I SA/Bk 516/10
WyrokWSA w Białymstoku2010-12-22
Skład orzekający: Sławomir Presnarowicz, Jacek Pruszyński, Wojciech Stachurski
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy grunt sklasyfikowany jako kopalniany, na którym wyczerpało się złoże, może być opodatkowany według stawki dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, mimo prowadzonej rekultywacji i wyczerpania złoża ze względów technicznych?Ratio decidendi
Sąd uznał, że wyczerpanie złoża kopaliny nie stanowi względów technicznych w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które wyłączają opodatkowanie według stawek dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Rekultywacja gruntów poeksploatacyjnych jest integralną częścią działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego wydobycie kopalin, a klasyfikacja gruntów w ewidencji gruntów i budynków jest wiążąca dla organów podatkowych przy ustalaniu podstawy opodatkowania.Stan faktyczny
Prezydent Miasta B. określił wysokość podatku od nieruchomości za 2009 r. dla spółki 'S.' na kwotę 283.025 zł, opodatkowując grunty związane z działalnością gospodarczą, w tym grunt o powierzchni 128.120 m2 sklasyfikowany jako kopalniany (K). Spółka kwestionowała prawidłowość opodatkowania tego gruntu według stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, wskazując, że grunt jest rekultywowanym terenem pokopalnianym, który ze względów technicznych nie może być wykorzystywany do działalności gospodarczej. Organ odwoławczy utrzymał decyzję w mocy, a spółka wniosła skargę do WSA.Rozstrzygnięcie
Oddalił skargę.Pełny tekst orzeczenia
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Sławomir Presnarowicz (spr.), Sędziowie sędzia WSA Jacek Pruszyński, sędzia WSA Wojciech Stachurski, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi P. [...] "S." Spółka z o.o. w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. oddala skargę.
Prezydent Miasta B., po ponownym rozpatrzeniu sprawy, decyzją
z dnia [...] lutego 2010 r. Nr [...] określił Przedsiębiorstwu [...] "S." Spółka z o.o. w B., zwanego dalej również jako "skarżąca Spółka", wysokość zobowiązania podatkowego na 2009 r. w podatku od nieruchomości w kwocie 283.025,00 zł. Organ przyjął do opodatkowania grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 186.107 m2, budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej o pow. 6.694,44 m2 oraz budowle lub ich części o wartości 1.034.102,00 zł.
Z powyższą decyzją nie zgodziła się skarżąca Spółka i w złożonym odwołaniu zakwestionowała prawidłowość opodatkowania gruntów o powierzchni 186.107 m2 według stawki określonej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, uważając, że do powierzchni gruntu, sklasyfikowanego w ewidencji gruntów jako K, o powierzchni 128.120 m2 powinna być zastosowana stawka przewidziana dla gruntów pozostałych. Spółka wskazała, że powyższy grunt
jest rekultywowanym terenem pokopalnianym, który nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych. Dodatkowo Spółka zarzuciła naruszenie art. 121, art. 122, art. 187 § 1 i art. 210 § 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60
ze zm., dalej powoływana jako o.p.).
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., decyzją z dnia [...] lipca 2009 r., Nr [...], utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w odniesieniu do gruntów o pow.128.120 m2, będących częścią działki nr 1684/7 nie ma zastosowania wyłączenie zasady wyrażonej w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm., dalej powoływana jako u.p.o.l.). dotyczącej względów technicznych. Organ podkreślił, że pojęcie "względy techniczne" nie zostało zdefiniowane w u.p.o.l., jednakże w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że niemożność wykorzystywania przedmiotu opodatkowania do prowadzenia działalności ze względów technicznych oznacza obiektywne przeszkody (okoliczności) natury technicznej powodujące, że dany przedmiot opodatkowania, nie tylko nie jest, ale i nie może być wykorzystywany do prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę. Względy techniczne dotyczą jedynie możliwości wykorzystywania konkretnego przedmiotu opodatkowania i są okolicznością faktyczną niezależną od woli przedsiębiorcy wynikającą bezpośrednio ze stanu technicznego tego przedmiotu powodującego "zerwanie" jego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stanowią, że pod względem technicznym dany przedmiot nie nadaje się do użytku w prowadzonym przedsiębiorstwie, gdyż nie spełnia określonych wymogów technicznych niezbędnych do jego wykorzystania w celach gospodarczych. Tym samym, w ocenie organu, sytuacja niemożności wydobycia kopaliny, wynikająca z braku złoża (wyeksploatowania), nie jest "względem technicznym". Niemożność ta nie wynika bowiem ze zdarzenia nadzwyczajnego,
np. katastrofy ekologicznej, a ze zdarzenia naturalnego jakim jest wyczerpanie złoża.
