III SA/Wr 77/16
WyrokWSA we Wrocławiu2016-06-15
Skład orzekający: Sędzia NSA, Sędzia WSA Anna Moskała, Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak, Jerzy Strzebinczyk (sprawozdawca)
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy importowane oprawki okularowe, posiadające certyfikat CE, mogą być opodatkowane preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%, jeśli nie dokonano skutecznego zgłoszenia ich wprowadzenia do obrotu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?Ratio decidendi
Importowane oprawki okularowe, posiadające certyfikat CE, powinny być opodatkowane preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%, ponieważ spełniają one przesłanki uznania ich za wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skuteczne zgłoszenie zamiaru wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu do Prezesa Urzędu Rejestracji jest obowiązkiem informacyjnym, a jego niedopełnienie nie stanowi podstawy do odmowy zastosowania preferencyjnej stawki VAT, gdyż uzależnienie tego od skuteczności zgłoszenia naruszałoby zasadę neutralności VAT i konkurencji.Stan faktyczny
Skarżący dokonali zgłoszenia celnego opraw okularowych, stosując obniżoną stawkę VAT (8%) jako wyrób medyczny. Naczelnik Urzędu Celnego i Dyrektor Izby Celnej uznali, że towar nie jest wyrobem medycznym sensu stricto, a nawet jeśli jest wyposażeniem wyrobu medycznego, nie został dopuszczony do obrotu ze względu na nieskuteczne zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji. Po uchyleniu wcześniejszych decyzji przez NSA i WSA, organy celne ponownie utrzymały w mocy decyzję o zastosowaniu podstawowej stawki VAT (23%). Skarżący wnieśli skargę do WSA, zarzucając naruszenie przepisów proceduralnych i materialnych dotyczących stawki VAT.Rozstrzygnięcie
Uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w całości i zasądził od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz skarżących kwotę kosztów postępowania.Pełny tekst orzeczenia
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sędziowie Sędzia WSA Anna Moskała, Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak, Jerzy Strzebinczyk (sprawozdawca), , Protokolant Katarzyna Kiermacka, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 15 czerwca 2016 r. sprawy ze skargi J.K. i P. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości; II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej we W. na rzecz skarżących kwotę [...] ([...]) złotych kosztów postępowania.
I
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpoznawał już wcześniej niniejszą sprawę w następujących okolicznościach.
1. W dniu [...] maja 2012 r. P.K. (jeden ze skarżących), działając w imieniu spółki cywilnej "A" (oboje skarżący prowadzą działalność gospodarczą w takiej formie i pod taką firmą), dokonał zgłoszenia celnego Nr [...], którego przedmiotem był towar określony w polu 31 JDA SAD jako: "oprawy okularowe do okularów korekcyjnych". Względem tego towaru, jako wyrobu medycznego, zastosowano obniżoną stawkę podatku od towarów i usług (dalej – "podatek VAT"), w wysokości 8%.
2. Decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r. Naczelnik Urzędu Celnego w W. określił prawidłową kwotę podatku VAT, uznając, że zgłoszony towar nie nosi cech wyrobu medycznego, wobec czego powinien podlegać opodatkowaniu stawką podstawową. Rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy decyzją Dyrektora Izby Celnej we W. (z dnia [...]września 2012 r.), a tutejszy Sąd oddalił skargę stron na ostatnio wspomnianą decyzję (wyrokiem z dnia 7 lutego 2013 r.; III SA/Wr 573/ 12).
Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej zainteresowanych, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił to orzeczenie wyrokiem z dnia 24 czerwca 2014 r. (I GSK 631/13).
3. Wskutek ponownego rozpoznania skargi stron od decyzji Dyrektora IC wydanej w dniu[...] września 2012 r. tutejszy Sąd – wyrokiem z dnia 16 stycznia 2015 r. (III SA/Wr 809/14) – uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji (z dnia[...]czerwca 2012 r.). Wyrok ten nie był kwestionowany w trybie nadzoru instancyjnego.
4. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez organy celne obu instancji, zapadła decyzja opisana w sentencji niniejszego wyroku, w której Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika UC (z dnia [...]sierpnia 2015 r.) określającą prawidłową kwotę podatku VAT z tytułu importu opraw okularowych do okularów korekcyjnych, z zastosowaniem stawki podstawowej.
II
W pierwszej części uzasadnienia drugoinstancyjnego rozstrzygnięcia (s. 1-3) Dyrektor IC przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania w sprawie.
