II FSK 2773/16
WyrokNaczelny Sąd Administracyjny2018-09-26
Skład orzekający: Jerzy Płusa, Bogdan Lubiński, Bogusław Woźniak
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy grunty rolne, leśne, zadrzewione, zakrzewione oraz nieużytki, a także obiekty takie jak wiata na sprzęt pływający, boisko do piłki plażowej i grobla ochronna, należące do ośrodka wypoczynkowego, mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a w przypadku boiska i wiaty, czy kwalifikują się jako budowla lub budynek?Ratio decidendi
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, uznając, że grunty rolne, leśne, zadrzewione, zakrzewione oraz nieużytki, a także obiekty takie jak wiata na sprzęt pływający, boisko do piłki plażowej i grobla ochronna, należące do ośrodka wypoczynkowego, mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Sąd uznał, że udostępnianie tych terenów klientom ośrodka w celach rekreacyjnych i sportowych stanowi zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej. Wiata została prawidłowo zakwalifikowana jako budynek, a boisko jako budowla, zgodnie z definicjami ustawowymi i przepisami prawa budowlanego.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła opodatkowania podatkiem od nieruchomości za 2012 r. gruntów i obiektów należących do spółki prowadzącej ośrodek wypoczynkowy. Spółka kwestionowała opodatkowanie gruntów rolnych, leśnych, zadrzewionych, zakrzewionych i nieużytków, a także wiaty na sprzęt pływający, boiska do piłki plażowej i grobli ochronnej. Zarzucała organom podatkowym błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisów prawa materialnego oraz naruszenie przepisów postępowania, w tym brak wyjaśnienia stanu faktycznego i dokonanie błędnych ustaleń. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną.Rozstrzygnięcie
Oddalono skargę kasacyjną.Pełny tekst orzeczenia
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia NSA Bogdan Lubiński (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "E." sp. z o.o. z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 233/16 w sprawie ze skargi "E." sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 4 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę kasacyjną.
Wyrokiem z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 233/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę E. spółki z o.o. z siedzibą w B. (zwanej dalej "Skarżącą", "Spółką") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim (zwanego dalej "SKO") z dnia 4 stycznia 2016 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r.
Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynika, że zaskarżoną decyzją SKO utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy B. z dnia 30 września 2015 r. określającą Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2012 r. w kwocie 1 014 628 zł.
W skardze na powyższą decyzję Spółka zarzuciła naruszenie:
I) przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:
1) art. 2 ust. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm. - zwanej dalej "u.p.o.l."), poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że za grunt "zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej" można uznać również teren wykorzystywany wyłącznie na cele rekreacyjne (np. "spacery wśród dzikiej przyrody"), na którym nie znajdują się jakiekolwiek budynki i inne obiekty i na których nie są prowadzone jakiekolwiek faktyczne czynności polegające na ingerencji w grunt w taki sposób, aby powodowały one zmiany w gruncie uniemożliwiające jego wykorzystanie w działalności innej niż gospodarcza (w szczególności jako lasu),
2) art. 2 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l. w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 ze zm. - zwanej dalej "u.p.l.") oraz art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. nr 52, poz. 268 ze zm. - zwanej dalej "u.p.r."), poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, według maksymalnej stawki, gruntów niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, lasy oraz nieużytki, w sytuacji, w której grunty te powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym, bądź też zwolnieniu z podatku od nieruchomości,
3) art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.o.l., poprzez opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wiaty na sprzęt pływający w sposób właściwy dla budynku, w sytuacji, w której obiekt ten nie spełnia definicji budynku i powinien podlegać opodatkowaniu jako budowla,
4) art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., poprzez opodatkowanie boiska do piłki plażowej podatkiem od nieruchomości jako budowli, podczas gdy obiekt ten nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania, lecz podlega opodatkowaniu jako całość gruntu (terenu zielonego/gruntu niezabudowanego),
5) art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.o.l., poprzez jego niezastosowanie i opodatkowanie podatkiem od nieruchomości grobli ochronnej na rzece W., mimo że obiekt ten, jako budowla wału ochronnego niezajęta na prowadzenie działalności gospodarczej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
II) naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:
- art. 122, art. 187 § 1, art. 191 oraz art. 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. - zwanej dalej "O.p."), poprzez oparcie rozstrzygnięcia na okolicznościach faktycznych niewynikających z zebranego materiału dowodowego, tj. przyjęcie, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego sporne tereny oznaczone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, lasy oraz nieużytki zostały zajęte przez Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej, wiata na sprzęt pływający stanowi budynek w rozumieniu u.p.o.l., a grobla ochronna została zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.
W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.