Organ podkreślił, ze sporny grunt o powierzchni 128.120 m2 został sklasyfikowany w ewidencji gruntów symbolem K (użytek kopalniany)., którym to zapisem organy podatkowe były związane. Organy podatkowe nie są uprawnione
do badania, czy zaistniały warunki do zmiany rodzaju użytku gruntowego
z kopalnego na inny rodzaj użytku, w związku z prowadzonym przez skarżącą Spółkę, procesem rekultywacji gruntów. Zaznaczył, że w postępowaniu podatkowym nie jest dopuszczalne dokonywanie odrębnych ustaleń, czy został zakończony proces rekultywacji i czy w związku z tym doszło do zmiany rodzaju użytku gruntowego. Jednocześnie wskazał, iż ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że proces rekultywacji nie został zakończony, choć prawdą jest, że skarżąca Spółka czyni starania o zmianę kierunku rekultywacji.
Organ odwoławczy wskazał także, że działalność polegająca na rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych nie jest odrębną działalnością gospodarczą prowadzona przez przedsiębiorcę lecz jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i jest jej częścią. Wskazując na wyrok NSA z 19 stycznia 2007 r., sygn. akt II FSK 57/06 i wyrok z 6 kwietnia 2007 r., sygn. akt II FSK 492/06, stwierdził,
że w świetle art. 1a ust. 1 pkt 3 i 4 u.p.o.l. grunty poddane rekultywacji były związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wydobywającego kopaliny ze złóż. Tym samym, w ocenie organu odwoławczego, przy opodatkowaniu gruntów o powierzchni 128.120 m2 znajduje zastosowanie stawka podatkowa określona w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.
Na powyższą decyzję, skarżąca Spółka reprezentowana
przez profesjonalnego pełnomocnika wywiodła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania.
Skarżonemu rozstrzygnięciu zarzucono naruszenie prawa materialnego:
- art. 1 a ust. 1 pkt 3 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) u.p.o.ol. poprzez niewłaściwą ich interpretację i ustalenie podatku od nieruchomości dla działki
nr [...] za 2009 r. według najwyższej stawki, podczas gdy grunt ten nie był wykorzystywany w związku z prowadzeniem przez skarżącą Spółkę działalności gospodarczej w 2009 r.,
- art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. oraz art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie gospodarczej poprzez przyjęcie, że rekultywacja stanowi działalność gospodarczą, a następnie ustalenie stawki podatku od nieruchomości
dla rekultywowanego gruntu odpowiadającej stawce dla gruntu wykorzystywanego
w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.
Ponadto skarżąca Spółka zarzuciła naruszenie prawa procesowego,
w szczególności:
- art. 120, art. 121, art. 122 oraz art. 187 § 1 o.p. poprzez zaniechanie zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego,
a przez to zaniechanie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego,
- art. 180 § 1 o.p. poprzez nie przeprowadzenie dowodu z dokumentów wymaganych przez Prawo geologiczne i górnicze, które mogły przyczynić się
do wyjaśnienia sprawy,
- art. 197 § 1 o.p. przez nie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego
z zakresu prowadzenie działalności gospodarczej "wydobywanie kopalin ze złóż",
a przez to dokonanie niewłaściwej subsumcji stanu faktycznego pod normę prawną
i ustalenie niewłaściwej stawki podatku od nieruchomości skarżącej Spółki - działki
o nr [...].
W uzasadnieniu skargi, pełnomocnik skarżącej Spółki wskazał, iż na działce Nr [...] wyczerpało się złoże, co powoduje, że niniejszy grunt nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej
na wydobywaniu kopalin ze złóż, ze względów technicznych. Wskazał przy tym
na uzasadnienie wyroku WSA w Białymstoku z 2 marca 2005 r., sygn. akt
I SA/Bk 449/04, w którym Sąd wskazał, że wyczerpanie złoża może być zaliczane
do względów technicznych.
