I SA/Wr 780/04
WyrokWSA we Wrocławiu2005-08-02
Skład orzekający: Lidia Błystak, Halina Betta, Dagmara Dominik
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy działalność polegająca na wywozie nieczystości stałych specjalistycznym samochodem o ładowności 2 ton powinna być opodatkowana stawką 6% czy 9,5% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, przy uwzględnieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz definicji działalności usługowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów?Ratio decidendi
Sąd uznał, że działalność polegająca na wywozie nieczystości stałych powinna być kwalifikowana jako usługi w zakresie wywożenia odpadów (PKWiU 90.00.21), a nie jako transport ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. W konsekwencji, prawidłowe jest opodatkowanie tej działalności stawką 9,5% ryczałtu ewidencjonowanego, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, gdyż definicja działalności usługowej zawarta w § 6 ust. 1 rozporządzenia, odwołująca się do PKWiU, ma zastosowanie do wszystkich przepisów rozporządzenia, w tym do § 5 ust. 1 pkt 2.Stan faktyczny
Strona skarżąca kwestionowała decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, która utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego określającą zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za 1998 r. Organy podatkowe zakwalifikowały działalność skarżącego polegającą na wywozie nieczystości stałych jako usługi w zakresie wywożenia odpadów (PKWiU 90.00.21) i opodatkowały ją stawką 9,5%. Skarżący uważał, że jego działalność powinna być traktowana jako przewóz ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton i opodatkowana stawką 6%. Skarżący zarzucił naruszenie prawa materialnego, procesowego oraz Konstytucji RP.Rozstrzygnięcie
Oddalono skargę.Pełny tekst orzeczenia
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA – Lidia Błystak Sędziowie: Sędzia NSA – Halina Betta Asesor WSA – Dagmara Dominik(sprawozdawca) Protokolant: Lucyna Barańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2005 r. sprawy ze skargi R. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za 1998 r. : oddala skargę
Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-K. z dnia [...]. nr [...] określającą zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za 1998 r. w wysokości [...] oraz odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu niezapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za miesiące: styczeń-grudzień 1998 r. w kwocie [...]. Z uzasadnienia powołanej decyzji organu podatkowego pierwszej instancji wynika, iż podatnik błędnie opodatkował usługi wywozu nieczystości stawką 6,0% - na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1995 r. Nr 148, poz. 719 ze zm.), zamiast stawką 9,5% - na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Powyższe stanowisko organ podatkowy uzasadnił powołując się na definicję działalności usługowej zawartej w § 6 ust. 1 powołanego rozporządzenia odwołującą się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zgodnie, z którą wywóz śmieci i odpadów kwalifikowany jest jako usługi w zakresie wywożenia odpadów o symbolu 90.00.21.
W odwołaniu złożonym przez podatnika w piśmie z dnia [...] zarzucono rażące naruszenie prawa materialnego tj. § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rażące naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 120, art. 121 § 1, art. 124, art. 125 § 1 i art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), jak również rażące naruszenie art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.). Podatnik zakwestionował stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji kwalifikując prowadzoną działalność jako działalność w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, podlegającą opodatkowaniu stawką 6%.
Dyrektor Izby Skarbowej we W. decyzją z dnia [...] nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji podkreślając słuszność zawartego w niej stanowiska.
W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. strona skarżąca wniosła o uchylenie w całości decyzji Dyrektora Izby Skarbowej we W. oraz zasądzenie od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w wysokości [...]. Strona zarzuciła rażące naruszenie prawa materialnego tj. § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rażące naruszenie przepisów prawa procesowego tj. art. 120, art. 127 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, jak również rażące naruszenie art. 84 i art. 217 Konstytucji RP oraz art. 5 i 6 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w odwołaniu, co do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej jako działalności w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, podlegającą opodatkowaniu stawką 6%. Swoje stanowisko strona skarżąca uzasadnia, iż przepis § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi przepis szczególny w stosunku do przepisu § 5 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia. Stąd też nie można do niego stosować PKWiU. Strona skarżąca przedstawiła również wykładnię ww. przepisu, wskazując na konieczność posługiwania się językiem potocznym oraz uwzględniając racjonalność ustawodawcy i celowość jego działania. Ponadto strona skarżąca stwierdziła, iż niekorzystna dla podatnika decyzja wydana została na podstawie przepisów w randze rozporządzenia, a szczególności stawka 9,5% jest stawką określoną rozporządzeniem, nie zaś ustawą.
W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wniosła o oddalenie skargi podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. zważył, co następuje:
Skarga jest bezzasadna.
