II FSK 126/15
WyrokNaczelny Sąd Administracyjny2017-03-16
Skład orzekający: Bogdan Lubiński, Zbigniew Kmieciak, Jan Grzęda
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odsetki od obligacji wyemitowanych przez spółkę na rzecz spółki dominującej, w związku ze wspólnym zaciągnięciem kredytu, podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p.), również w części, w jakiej zostały zaliczone do wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych?Ratio decidendi
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p.) mają zastosowanie do odsetek od obligacji wyemitowanych przez spółkę na rzecz spółki dominującej, nawet jeśli te odsetki zostały zaliczone do wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Celem tych przepisów jest zapobieganie nadmiernemu finansowaniu działalności spółek kapitałowych poprzez pożyczki zamiast kapitału własnego, co prowadzi do obniżenia podstawy opodatkowania. NSA stwierdził, że nie jest konieczne, aby art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p. expressis verbis odnosił się do odpisów amortyzacyjnych, ponieważ art. 15 ust. 6 zawiera odesłanie do art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., a kwota odsetek wyłączona z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p. nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów w żadnej postaci, w tym jako odpisy amortyzacyjne.Stan faktyczny
Spółka E. S.A. wniosła o interpretację indywidualną dotyczącą skutków podatkowych finansowania zewnętrznego w ramach tzw. modelu II, gdzie spółka dominująca zaciągała kredyty z instytucjami bankowymi, a następnie przekazywała środki spółce E. S.A. poprzez emisję obligacji. Spółka pytała, czy odsetki od tych obligacji, wypłacane spółce dominującej, podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, również w części, w jakiej zostały zaliczone do wartości początkowej środków trwałych. Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki. Spółka wniosła skargę kasacyjną, zarzucając naruszenie przepisów prawa procesowego i materialnego.Rozstrzygnięcie
Oddalono skargę kasacyjną.Pełny tekst orzeczenia
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Sędzia NSA del. Jan Grzęda (sprawozdawca), Protokolant Ewa Morawska, po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. S.A. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 780/14 w sprawie ze skargi E. S.A. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Ministra Finansów (obecnie: Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia 24 lutego 2014 r. nr ITPB3/423-572a/13/DK w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od E. S.A. z siedzibą w G. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Wyrokiem z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 780/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę E. SA z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.
Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że E. SA (zwana dalej "E.") złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji.
Przedstawiając stan faktyczny sprawy Wnioskodawca wskazał, że jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012. r. poz. 1059) prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Jako operator systemu dystrybucyjnego, świadczący usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej na podstawie umów zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz na podstawie umów z odbiorcami, odpowiedzialny jest za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. W ramach prowadzonej działalności E. realizuje liczne inwestycje, w tym wieloletni program inwestycyjny mający na celu rozbudowę i modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej eksploatowanej przez E. Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności oraz skalę realizowanych inwestycji, E., ani grupa kapitałowa do której należy E. nie dysponowała środkami pieniężnymi umożliwiającymi pełne sfinansowanie planów inwestycyjnych we własnym zakresie, przez co wystąpiła konieczność pozyskania finansowania zewnętrznego.
W celu zapewniania możliwości optymalnego wykorzystania zasobów finansowych spółek należących do tej samej grupy kapitałowej co E. oraz sprawnego zarządzania finansami grupy, w grupie kapitałowej, do której należy E., wdrożona została wspólna Polityka finansowa. Jednym z elementów Polityki finansowej jest uregulowanie zasad pozyskiwania zewnętrznego finansowania, przy wykorzystania efektu skali oraz reprezentowania grupy kapitałowej w kontaktach z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi i bankowymi. Stosownie do postanowień tej Polityki, podmiotem odpowiedzialnym za organizację finansowania dla spółek należących do grupy kapitałowej jest spółka dominująca w grupie kapitałowej (dalej: "Spółka"), posiadająca między innymi 100% akcji w kapitale zakładowym E. i której to Spółce w związku z posiadanymi akcjami E. przysługuje 100% praw głosu. Spółka zaciągając zobowiązania na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych, z wykorzystaniem różnych instrumentów i produktów rynku finansowego, działa w celu zrealizowania potrzeb pożyczkowych (pozyskania finansowania) zgłaszanych przez spółki należące do grupy kapitałowej, w tym E., Spółka przekazuje spółkom należącym do grupy kapitałowej, w tym E., środki finansowe pozyskane ze źródeł wewnętrznych, przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych instrumentów finansowych (udzielanie pożyczek, obejmowanie emisji obligacji, wspólne zaciągnięcie zobowiązania na zasadach odpowiedzialności solidarnej, itp.) zapewniając jednocześnie gwarancje dla zaciąganych zobowiązań finansowych oraz usługi związane z organizacją finansowania.