Sąd pierwszej instancji podał, że nie są uzasadnione zarzuty naruszenia przepisów postępowania. Organy podjęły wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i jej załatwienia, a więc działały zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej wyrażoną w art. 122 O.p. Stosownie do art. 187 § 1 O.p., zebrały istotny w sprawie materiał dowodowy i właściwie go rozpatrzyły, dokonując ustaleń na podstawie właściwie ocenionego całego materiału dowodowego, a więc nie naruszając art. 191 O.p., a wynik swych ustaleń i ocen przedstawiły w uzasadnieniach decyzji spełniających wymogi art. 210 § 4 O.p.
W sprawie w sposób dostateczny ustalony został stan faktyczny i ustalenia te nie są sporne, zwłaszcza, że poczynione zostały na podstawie wyjaśnień Skarżącej, zeznań świadka B. J. (pracownik Skarżącej), oględzin gruntów, budynków i budowli będących przedmiotem opodatkowania, załączonego materiału pomocniczego w postaci zdjęć (kserokopie) poszczególnych obiektów i działek gruntu, na których obiekty te zostały usytuowane oraz wypisów z rejestru gruntów dotyczących spornych gruntów. A zatem, poza sporem jest to, że obie należące do Skarżącej nieruchomości, to jest Ośrodek Wypoczynkowy "S." i Ośrodek Sportu i Rekreacji "W." częściowo znajdują się na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i nieużytki. Ustalony został także sposób użytkowania i wykorzystywania tych gruntów polegający na tym, że na gruntach tych znajdują się budynki (domki letniskowe) i obiekty towarzyszące oraz ciągi komunikacyjne, a także w pozostałej części są to grunty udostępnione gościom ośrodków w celu realizacji różnych form wypoczynku, to jest spacerowania, przemieszczania się pomiędzy obiektami danego ośrodka wypoczynkowego, i na których organizowane są różne formy aktywnego wypoczynku. Poza sporem jest także konstrukcja obiektu pełniącego funkcję wiaty na sprzęt pływający oraz wygląd i położenie boiska do piłki plażowej, a także wygląd, konstrukcja i usytuowanie grobli ochronnej na rzece W.. Przedmiotem sporu jest natomiast to, czy organy do właściwie ustalonego stanu faktycznego zastosowały odpowiednie przepisy prawa materialnego.
Sąd podał, że z art. 2 ust. 2 u.p.o.l. w brzmieniu obowiązującym w kontrolowanym roku wynika, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Z powyższego przepisu wynika, że co do zasady grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wyjątkowo natomiast podlegają temu podatkowi, gdy są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Podobnie sprawa przedstawia się z gruntami stanowiącymi nieużytki i grunty zadrzewione i zakrzewione, z tym że grunty takie są zwolnione od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l., z wyjątkiem jednak zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Powołując się na art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz orzecznictwo WSA wyjaśnił, że definicja językowa wyrażenia "zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej" oznacza, faktyczne, rzeczywiste, weryfikowalne przez obserwacje wykonywanie na gruncie konkretnych czynności składających się na aktywność podejmowaną w celu osiągnięcie rezultatu gospodarczego. Faktyczne i rzeczywiste zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej oznacza także powiązanie gruntu z konkretną działalnością gospodarczą w danym czasie. Powiązanie takie nie zaistnieje, jeżeli podatnik będzie dopiero planował rozpoczęcie wykonywania takiej działalności, nawet jeżeli plany te będą przybierały obserwowalną postać, np. inicjowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ale powiązanie takie już zaistnieje, gdy konkretne prace na gruncie, zmierzające do jego fizycznego przygotowania do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zostaną podjęte.
W ocenie Sądu, organy zasadnie i nie naruszając art. 2 ust. 2 u.p.o.l. przyjęły, że grunty oznaczone w ewidencji jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy położone w granicach należących do Spółki ośrodków wypoczynkowych "S." i "W." były zajęte na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej. Teza ta jest oczywista w odniesieniu do gruntów pod budynkami i innymi obiektami budowlanymi, ciągami komunikacyjnymi, parkingami. Jednakże jest ona uprawniona także w stosunku do tych części tak sklasyfikowanych gruntów, które nie są ściśle pokryte powierzchnią zabudowy różnego rodzaju obiektami, ale położone są obok i umożliwiają swobodne przemieszczanie się po terenie ośrodka oraz są wykorzystywane na cele rekreacyjne i sportowe (spacery, jazda rowerem, gry paintballowe, kuligi, park linowy, jazda konna). Dla takiej oceny podstawowe znaczenie ma rodzaj prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Działalność ta polega na prowadzeniu ośrodków wczasowo-rekreacyjnych. Zapewnienie wczasowiczom komfortowego pobytu w ośrodkach położonych w lasach i nad wodą, to istota tej działalności. Nie budzi wątpliwości, że na spornych gruntach Spółka nie prowadzi normalnej działalności rolniczej ani leśnej, ale używa tych gruntów do organizacji wypoczynku i rozrywki dla swoich gości. O faktycznym i rzeczywistym zajęciu spornych terenów na prowadzenie działalności gospodarczej świadczy to, że są one udostępnione gościom ośrodków do spacerów, jazdy rowerami, jazdy konnej i są miejscem organizacji działalności rekreacyjnej, a więc na tym terenie Spółka wykonuje czynności składające się na wykonywaną przez nią działalność gospodarczą. Możliwość rekreacyjnego korzystania z tych gruntów jest przecież przez Spółkę podkreślana jako atut i istota funkcjonowania ośrodków wypoczynkowych. Wykorzystanie rekreacyjne spornych działek ma charakter trwały i wykluczający prowadzenie normalnej działalności rolniczej lub leśnej do czasu prowadzenia ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych. Spółka nie ma nawet zamiaru prowadzenia na spornych gruntach upraw rolnych lub np. pozyskiwania drewna. Dla zaaprobowania dokonanej przez organy oceny zajęcia gruntów na działalność gospodarczą nie ma znaczenia, że na spornych częściach działek Spółka nie dokonała trwałych fizycznych zmian, bowiem rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej polega na oferowaniu przez Spółkę wypoczynku i rekreacji na terenie zalesionym, nad wodą.
