także twierdzenia o wadliwości wyznaczonej wysokości ryzalitu do 9,5 m. W obszarze analizowanym taki element architektoniczny jest spotykany, co wynika z dokumentacji fotograficznej (k. 21). Zresztą na działce sąsiedniej architektura budynku ukształtowana została właśnie z ryzalitem na poziomie 9,5m. Nie sposób wiec wywodzić, że planowany obiekt nie będzie stanowił kontynuacji funkcji i cech zabudowy. Wręcz przeciwnie, wyznaczone w decyzji lokalizacyjnej dodatkowe parametry kształtujące formą architektoniczną i gabaryty budynku wskazują, że planowana inwestycja ma na celu zachowanie dotychczasowych walorów urbanistycznych i architektonicznych sąsiedztwa.
Analogicznie przedstawia się sytuacja z wysokością kalenicy, z tym jednak zastrzeżeniem, że zgodnie z § 8 rozporządzenia procesowego, wysokość kalenicy budynków ustala się odpowiednio do wysokości występujących w obszarze analizowanym. W obszarze analizowanym, budynki charakteryzują się wysokością kalenicy przy skrajnych wartościach od 3,5 m - 16 m (poz. 17 analizy, działka nr 69/4, poz. 50, działka nr 5). Badając wyniki analizy, trzeba dostrzec, że większość budynków charakteryzuje się wysokością kalenicy na poziomie od 9 m do 13,5 m. Z kolei wysokość kalenicy budynku na działce bezpośrednio sąsiadującej z terenem inwestycji - nr 66/4 - wynosi 14 m. Przy tak ustalonych okolicznościach faktycznych, nie ma żadnych obaw. że planowana inwestycja będzie odgrywała rolę dominanty. Wręcz przeciwnie, swoja wysokością wkomponuje się w budynki obszaru analizowanego, a w szczególności, co jest najistotniejsze, będzie nawiązywała do zabudowy na działce sąsiedniej. W tym miejscu trzeba podkreślić, co było zarzutem odwołania, że to właśnie wysokość okapu i kalenicy są zmiennymi determinującymi ład przestrzenny w okolicy. Liczba zaś kondygnacji jest jedynie pochodną ustalanych wartości związanych z wysokością budynku. Nie ma zatem, wbrew twierdzeniom odwołania, żadnych podstaw jurydycznych do określenia liczby kondygnacji w decyzji lokalizacyjnej.
Kolegium potwierdza także ustalenia co do rodzaju dachu, kąta nachylenia połaci dachowych i ułożenia kalenicy. Zgodnie z § 8 rozporządzenia, geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci dachowych, a także kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki} ustala się odpowiednio do geometrii dachów występujących na obszarze analizowanym.
Z analizy wynika, iż średni wskaźnik kąta nachylenia wyniósł w obszarze analizowanym od 20° do 45°, przy czym przeprowadzona analiza ewidentnie wskazuje na dominację dachów o kącie nachylenia 45°. W zaskarżonej decyzji organ lokalizacyjny ustalił wskaźnik kąta nachylenia dachu właśnie w przedziale od 35° do 45°. W zakresie układu połaci dachowych ustalono dach dwuspadowy z kalenicą, zwróconą prostopadle do frontu działki. Obie cechy układu połaci dominują w terenie sąsiedzkim. Z kalenicą zwróconą prostopadle występuje bowiem 19 budynków zaś z kalenicą zwróconą równolegle - około 17. Z dachem dwuspadowym zlokalizowanych jest 26 budynków, z dachem płaskim -12 budynków, z dachem wielospadowym - 9 budynków. Brak jest zatem podstaw do twierdzenia o nieprawidłowym ustaleniu wymagań w zakresie geometrii dachu. Są one określone trafnie i co najważniejsze uwzględniają ustalenia faktyczne. Nie można zatem uznać za słuszny zarzut dotyczący naruszenia przepisów powołanego wyżej rozporządzenia i art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy. Skoro przepisy te dopuszczają wyznaczenie innego wskaźnika wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki niż średni wskaźnik, to wyznaczenie takiego - wyższego wskaźnika - jeśli jego dopuszczalność wynika z przeprowadzonej analizy, nie może być uznane za naruszenie tych przepisów. Kolegium dodało jeszcze, że przepisy powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia, nie nakazują wyznaczania wskaźników i parametrów nowej zabudowy jedynie na podstawie obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie działki, na której ma być realizowana inwestycja. Zresztą analiza pokazała, że właśnie w pobliżu terenu, gdzie planuje się powstanie budynków, istnieją obiekty dające mocne urbanistyczne podstawy do ustalenia warunków zabudowy i nie chodzi tu tylko o wysoką zabudowę jednorodzinną, ale powstające w pobliżu osiedla wielorodzinne. Tu też trzeba podkreślić, że zachowanie ładu przestrzennego nie zakłada bezwzględnej konieczności dokonywania kazuistycznych dociekań wobec każdego z parametrów z osobna, ale wymaga kompleksowego spojrzenia na inwestycję w kontekście również systemowo istotnych zmiennych właściwych dla obszaru analizowanego. W kontekście powyższego Kolegium zauważa, iż pojęcie "działka sąsiednia", o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie oznacza tylko działki bezpośrednio sąsiadującej z działką, na której ma powstać nowa zabudowa. Przez działki sąsiednie należy bowiem także rozumieć działki znajdujące się w obszarze objętym analizą, o której mowa w § 3 rozporządzenia.