E. pozyskuje z udziałem Spółki finansowanie zewnętrzne z wykorzystaniem dwóch, zasadniczo odmiennych od siebie, modeli finansowych:
- poprzez udzielenie przez Spółkę na rzecz E. pożyczek lub objęcie obligacji krótkoterminowych wyemitowanych przez E., do czego wykorzystywane są własne środki finansowe Spółki albo środki pozyskane przez Spółkę ze źródeł zewnętrznych, które Spółka pozyskała działając we własnym imieniu i na własną rzecz oraz na własne ryzyko, w celu udzielania finansowania spółkom należącym do grupy kapitałowej (model I);
- poprzez objęcie przez Spółkę obligacji długoterminowych wyemitowanych przez E., do czego wykorzystywane są środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych przez działających wspólnie, jako dłużnicy solidarni, E. i Spółkę, przeznaczone na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych E. określonych w umowie z podmiotem udzielającym finansowania zewnętrznego (model II).
Przedmiotem wniosku, są skutki podatkowe rozliczeń dokonywanych pomiędzy Spółką a E. w ramach modelu finansowego określonego jako "model II".
Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, Wnioskodawca wskazał, że E. działając wspólnie ze Spółką, zawarł umowy kredytowe z zagranicznymi bankami oraz międzynarodowymi instytucjami bankowymi (dalej: "Instytucje bankowe"). Stosownie do warunków zawartych umów kredytowych, E. oraz Spółka posiadają status kredytobiorcy, ponoszącego solidarną z drugim kredytobiorcą odpowiedzialność przed Instytucjami bankowymi za zobowiązania wynikające z umów kredytowych, w tym do zwrotu udzielonego kredytu w określonym w umowie terminie oraz do zapłaty wszelkich prowizji i odsetek należnych z tytułu udzielonego finansowania. Stopa procentowa odsetek, wysokość prowizji oraz innych opłat należnych Instytucjom bankowym z tytułu udzielonego kredytu określona jest w umowach kredytowych; stopa procentowa odsetek jest stopą zmienną.
Z uwagi na to, że podmiotem realizującym inwestycje związane z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucji energii elektrycznej jest E., to właśnie E. jest rzeczywistym odbiorcą finansowania udzielonego przez Instytucje bankowe. Przeznaczenie udzielonych kredytów na cele inwestycyjne E. wynika wprost z treści umów kredytowych zawartych z Instytucjami bankowymi. W wyniku realizacji przez E. inwestycji określonych w umowach kredytowych oraz planie inwestycyjnym E. między innymi wytwarzane są nowe lub ulepszane istniejące środki trwałe oraz są nabywane wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji zgodnie z przepisami art. 16a ust. 1, art. 16b ust. 1 i nast. u.p.d.o.p.
Instytucje bankowe, które udzieliły E. oraz Spółce kredytu i na rzecz których wypłacane są odsetki i inne należności wynikające z umów kredytowych nie są w żaden sposób bezpośrednio ani pośrednio powiązane z E. ani ze Spółką, a w szczególności żadna z Instytucji bankowych nie posiada akcji E. ani Spółki dających nie mniej niż 25% praw głosu, ani też żaden inny podmiot nie posiada równocześnie udziałów (akcji) E. i Spółki oraz żadnej z instytucji bankowych dających nie mniej niż 25% praw głosu w tych podmiotach.