Z ww. przyczyn prawidłowo organy oceniły fakt zajęcia przez Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej tej części gruntu, która została sklasyfikowana jako nieużytek, a także fakt zajęcia na prowadzenie takiej działalności grobli ochronnej. Jakkolwiek grobla ta pełni funkcje ochronne zabezpieczając przyległy teren przed wodami rzeki, to jednocześnie jest elementem wydzielenia i utworzenia kąpieliska będącego istotną atrakcją Ośrodka "W.". Grobla ta, jako element kąpieliska, jest miejscem, na którym plażujący wczasowicze przebywają, wypoczywają, opalają się. Jest zatem zajęta przez Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej. O takim traktowaniu tego obiektu przez Skarżącą świadczy także ujęcie grobli w ewidencji środków trwałych i jej amortyzacji. Jakkolwiek Skarżąca ma rację podkreślając, że jednym z warunków amortyzacji środka trwałego jest jego wykorzystywanie przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności, a pojęcie "wykorzystywania" nie jest tożsame z pojęciem "zajęcia", to jednak ustalone w sprawie okoliczności związane z rolą, jaką grobla ta pełni, pozwalają na wniosek, że jest ona wykorzystywana przez Spółkę, czego przecież Skarżąca nie kwestionuje, i co ma znaczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jak też jest zajęta na prowadzenie tej działalności, właśnie jako element kąpieliska. Pojęcia "zajęcia" na prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza się z pojęciem "wykorzystywania" na potrzeby związane z taką działalnością.
Sąd uznał, że organy prawidłowo zaklasyfikowały wiatę na sprzęt pływający do kategorii budynków. Obiekt ten wypełnia definicję budynku zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Wygląd obiektu i jego budowa nie są przedmiotem sporu. Obiekt był przedmiotem oględzin i został sfotografowany. Nie budzi wątpliwości, że obiekt posiada betonową posadzkę. Poprzez tę posadzkę wiata na stałe jest połączona z gruntem. Betonowa posadzka, jako dolny element konstrukcyjny, jest osadzona w ziemi na stałe i pełni dla obiektu rolę fundamentu. Skarżąca przecież nie twierdzi, że tę posadzkę można przesuwać. Głębokość tego osadzenia nie ma decydującego znaczenia. Wiata, jako konstrukcja lekka, nie wymagała głębokich fundamentów. Obiekt ma też wydzielające go z przestrzeni przegrody, czyli ściany z blachy falistej. Dla uznania danego elementu za przegrodę budowlaną nie ma znaczenia rodzaj materiału, z jakiego jest wykonana ani sposób zamontowania tych przegród. Ważne jest, że są to elementy wydzielające obiekt z przestrzeni. Obiekt jest wydzielony z przestrzeni nawet, jeżeli pomiędzy ścianą a podłogą oraz ścianą a dachem pozostaje szczelina. Sposób zamontowania ścian bocznych (podwieszenie na ryglach stalowych) i rodzaj użytego materiału (blacha falista) spowodował, że ściany te nie łączą się trwale i szczelnie z dachem i podłogą, co jednak nie wyklucza, że w sposób oczywisty wydzielają obiekt z otaczającej go przestrzeni.
W ocenie WSA, organy zasadnie potraktowały boisko do piłki plażowej jako budowlę podając, że art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. definiujący budowlę wskazuje, że jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Boisko nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Wyliczenie budowli w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 690 - zwanej dalej "P.b") ma charakter przykładowy, chociaż m.in. zawiera określenie "budowle sportowe". Z art. 29 ust. 1 pkt 6 Prawa budowlanego wynika, że ustawodawca traktuje boiska jako obiekty budowlane wskazując, że ich budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Boisko jest więc budowlą. W odniesieniu do obiektu należącego do Spółki nie mówimy o jakimś bliżej nieokreślonym kawałku gruntu, ale o urządzonym przez Spółkę boisku do piłki plażowej (uwidocznionym na zdjęciu). Charakter boiska (do piłki plażowej) powoduje, że ma ono charakter ziemny, część przeznaczona do gry jest wypełniona piaskiem, ale przecież jest to specjalnie wydzielona część wypełniona piaskiem ze słupkami do siatki, ogrodzona, z latarniami i siedzeniami dla widowni.