Na wstępie należy zauważyć, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej obejmującą m.in. orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne (art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), które oceniane są z punktu widzenia ich legalności, a więc zgodności z prawem, zarówno materialnym jak i formalnym. Tak rozumiejąc rolę Sądu w niniejszej sprawie, Sąd uznał, że zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. nie narusza prawa.
Istotą sporu między stronami jest kwalifikacja działalności gospodarczej prowadzonej przez stronę skarżącą w zakresie wywozu nieczystości stałych wyspecjalizowanym samochodem wynajętym od zleceniodawcy o ładowności 2 ton. Organy podatkowe zakwalifikowały ww. działalność – odwołując się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jako usługi z sekcji "O" dział "90" – usługi komunalne – usługi w zakresie nieczystości, co w konsekwencji doprowadziło do opodatkowania tejże działalności stawką 9,5% ryczałtu ewidencjonowanego. Z kolei strona skarżąca twierdzi, iż działalność taką należy zakwalifikować do przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton w oderwaniu od PKWiU i opodatkować stawką 6% ryczałtu ewidencjonowanego.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1995 r. Nr 148, poz. 719 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 9,5% przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z zastrzeżeniem pkt 2 - 5 ust. 1 § 5 ww. rozporządzenia. Stosownie do § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów ryczałt ewidencjonowany wynosi 6% przychodów z działalności wytwórczej, usługowej w zakresie budownictwa lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
Z powyższych przepisów wynika, iż co do zasady działalność usługowa jest opodatkowana w ryczałcie ewidencjonowanym stawką 9,5% poza przypadkami działalności usługowej wymienionymi taksatywnie w § 5 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia, do których stosuje się stawki ryczałtu ewidencjonowanego: 6% i 3,3%. Należy przy tym zauważyć, iż rozporządzenie sprecyzowało pojęcie działalności usługowej w § 6 ust. 1. Powołany przepis stanowi, iż za działalność usługową, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, uważa się działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności określone w Klasyfikacji wyrobów i usług, wydanej na podstawie odrębnych przepisów. Za takie przepisy należy uznać Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264).
Niewątpliwym jest, iż powołany wyżej przepis jest niczym innym jak definicją legalną działalności usługowej sformułowaną dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem wartym przypomnienia jest, że odtworzone z definicji legalnych normy są normami szczególnego rodzaju: nakazują one takie postępowanie interpretacyjne przy odtwarzaniu norm z przepisów, by pewne zwroty zawarte w przepisach, a definiowane w interesującej nas definicji legalnej, zastąpić zwrotami definiującymi zawartymi w definiensie tej definicji. Zatem nakazują one rozumienie określonych słów i zwrotów, a podstawowym zasięgiem danej definicji legalnej zawartej w ustawie jest obszar tekstu tej ustawy (por. M. Zieliński "Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki", Warszawa 2002, str. 201 – 205). Tak też jest w przypadku definicji legalnej działalności usługowej, którą niewątpliwie – wbrew temu co twierdzi strona skarżąca, stosuje się zarówno do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1, jak i przepisu § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Należy podkreślić, iż jeśli akt prawny jakim jest rozporządzenie zawiera definicję legalną terminu "działalność usługowa" to byłoby wielce nieracjonalne postępowanie interpretacyjne, które polega na ustaleniu takiego znaczenia zwrotu działalność usługowa, jakie ma on w języku potocznym, gdyż definicja ta zawiera niezwykle silne dyrektywy wykładni, zwłaszcza gdy zawarta jest w przepisach ogólnych ustawy zakładających ich stosowanie wobec wszystkich pozostałych jej przepisów.
W rozpoznawanej sprawie błędnym jest stanowisko strony skarżącej polegające na dosłownym rozumieniu przepisu § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia i poszukiwaniu jego znaczenia na gruncie języka polskiego w oderwaniu od definicji działalności usługowej sformułowanej w § 6 ust. 1 rozporządzenia.
Zdaniem Sądu podatnik podlegający opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w celu zastosowania odpowiedniej stawki tego podatku powinien w pierwszej kolejności zakwalifikować prowadzoną działalność gospodarczą do działalności usługowej, a czynności które są jej przedmiotem zakwalifikować do określonej kategorii usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Powołana klasyfikacja jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu. Należy pamiętać, iż przy ustalaniu właściwego grupowania PKWiU, do którego zalicza się określony produkt, należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury samego PKWiU. W żadnym przypadku, o takim lub innym zaliczeniu produktu nie mogą decydować przesłanki sprzeczne z zasadami PKWiU. Szczególnie niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z takiego lub innego zaklasyfikowania produktu (pkt 7.2).
PKWiU pod pojęciem produktów rozumie wyroby i usługi. Wyrobami są surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie. Natomiast usługi to wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji oraz wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej (pkt 4.1. PKWiU).