Badając dostęp terenu inwestycji do drogi publicznej, Kolegium stwierdziło, że warunek ten został spełniony. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Teren objęty inwestycją ma dostęp do drogi publicznej - od ul. [...] i ul. [...]. Także uzbrojenie terenu jest wystarczające dla realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego (zob. umowa w sprawie przyłączenia obiektu do sieci gazowej z dnia 4 sierpnia 2006 r. – k. 19; pismo Spółki B z dnia 12 maja 2006 r. - k. 12, pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 maja 2006 r. - k. 15 oraz z dnia 7 grudnia 2009 r.). Argumentacja odwołania zmierzająca do wykazania, że ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej nie są wystarczające, z uwagi na brak określenia liczby budynków nie zasługują na uwzględnienie. Inwestor bowiem bez względu na możliwości lokalizacji obiektów i przyjętą ostatecznie koncepcję zagospodarowania terenu nie zmienił wymagań w zakresie infrastruktury technicznej. Oznacza to tyle, że zapotrzebowanie na infrastrukturę przy każdej z koncepcji jest takie same i powielanie postępowania dowodowego w tym zakresie stanowi nieuzasadnione wydłużanie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 78 k.p.a. żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Organ administracji publicznej może nie uwzględnić żądania (§ 1), które nie zostało zgłoszone w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają one znaczenie dla sprawy.
Przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Stosownie do art. 5b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast. Tak więc wszystkie grunty w obrębie administracyjnym miasta zostały wyłączone spod ochrony. W ocenie Kolegium ustaleniu warunków zabudowy nie sprzeciwia się też żaden przepis odrębny.
Reasumując, Kolegium stwierdziło, że opisane wyżej przesłanki określone w art. 61 ust. 1 ustawy zostały spełnione. Działki sąsiadujące z działką, na której ma być dokonana inwestycja, dostępne z tej samej drogi publicznej, są bowiem zabudowane w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Działka ta ma dostęp do drogi publicznej, istniejące oraz projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia budowlanego. Teren inwestycji i wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Decyzji ustalającej warunki zabudowy nie sprzeciwia się też żaden przepis odrębny.
Badając legalność ustaleń zawartych w pierwszoinstancyjnym rozstrzygnięciu, Kolegium stwierdziło, że ustalenia te odpowiadają obowiązującym przepisom. Zgodnie z art. 54, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy, decyzja o warunkach zabudowy określa: 1) rodzaj inwestycji; 2) warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, e) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych; 3) linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1. Szczegółowy sposób zapisywania ustaleń decyzji lokalizacyjnej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, póz. 1589). Organ pierwszej instancji prawidłowo oznaczył rodzaj zabudowy - "zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna". Zasadnie też organ ustalił parametry inwestycji, co już zostało wyżej wyjaśnione. W ocenie Kolegium, ustalenia odnoszące się do wymagań ochrony interesu osób trzecich w sposób zupełny chronią interesy wszystkich stron postępowania. Ustalona obsługa komunikacyjna i wskaźnik miejsc postojowych odpowiada ustaleniom faktycznym w zakresie dostępu do drogi publicznej – ul. [...] i ul. [...].
W rozpatrywanej sprawie Kolegium nie dopatrzyło się też żadnych uchybień procesowych w toku pierwszoinstancyjnego postępowania. Organ prawidłowo zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz o jego zakończeniu i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. Co ważne, należycie organ ustalił spadkobierców zmarłego I.B. i zapewnił im czynny udział w postępowaniu. Faktycznie, pierwotnie organ pierwszej instancji wysłał decyzje także do zmarłego I.B., ale po dostrzeżeniu uchybienia, jeszcze w październiku 2009 r. doręczył decyzję spadkobiercom, zapewniając im możliwość skorzystania ze środków odwoławczych. Taka omyłka nie stanowi zatem uchybienia kwalifikującego decyzję do kasacji. Zastrzeżeń nie budzi także ustalenie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, albowiem odbyło się ono z poszanowaniem przepisów k.p.a. oraz innych przepisów proceduralnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyznaczony obszar analizy funkcji i cech zabudowy odpowiada rygorom powołanego rozporządzenia. W myśl § 3 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie wskazanych wyżej warunków, o których wyżej mowa. Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.
W rozpatrywanej sprawie front działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, tj. działki nr 67/6, nr 67/5, wynosi - jak wynika z mapy w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do zaskarżonej decyzji - 37 m. Granice obszaru analizowanego należało zatem wyznaczyć w odległości około 100 m od każdej z granic działki nr 67/6, nr 67/5. Tak też uczynił organ pierwszej instancji, wyznaczając obszar analizowany w sposób zgodny z powołanymi przepisami rozporządzenia. Obszar ten mógł zatem stanowić podstawę do ustalenia stanu zagospodarowania działek sąsiednich oraz stanowić podstawę do ustalenia zasad zagospodarowania terenu inwestycji.
Analizując dalej kwestionowaną decyzję, Kolegium stwierdziło, że ocena materiału dowodowego nie wychodzi poza granice swobodnej oceny materiału dowodowego. Wyciągnięte wnioski są logiczne, spójne, konsekwentne i zgodne z doświadczeniem życiowym. Skład orzekający dokonując bowiem własnej oceny materiału dowodowego, doszedł do takich samych wniosków, jak organ pierwszej instancji. Także uzasadnienie pierwszoinstancyjnego rozstrzygnięcia jest zgodnie z wymogami art. 107 § 1 i 3 k.p.a.. Prawidłowo organ wskazał ustalenie faktyczne i motywy prawne, które legły u podstaw rozstrzygnięcia.