Strona skarżąca wskazała ponadto, że w sprawie należy odróżnić dwa pojęcia - prowadzenie przedsiębiorstwa od prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej. Zdaniem skarżącej Spółki, czynności rekultywacji gruntów
są czynnościami pozostającymi w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
co nie oznacza, że są prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Uzasadniając naruszenie przepisów postępowania podatkowego, skarżąca Spółka wskazała, że decyzja organu II instancji nie zawiera uzasadnienia faktycznego i prawnego, co stanowi naruszenie art. 210 § 1 pkt 6 o.p. Ponadto została wydana z naruszeniem art. 122 i 187 o.p. , albowiem organ
nie przeprowadził właściwego postępowania dowodowego, albowiem
nie dysponował wiadomościami specjalnymi dotyczącymi prowadzenia działalności "wydobywania kopalin ze złóż", a przez to naruszył przepisy prawa, gdyż uznał wszystkie grunty oznaczone jako K, do kategorii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Błędem było w tym zakresie nie powołanie przez organ biegłego z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej
na odkrywkowym wydobywaniu kopalin ze złóż.
Zdaniem autora skargi, organy naruszyły także art. 120 i 122 o.p. , albowiem wydały decyzje określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, pomimo braku podstaw materialno -prawnych. Tym samym, takie działanie organów stanowiło podstawę do postawienia zarzutu naruszenia art. 121 o.p.
W odpowiedzi na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w B., podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie, wniosło
o jej oddalenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.
Zasadniczy spór w sprawie, pomiędzy skarżącą Spółką a organami podatkowymi sprowadzał się do prawidłowego opodatkowania działki nr [...], której część o powierzchni 128.120 m2 została sklasyfikowana w ewidencji gruntów symbolem K (użytek kopalniany). Zdaniem organów, powyższy grunt powinien być opodatkowany według stawek najwyższych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei zdaniem skarżącej Spółki, grunt powyższy,
z uwagi na wyczerpanie złoża, nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych a w konsekwencji powinien być opodatkowany według stawek pozostałych.
W ocenie Sądu, powołane przez skarżącą Spółkę zarzuty nie są zasadne. Czyniąc określone grunty przedmiotem opodatkowania podatkiem
od nieruchomości ustawodawca w u.p.o.l. dokonał podziału tego przedmiotu opodatkowania ze względu na jego cechy funkcjonalne, wyróżniając pośród nich grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz grunty pozostałe (art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.). Z podziałem takim, związane jest też zróżnicowanie reglamentowanych ustawą stawek opodatkowania, których ostateczne ustalanie wysokości pozostawione zostało kompetencji właściwej terytorialnie rady gminy. Wyróżniając "grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej", normodawca w u.p.o.l. uznaje za takie - jak to wynika z przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. - grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi, a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Stosownie do tego przepisu, nie są też związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej takie grunty (podobnie jak budynki lub budowle), które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
Zgodnie z powoływanym w skardze przepisem art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447, ze zm.) działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ciągły". W ocenie Sądu, określenia: "poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych" oznaczają w tym przepisie rodzaj działalności gospodarczej, jaka może być podejmowana przez przedsiębiorcę, a nie faktyczne (technologiczne) okresy prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, bowiem przepis ten takich kwestii nie reguluje. Zatem działalnością gospodarczą (w rozumieniu tej ustawy) będzie zarówno poszukiwanie, rozpoznawanie lub eksploatacja zasobów naturalnych, przy czym przedsiębiorca może prowadzić działalność w zakresie jednego, dwóch lub wszystkich tych trzech rodzajów działalności dotyczących zasobów naturalnych. Z przepisu tego nie wynika więc, że działalność gospodarcza przedsiębiorcy dotycząca zasobów naturalnych może obejmować jedynie poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych - rozumiane jako okresy (kolejne fazy) związane z wydobywaniem kopalin, lecz także kolejne fazy, w szczególności następujące po zakończeniu wydobywania kopalin. Zauważyć przy tym należy, że prezentowane przez skarżącą Spółkę stanowisko zakłada więc, że działalność gospodarcza przedsiębiorcy zajmującego się wydobywaniem kopalin w określonym miejscu (na określonej działce gruntu) kończy się w momencie (w dniu) faktycznego zakończenia wydobywania kopaliny – nie jest przy tym jasne, czy np. okres demontażu maszyn i urządzeń służących wydobywaniu kopalin należy jeszcze zaliczyć do okresu wydobywania kopaliny, czy jest to już okres po zakończonej działalności gospodarczej (na działce). Zdaniem skarżącej Spółki, taki moment faktycznego zakończenia wydobywania kopaliny powinien mieć więc odbicie w określeniu wysokości zobowiązanie podatkowego w podatku od nieruchomości, bowiem z tą chwilą taki grunt (działka) nie jest już związany z działalnością gospodarczą podatnika, gdyż nie może być wykorzystywany do takiej działalności ze względów technicznych.