Powyższy wyrok został zaskarżony w całości skargą kasacyjną Spółki, która wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie na rzecz Skarżącej od SKO kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm prawem przypisanych.
Autor skargi kasacyjnej zaskarżonemu wyrokowi zarzucił na podstawie:
I) art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 – zwanej dalej "p.p.s.a.") naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:
1) art. 3 § 1, art. 133 § 1, art. 134 § 1, art. 141 § 4, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 121 § 1, art. 122, art. 124, art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 191, art. 197 § 1, art. 210 § 4 O.p. - poprzez wadliwą kontrolę legalności zaskarżonej decyzji i jej nieuchylenie, pomimo że decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania podatkowego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, polegający na:
a) niepodjęciu wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w szczególności w celu wyjaśnienia, w jakim zakresie sporne grunty bodące w posiadaniu Skarżącej są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, tj. w jakim zakresie na gruntach tych Spółka rzeczywiście, faktycznie i trwałe wykonuje czynności składające się na prowadzenie działalności gospodarczej;
b) dokonaniu błędnych ustaleń faktycznych i oparciu rozstrzygnięcia na wadliwym założeniu (nie wynikającym z zebranego materiału dowodowego), że całość gruntów zlokalizowanych na terenie ośrodków wypoczynkowych należących do Spółki jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, podczas gdy część tego terenu stanowią obszary "dzikiej przyrody", na których Spółka nie podejmuje żadnych rzeczywistych, faktycznych i trwałych czynności składających się na prowadzenie działalności gospodarczej;
c) pominięciu wyjaśnień Spółki oraz przedstawionych przez nią wyliczeń przedstawiających grunty zlokalizowane na terenie ośrodków wypoczynkowych, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;
d) dokonaniu błędnych ustaleń faktycznych w zakresie kwalifikacji wiaty na sprzęt pływający jako budynku, boiska do gry w piłkę plażową jako budowli, a grobli ochronnej jako obiektu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej, podczas gdy stanowisko takie nie znajduje oparcia w materiale dowodowym i jest dowolne, gdyż w celu dokonania kwalifikacji budowlanej spornych obiektów (wiaty, boiska) wymagane były wiadomości specjalne z zakresu prawa budowlanego, co oznacza, że organy podatkowe powinny byty powołać w sprawie biegłego - które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż skutkowało utrzymaniem w mocy decyzji, w której (1) wadliwie opodatkowano podatkiem od nieruchomości według maksymalnej stawki grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, lasy oraz nieużytki oraz groblę ochronną, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, pomimo iż grunty te (oraz grobla) nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (bądź powinny być zwolnione) oraz w której (2) dokonano błędnej kwalifikacji podatkowej spornych obiektów, a w konsekwencji wadliwie je opodatkowano;
2) art. 3 § 1, art. 134 § 1, art. 141 § 4, art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. - poprzez wadliwą kontrolę legalności zaskarżonej decyzji i jej nieuchylenie, pomimo że decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, w tym:
a) art. 2 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l. w zw. z art. 1 ust 1 ustawy o podatku leśnym oraz art. 1 ustawy o podatku rolnym - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na opodatkowaniu według maksymalnej stawki podatku od nieruchomości gruntów stanowiących użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, lasy oraz nieużytki, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, podczas gdy grunty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, lecz podatkiem rolnym lub leśnym, bądź też podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości;
b) art. 2 ust 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.o.l. - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, iż wiata na sprzęt pływający powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości w sposób właściwy dla budynku, podczas gdy obiekt ten nie spełnia definicji budynku i powinien podlegać opodatkowaniu jako budowla;
c) art. 2 ust 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust 1 pkt 2 i art. 4 ust 1 pkt 3 u.p.o.l. - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, iż boisko do piłki plażowej powinno być opodatkowane podatkiem od nieruchomości, jako budowla, podczas gdy obiekt ten nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania, lecz podlega opodatkowaniu jako część gruntu (terenu zielonego/gruntu niezabudowanego);
d) art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.o.l. - poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na jego niezastosowaniu i uznanie, iż grobla ochronna powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości, mimo że obiekt ten, jako budowla wału ochronnego niezajęta na prowadzenie działalności gospodarczej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
II) art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:
1) art. 2 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l. - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że grunty stanowiące użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, lasy oraz nieużytki, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu według maksymalnej stawki podatku od nieruchomości, podczas gdy grunty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, bądź też są zwolnione z podatku od nieruchomości;
2) art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2, art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 4 ust 1 pkt 2 i 3, art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.o.l. - poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu błędnej oceny co do sposobu opodatkowania podatkiem od nieruchomości spornych obiektów, tj. wiaty na sprzęt pływający, boiska do gry w piłkę plażową oraz grobli ochronnej;
3) art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., w zw. z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP, w zw. z art. 3 pkt 3 i 9 P.b. - poprzez ich błędną wykładnię polegającą na uznaniu za budowlę w rozumieniu u.p.o.l. obiektu, który nie został expressis verbis wymieniony w przepisach P.b. oraz przyjęciu, że stanowi on inny obiekt wskazany wprost w art. 3 pkt 3 P.b., co stanowi zastosowanie niedopuszczalnej w prawie podatkowym analogii oraz wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatnika.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw, zatem podlega oddaleniu.