Odnosząc się do pozostałych zarzutów odwołania, zdaniem Kolegium nie zasługują one na uwzględnienie. Po pierwsze, organ lokalizacyjny dokonał zmian w treści decyzji w zakresie odnoszącym się do ustaleń konserwatorskich i zasadnie ponownie wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji. Projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie, z uwagami, które zostały uwzględnione w decyzji kończącej postępowanie. Postanowienie D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 kwietnia 2009 r. nie zostało zaskarżone i stało się ostateczne. W konsekwencji organ lokalizacyjny nie może w tym zakresie prowadzić żadnego uzupełniającego postępowania dowodowego jak domaga się Strona w odwołaniu, a wcześniej w piśmie z dnia 31 sierpnia 2009 r.. W sprawie stanowisko zajął już wyspecjalizowany organ współdziałający i brak jest uzasadnienia normatywnego, aby ustaleniami faktycznymi organu głównego kwestionować postanowienie Konserwatora Zabytków. Słusznie zatem organ lokalizacyjny pominął zgłaszane przez stronę potrzeby prowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym zakresie. Także argumentacja dotycząca utrzymania ciągów drenażowych i niemożliwości lokalizacji garażów podziemnych nie ma uzasadnienia w zgromadzonym materiale dowodowym. Z postanowienia Marszałka Województwa D. wynika jedynie obowiązek naprawienia sieci drenarskiej w przypadku jej uszkodzenia. Nie oznacza to, że przełożenie sieci drenarskiej jest niemożliwe w przypadku kolizji z planowaną inwestycją. Dodatkowo Kolegium zauważyło, że w aktach sprawy znajdują się aktualne podkłady mapowe, które pozwalają na zweryfikowanie podkładów mapowych z 2007 r.. W ocenie Kolegium analiza porównawcza stanu faktycznego obrazowanego przez podkład mapowy z 2007 r. i z 2009 r. nie wskazuje, aby organ lokalizacyjny uchybił standardom właściwym dla zachowania prawdy obiektywnej
Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniósł K.P., domagając się jej uchylenia w całości i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie zmiany zaskarżonej decyzji poprzez określenie w warunkach zabudowy dopuszczalnej ilości kondygnacji planowanej inwestycji zgodnie z pismem D. Konserwatora Zabytków z dnia 5 września 2006 r. oraz minimalnej odległości pomiędzy mającymi powstać budynkami, zasądzenie na rzecz strony skarżącej od organu kosztów procesy według norm, w tym kosztów zastępstwa procesowego, oraz wezwanie wnioskodawcy do przedłożenia umowy zakupu nieruchomości objętej decyzją o warunkach zabudowy na okoliczność istnienia po stronie sprzedającego prawa odkupu części nieruchomości, co będzie ostatecznie miało wpływ na wskaźnik zabudowy działki, który po wykonaniu inwestycji ulegnie zwiększeniu w stosunku wskazanego w zaskarżonej decyzji, ze względu na zmniejszenie ogólnej powierzchni działki.
Zaskarżonej decyzji K.P. zarzucił: błędną interpretację § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy poprzez przyjęcie, że dla określenia warunków zabudowy w niniejszej sprawie wystarczającym jest określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu z pominięciem określenia ilości kondygnacji mających powstać budynków oraz minimalnej odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami jako wymagań niewynikających wprost z w/w przepisu. W związku z powyższym - pominięcie w rozważaniach pisma D. Konserwatora Zabytków z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie wysokości budynków wskazującego, że na terenie planowanej inwestycji – M.W. – należy dostosować zabudowę do wysokości historycznej - 2 kondygnacje naziemne + dach stromy, w związku z uzgodnieniem projektu decyzji przez Konserwatora pismem z dnia 29 kwietnia 2009 r., w sytuacji gdy uzgadniany projekt, jak i obecnie zaskarżona decyzja zapisów o ilości kondygnacji nie posiada. Organ odwoławczy wskazuje, że kwestie ilości kondygnacji i odległości pomiędzy budynkami powinny być przedmiotem rozpoznania w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, w którym uczestnictwo strony może być ograniczone, co uniemożliwi jej czuwanie nad prawidłową ochroną swoich interesów. Kolejny zarzut skargi dotyczy błędnego przyjęcia, że strona skarżąca powinna zgłosić zastrzeżenia do stanowiska D. Konserwatora Zabytków w ramach odrębnego postępowania, a nie w odwołaniu do niniejszej decyzji, pomijając fakt, iż strona nie otrzymała pisma z dnia 29 kwietnia 2009 r., mając możliwość zapoznania się z nim wyłącznie podczas przeglądu akt sprawy, a co za tym idzie w czasie gdy stanowisko to już było prawomocne. Dodatkowo skarżący powziął od poprzedniego właściciela działki, dla której wydano warunki zabudowy, informację o uprawnieniu do odkupu od Spółki A części nieruchomości. Jeżeli będzie to miało miejsce po zrealizowaniu inwestycji spowoduje zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy, zwiększając go w stosunku do wskazanego decyzją (27 %). Opisane działania zmierzałyby do obejścia przepisów w zakresie powierzchni zabudowy nieruchomości, co powinno zostać wzięte pod uwagę przy wydawaniu zaskarżonej decyzji.