W celu ustalenia znaczenia pojęcia "rekultywacja gruntów" w sprawie niniejszej, niezbędna jest wykładnia systemowa zewnętrzna, gdyż przepisy u.p.o.l. jak również cytowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pojęcia tego
nie zawierają, a tym bardziej go nie wyjaśniają.
Rekultywacja gruntów, to nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym, wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawianie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp
oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg (art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm., dalej powoływana w skrócie jako u.o.g.r.l.). Osoba powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt (art. 20 ust. 1 u.o.g.r.l.). Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej (art. 20 ust. 3 u.o.g.r.l.), a więc działalności nierolniczej i nieleśnej, powodującej utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów (art. 4 pkt 26 u.o.g.r.l.). Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy w terminie 5 lat od zaprzestania tej działalności (art. 20 ust. 4 u.o.g.r.l.). W sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych i leśnych rozstrzyga starosta w drodze decyzji, która określa stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej tych gruntów, osobę obowiązaną do ich rekultywacji, kierunek i termin wykonania tej rekultywacji oraz uznanie rekultywacji za zakończoną (art. 22 ust. 1 i 2 u.o.g.r.l.).
Z kolei w świetle przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia
i zagospodarowania kopaliny. Natomiast podejmujący eksploatację złóż kopaliny
lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany przedsiębrać środki niezbędne
do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze (art. 126 ust. 1 i 2 tejże ustawy).
Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że podejmowanie ze strony skarżącej Spółki obowiązkowych działań z zakresu rekultywacji wyrobisk pokopalnianych stanowi niezbędny element składowy jej działalności gospodarczej, istotą której jest zarobkowe wydobywanie kopalin na tych gruntach. Skoro działalność z zakresu rekultywacji i zagospodarowania wyeksploatowanych gruntów jest konieczną częścią składową zarobkowej działalności wydobywczej, stanowiąc końcowy etap wydobywania kopalin, to nie sposób racjonalnie przyjmować,
że grunty mające podlegać lub podlegające aktualnie czynnościom rekultywacyjnym nie są związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. Z tych samych względów za nietrafne uznać należy zapatrywanie skarżącej Spółki, iż poddawane aktualnie rekultywacji wyrobiska odkrywkowe nie są gruntami związanymi
z prowadzoną działalnością gospodarczą i tym samym przestają podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek najwyższych, z chwilą faktycznego zakończenia wydobycia kopaliny na skutek wyeksploatowania złoża.
Wskazać tu należy, że kwestia związania z działalnością gospodarczą terenów poeksploatacyjnych podlegających rekultywacji była już przedmiotem orzecznictwa sądowego i znalazła swój wyraz w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1994 r., sygn. akt III AZP 5/94 (OSNP 1999/13/154), w której przyjęto, iż tereny te, pozostające we władaniu przedsiębiorstwa wydobywającego kopaliny, są gruntami związanymi
z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5 ust. 2 u.p.o.l.,
w jej ówczesnym brzmieniu. Wprawdzie wyrażone w tej uchwale zapatrywanie odnosiło się do stanu prawnego nie zawierającego ustawowej definicji związania przedmiotu opodatkowania z działalnością gospodarczą, jaką zawarto w ustawie obowiązującej w 2009 r. (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.), niemniej pozostaje ono nadal aktualne na gruncie znowelizowanego stanu prawnego. Podobne poglądy wyrażono
w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyroki NSA z 19.01.2007 r. sygn. akt II FSK 75/06 i z 06.04.2007 r. sygn. akt II FSK 492/06, wyroki NSA
z 14 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 1159/09 i II FSK 2002/09 oraz wyrok WSA
w Szczecinie z 21.12.2005 r. sygn. akt I SA/Sz 180/05).