W celu uregulowania wzajemnych stosunków pomiędzy E. a Spółką wynikających ze wspólnego zaciągnięcia zobowiązań kredytowych na zasadach solidarnej odpowiedzialności za długi, mając na uwadze funkcje pełnione w grupie kapitałowej przez Spółkę oraz E., E. i Spółka zawierały w przeszłości i pozostają obecnie stronami porozumień i umów określających zasady korzystania ze środków finansowych pochodzących z kredytów udzielonych przez Instytucje bankowe oraz zasady ponoszenia kosztów dotyczących udzielonych kredytów; zasady te zgodne są z Polityką finansowania obowiązującą w grupie kapitałowej, do której należy E.
Zgodnie z treścią powyższych porozumień i Umów, E. emituje w trybie niepublicznym obligacje długoterminowe, których nabywcą może być wyłącznie Spółka, łącznie maksymalnie do wysokości kwot kredytów wynikających z umów kredytowych. Obligacje długoterminowe wyemitowane przez E. emitowane są w tej samej walucie, co waluta kredytów inwestycyjnych zaciągniętych wspólnie przez Spółkę i E. Obligacje są oprocentowane stopą procentową składającą się z: części zmiennej, ustalanej w wysokości stopy procentowej wynikającej z umów kredytowych, którą ustalają Instytucje bankowe udzielające kredytu oraz części stałej (marży), na którą z kolei składają się: marża Instytucji bankowych, w wysokości wynikającej z umów kredytowych oraz marża Spółki. E. wypłaca odsetki należne z tytułu emisji obligacji długoterminowych na rzecz Spółki, zaś Spółka działając we własnym imieniu ale na rzecz swoją i E., jako współdłużnika ponoszącego solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umów kredytowych, wypłaca odsetki od kredytów należne Instytucjom bankowym.
Łączna wartość kredytów udzielonych przez Instytucje bankowe na rzecz E. i Spółki, a także łączna wartość obligacji wyemitowanych przez E. i objętych przez Spółkę w związku z zawartymi porozumieniami i umowami regulującymi zasady korzystania ze środków finansowych pochodzących z kredytów udzielonych przez Instytucje bankowe oraz zasady ponoszenia kosztów dotyczących udzielonych kredytów, przekracza trzykrotną wysokość kapitału zakładowego E.
Z dniem 1 kwietnia 2012 r., na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego zarejestrowanej przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, E. utworzyła wraz z siedmioma spółkami zależnymi Podatkową Grupę Kapitałową w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "PGK"). W związku z tym, że niniejszy wniosek dotyczy skutków podatkowych pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez E., tj. spółkę wchodzącą obecnie w skład PGK, za okres przypadający przed utworzeniem PGK, za który to okres E. posiadała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, interpretacja indywidualna będzie mieć znaczenie dla ustalenia dochodu (straty) E., jako samodzielnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
W związku z powyższym zwróciła się z dwoma pytaniami:
1. Czy odsetki wypłacane przez E. na rzecz Spółki z tytułu obligacji długoterminowych wyemitowanych przez E. w związku ze wspólnym zaciągnięciem przez E. i Spółkę zobowiązań kredytowych w instytucjach bankowych, które nie są zaliczane do wartości początkowej podlegających amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 16 ust 1 pkt 60 u.p.d.o.p.?
2. Czy odsetki wypłacane przez E. na rzecz Spółki z tytułu obligacji długoterminowych wyemitowanych przez E. w związku ze wspólnym zaciągnięciem przez E. i Spółkę zobowiązań kredytowych w instytucjach bankowych, w części w jakiej zostały zaliczone do wartości początkowej podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16g ust. 3 i ust. 4 u.p.d.o.p., podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 16 ust 1 pkt 60 u.p.d.o.p.?