Zgodnie z art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) – dalej jako: "p.p.s.a." skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Ze skargi kasacyjnej wynika, że jej autor oparł postawione w niej zarzuty na obydwu podstawach określonych w art. 174 p.p.s.a. Gdy w skardze kasacyjnej zarzuca się zarówno naruszenie przepisów prawa materialnego, jak i przepisów postępowania, to w pierwszej kolejności należy rozpoznać drugi z zarzutów, ponieważ dopiero po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy albo nie został dostatecznie podważony, można przejść do skontrolowania procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowany przez sąd pierwszej instancji przepis prawa materialnego (wyrok NSA z 9 marca 2005 r., sygn. akt FSK 618/04, ONSAiWSA 2005, Nr 6, poz. 120; szerzej J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010, s. 419).
Formułując zarzuty naruszenia przepisów postępowania Spółka podkreśliła, że wbrew stanowisku Sądu I instancji przedmiotem sporu w niniejszej sprawie nie jest tylko to, czy organy do właściwie ustalonego stanu faktycznego zastosowały odpowiednie przepisy prawa materialnego. W ocenie Spółki, organy podatkowe nie wyjaśniły także stanu faktycznego sprawy. Uwaga ta podniesiona została w kontekście wypowiedzi Sądu I instancji, który wskazał, że "w sposób dostateczny ustalony został stan faktyczny i ustalenia te nie są przecież sporne". Trzeba więc przyznać, że ustalenia dotyczące stanu faktycznego w niniejszej sprawie są sporne, na co wskazuje treść zarzutów sformułowanych zarówno w skardze do WSA, jak i w skardze kasacyjnej. Sygnalizowana wyżej wypowiedź Sądu I instancji nie może być jednak traktowana jako istotne uchybienie procesowe. Należy bowiem zauważyć, że Sąd I instancji dokonując kontroli zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego poczynił to także w kontekście przepisów postępowania uznając, że zaskarżona decyzja w tym zakresie także odpowiada prawu. Nie jest z pewnością tak, i w skardze kasacyjnej tego się nie podnosi, że Sąd I instancji uznając stan faktyczny za niesporny zaniechał kontroli zaskarżonej decyzji w tym zakresie.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji zasadnie uznał, że ustalony w sprawie stan faktyczny jest prawidłowy. W szczególności należy zgodzić się z przyjętą przez Sąd I instancji oceną, że organy działały w sprawie zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 122 O.p.; w celu realizacji tej zasady organy, stosownie do art. 187 § 1 O.p. zebrały istotny w sprawie materiał dowodowy i właściwie go rozpatrzyły, dokonując ustaleń na podstawie właściwie ocenionego całego materiału dowodowego, a więc nie naruszając art. 191 O.p. Wynik swych ustaleń i ocen przedstawiły w uzasadnieniu decyzji spełniających wymogi określone w art. 210 § 4 O.p.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 u.p.o.l., opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Celem postępowania podatkowego w niniejszej sprawie było więc ustalenie, czy użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione i lasy oraz nieużytki będące w posiadaniu Spółki były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czy na tych gruntach w sposób rzeczywisty i trwały były wykonywane czynności składające się na prowadzenie działalności gospodarczej.
Strona skarżąca kwestionując przyjęte w tej materii stanowisko Sądu I instancji podniosła, że Sąd I instancji pominął, że oferowane przez Spółkę atrakcje rekraacyjno – sportowe odbywały się także poza gruntami należącymi do ośrodków wypoczynkowych, a należącymi do osób trzecich. Zdaniem Spółki, o faktycznym i rzeczywistym zajęciu spornych terenów na prowadzenie działalności gospodarczej nie świadczy również to, że teren ten nie jest ogrodzony i goście ośrodka mogą po nim spacerować, jeździć na rowerach itp.