W ocenie Sądu, błędny jest także pogląd skarżącej Spółki, jakoby wyczerpanie złoża wydobywanej kopaliny skutkowało uznaniem, iż grunt, na którym położone jest wyrobisko, nie mógł być zaliczony do gruntów związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą ze względów technicznych. W u.p.o.l. brak jest definicji "względów technicznych", która to okoliczności powoduje, iż grunty, mimo znajdowania się w posiadaniu przedsiębiorcy nie są uznawane za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Skoro brak jest legalnej definicji pojęcia "względy techniczne", należy przyjąć jego rozumienie wynikając z języka potocznego. Podkreślić należy, iż zarówno doktryna jak i orzecznictwo sądowe wypracowały szereg zasad dotyczących sposobów interpretowania przepisów prawa podatkowego. Przepisy podatkowe powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z zasadami wykładni językowej, zaś pozostałe wykładnie (systemowe, celowościowe) są dopuszczalne wyjątkowo - zwłaszcza, gdy terminologia języka potocznego jest nieprecyzyjna i wieloznaczna. Jednocześnie prawo podatkowe nie może być postrzegane, jako swoista pułapka dla podatnika, a jego przepisy powinny być jasne i zrozumiałe. Wątpliwości nie mogą być interpretowane na niekorzyść podatnika. Zatem wobec braku w u.p.o.l., jak i innych przepisach prawa podatkowego definicji "względów technicznych", a także braku zdefiniowania tego pojęcia w prawie budowlanym, należy przyjąć jego znaczenie
z języka potocznego.
Według Słownika języka polskiego pod red. M. Szymczaka (Warszawa 1992 r. t. III s. 486) przez "względy techniczne" uniemożliwiające wykorzystywanie danego obiektu należałoby rozumieć techniczną niemożliwość korzystania z niego, a zatem niemożliwość dotyczącą spraw związanych ze sposobem jego wykonania.
Z powyższego wynika, iż brak możliwości wykorzystania przedmiotu opodatkowania (gruntu) do prowadzenia działalności gospodarczej, powinien mieć charakter trwały. Jednocześnie "względy techniczne" powinny dotyczyć przedmiotu opodatkowania, czyli gruntu a nie innych przyczyn, leżących po stronie podatnika. Wyłącznie gruntów z prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych nie nastąpi,
gdy prowadzenie tej działalności jest niemożliwe ze względów technologicznych,
czy też ekonomicznych leżących po stronie przedsiębiorcy.
Warto w tym miejscu przytoczyć kilka orzeczeń sądów administracyjnych,
z których wynika jakie przykładowo okoliczności mogą być uznane za względy techniczne, uniemożliwiające prowadzenie na gruncie działalności gospodarczej.
W wyroku z dnia 17 listopada 2005 r., sygn. akt FSK 2319/04 NSA (opubl. Monitor Podatkowy 2006 r., nr 1, poz. 2) stwierdził, iż brak dokonania przez gminę przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej może być przesłanką do stwierdzenia,
że prowadzenie działalności gospodarczej na gruncie jest niemożliwe ze względów technicznych. Sąd podkreślił, iż dokonując oceny konkretnego przypadku należy odróżnić sytuacje, w których usunięcie przeszkody dla prowadzenia działalności gospodarczej leży w gestii przedsiębiorcy od przypadków, gdy przyczyny niemożności gospodarczego wykorzystywania nieruchomości są od niego niezależne. W szczególności niespełnienie przez grunt wymogów określonych
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w postaci połączenia
z siecią wodno-kanalizacyjną może stanowić przeszkodę do uznania gruntu
za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei w wyroku z dnia
19 maja 2004 r. sygn. akt I SA/Lu 59/04 (opubl. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2005/3/78 wraz z glosą aprobującą R. Dowgiera – tamże 2005/3/208) WSA
w Lublinie stwierdził, że niskie parametry jakościowe kopaliny, niespełniające wymagań koniecznych do produkcji cementu o jakości określoną normą polską,
a także brak zapotrzebowania cementowni na surowiec z tego złoża stanowią względy natury ekonomicznej i nie mają związku ze stanem technicznym nieruchomości. "Względy techniczne" muszą dotyczyć przedmiotu opodatkowania - gruntu, budynku, budowli, a nie tego, co się ewentualnie w (na) danym gruncie
czy budynku się znajduje. Stąd nie mogą być opodatkowane niższą stawką grunty
ze złożami surowców, które nie spełniają określonych norm jakościowych,
jak i budynki, które ze względu na braki w wyposażeniu (instalacje, urządzenia) nie mogą służyć prowadzonej działalności gospodarczej.