W odniesieniu do pytania pierwszego Wnioskodawca wskazał, że wszelkie odsetki wypłacone przez niego Instytucjom bankowym bezpośrednio lub pośrednio (z udziałem Spółki) w celu wykonania obowiązków ciążących solidarnie na E. i Spółce wynikających z umów kredytowych, które nie są zaliczane do wartości początkowej podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16g ust. 3 i ust. 4 u.p.d.o.p., mogą stanowić koszt uzyskania przychodów całości i nie znajdują do nich zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ww. ustawy.
W odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, że, jego zdaniem, wszelkie odsetki wypłacone przez Wnioskodawcę Instytucjom bankowym bezpośrednio lub pośrednio w formie odsetek od obligacji wyemitowanych przez E. w związku z zawarciem umów kredytowych, wypłacanych Spółce, a następnie przekazywanych przez Spółkę Instytucjom bankowym w celu wykonania obowiązków ciążących solidarnie na E. i Spółce wynikających z umów kredytowych, dotyczą kredytów udzielonych przez Instytucje bankowe, które nie posiadają udziałów (akcji) E. ani Spółki dających nie mniej niż 25% praw głosu. Przedmiotowe odsetki mogą zatem, w ocenie Wnioskodawcy, stanowić w E. koszt uzyskania przychodów całości i nie znajdują do nich zastosowania ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. także w przypadku odsetek, które zaliczane są do wartości początkowej podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na podstawie art. 16g ust. 3 i ust. 4 u.p.d.o.p.
W dniu 24 lutego 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.
W skardze na ww. interpretację Wnioskodawca, domagając się jej uchylenia w części oraz zasądzenia kosztów postępowania, zarzucił naruszenie art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p.
W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie.
Sąd pierwszej instancji – oddalając skargę – powołał się na art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 60, art. 16 ust. 1 pkt 61 oraz art. 16 ust. 7b u.p.d.o.p. i wskazał, że zakres przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p., jest określany przez treść art. 16 ust. 7b tej ustawy, który doprecyzowuje pojęcie pożyczki. W przepisie tym ustawodawca w sposób wyraźny wskazał, że emisja papierów wartościowych o charakterze dłużnym również stanowi pożyczkę, o której mowa w przepisach dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji.
Zdaniem Sądu I Instancji, przepisy te mają na celu ograniczenie zjawiska tzw. niedostatecznej kapitalizacji, czyli ograniczenie finansowania podmiotów gospodarczych działających w ramach tej samej grupy kapitałowej poprzez udzielanie im kredytów, czy pożyczek zamiast podnoszenia kapitału. Przy czym przepisy stosuje się, kiedy zadłużenie spółki wobec podmiotów bezpośrednio lub pośrednio powiązanych za spółką, przekroczy określoną wielkość liczoną w stosunku do wielkości kapitału zakładowego spółki. Przepisy te mają na celu ograniczenie skutków niedostatecznej kapitalizacji, tj. możliwości zaliczania nadmiernych odsetek w koszty uzyskania przychodu od udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) pożyczek lub kredytów.
W piśmiennictwie zwraca się przy tym uwagę, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy dwóch sytuacji. Pierwsza dotyczy pożyczki udzielanej przez jej wspólnika (akcjonariusza) posiadającego co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika. Druga sytuacja dotyczy udzielenia pożyczek przez wspólników posiadających łącznie co najmniej 25% udziałów podatnika. Przesłanką zastosowania tego przepisu jest przekroczenie górnej granicy zadłużenia podatnika wobec udziałowców (akcjonariuszy) podatnika posiadających co najmniej 25 % jego udziałów w kapitale zakładowym spółki akcyjnej.
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma definicji papierów wartościowych wobec powyższego konieczne jest odwołanie się do treści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.), w której definiuje się papiery wartościowe jako akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego (art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
Z powyższego wynika zatem, że emisję obligacji można uznać za pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych, w konsekwencji przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji będą miały zastosowanie do emisji obligacji na rzecz podmiotu, który spełnia kryteria określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ww. ustawy.