Zaklasyfikowanie określonego produktu według PKWiU należy określać możliwie jak najbardziej szczegółowo, tj. przy pomocy grupowań końcowych. Dopiero w przypadku, gdy uzyskane w taki sposób zaklasyfikowanie jest zbyt szczegółowe dla konkretnych potrzeb można wówczas ustalić mniej szczegółowe, posługując się grupowaniem macierzystym odpowiedniego szczebla (pkt. 7.4). W odniesieniu do usług przyjęto podział na usługi produkcyjne - czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej; usługi konsumpcyjne - wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokojeniem potrzeb ludności oraz usługi ogólnospołeczne - czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne gospodarki narodowej i społeczeństwa jako całości (pkt 7.6.1). Zakres usług objęty poszczególnymi działami PKWiU jest zdefiniowany w uwagach do poszczególnych działów (pkt. 7.6.2).
Jednakże w przypadku, gdy usługę, na podstawie przeprowadzonej analizy, można zaliczyć do dwóch lub kilku ugrupowań, należy przyjąć następujące zasady kwalifikacji, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:
a) grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny;
b) usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie z ww. zasadą interpretacyjną, powinna być zaklasyfikowana tak, jak gdyby składała się z usługi, która nadaje całości zasadniczy charakter;
c) usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z powyższymi zasadami (ad. a, b) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze (pkt 7.6.8).
Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy wskazać, iż na podstawie umowy o świadczenie usług z dnia [...] zawartej przez stronę skarżącą (zleceniobiorca) z A Spółka z o.o. z siedzibą we W. (zleceniodawcą), strona skarżąca zobowiązała się do wywozu nieczystości stałych z przydzielonego rejonu miasta W., zgodnie z harmonogramem – zał. nr [...] do umowy, samochodem wynajętym, zgodnie z umową nr [...] z dnia [...] od zleceniodawcy (§ 1 ww. umowy). Posługując się zatem budową i logiką struktury PKWiU należy stwierdzić, iż organy podatkowe prawidłowo zakwalifikowały prowadzoną przez podatnika działalność gospodarczą jako usługi w zakresie wywożenia odpadów należące do podkategorii 90.00.21, działu 90 "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu o zagospodarowania śmieci, usługi sanitarne i pokrewne", sekcji O "Usługi komunalne, społeczne i indywidualne". Należy podkreślić, iż taka właśnie klasyfikacja wydaje się najbardziej odpowiednia dla charakteru wykonywanej przez podatnika usługi, nie zaś klasyfikacja jako "transportu drogowego towarów pojazdami wyspecjalizowanymi" – kategoria 60.24.1, klasa 60.24 – "Usługi drogowego transportu towarowego", sekcja I "Usługi transportowe, magazynowe oraz łączności".
Konsekwencją dokonania powyższej klasyfikacji było prawidłowe opodatkowanie przez organy podatkowe przychodów z wykonywanej przez stronę skarżącą działalności gospodarczej stawką 9,5% ryczałtu ewidencjonowanego.
Na marginesie wypada zauważyć, że strona skarżąca dla potrzeb podatku od towarów i usług zakwalifikowała swoją działalność jako usługi: wywóz nieczystości stałych o symbolu statystycznym: 9000, co upoważniało stronę skarżącą do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Strona zatem dla potrzeb podatku od towarów i usług przesądziła charakter wykonywanej usługi jako usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i zagospodarowania śmieci, usługi sanitarne i pokrewne – symbol KWiU 90 (poz. 25 załącznik nr 2 ustawy zatytułowanego "Wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku").
Sąd nie dopatrzył się naruszenia przez organy podatkowe przepisów prawa procesowego.
Natomiast w odniesieniu do zarzutów naruszenia przepisów Konstytucji RP należy wskazać, iż zdaniem Sądu nie budzi wątpliwości – wyrażony w art. 217 ustawy zasadniczej - obowiązek określania stawek podatkowych w ustawie podatkowej. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż Konstytucja RP weszła w życie w dniu 17 października 1997 r. W przepisach przejściowych i końcowych (rozdział XIII), a mianowicie art. 236 ust. 1 Konstytucji RP wskazano, iż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji. Z zapisu tego wynika, iż ustawodawca miał świadomość istnienia uregulowań prawnych sprzecznych z nową konstytucją i zakładał tym samym konieczność interwencji ustawodawcy określając dwuletni okres dla sporządzenia nowych aktów prawnych.