Ponadto w uzasadnieniu strona skarżąca podniosła, że na obszarze objętym zaskarżoną decyzją dominuje zabudowa niska, jednorodzinna, dlatego powstająca zabudowa powinna zostać skorelowana z otoczeniem. Podobną opinię przedstawił konserwator Zabytków w piśmie z dnia 9 maja 2006 r., wskazując iż należy dostosować zabudowę do wysokości historycznej występującej na terenie M. W., tj. dwóch kondygnacji naziemnych przy spadzistym dachu. Pismo to nadal pozostaje w aktach sprawy i nie zostało wycofane z obrotu prawnego, pomimo że w dniu 29 kwietnia 2009 r. D. Konserwator Zabytków wydał postanowienie akceptujące projekt decyzji o warunkach zabudowy w obecnym kształcie. De facto treść decyzji nie stoi w sprzeczności ze stanowiskiem przedstawionym w roku 2006, określając wyłącznie parametry zabudowy związane z wysokością kalenicy, ryzalitu i kątem nachylenia dachu, pomijając wyraźnie odniesienie do ilości kondygnacji. Strona nie miała możliwości zaskarżenia wyżej opisanego postanowienia D. Konserwatora Zabytków w inny sposób niż w odwołaniu do decyzji będącej przedmiotem niniejszego postępowania, gdyż nie zostało ono jej doręczone.
Zdaniem skarżącego nie istnieją przeszkody natury prawnej, które uniemożliwiłyby w decyzji o warunkach zabudowy dookreślenie dodatkowych parametrów, w tym przypadku miałaby to być ilość kondygnacji oraz odległość pomiędzy planowanymi budynkami, w szczególności w sytuacji gdy zabezpieczyłyby one interes wszystkich stron postępowania oraz były zgodne z parametrami zawartymi w decyzji. Przeniesienie możliwości ewentualnego zaskarżenia odstępstw od w/w ustaleń Konserwatora do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę może spowodować wykluczenie strony z udziału w przyszłym postępowaniu, ze względu na brak interesu prawnego. Według obecnie obowiązujących przepisów zakres podmiotowy stron postępowania o pozwolenie na budowę został znacznie ograniczony w porównaniu z obowiązującymi poprzednio. Samo posiadanie tytułu prawnego do działki nawet sąsiadującej z wykonaną inwestycją nie gwarantuje mu jeszcze przymiotu strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę.
Ponadto strona skarżąca podniosła, że dopiero na obecnym etapie postępowania powzięła wiadomość o uprawnieniu poprzedniego właściciela działki objętej decyzją do odkupu części nieruchomości od wnioskodawcy. Takie działanie, zdaniem skarżącego, będzie skutkowało w zakresie parametrów powierzchni zabudowy, które przy sprzedaży części działki staną się wyższe niż wskazane w decyzji, a co za tym idzie - zmierza do obejścia prawa i nie powinno zostać objęte ochroną. Przedmiotowy aspekt, jako nowy, nie był rozpoznawany przez organy kolejnych instancji m.in. z powodu braku w zebranej dokumentacji umowy zakupu nieruchomości objętej decyzją. Strona nie wie, czy w tym akcie notarialnym zawarte będzie wzmiankowane prawo odkupu, czy w odrębnym. Przedmiotową informację podaje w oparciu o wiadomość uzyskaną w rozmowie ze sprzedającym, którego ze stroną skarżącą łączyły stosunki sąsiedzkie.
Generalnie co do zasady skarżący zgodził się z wywodami organu II instancji dotyczącymi zgodności wydanej decyzji z analizą urbanistyczną, neguje natomiast, jako niewłaściwe i pozbawione podstaw prawnych, stanowisko organu II instancji wskazujące na brak konieczności określenia w zaskarżonej decyzji ilości kondygnacji oraz odległości pomiędzy planowanymi budynkami, jako stojące w sprzeczności z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym. Skarżący stwierdził, że dodatkowe określenie tych kontrowersyjnych parametrów pozwoliłoby na skuteczną ochronę interesów wszystkich stron postępowania, uniemożliwiając wnioskodawcy ewentualnych niekorzystnych dla właścicieli działek sąsiednich manipulacji parametrami i wskaźnikami określonymi w decyzji na etapie projektu budowlanego bądź samego procesu realizacji inwestycji.
W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. wniosło o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko w sprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do przepisu art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sąd sprawuje w zakresie swej właściwości kontrolę pod względem zgodności z prawem działalności administracji publicznej. Przedmiotem dokonywanej przez niego kontroli jest więc zbadanie, czy organy administracji w toku rozpoznania sprawy nie naruszyły prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Czyni to wedle stanu prawnego i na podstawie akt sprawy, istniejących w dniu wydania zaskarżonej decyzji. Po myśli zaś art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, gdy jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Uchylenie jej przez sąd administracyjny następuje tylko w przypadku uchybienia przepisom prawa materialnego, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), rozstrzygnięcia dotkniętego wadą warunkującą wznowienie postępowania administracyjnego (lit. b), jak też w przypadku naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (lit. c).
Badając pod tym kątem zaskarżoną decyzję, Sąd uznał, że skarga K.P. nie zasługiwała na uwzględnienie, bowiem nie doszło do naruszenia ani prawa materialnego ani przepisów postępowania administracyjnego, dające podstawę do jej uchylenia.
Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej "u.p.z.p.". I tak zgodnie z art. 59 ust. 1 u.p.z.p. zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.
Art. 61 ust. 1 u.p.z.p. stanowi, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Zgodnie zaś z art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Jak wynika natomiast z art. 52 ust. 3 w/w ustawy nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków. Powyższe przepisy oznaczają, że ilekroć planowana inwestycja jest zgodna z przepisami prawa, organ lokalizacyjny ma obowiązek wydać decyzję ustalającą warunki zabudowy, zaś w sytuacji stwierdzenia, że nie zostały spełnione wymagania określone w art. 61 ust. 1 ustawy oraz przepisów odrębnych organ lokalizacyjny zobowiązany jest wydać decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy.