Z kolei w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 2 marca 2005 r. I SA/Bk 449/04 (na który powołuje się skarżąca Spółka w skardze) wbrew twierdzeniom strony skarżącej, Sąd nie przesądził, że wyczerpanie złoża zawsze stanowić będzie wystąpienie tzw. "względów technicznych". Sąd wskazał jedynie, iż można zgodzić się ze stanowiskiem organów, iż w tamtej sprawie, "jedynie wyczerpanie złoża może być zaliczone do "względów technicznych" wymienionych w powyższym przepisie i tylko te grunty podlegają opodatkowaniu niższymi stawkami". Sąd w powyższym wyroku nie analizował jednak przesłanki względów technicznych dla gruntów zajętych na działalność gospodarczą, albowiem powyższa sprawa dotyczyła innego stanu faktycznego, gdzie podatnik, mimo posiadania koncesji, nie rozpoczął wydobywania kopalin. Zatem powyższy pogląd, nie obejmujący zakresu prowadzonej działalności, w tym rekultywacji terenu, nie odnosił się bezpośrednio do względów technicznych a zatem nie miał znaczenia dla wyjaśnienia sporu w niniejszej sprawie.
Skład Sądu orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela zarówno stanowisko prezentowane w powołanych orzeczeniach, jak i przedstawioną tam argumentację. Nie należy zaliczać do "względów technicznych" – w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 in fine u.p.o.l., niemożności dalszego wydobywania kruszywa wskutek wyeksploatowania złoża przyrodniczego. Sama bowiem obecność kopaliny w złożu lub jej brak ze względu na wyczerpanie tegoż złoża, to stan o charakterze przyrodniczym (naturalnym) a nie technicznym (o charakterze "względów technicznych"). Jest zrozumiałe, że ryzyko w tym zakresie obarcza podmiot podejmujący działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu kruszywa ze złoża przyrodniczego. Zaś normatywna powinność rekultywacji wyeksploatowanych gruntów stanowi wszak – co przesądził NSA we wcześniej powołanym wyroku z dnia 19 stycznia 2007 r. (II FSK 75/06) – immanentną część działalności tego rodzaju.
Sąd pragnie przy tym zauważyć, że o zastosowaniu wyższej stawki podatku od nieruchomości właściwej dla gruntów, budynków i budowli związanych
z działalnością gospodarczą decyduje samo posiadanie przez przedsiębiorcę gruntu, budynku i budowli. Powyższe potwierdza ugruntowane już orzecznictwo sądowoadministracyjne oraz doktryna prawa. Decydujący jest sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę (zob. np. wyrok WSA w Białymstoku z 1 czerwca 2006 r. I SA/Bk 128/06, opubl. w POP 2007/2/38; wyrok NSA z 20 marca 2009 r.
II FSK 1888/07, LEX nr 495385; komentarz do art. 1(a) u.p.o.l., [w:] L. Etel,
S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, 2008). W niniejszej sprawie spółka nie kwestionowała, że sporna działka znajduje się w jej posiadaniu i że jest podmiotem, prowadzącym działalność gospodarczą, również w zakresie wydobywania kopalin.
W tak ujętych ramach prawnych pamiętać trzeba, że podstawę m.in. wymiaru podatków i świadczeń stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
(por. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.). Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym dokumentem stanowiącym źródło informacji wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym. Decydujące znaczenie
dla obciążenia podatkiem ma, więc klasyfikacja gruntu uwidoczniona w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów. Ustalając stan faktyczny sprawy organy podatkowe z uwagi na zasadę praworządności (art. 120 o.p.), dokonując wymiaru podatku
nie mogły, więc przyjąć danych odmiennych niż wykazane ewidencji. Skoro
w ewidencji gruntów działka o nr [...] figuruje jako użytki kopalne (K), oraz jako teren przemysłowy (Ba), to dla ich opodatkowania nie ma znaczenia fakt, iż część z nich została faktycznie zrekultywowana czy też nie. Dopiero zmiana oznaczenia gruntu w ewidencji np. na tereny różne (Tr), może dać organom podstawę
do opodatkowania wg niższych stawek. Podatnikowi kwestionującemu dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, przysługuje uprawnienie do wystąpienia o ich zmianę, ale w odpowiednim trybie a nie w postępowaniu przed organami podatkowymi w sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości.