Skarżąca będzie dokonywała emisji obligacji na rzecz spółki posiadającej 100% jej udziałów zatem na rzecz podmiotu powiązanego, w zakresie o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym, jednocześnie pomiędzy stronami dojdzie do transakcji, mieszczącej się w definicji pożyczki określonej w art. 16 ust. 7b omawianej ustawy.
Zauważyć przy tym należy, że fakt powiązania wskazanej transakcji z udzieleniem kredytu przez Instytucje bankowe nie przesądza w tym przypadku o braku możliwości zastosowania ww. przepisów. Emisja obligacji rodzi bowiem określone skutki w relacjach pomiędzy udziałowcem (akcjonariuszem) a skarżącą, których konsekwencją jest m.in. obowiązek opłacania odsetek na rzecz podmiotu, który nabył obligacje, co nie może pozostawać bez wpływu na skutki podatkowe takiej transakcji. Podmioty gospodarcze mogą w zasadzie w dowolny sposób układać wzajemne relacje biznesowe, nie oznacza to jednak, że relacje takie są indyferentne podatkowo. Modyfikacja stosunków pomiędzy solidarnymi dłużnikami doprowadziła w przedmiotowej sprawie do wygenerowania dodatkowego stosunku prawnego, który wypełnia przesłanki określone w przepisach dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji. W tej sytuacji nie ma więc podstaw do wyłączenia możliwości stosowania wskazanych przepisów.
Odnosząc się do problemu poruszonego w pytaniu drugim Sąd I instancji wskazał, że stosownie do art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.
Natomiast za koszt wytworzenia, zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
Z treści powołanych przepisów wynika, że jeżeli w dniu wypłaty odsetek zachodzą okoliczności wymienione w tych przepisach podatnik jest obowiązany dokonać obliczenia kwoty odsetek, które w myśl tych przepisów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca w żaden sposób dla potrzeb tzw. niedostatecznej kapitalizacji nie rozróżnił w kwocie zapłaconych odsetek tych, które są uwzględniane w cenie nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub w koszcie ich wytworzenia, od tych, które na tę cenę nie wpływają.
Na dzień zapłaty, każda wartość odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowca (akcjonariusza), w dniu wypłaty winna być porównana z limitem obliczonym na podstawie ww. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT, a kwota przekroczenia tego limitu nie może być uznana za koszt uzyskania przychodów.
W przypadku odsetek, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego i ujęte w jego wartości początkowej, a będą już płacone w momencie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, to ich wysokość należy zweryfikować i pomniejszyć o wartość odsetek, które na dzień ich zapłaty nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w myśl zasady wyrażonej w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61. Naliczanie amortyzacji jest bowiem formą stopniowego, rozłożonego w czasie, obciążania kosztów podatkowych wydatkami poniesionymi na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych i nie ma żadnego uzasadnienia prawnego, aby pośrednio przez odpisy amortyzacyjne koszty te obciążać wydatkami, które zostały zawarte w art. 16 ust. 1 omawianej ustawy, tj. katalogu negatywnym zawierającym wyliczenie kosztów, których nie można uznać za koszty uzyskania przychodów.
W związku z powyższym, wskazana powyżej regulacja art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT ma zastosowanie zarówno do odsetek, które zostały naliczone i uwzględnione w wartości początkowej środka trwałego, czy też wartości niematerialnej i prawnej a płaconych w trakcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, jak i do odsetek naliczonych i płaconych po dniu oddania go do używania.
Jednoznacznej treści ww. przepisów nie można modyfikować poprzez odwoływanie się do uzasadnienia projektu aktu prawnego i intencji prawodawcy, gdyż uzasadnienie projektu ustawy nie jest źródłem prawa, a tym samym nie może stanowić podstawy praw i obowiązków podatnika.