W doktrynie ogólnie rozróżnia się dwa sposoby rozwiązywania konfliktu pomiędzy nową konstytucją a dawnym ustawodawstwem. Z jednej strony, możliwe jest utrzymanie w mocy dawnych przepisów do czasu wydania przez parlament nowych regulacji, to jednak w sposób oczywisty zapoznaje rolę konstytucji jako ustawy zasadniczej. Z drugiej strony, możliwe jest uznanie, że nowa konstytucja natychmiast zyskuje pełnię mocy obowiązującej, to zaś oznacza eliminację niekonstytucyjnych ustaw z systemu prawnego. Eliminacja ta może być przeprowadzona przy zastosowaniu różnorodnych metod legislacyjnych. Koncepcja derogacji przyjmuje, że nowa konstytucja - jako lex posterior- uchyla z momentem wejścia w życie wszelkie przepisy prawne sprzeczne z jej postanowieniami. (...). Natomiast koncepcja tzw. wtórnej niekonstytucyjności przyjmuje, że dawne przepisy nie ulegają automatycznej derogacji, a jedynie - z momentem wejścia w życie konstytucji - stają się niekonstytucyjne. Dopiero więc urzędowe stwierdzenie tej niekonstytucyjności (co w odniesieniu do ustaw może dokonać tylko Trybunał Konstytucyjny) spowoduje utratę mocy prawnej takiego przepisu. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma zatem charakter konstytutywny, bo dopóki nie zostanie ono podjęte, dawny przepis uważa się za obowiązujący (...). (por. L. Garlicki, "Trybunał Konstytucyjny a wejście w życie nowej Konstytucji", PiP 1997, z. 11/12, s. 108 i n.). Autor cytowanej publikacji wyraża pogląd, który uzyskał aprobatę Trybunału Konstytucyjnego, że gdy konflikt norm nie będzie miał na tyle charakteru oczywistego (symetrycznego), by możliwe było zastosowanie zasady lex posterior, to konflikt ten będzie musiał być rozstrzygnięty na podstawie zasady lex superior, a więc w procedurze kontroli konstytucyjności (por. wyrok TK z dnia 6 października 1998 r., sygn. akt K 36/97, opubl. OTK 1998/5/65). Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostało wydane na podstawie delegacji zawartych w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) oraz raz art. 9 pkt 1, 2 i 4, art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) czyli na podstawie przepisów ustawowych obowiązujących przed dniem wejścia w życie Konstytucji RP. Mając świadomość zaistnienia w przedmiotowej sprawie rzeczonego konfliktu między "nową Konstytucją" a dawnym ustawodawstwem oraz podzielając pogląd Trybunału Konstytucyjnego, co do rozstrzygania takiego konfliktu na zasadzie lex posteriori, Sąd odstąpił od wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego.
Analiza przedmiotowej sprawy nakazała uznać za obowiązujący przepis § 5 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia. Trybunał Konstytucyjny nie orzekł o niekonstytucyjności ww. przepisów ustawowych regulujących upoważnienie do wydania rozporządzeń. Nadto przedmiotowe rozporządzenie regulowało w sposób kompleksowy instytucje zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym niższe stawki podatkowe dla działalności gospodarczej podlegającej takim zryczałtowanym formom opodatkowania. Zarzut niekonstytucyjności nie dotyczy zatem – jak to twierdzi strona skarżąca – tylko stawki 9,5% zastosowanej przez organy podatkowe, lecz wszystkich określonych w rozporządzeniu stawek podatkowych, w tym stawki postulowanej przez stronę skarżącą – 6% obniżonych na podstawie przepisu art. 30 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też Sąd rozpatrując podnoszony przez stronę zarzut naruszenia art. 217 Konstytucji RP miał na względzie fakt, iż przychylając się do ww. zarzutu Sąd musiałby działać na niekorzyść strony skarżącej, gdyż wykonanie wyroku skutkowałoby pogorszeniem sytuacji prawnej skarżącego. Zakwestionowanie bowiem stawek podatkowych przewidzianych w rozporządzeniu skutkowałoby zastosowaniem wyższych stawek podatkowych z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, o ile nie w ogóle podważyłoby sens instytucji zryczałtowanego podatku dochodowego, którą to formę opodatkowania strona skarżąca wybrała. Takie działanie byłoby sprzeczne z zasadą pewności prawa, która zakłada przewidywalność działań państwa gwarantującą zaufanie do ustawodawcy i stanowionego przez niego prawa, co tym samym służy realizacji zasady państwa prawnego. Z kolei zasada zaufania obywatela do państwa i do stanowionego przez nie prawa nakazuje ustawodawcy należyte zabezpieczenie interesów w toku, a zwłaszcza należytą realizację uprawnień nabytych na podstawie poprzednich przepisów.
Poczynione uwagi nakazały uznać, iż zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. nie narusza prawa, co czyni skargę nieuzasadnioną i spowodowało konieczność jej oddalenia na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 18.07.2026. · Źródło