W świetle powyższego za bezzasadne należało uzna zarzuty skargi dotyczące naruszenia przepisów prawa materialnego.
Podobnie należało także ocenić zarzuty naruszenia przepisów prawa procesowego. Wbrew twierdzeniom skargi, organy podatkowe nie naruszyły art. 120, art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1 oraz art. 197 § 1 o.p. Sąd nie stwierdził naruszenia przepisów postępowania, w szczególności nie dopatrzył się błędów
w przeprowadzonym postępowaniu dowodowym. W ocenie Sądu w badanej sprawie organy podatkowe podjęły wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego
i obiektywnego ustalenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do gruntów budynków i budowli znajdujących się w posiadaniu skarżącej Spółki w 2009 r.
Jako dowód w sprawie dopuszczono wszystko, co mogło przyczynić się
do jej wyjaśnienia, a oceny, czy dana okoliczność została udowodniona dokonano
na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego. Podjęta ocena materiału dowodowego, niewątpliwie mieści się w granicach wyznaczonych
przez art. 191 o.p. W ocenie Sądu, wbrew twierdzeniom skargi, uzasadnienie zaskarżonej decyzji zawierało także dostateczne uzasadnienie faktyczne i prawne,
a tym samym odpowiadało wymaganiom stawianym przez art. 210 § 4 o.p.
W szczególności nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 180
§ 1 o.p. sprowadzający się do nieuwzględnienia dokumentów wymaganych
przez Prawo geologiczne i górnicze. Jak wskazano powyższej, podstawą wymiaru podatków i opłat lokalnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, którymi to danymi związane są organy podatkowe. Dokumenty sporządzane
przez przedsiębiorcę, a wymagane przez cytowaną ustawę Prawo geologiczne i górnicze, nie są dokumentami urzędowymi, lecz prywatnymi i nie mogą stanowić podstawy wymiaru podatków lokalnych.
Także zarzut nie powołania biegłego specjalisty, z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odkrywkowym wydobywaniu kopalin
ze złóż, nie zasługiwał na uwzględnienie. Podkreślić należy, iż generalną zasadą przeprowadzania dowodu z opinii biegłego jest to, że może jej przedmiotem mogą być jedynie okoliczności dotyczące stanu faktycznego a nie ocena prawna tego stanu, która została zarezerwowana dla organów podatkowych. Tymczasem,
w niniejszej sprawie, jak wynika z akt sprawy, zarówno organy podatkowe
jak i skarżąca Spółka nie kwestionowały okoliczności stanu faktycznego, lecz jego ocenę prawną, sprowadzającą się do wyjaśnienia, czy rekultywacja gruntów
jest działalnością gospodarczą skarżącej Spółki czy też nie. Organy podatkowe
nie kwestionowały podnoszonej przez skarżącą Spółkę okoliczności wyczerpania się złoża. Przyjąć zatem należało, iż brak było podstawy prawej do powołania w sprawie biegłego, skoro okoliczność rekultywacji terenu nie była sporna pomiędzy stronami postępowania a jedynie skutki prawne, a aspekcie powołanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jak i u.p.o.l.
Reasumując Sąd stwierdził, że nie należy zaliczać do "względów technicznych" – w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 in fine u.p.o.l., niemożności dalszego wydobywania kruszywa wskutek wyeksploatowania złoża przyrodniczego. Sama bowiem obecność kopaliny w złożu lub jej brak ze względu na wyczerpanie tegoż złoża, to stan o charakterze przyrodniczym (naturalnym) a nie technicznym (o charakterze "względów technicznych").
Mając powyższe na względzie, Sąd nie stwierdziwszy naruszeń prawa materialnego i procesowego, w oparciu o art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) orzekł o oddaleniu skargi.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 14.07.2026. · Źródło