Powyższy wyrok został zaskarżony w całości skargą kasacyjną Spółki, która wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku oraz o zasądzenie na rzecz Skarżącej zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Autor skargi kasacyjnej na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 – zwanej dalej "p.p.s.a.") zarzucił wyrokowi mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenia przepisów postępowania, tj.:
a) art. 3 § 2 pkt 4a i art. 141 § 4 p.p.s.a., poprzez brak odniesienia się w uzasadnieniu wyroku do podniesionego na rozprawie w dniu 15 października 2014 r. i wpisanego do protokołu z rozprawy dodatkowego argumentu Skarżącej, że w świetle art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p., ograniczenie w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych może wynikać jedynie z tych przepisów art. 16 u.p.d.o.p., które wprost (literalnie) odnoszą się do tych odpisów, a nie do naliczonych odsetek, które wpływają na wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; zgodnie z podniesionym na rozprawie argumentem, przy odmiennej interpretacji doszłoby do kolizji przepisów art. 16g ust. 3 i 4 u.p.d.o.p. (które wskazują, iż do wartości początkowej wlicza się odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania) z art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., który stwierdza, że naliczonych lecz niezapłaconych odsetek nie można jednak zaliczyć do kosztów podatkowych,
b) art. 134 § 1 i art. 141 § 4 p.p.s.a., poprzez brak wskazania, w jaki sposób Skarżący ma potraktować w rachunku podatkowym te odsetki, które zarówno zostały naliczone jak i zapłacone do dnia przekazania środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) do używania; WSA nie wypowiedział się bowiem, czy odsetki te powiększają wartość początkową, czy też należy je rozważać wprost jako koszt podatkowy (to jest w innej postaci niż poprzez odpisy amortyzacyjne).
Powyższe naruszenia przepisów postępowania miały istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem WSA faktycznie nie dokonał całościowej kontroli działalności administracji publicznej. Sąd I instancji nie rozpoznał w pełni argumentów Skarżącej uzasadniających twierdzenie, że ograniczenia w zakresie tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" (art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p.) nie mogą dotyczyć tej części odsetek, które stanowią element wartości początkowej środka trwałego, a od której w ciężar kosztów dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
Ponadto, na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. wyrokowi zarzucono naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:
a) art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, wynikające z błędnej wykładni dokonanej z pominięciem całościowej interpretacji (w tym celowościowej), skutkujące uznaniem, że odsetki wypłacone pośrednio przez
Skarżącą w formie odsetek od obligacji w celu wykonania zobowiązań kredytowych ciążących solidarnie na Skarżącej oraz jej spółce dominującej nie stanowią w całości kosztów uzyskania przychodów, gdyż znajdują do nich ograniczenia wynikające z regulacji dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji; tymczasem prawidłowo w sprawie powinien znaleźć zastosowanie art. 15 ust. 1 in principio u.p.d.o.p. wskazujący, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, w konsekwencji odsetki opisane we wniosku o wydanie zaskarżonej interpretacji powinny w całości stanowić koszty uzyskania przychodów,
b) art. 15 ust. 6 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p., poprzez jego błędną wykładnię skutkującą uznaniem, że nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane przez skarżącą od
wartości początkowej podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w części w jakiej w tej wartości początkowej uwzględnione zostały odsetki wypłacone pośrednio przez skarżącą w formie odsetek od obligacji w celu wykonania zobowiązań kredytowych ciążących solidarnie na skarżącej oraz jej spółce dominującej, gdyż znajdują do nich ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji; tymczasem prawidłowa wykładnia art. 15 ust. 6 u.p.d.o.p. wskazuje, że ograniczenie w zaliczeniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych mogą wprowadzać jedynie te przepisy art. 16 u.p.d.o.p., które wprost (literalnie) dotyczą odpisów amortyzacyjnych.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna wobec braku usprawiedliwionych podstaw podlega oddaleniu.
W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została oparta na dwóch podstawach kasacyjnych z art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a., tj.: naruszeniu przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, dlatego też w pierwszej kolejności należało odnieść się do zarzutów naruszenia przez Sąd I instancji przepisów prawa procesowego.