W ocenie Sądu warunki określone w art. 61 ust. 1 zostały spełnione w rozpoznawanej sprawie (o czym poniżej). Na takie stwierdzenie pozwala lektura tekstowej części analizy, która umożliwiła określić wymagania dotyczące nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Należy w tym miejscu bowiem zauważyć, że na podstawie ust. 6 art. 61 u.p.z.p. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), zwane dalej "rozporządzeniem". Rozporządzenie to – w myśl § 1 - określa sposób ustalania w decyzji o warunkach zabudowy wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagania dotyczące ustalania: 1) linii zabudowy; 2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu; 3) szerokości elewacji frontowej; 4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; 5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).
Na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia organ orzekający w przedmiocie warunków zabudowy zobowiązany został do wyznaczenia wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszaru analizowanego i do przeprowadzenia na nim analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1–5 u.p.z.p.. Granice obszaru analizowanego wyznacza się zaś na kopii mapy w skali 1:500 lub 1:1000, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m (§ 3 ust. 2 rozporządzenia). Zgodnie zaś z § 9 ust. 1 rozporządzenia warunki i wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się w decyzji o warunkach zabudowy, zawierającej część tekstową i graficzną. Wyniki analizy, o której mowa w § 3 ust. 1, zawierające część tekstową i graficzną, stanowią załącznik do decyzji o warunkach zabudowy (§ 9 ust. 2 rozporządzenia). Część graficzna decyzji o warunkach zabudowy oraz część graficzna wspomnianej wyżej analizy, sporządza się w myśl § 9 ust. 3 rozporządzenia na kopiach opisanej wyżej mapy.
W rozpoznawanej sprawie ustalenie warunków zabudowy dla spornej inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 67/6 i nr 67/5 i na części działki nr 46, AM-12 oraz na działce nr 71/1, AM-19 i na części działki nr 13, AM-20, obręb M.W., znajdujących się we W. przy ul. [...], nastąpiło w decyzji wydanej przez Prezydenta W. z dnia [...] r. Nr [...]. Integralne części tej decyzji stanowią załączniki: cześć graficzna decyzji – kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 (załącznik nr 1), cześć tekstowa analizy (załącznik nr 2) oraz część graficzna analizy (załącznik nr 3). Analizując opisane wyżej załączniki przedmiotowej decyzji, stwierdzić należy, że decyzja ta spełnia wymogi określone w § 9 ust. 1 i 3 rozporządzenia.
Front działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, tj. działki nr 67/6, nr 67/5, wynosi - jak wynika z mapy w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do zaskarżonej decyzji - 37 m. Granice obszaru analizowanego należało zatem wyznaczyć w odległości około 100 m od każdej z granic działki nr 67/6, nr 67/5. Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie obszar analizowany został wyznaczony w sposób prawidłowy, co jest istotne z uwagi na to, że obszar ten stanowi podstawę do ustalenia stanu zagospodarowania działek sąsiednich oraz do ustalenia zasad zagospodarowania terenu planowanej inwestycji.
Stosownie zaś do § 4 ust. 1 rozporządzenia obowiązującą linię nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich. W przypadku niezgodności linii istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej z przepisami odrębnymi, obowiązującą linię nowej zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami (§ 4 ust. 2 rozporządzenia). Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas obowiązującą linię nowej zabudowy ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego (§ 4 ust. 3 rozporządzenia). Dopuszcza się inne wyznaczenie obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1 (§ 4 ust. 4 rozporządzenia). W rozpatrywanej sprawie – jak wskazało Kolegium - wyznaczył dwie linie zabudowy - pierwszą od ul. [...] i drugą (nieprzekraczalną) od ul. [...]. Od ul. [...] obowiązującą linię zabudowy wyznaczono jako kontynuacje linii zabudowy budynku na działce nr 66/4, natomiast od ul. [...] jako nieprzekraczalną linię zabudowy, od zabudowy działki nr 87/13. Linia istniejącej zabudowy, zarówno wzdłuż ul. [...], jaki i [...] tworzy uskok. Najbardziej oddalonym budynkiem od pasa drogowego (ul. [...]) jest budynek na działce nr 66/4 i dlatego stanowi on podstawę do kontynuacji zabudowy na działce objętej inwestycją. Podobnie okoliczności faktyczne przedstawiają się przy ul. [...] gdzie linia zabudowy także tworzy uskok, a najbardziej oddalonym budynkiem od drogi jest obiekt na działce nr 87/13. Stąd też mimo omyłkowo wskazanej podstawy prawnej, organ pierwszej instancji prawidłowo wyznaczył linię zabudowy.
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego. Dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1 (ust. 2 §). Średni wskaźnik powierzchni zabudowy w obszarze zabudowanym wynosi 0,27, tyle samo co wskaźnik zabudowy dla planowanej inwestycji.
Szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki, wyznacza się dla nowej zabudowy na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym, z tolerancją do 20% (§ 6 ust. 1 rozporządzenia). W niniejszej sprawie wskaźnik ten wynosi 16,30m, co przy tolerancji 20% pozwala na ustalenie wartości w przedziale od około 13,00 m do 19,00 m.. Dla planowanej inwestycji wskaźnik ten wynosi: frontowej od strony od strony ul. Stanisławowskiej od 13,00 m do 19,00 m, poszczególnych budynków wchodzących w skład całego zespołu od strony ul. [...] od 13,00 m do 30,00 dla planowanej inwestycji.
Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza się dla nowej zabudowy jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich. Wysokość, o której mowa w ust. 1, mierzy się od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku (ust. 2). Jeżeli wysokość, o której mowa w ust. 1, na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas przyjmuje się jej średnią wielkość występującą na obszarze analizowanym (ust. 3). Dopuszcza się wyznaczenie innej wysokości, o której mowa w ust. 1, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1 (ust. 4). W niniejszej sprawie średnia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki w obszarze analizowanym wynosi 6,40m, (minimalny wskaźnik tej wysokości wyniósł 2,5 m - poz. 17 analizy, działka nr 69/4, zaś maksymalny 12,5 m - poz. 32 analizy, działka nr 37,5). W zaskarżonej decyzji wskaźnik ten dla planowanej inwestycji wyznaczono wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu na poziomie do 7 m. Kolegium wskazało przy tym, że taka wysokość znajduje pełne uzasadnienie w terenie analizowanym, tj. obszar analizowany charakteryzuje się liczną zabudową jednorodzinną z wysokością na poziomie od 3 m do 12,5 m, oraz zabudową wielorodzinną o wartości tego parametru na poziomie od 7 m do 9 m (poz. 4, 5, 6, 7, 25 analizy, działki nr 87/9, nr 87/10, nr 87/11, nr 87/13 oraz nr 66/4). Ustalenie wysokości okapu podyktowane było charakterystyczną zabudową w najbliższym sąsiedztwie inwestycji - zabudowa wielorodzinną na działce nr 66/4. Znajduje zatem w tym przypadku uzasadnienie ustalenia kontynuacji poprzez nawiązanie do zabudowy wielorodzinnej na działce nr 66/4. Ponadto organ wskazał, że wyznaczenie wysokości górnej krawędzi ryzalitu do 9,5 m jest właściwe, bowiem w obszarze analizowanym taki element architektoniczny jest spotykany. Na działce sąsiedniej architektura budynku ukształtowana została z ryzalitem na poziomie 9,5m..
§ 8 rozporządzenia stanowi, że geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci dachowych, a także kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki) ustala się odpowiednio do geometrii dachów występujących na obszarze analizowanym. W niniejszej sprawie średni kąt nachylenia wynosi 20-45o (przy czym przeprowadzona analiza ewidentnie wskazuje na dominację dachów o kącie nachylenia 45°), wysokość głównej kalenicy – 6,5-16m, układ połaci – dwuspadowy, cecha dominująca – prostopadły. Jak wskazało Kolegium większość budynków charakteryzuje się wysokością kalenicy na poziomie od 9 m do 13,5 m. Z kolei wysokość kalenicy budynku na działce bezpośrednio sąsiadującej z terenem inwestycji, tj. nr 66/4, wynosi 14 m. W zaskarżonej decyzji wartości te zostały ustalone na poziomie: kąt nachylenia dachu - 30-45o, wysokość głównej kalenicy – do 13,5 m, cechy dominujące dla geometrii dachu: dwuspadowy, o prostopadłym kierunku głównej kalenicy w stosunku do frontu działki. Obie cechy układu połaci dominują w terenie sąsiedzkim. Z kalenicą zwróconą prostopadle występuje bowiem 19 budynków zaś z kalenicą zwróconą równolegle - około 17. Z dachem dwuspadowym zlokalizowanych jest 26 budynków, z dachem płaskim - 12 budynków, z dachem wielospadowym - 9 budynków.
Uwzględniając powyższe ustalenia należało stwierdzić, że spełniono warunki określone w powołanym wyżej rozporządzenia.
W tym miejscu należy odnieść się do zarzutu skargi dotyczącego błędnej interpretacji § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), która – w ocenie skarżącego – polega na przyjęciu, że dla określenia warunków zabudowy w niniejszej sprawie wystarczającym jest określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu z pominięciem określenia ilości kondygnacji mających powstać budynków oraz minimalnej odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami jako wymagań niewynikających wprost z w/w przepisu. Przepis ten stanowi, że § 2 pkt 3 ustala się następujący sposób zapisywania ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy: ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego zapisuje się poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy, w tym szerokości elewacji frontowej oraz geometrii dachu. Wynika zatem w jego treści, że określenie ilości kondygnacji mających powstać budynków oraz minimalnej odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami w istocie nie zostały określone w tym przepisie, a tym samym nie jest konieczne ich określenie i wpisanie jako "ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego".
Należy również podkreślić, że zgodnie z zasadą praworządności zawartą w art. 6 k.p.a. organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada ta oznacza, że podstawę materialnoprawną decyzji administracyjnej stanowić może tylko ustawa bądź przepisy wykonawcze wydane na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie. Organy administracji publicznej nie mogą natomiast wykraczać poza te upoważnienia i w sposób dowolny kształtować zakres wydawanych rozstrzygnięć.
Ponadto ocena możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji pod względem przepisów norm technicznych (a do takich należy zaliczyć parametry dotyczące ilości kondygnacji i odległości pomiędzy budynkami) nastąpi na etapie projektowania i ubiegania się o pozwolenie na budowę, w tym także sugestie D. Konserwatora Zabytków we W. (czego domaga się skarżący), jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa. Decyzja o warunkach zabudowy jest bowiem pierwszym etapem w czynnościach administracyjnych zmierzających do realizacji inwestycji. Zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, należy jednak do kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanych.