Organ wyższego stopnia wywodził następnie – na kanwie rozwiązań przyjętych przez prawodawcę w art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT – iż dla towarów wymienionych w załączniku Nr 3 w poz. 105 stawka podatku wynosi 8%, przy spełnieniu dwóch warunków: chodzi o wyroby medyczne (w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 876), chodzi o wyroby dopuszczone do obrotu na terytorium RP, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika Nr 3.
Organ odwoławczy przyjął, iż sporny towar nie jest wyrobem medycznym sensu stricto (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Natomiast – zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: "Prezes Urzędu Rejestracji" lub "Prezes"), zawartym w treści pisma tego organu z dnia [...]września 2012 r. – oprawy okularowe przeznaczone przez wytwórcę do osadzenia okularów korekcyjnych, spełniają definicję wyposażenia wyrobu medycznego (z art. 2 pkt 33 tej samej ustawy). W konsekwencji, Dyrektor IC uznał, iż – zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych – zgłoszone oprawki do okularów powinny być traktowane jako wyrób medyczny. Spełniają zatem pierwszy z wcześniej wymienionych warunków zastosowania obniżonej stawki VAT.
Zdaniem organu wyższego stopnia, towar ten nie spełnia natomiast drugiego warunku.
Zakładając, że importowane towary mogłyby być uznane za spełniające wymogi określone dla wyrobów medycznych, dla zastosowania preferencyjnej stawki niezbędne jest, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, aby taki wyrób był dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych zostały natomiast uregulowane w ustawie o wyrobach medycznych. Według tej ustawy, wyroby wprowadzane do obrotu winny być – co do zasady – oznakowane znakiem "CE" (art. 11 ust. 1) oraz poddane ocenie zgodności (art. 13). Muszą także spełniać odnoszące się do nich wymagania zasadnicze (art. 23 ust. 1). Zgodnie natomiast z art. 58 ust. 1, "Wytwórca i autoryzowany przedstawiciel mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu, co najmniej na 14 dni przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu albo przekazaniem do oceny działania." W ust. 3 tego samego artykułu wskazano natomiast, że "Dystrybutor i importer mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium, niezwłocznie powiadamiają o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."
Uwzględniając przywołane unormowania, organ odwoławczy wyraził następujące zapatrywanie. Konsekwencją niedopełnienia, któregokolwiek ze wskazanych obowiązków będzie wykluczenie możliwości zastosowania obniżonej, 8% stawki VAT, mimo uznania danego towaru za wyrób medyczny (w rozumieniu wielokrotnie powoływanej ustawy). Podkreślono przy tym rolę Prezesa Urzędu Rejestracji.
Dyrektor Izby Celnej wywodził dalej, że z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania wyjaśniającego wynika, iż na dzień dokonanego zgłoszenia celnego odwołujący się nie dopełnili obowiązku skutecznego zgłoszenia do Prezesa. Wspomniane już pismo tego organu (z dnia [...] września 2012 r.) potwierdza jedynie złożenie przez zainteresowanych wniosku tyczącego zgłoszenia, jednakże z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych, wniosek ten został pozostawiony bez rozpatrzenia. Przepis art. 63 ust. 2 ustawy o wyrobach medycznych przewiduje zaś, iż "nieuzupełnienie zgłoszenia lub powiadomienia jest równoznaczne z niedokonaniem zgłoszenia lub powiadomienia".
W konkluzji organ wyższego stopnia przyjął, że strony – na dzień powstania obowiązku podatkowego – nie wykonały ciążącego na nich zobowiązania, jakim jest dokonanie zgłoszenia bądź powiadomienia Prezesa Urzędu. Podkreślono przy tym, że o ile nie zamieszczenie danych w bazie nie pozbawia danego wyrobu statusu wyrobu medycznego, to dla potrzeb zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług, przesądza to o niedopełnieniu obowiązków nałożonych na wytwórcę i o konieczności zastosowania w odniesieniu do spornych towarów podstawowej stawki podatku VAT (w wysokości 23 %).
W końcowej części uzasadnienia swojej decyzji organ drugiej instancji zaakcentował, iż z pism Prezesa (z dnia[...] września 2012 r. i z dnia [...] września 2014 r.) wynika jedynie, że w bazie danych, o której mowa w art. 64 ustawy o wyrobach medycznych, odnotowano co prawda zgłoszenia stron, ale dokonane dopiero w dniach [...] lutego i [...] czerwca 2014 r., co dowodzi, iż w dniu zgłoszenia celnego spornego towaru odwołujący się nie dopełnili skutecznie obowiązku zgłoszenia (powiadomienia).