Ustosunkowując się zatem do zarzutów opartych na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. wymienionych w pkt a), tj. naruszenia art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a. i art. 141 § 4 p.p.s.a., poprzez brak odniesienia się do dodatkowego argumentu podniesionego na rozprawie wpisanego do protokołu z rozprawy, stwierdzić należy, że w świetle treści wniosku interpretacyjnego oraz jego argumentacji, jak i argumentacji WSA nie mógł w sposób zasadniczy wpływać na treść rozstrzygnięcia. Ponadto zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.), kontrola sądów administracyjnych polega na zbadaniu, czy organ administracji publicznej nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Dokonując kontroli działalności administracji publicznej według tych kryteriów sąd administracyjny stosuje środki przewidziane w ustawie w odniesieniu do spraw podlegających kontroli (art. 3 § 1 i § 2 pkt 4a p.p.s.a.). Do naruszenia tych przepisów mogłoby dojść wyłącznie wówczas, gdyby wbrew wymogom w nich ustalonych sąd administracyjny uchylił się od kontroli działalności administracji publicznej bądź też zastosował w ramach tej kontroli środki nieprzewidziane w ustawie. Tego rodzaju sytuacja nie wystąpiła w rozpoznawanej sprawie.
W konsekwencji nieuzasadniony okazał się także zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 141 § 4 p.p.s.a., poprzez sporządzenie uzasadnienia, które nie spełnia wymogów wynikających z ww. przepisu.
Ponadto nie mógł także zasługiwać na uwzględnienie zarzut przedstawiony w pkt b) dotyczący naruszenia art. 134 § 1 i art. 141 § 4 p.p.s.a., poprzez brak wskazania sposobu potraktowania w rachunku podatkowym odsetek, które zarówno zostały naliczone jak i zapłacone do dnia przekazania środka trwałego. Przede wszystkim należy wyeksponować okoliczność, że sprawa dotyczy pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Wskazówki odnośnie tego co powinna zawierać interpretacja, o której mowa, zawarte są w art. 14c § 1 i § 2 ord. pod. Z przepisów tych wynika, że interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Przez ocenę prawną stanowiska pytającego (wnoszącego zapytanie) należy rozumieć wskazanie przez organ podatkowy, czy stanowisko pytającego jest prawidłowe, czy też jest nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, znajdujących zastosowanie w indywidualnej sprawie podatnika. Podkreślić należy, że zakres tej interpretacji zdeterminowany jest przede wszystkim przedstawionym przez stronę stanem faktycznym, jak i stanowiskiem strony. Uzasadnienie prawne, o którym mowa w art. 14c § 2 ord. pod., musi stanowić bowiem rzetelną informację dla wnioskodawcy, dlaczego w jego sprawie ww. przepisy znajdują zastosowanie, a także dlaczego wyrażony przez niego pogląd nie zasługuje na uwzględnienie.
Odnosząc powyższe do rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że odmienna wykładnia przepisów prawa materialnego jaką zaprezentował autor skargi kasacyjnej, nie może stanowić podstawy do uznania, że wyrok narusza art. 134 § 1 p.p.s.a. i w konsekwencji art. 141 § 4 p.p.s.a.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 16 ust.1 pkt 60 u.p.d.o.p., poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, wynikające z błędnej jego wykładni (pkt a skargi kasacyjnej), jak i art. 15 ust. 6 w zw. z art. 16 ust.1 pkt 60 u.p.d.o.p., poprzez jego błędną wykładnię (pkt b tamże), w pierwszej kolejności należało podkreślić, że w świetle treści tych przepisów wewnętrzne ustalenia grupy podmiotów gospodarczych tworzących tzw. podatkową grupę podatkową (art. 1a u.p.d.o.p.), w zakresie optymalnego wykorzystania zasobów finansowych spółek, sprawnego nimi zarządzania czy też fakt, że to E. był rzeczywistym odbiorcą finansowania udzielonego przez instytucje bankowe, jak i okoliczność po raz pierwszy podniesiona w motywach skargi kasacyjnej dotycząca solidarnej odpowiedzialności E. i Spółki, nie mogły mieć znaczenia dla potrzeb wykładni wskazanych przepisów i w konsekwencji barku możliwości ich zastosowania.