Uzasadnienie analizowanego zarzutu nie wskazuje na ewentualne braki w materiale dowodowym, co prowadzi do wniosku, że zarzut ten ogniskuje się wokół wadliwej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Wprawdzie Spółka podnosi, że organy podatkowe zaniechały dokonania ustaleń zmierzających do określenia, jaki zakres gruntów będących w posiadaniu Spółki stanowią grunty, na których rzeczywiście, faktycznie i trwale wykonywane są czynności składające się na prowadzenie działalności gospodarczej, niemniej jednak nie wskazała jakie konkretnie dowody, inne aniżeli przeprowadzone w postępowaniu podatkowym, powinny być przeprowadzone na tę okoliczność.
Sąd I instancji przyjął, że dla oceny, czy grunty rolne i leśne zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej wystarczające jest, że ustalono, stosownie do wyjaśnień Spółki, iż grunty te są udostępnione gościom ośrodków, nie został bowiem w żaden sposób ograniczony do nich dostęp. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, taka ocena nie narusza art. 191 O.p. w powiązaniu z odpowiednimi przepisami ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Słusznie bowiem zwrócono uwagę, że dokonując oceny, czy dany grunt został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej trzeba kierować się specyfiką i charakterem działalności gospodarczej prowadzonej przez danego przedsiębiorcę. Zajęcie nie będzie zatem zawsze oznaczało fizycznej ingerencji w grunt poprzez np. wzniesienie budynków czy budowli, ale może także oznaczać samo udostępnienie takich gruntów. Biorąc pod uwagę, że profil działalności gospodarczej Spółki obejmuje także udostępnianie terenów w celu realizowania określonych form aktywności fizycznej zasadnym było przyjęcie, że samo udostępnienie spornych gruntów klientom Spółki jest równoznaczne z zajęciem tych gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej. Podkreślić należy, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś automatyzmem oceny, ale z zestawieniem określonego, wynikającego m. in. z wyjaśnień Spółki stanu faktycznego, z charakterem prowadzonej działalności.
Okoliczność, że oferowane przez Spółkę formy aktywności fizycznej mogą się odbywać, czy też odbywają się także na gruntach osób trzecich dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy pozostaje bez znaczenia.
Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela zarzutu zawierającego się w twierdzeniu, że Sąd I instancji wadliwie zaaprobował ustalenia faktyczne organów podatkowych w zakresie kwalifikacji wiaty na sprzęt pływający jako budynku, boiska do gry w piłkę plażową jako budowli oraz grobli ochronnej na rzece W. jako obiektu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej. Organy podatkowe w sposób wyczerpujący zebrały w powyższym zakresie materiał dowodowy, dokonały jego wszechstronnej oceny zaś wyprowadzone na podstawie tego materiału dowodowego wnioski są spójne i logiczne.
Spółka kontestuje przyjętą kwalifikację wiaty na sprzęt pływający jako budynku poprzez kwestionowanie przyjętego charakteru poszczególnych elementów wiaty wywodząc, wbrew ocenie organów i Sądu I instancji, że nie zawiera ona fundamentów i przegród budowlanych czyli elementów statuujących budynek oraz, że nie jest ona trwale związana z gruntem.
Ustalono, że wiata posiada betonową posadzkę, która jako dolny element konstrukcyjny jest osadzona w ziemi na stałe. W ocenie Spółki, przeczy kwalifikacji betonowej płyty jako fundamentu okoliczność, że nie jest ona w żaden sposób osadzona w ziemi. Przy czym Spółka nie wyjaśnia dlaczego betonowa posadzka w świetle poczynionych ustaleń faktycznych nie jest "w żaden sposób osadzona w ziemi".
Wskazuje się, że fundament to element konstrukcyjny osadzony w gruncie, przekazujący obciążenia obiektu na grunt. W aspekcie stawianego zarzutu wymaga rozważenia i ustalenia znaczenie zwrotu "osadzony w gruncie". Osadzony to tyle co "umiejscowiony, znajdujący się gdzieś" (www.sjp.pl); osadzić to: (...) 3) przytwierdzić do czegoś, przymocować coś w czymś, na czymś, zmontować, oprawić, nałożyć, założyć (Mały słownik języka polskiego pod red. Elżbiety Sobol. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1985). Zwrot "osadzony w gruncie" nie akcentuje więc zagłębienia jako takiego w gruncie, ale oparcie, umiejscowienie, przytwierdzenie, przymocowanie do gruntu. Nie jest więc błędem uznanie płyty betonowej jako fundamentu.