Należy również zauważyć, że w pkt g) Ustalenia wynikające z innych przepisów odrębnych zapisano, iż do usytuowania budynków, dojść i dojazdów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, uzbrojenia technicznego działki i odprowadzenia wód powierzchniowych, studni, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, zieleni i urządzeń rekreacyjnych oraz ogrodzeń - należy stosować przepisy działu II "Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej" rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), z ewentualnym odstępstwem od nich, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na etapie projektowania i ubiegania się o pozwolenie na budowę, przepisami wiodącymi będą unormowania powyższej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku uzyskania przez inwestora wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów (art. 32 ust. 1 pkt 2) oraz oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych (art. 34 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego). W/w rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (§ 1), w tym m.in. odległości budynku od innych obiektów czy ich wysokości. Jednakże przepisy tego rozporządzenia będą musiały być uwzględnione przez organy w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie zaś w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Przechodząc do oceny spełnienia warunków określonych w art. 61 ust. 1 u.p.z.p., Sąd stwierdził, że działki objęte planowaną inwestycją usytuowane są w sąsiedztwie działek dostępnych z tej samej drogi publicznej, które są zabudowane w sposób pozwalający określić wymagania w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Planowana inwestycja ma zaś dostęp do drogi publicznej od strony ul. [...] oraz ul. [...] (art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.). Uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia budowlanego (art. 61 ust. 1 pkt 3 i art. 61 ust. 5 u.p.z.p.) - umowa w sprawie przyłączenia obiektu do sieci gazowej z dnia 4 sierpnia 2006 r.; pismo Spółki B z dnia 12 maja 2006 r.; pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 maja 2006 r. oraz z dnia 7 grudnia 2009 r.). Teren pod planowane zamierzenie inwestycyjne, oznaczony jest symbolem RII i RJIIb i nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.). W kwestii zgodności z przepisami odrębnymi zapisano, że żaden z przepisów odrębnych nie wprowadza zakazów lub ograniczeń w realizacji planowanego zamierzenia budowlanego (art. 61 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p.), zaś w kwestii oceny pod kątem zwolnienia ze stosowania przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1-2 – że planowane zamierzenie budowlane nie jest inwestycją produkcyjną zlokalizowaną na terenie przeznaczonym na ten cel w planie miejscowym, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r., nie jest linią kolejową, obiektem liniowym i urządzeniem infrastruktury technicznej, ani zabudową zagrodową w gospodarstwie rolnym i tym samym nie jest zwolnione z warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-2; ustalenia według punktów 1-2 niniejszego załącznika (art. 61 ust. 2-4).
W ocenie Sądu z przeprowadzonej przez organy analizy wynika, że zamierzona inwestycja będzie stanowiła kontynuację dotychczasowej funkcji w terenie. Z pkt. 1 tekstowej części analizy, zatytułowanego "Charakterystyka zabudowy działek sąsiednich wraz z uśrednieniem funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.)", wynika, że funkcją dominującą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna (nie zaś jak twierdzi skarżący zabudowa niska, jednorodzinna). Jak wskazało Kolegium bliskie sąsiedztwo działek zainwestowania zabudowanych jest budynkami wielorodzinnymi (wzdłuż ul. [...] - działka nr 66/4, wzdłuż ul. [...] – działki nr 87/9, nr 87/10, nr 87/11, nr 87/13). Zabudowa wielorodzinna występuje dość licznie w obszarze analizowanym, dając podstawę do jej kontynuacji.
Ponadto co stwierdzono powyżej, należy zauważyć, że w myśl art. 60 ust. 1 u.p.z.p. decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Zgodnie zaś z art. 53 ust. 4 u.p.z.p. decyzje wydaje się po uzgodnieniu z:
1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
4) właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
5) właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
6) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;
8) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
9) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;
10) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
10a)wojewodą, marszałkiem województwa, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
W niniejszej sprawie projekt decyzji został uzgodniony z D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we W. (postanowienie z dnia 29 kwietnia 2009 r. Nr [...]) oraz z Marszałkiem Województwa D. (postanowienie z dnia 13 maja 2009 r. Nr [...]). Opinie swoje wydali w tej sprawie: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego W. pismem z dnia 29 maja 2006 r. nr [...]; Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta pismem z dnia 16 maja 2006 r. nr [...]; Spółka C pismem z dnia 15 maja 2006 r. nr [...]; Spółka B pismem z dnia 12 maja 2006 r. nr [...]; Spółka D we W. - Zakład Gazowniczy W. pismem z dnia 19 maja 2006 r. nr [...]; Zarząd Zieleni Miejskiej pismem z dnia 10 maja 2006 r. nr [...].
Należy tutaj zauważyć, że w postanowieniu Nr [...] D. Wojewódzki Konserwator Zabytków we W. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla spornej inwestycji pod warunkiem wpisania w pkt 2 c) w/w projektu decyzji następującego nakazu: realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia ratowniczych, wyprzedzających badań archeologicznych za pozwoleniem D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Taki zapis decyzja Prezydenta W. zawiera. Natomiast pismo z dnia 9 maja 2006 r. nie ma mocy wiążącej i nie można traktować go jako uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy. Tym samym żądanie skargi zmiany zaskarżonej decyzji poprzez określenie w warunkach zabudowy dopuszczalnej ilości kondygnacji planowanej inwestycji zgodnie z w/w pismem nie mogło być uwzględnione.
W tym miejscu należy również stwierdzić, że zarzut skarżącego braku możliwości zaskarżenia w/w postanowienia D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w inny sposób niż w odwołaniu do decyzji będącej przedmiotem niniejszego postępowania, bowiem nie zostało ono jemu doręczone, jest nieuzasadniony. Postanowienie to zostało bowiem skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącego radcy prawnemu M.O.. Zgodnie bowiem z art. 40 § 2 k.p.a. jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Takie pełnomocnictwo znajduje się w aktach sprawy.