Stosownie do pierwszego z powołanych przepisów, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.
Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od niektórych pożyczek i kredytów udzielanych podatnikowi przez podmioty z nim powiązane mają na celu zapobieżenie nadmiernemu finansowaniu działalności m. in. spółek kapitałowych inaczej niż przez neutralne podatkowo kapitały własne (tzw. cienka kapitalizacja lub niedostateczna kapitalizacja), co powoduje obniżenie podstawy opodatkowania w związku z zaliczeniem do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek lub kredytów. Przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji spółek mają za zadanie ograniczenie fiskalnych skutków "pożyczkowego" (w przeciwieństwie do wkładów) finansowania działalności spółek przez ich dominujących wspólników.
Na to, że celem ustawodawcy wprowadzenia wskazanych unormowań było ograniczenie finansowania podmiotów gospodarczych działających w ramach tej samej grupy kapitałowej poprzez udzielanie im kredytów lub pożyczek, zamiast podnoszenia kapitału zwrócił zresztą uwagę organ udzielający interpretacji.
Prezentowane w tej materii zapatrywania piśmiennictwa podziela orzecznictwo, czego ilustracją jest chociażby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2015 r., II FSK 1842/13 (LEX nr 1785867), w którym stwierdził, że "Pojęcie ,,niedostateczna kapitalizacja" definiowane być bowiem może zarówno normatywnie, jak i doktrynalnie. W ujęciu normatywnym - już omówionym - niedostateczną kapitalizację określa wskaźnik wyznaczający granicę wewnętrznego zadłużenia spółki wobec jej udziałowców, w stosunku do wartości kapitału zakładowego. Natomiast w ujęciu doktrynalnym jako niedostateczną kapitalizację traktuje się sytuację, w której podstawowym źródłem finansowania działalności spółki kapitałowej są pożyczki udzielane przez jej udziałowców, na skutek czego kapitał zakładowy ograniczony jest do minimum wymaganego do utworzenia spółki. Pożyczki, których celem jest zastąpienie kapitału zakładowego, noszą znamiona ukrytych wkładów kapitałowych. Ponieważ odsetki od tych pożyczek stanowią dla wypłacającej je spółki koszty uzyskania przychodów, taki sposób finansowania podmiotów zależnych daje określone korzyści podatkowe. Celem przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji jest wyeliminowanie opisanych negatywnych skutków fiskalnych (por. A. Gomułowicz, w: Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2010, Wrocław 2010, s. 711-712). Wykładnia przepisów o niedostatecznej kapitalizacji powinna więc uwzględniać cel regulacji, jakim jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom podatkowym, wynikającym z finansowania spółek kapitałowych przez pożyczki, a nie przez kapitał zakładowy."
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, z powyższych uwag wynika, że art. 16 ust. 1 pkt 60 determinuje również możliwość zaliczenia odsetek naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania do kosztów jego wytworzenia we własnym zakresie. Wbrew temu co podniosła Spółka, nie jest konieczne, aby art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p. expressis verbis wskazywał, że ma zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych - wystarczy bowiem, iż art. 15 ust. 6 zawiera odesłanie do art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie tworzy kosztów uzyskania przychodów, w jakiejkolwiek postaci, w tym jako odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych, kwota odsetek wyłączona z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p.
W świetle powyższych ustaleń, brak jest uzasadnionych podstaw do uznania, że kontrola legalności interpretacji indywidualnej Ministra Finansów, dokonana przez WSA w Gdańsku naruszała obowiązujące prawo, zarówno materialne jak i procesowe. W tej sytuacji jako bezzasadne należało więc ocenić zarzuty naruszenia postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sformułowane na str. 10 skargi kasacyjnej.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 184 oraz art. 204 pkt 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.[pic]
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 12.07.2026. · Źródło