III
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego profesjonalny pełnomocnik stron podniósł zarzuty naruszenia:
• przepisów proceduralnych (art. 180 § 1 i art. 188 o.p.), co miało istotny wpływ na wynik sprawy a polegało na zaniechaniu przez organy celne obu instancji przeprowadzenia niektórych z dowodów wnioskowanych przez strony;
• art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 105 załącznika Nr 3 ustawy o podatku VAT – poprzez błędne przyjęcie, że w sprawie nie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące zastosowanie 8 % stawki VAT.
Mając na uwadze powołane zarzuty, zażądano uchylenia decyzji organów celnych obu instancji i zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego (według norm przepisanych).
W skardze sformułowano też wnioski dowodowe, oddalone przez Sąd postanowieniem na rozprawie poprzedzającej bezpośrednio wydanie niniejszego wyroku.
IV
W odpowiedzi organ celny wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, zważył co następuje.
V
Skarga jest zasadna.
Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do wyjaśnienia kwestii, czy importowane przez skarżących oprawki okularowe zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w rozumieniu pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT, a – w konsekwencji – czy dostawa tych oprawek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powinna być opodatkowana preferencyjną 8 procentową stawką VAT, o której mowa w art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 tej ustawy.
Rozważania w przedmiocie sprawy należy rozpocząć od prezentacji modelu udzielenia przez ustawodawcę preferencyjnej stawki VAT.
VI
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, stawka VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 wynosi 7 % (z zastrzeżeniem art. 146a pkt 2 ustawy, ustanawiającego – do dnia 31 grudnia 2016 r. stawkę 8 %). W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, pod pozycją 105 wymieniono kategorię "Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika.", bez względu na symbol PKWiU.
Analiza art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w zestawieniu z pozycją 105 załącznika nr 3, prowadzi do wniosku, że zastosowanie preferencyjnej stawki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwe, gdy:
1) towar podlegający dostawie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.);
2) produkt ten został dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym miejscu należy wskazać, że art. 41 ust 2 ustawy o VAT stanowi implementację w porządku krajowym art. 98 Dyrektywy nr 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej L 347/1 ze zm., dalej jako "Dyrektywa 112"), przewidującego prawo do stosowania przez państwa członkowskie stawki preferencyjnej VAT. Stosownie do treści art. 98 ust. 1 Dyrektywy 112, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone, zaś zgodnie z ust. 2 w tym samym artykule – stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III do Dyrektywy. Z kolei w myśl ust 3, przy stosowaniu stawek obniżonych przewidzianych w ust. 1 do poszczególnych kategorii towarów, państwa członkowskie mogą stosować nomenklaturę scaloną, aby precyzyjnie określić zakres danej kategorii. Z punktu 4 załącznika III do Dyrektywy wynika natomiast, że stawki obniżone, o których mowa w art. 98 Dyrektywy 112, mogą być stosowane do: "sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń przeznaczonych zwykle do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, przeznaczonych wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne, łącznie z naprawami takich towarów, jak również dostarczanie fotelików do przewozu dzieci w samochodach".
Analiza art. 98 wraz z pkt (4) załącznika III do Dyrektywy 112 wskazuje na możliwość selektywnego stosowania stawki obniżonej na towary wymienione w tym załączniku. Wskazuje na to nie tylko wykładnia językowa, ale również celowościowa. Zwrócić należy bowiem uwagę na dopuszczalność posługiwania się przez ustawodawcę uściśleniami odwołującymi się do Nomenklatury Scalonej. Gdyby przyjąć stanowisko przeciwne, stosowanie Nomenklatury Scalonej byłoby zbędne Nie byłoby bowiem potrzeby jakiegokolwiek dodatkowego wyodrębniania towarów i usług, zwłaszcza, że zasadą Dyrektywy 112 jest stosowanie podstawowej stawki podatku,
a obniżonej – jako wyjątku od tej reguły.