W ocenie Sądu bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy miał natomiast zarzut braku rozpoznania przez organy kwestii własności nieruchomości objętej zaskarżoną decyzją i ewentualnej możliwości odkupu części tej nieruchomości przez poprzedniego właściciela od wnioskodawcy. Przede wszystkim z tej przyczyny, że sama wiadomość o uprawnieniu poprzedniego właściciela działki objętej decyzją do odkupu części nieruchomości od wnioskodawcy, jak i przypuszczenia skarżącego o zwiększeniu parametrów powierzchni zabudowy niż wskazane w decyzji przy sprzedaży części działki, a zatem okoliczności hipotetyczne, mające mieć miejsce w przyszłości, nie mogą stanowić przedmiotu oceny przez organy administracji publicznej przy wydawaniu decyzji o warunkach budowy. Organ lokalizacyjny rozpatruje konkretny wniosek inwestora pod względem możliwości lokalizacji konkretnej inwestycji na określonej nieruchomości (bądź nieruchomościach) przy istniejących na sąsiednich działkach zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Jednakże - co istotniejsze w tej sprawie - kwestie własności nie mają wpływu na treść decyzji, której przedmiotem są warunków zabudowy. Zgodnie bowiem z art. 63 ust. 1 u.p.z.p. w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji (ust. 2 art. 63 u.p.z.p.).
Zgodnie z art. 60 ust. 4 u.p.z.p. sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. W niniejszej sprawie projekt decyzji został sporządzony przez osobę wpisaną na listę członków D. Okręgowej Izby Architektów nr [...].
Wobec spełniania przez planowaną inwestycję wszystkich warunków z art. 61 u.p.z.p. organ I instancji nie mógł podjąć innego rozstrzygnięcia jak o ustaleniu warunków zabudowy dla Milart sp. z o.o. zgodnie z jej wnioskiem. Stosownie bowiem do przepisu art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Należało zatem uznać, że decyzja organu I instancji odpowiada prawu. A w takiej sytuacji organ odwoławczy rozpatrując ponownie merytorycznie sprawę w jej całokształcie, nie mógł podjąć innej decyzji, jak o utrzymaniu jej w mocy. Uchylenie przez organ II instancji decyzji pierwszoinstancyjnej może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy decyzja organu I instancji jest wadliwa. Natomiast podjęcie przez organ I instancji decyzji nienaruszającej przepisy postępowania administracyjnego ani przepisy prawa materialnego, obliguje organ odwoławczy do utrzymania decyzji pierwszoinstancyjnej w mocy.
Art. 138 § 2 k.p.a. uprawnia natomiast organ odwoławczy do uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. "Typ decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. różni się od decyzji kasacyjnej typowej tym, że może być zastosowany wtedy, gdy organ odwoławczy stwierdzi istnienie podstaw do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy. Dopuszczalność wydania przez organ odwoławczy tego typu decyzji kasacyjnej jest ograniczona przez to, że art. 138 § 2 w związku z art. 136 k.p.a. przyjmuje jako przesłankę wydania tego typu decyzji określony zakres czynności postępowania wyjaśniającego, a mianowicie "rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części". Sytuacja taka mogłaby zaistnieć, gdyby organ I instancji w ogóle nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego lub przeprowadził je z rażącym naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W takich przypadkach organ odwoławczy, aby dokonać oceny prawidłowości ustalenia stanu faktycznego, musiałby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające albo w całości, albo w znacznej części, a do tego nie jest uprawniony, nie mieści się to w jego kompetencji" (zob. wyrok NSA z dnia 28 września 2001 r., V SA 239/01, LEX nr 50105). Taka sytuacja nie zaistniała jednak w niniejszej sprawie.
Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, wyrażoną w art. 138 k.p.a., organ odwoławczy rozpatrując sprawę ponownie, obowiązany jest rozpatrzeć wszystkie okoliczności sprawy i zarzuty podniesione przez strony postępowania oraz ustosunkować się do nich w uzasadnieniu decyzji. W rozpatrywanej sprawie, czyniąc zadość tej zasadzie, po rozpatrzeniu sprawy w pełnym zakresie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. utrzymało decyzję Prezydenta W. w mocy. Poczyniona kontrola instancyjna organu odwoławczego, obejmująca zarówno legalność rozstrzygnięcia sprawy przez organ I instancji, jak i ocenę stanu faktycznego, w ocenie Sądu, została przeprowadzona zgodnie z przepisami i zasadami procedury administracyjnej. Tym samym wydano decyzję zgodną z prawem. Czyni to jednocześnie zarzuty strony skarżącej naruszenia art. 15 k.p.a. oraz nie rozpatrzenia wszystkich zarzutów odwołania nieuzasadnionymi.
Uwzględniając powyższe rozważania - w ocenie Sądu - decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. została wydana zgodnie z prawem. Rozpatrując niniejszą sprawę oraz badając tylko i wyłącznie pod względem zgodności podjętych przez organy administracji rozstrzygnięć z przepisami prawa materialnego i przepisami postępowania administracyjnego, obowiązującymi w dacie ich wydania, nie dopatrzono się uchybień, które uzasadniałyby jej uchylenie.
Skarga nie mogła być zatem uwzględniona, co obligowało do jej oddalenia na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Stąd orzeczono jak w sentencji.
k.g.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 18.07.2026. · Źródło