Spółka kwestionując uznanie obudowy z blachy fałdowanej jako przegrody budowlanej stwierdza, że zbudowane z blachy ściany nie stykają się z podłożem ani z dachem, a jedynie są podwieszone na ryglach stalowych. Tymczasem przegrody budowlane będące elementem konstrukcyjnym budynku powinny trwale łączyć się z dachem oraz podłożem. Twierdzenie to nie znajduje jednak potwierdzenia w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., który definiuje budynek jako obiekt wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych nie precyzując w jaki sposób powinny być one powiązane z dachem oraz z podłożem.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, należy uznać za bezzasadny zarzut naruszenia art. 197 § 1 O.p. co miało polegać na braku przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Należy podkreślić, że Spółka formułując zarzut naruszenia art. 197 § 1 O.p. nie przedstawiła jaki miało ono wpływ na wynik sprawy. Nadto należy zauważyć, że dowód z opinii biegłego miał być przeprowadzony na okoliczność prawidłowej kwalifikacji dla celów podatku od nieruchomości wiaty na sprzęt pływający. Rzecz jednak w tym, że dowód z opinii biegłego może dotyczyć tylko okoliczności dotyczących stanu faktycznego, a nie jego prawnopodatkowej kwalifikacji.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd I instancji prawidłowo uznał, że organy podatkowe poczyniły wszelkie niezbędne ustalenia co do ustalenia charakteru boiska do gry w piłkę plażową. W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy (zdjęcia) ustalono, że mamy do czynienia z urządzonym przez Spółkę boiskiem: specjalnie wydzieloną częścią gruntów Spółki wypełnioną piaskiem ze słupkami do siatki, ogrodzonym, z latarniami i siedzeniami dla widowni. Te ustalania faktyczne nie zostały w żaden sposób zakwestionowane w skardze kasacyjnej poza prostym zaprzeczeniem, że boisko do piłki siatkowej nie jest w ogóle budowlą i wskazaniem, że dla oceny czy analizowany obiekt może być uznany za budowlę konieczne było przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. W tym ostatnim zakresie aktualne pozostają uwagi dotyczące naruszenia art. 197 § 1 O.p. przedstawione w tej części uzasadnienia, która dotyczyła oceny zarzutu dotyczącego kwalifikacji wiaty na sprzęt sportowy jako budynku.
Bezsprzeczne ustalenie, że grobla ochronna jest wykorzystywana w celach rekreacyjnych przez klientów Spółki jest wystarczające dla uznania, że obiekt ten jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Przytoczonego faktu Spółka nie podważyła, odwoływanie się zaś do podstawowych funkcji grobli w aspekcie zaistniałego sporu jest bez znaczenia.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zarzuty naruszenia przepisów postępowania opisane w pkt I.2 skargi kasacyjnej są w istocie zarzutami naruszenia przepisów prawa materialnego i jako takie ocenił. Przy czym, ponieważ część z nich jest tożsamych z zarzutami sformułowanymi w ramach zarzutów prawa materialnego, w przypadku takiej tożsamości zostaną one poddane ocenie w sposób równoczesny.
Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 2 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l. w zw. z art. 1 ust. 1 u.p.l. oraz art. 1 u.p.r., oraz art. 2 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 10 u.p.o.l. Wbrew argumentacji skargi kasacyjnej w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie przyjęto, że grunty stanowiące użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, lasy oraz nieużytki, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu według maksymalnej stawki podatku od nieruchomości. Sąd I instancji aprobując stanowisko organów podatkowych prawidłowo stwierdził, że tego rodzaju grunty podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem odpowiednio rolnym lub leśnym, chyba że są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Skoro więc ustalono, że tego rodzaju grunty będące w posiadaniu Spółki są faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, to prawidłowa jest konkluzja, że podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek jak dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Przy czym należy podkreślić, że o tym czy dany grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej każdorazowo musi decydować zestawienie charakteru prowadzonej działalności gospodarczej z formami aktywności realizowanymi przez przedsiębiorcę na danym gruncie. Jeżeli więc, tak jak w analizowanym przypadku, przedmiotem działalności gospodarczej podatnika jest działalność rekreacyjna i sportowa to umożliwienie korzystania z gruntów właśnie w takim celu, klientom Spółki, jest tożsame z zajęciem tychże gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej.
Niezasadne są zarzuty naruszenia art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.o.l.; art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.; art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.o.l. (zarzuty I.2.b,c,d) oraz art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2, art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.o.l. Zarzuty te sprowadzają się do wadliwego opodatkowania wiaty na sprzęt sportowy, boiska do gry w piłkę siatkową oraz grobli ochronnej jako odpowiednio budynku, budowli oraz gruntu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., określenie budynek oznacza - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Dany obiekt budowlany jest więc opodatkowany jako budynek wówczas, gdy ma cechy (elementy) wynikające z ustawowej definicji budynku zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Zatem to techniczna konstrukcja całego obiektu powinna stanowić miarodajne kryterium i punkt odniesienia dla ustalenia czy dany obiekt budowlany - dla celów jego opodatkowania - jest czy nie jest budynkiem.
Cecha "trwałego związania z gruntem" sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy też przemieszczenie na inne miejsce (wyroki NSA: z dnia 1 października 2009 r. sygn. akt II OSK 1461/08, z dnia 11 maja 2012 r. sygn. akt II OSK 323/11).
Trwałość połączenia budynku z gruntem musi być oceniana jako kwestia faktu. Decyduje o tym konstrukcja techniczna budynku, a połączenie z gruntem musi być w sensie fizycznym na tyle trwałe, że pozwala na korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i opiera się czynnikom (np. atmosferycznym) mogącym zniszczyć tę konstrukcję. Dodać należy, że trwałość związania wyklucza sytuacja, gdy owo związanie z założenia jest czasowe. W rozpoznawanej sprawie ostatni przypadek nie zachodzi.
Przykręcenie śrubami elementów konstrukcyjnych tworzących szkielet garażu do betonowej płyty fundamentowej powoduje trwałe połączenie podwaliny obiektu z betonowym fundamentem. Natomiast płyta fundamentowa zagłębiona w gruncie powoduje, że obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem. (Oziębło J. Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 398/16. PPLiFS 2017/5/30-38).
Fundamentem jest element konstrukcji budowlanej, w jej najniższej części, mający za zadanie przekazanie ciężaru budowli na grunt. Pod pojęciem fundamentów należy rozumieć każdy ich rodzaj. Strona skarżąca nie wykazała aby płyta betonowa usytuowana w najniższej części wiaty i przekazująca ciężar budowli na grunt nie mogła być fundamentem.
W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że pojęcia przegrody budowlanej, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., nie można zawężać do ściany w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale należy objąć tą kategorią również takie elementy struktury budynku, jak np. filary, słupy czy kolumny, które w sensie konstrukcyjnym mogą pełnić tę samą funkcję co ściana, i które strukturalnie wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni (wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1581/15). Podkreślić należy, że definicja budynku akcentuje znaczenie przegrody budowlanej jako elementu wydzielającego budynek z przestrzeni, milczy zaś co do sposobu powiązania przegrody budowlanej z innymi elementami budynku. Odnotować należy jednak, że z ustaleń faktycznych przyjętych przez Sąd I instancji wynika, że połączenia te mają charakter trwały i stabilny.
Skoro więc organy podatkowe uznały za budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obiekt budowlany posiadający wszystkie cechy wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., to Sąd I instancji prawidłowo uznał, że nie doszło do naruszenia wskazanego przepisu poprzez jego wadliwe zastosowanie.
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. przez użyte w ustawie określenie budowla rozumie się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
W skardze kasacyjnej argumentując powyższy zarzut przytoczono fragment uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09, w którym stwierdza się, że: Precyzyjnie rzecz ujmując, z punktu widzenia standardów konstytucyjnych nie sposób zaakceptować sytuację, gdy jako przedmiot opodatkowania byłyby traktowane budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 u.p.b. nie należące do kategorii obiektów, które expressis verbis wymieniono w tym przepisie, lecz będące obiektami jedynie do nich podobnymi.
Rzecz jednak w tym, że w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia nie z obiektem jedynie podobnym do obiektów expressis verbis wymienionych w art. 3 pkt 3 P.b. ale z obiektem, który należy do kategorii obiektów wprost wymienionych w art. 3 pkt 3 P.b.,. tj. do kategorii budowli sportowych. Odwołując się do reguł wykładni językowej należy uznać, że budowla sportowa to budowla przeznaczona do uprawiania sportu. W tym sensie zaś będą to m. in. zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportu zarówno w sposób profesjonalny jak i amatorski czy też rekreacyjny. Takie spostrzeżenia należy odnieść do poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych. Nie jest bowiem tak jak wywodzi Spółka, że mamy do czynienia tylko z fragmentem gruntu pokrytego piaskiem, ale mamy do czynienia z ustalonym i przyjętym przez Sąd I instancji stanem faktycznym, zgodnie z którym: jest to wydzielony i urządzony fragment gruntu wypełniony piaskiem ze słupkami do siatki, ogrodzony, z latarniami i siedzeniami dla widowni. Jest to więc niewątpliwie obiekt budowlany bowiem został wzniesiony w procesie budowlanym z użyciem wyrobów budowlanych.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.o.l., zwalania się od podatku od nieruchomości budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe. Z przyjętego przez Sąd I instancji stanu faktycznego, niezakwestionowanego skutecznie w skardze kasacyjnej, wynika, że Spółka zajęła należącą do niej groblę ochronną na rzece W. na prowadzenie działalności gospodarczej stąd też nie mógł mieć zastosowania w sprawie art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.o.l. Co do rozumienia zwrotu "zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej" w pełni aktualne pozostają wywody sformułowane w odniesieniu do zajęcia gruntów rolnych i leśnych na prowadzenie działalności gospodarczej.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., w zw. z art. 84 i 217 Konstytucji RP, w zw. z art. 3 pkt 3 i 9 p.b. Ocenę tego zarzutu, wprost korespondującego z zarzutem bezzasadnego opodatkowania boiska do gry w piłkę plażową w pełni konsumuje argumentacja tam przedstawiona stąd też Naczelny Sąd Administracyjny nie będzie jej ponawiał.
Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną na podstawie art. 184 p.p.s.a. [pic]
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 14.07.2026. · Źródło