Dalej należy wskazać, że Dyrektywa 112 dąży do zawężenia zakresu stosowania preferencyjnych stawek VAT. W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości wprost wskazuje na potrzebę przeciwdziałania przeciwnej tendencji, podkreślając konieczność ograniczania stosowania przepisów krajowych dopuszczających niższe stawki VAT dla poszczególnych towarów czy usług. Warto w tym zakresie wskazać na szereg orzeczeń Trybunału: wyrok C-83/99 z dnia 18 stycznia 2001 r. dotyczącym udostępniania infrastruktury drogowej, wyrok C-384/01 z dnia 8 maja 2003 r., w którym mowa o gazie ziemnym i energii elektrycznej, czy wyrok C-49/09 z dnia 28 października 2010 r. dotyczący odzieży i obuwia dla niemowląt.
W związku z tym stwierdzić trzeba, iż przypadki stosowania preferencyjnej stawki VAT muszą być interpretowane wąsko, z racji tego, że stanowią wyjątek od zasady opodatkowania towarów i usług jednolitą stawką VAT. Co więcej, w ocenie Trybunału, nie ma przeszkód, by ustawodawca krajowy nie mógł wprowadzić dodatkowych ograniczeń w stosowaniu stawki preferencyjnej, na przykład tylko do pewnych aspektów kategorii wskazanych jako objętych uprzywilejowaniem.
Istotne jest jednak to, aby wprowadzając dodatkowe ograniczenia, ustawodawca krajowy czynił to z poszanowaniem zasady neutralności VAT (por. wyrok w sprawie C-442/05 Finanzamt Oschatz przeciwko Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau –Westelbien, przywołany w wyroku C-94/09; wyrok WSA we Wrocławiu z 10 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1423/11).
Zasada neutralności wymaga, jak podkreśla się w orzecznictwie Trybunału, by
w stosunku do jednakowych lub podobnych towarów i usług stosować zasadniczo takie same stawki podatku. W ocenie Trybunału,wprowadzenie i utrzymanie w mocy obniżonych stawek VAT, niższych od stawki zwykłej, jest dopuszczalne jedynie pod takim warunkiem, że nie narusza ono zasady neutralności podatkowej, na której opiera się wspólny system VAT. Wymóg neutralności sprzeciwia się bowiem różnemu traktowaniu na gruncie VAT podobnych towarów lub świadczenia usług, znajdujących się w wyniku tego w konkurencji. W wyroku z dnia 8 maja 2003 r., w sprawie C-384/01, Komisja przeciwko Francji, Trybunał stwierdził, że "nie można wykluczyć selektywnego stosowania obniżonej stawki, pod warunkiem, że nie spowoduje ono ryzyka zakłócenia konkurencji". Trybunał zastrzegł jednak, iż stosowanie tej możliwości podlega podwójnemu warunkowi ; po pierwsze – konieczności wyodrębnienia dla celów stosowania obniżonej stawki tylko określonych i swoistych aspektów omawianej kategorii usług; po drugie – poszanowania zasady neutralności podatkowej. Wskazał, że celem tych warunków jest zapewnienie, iż państwa członkowskie będą korzystać z tej możliwości tylko w warunkach gwarantujących proste i prawidłowe stosowanie wybranych, obniżonych stawek oraz e celu zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć.
Mając na uwadze dotychczasowe wywody stwierdzić wypada, że – co do zasady – Polska, decydując się na stosowanie obniżonych stawek VAT w odniesieniu do kategorii wyrobów medycznych mogła wprowadzić pewne, dodatkowe względem Dyrektywy 112, ograniczenia. Zgodność takiej regulacji z Dyrektywą 2006/112/WE musi być jednak oceniona w świetle zasady neutralności. Przy czym zakładając możliwości wybrania przez państwo członkowskie tych towarów, którym przypisana zostanie stawka preferencyjna, nie ma znaczenia, że odpowiadający na poziomie unijnym przepis Dyrektywy 112 nie wprowadza żadnego rozróżnienia czy ograniczenia (na przykład w odniesieniu do wyrobu medycznego – wymóg dopuszczenia go do obrotu).
Problematyka opodatkowania towarów podobnych różnymi stawkami VAT jako potencjalne naruszenie zasady neutralności podatkowej była już przedmiotem rozważań Trybunału, który szeroko wypowiadał się na ten temat w licznych wyrokach.
Na przykład w wyrokach C-259/10 i C-260/10 z dnia 10 listopada 2011 r. Trybunał wskazał, że zasada neutralności podatkowej sprzeciwia się w szczególności temu, aby towary lub usługi podobne, które są zatem konkurencyjne wobec siebie, były traktowane odmiennie z punktu widzenia VAT. Trybunał podkreślił zwłaszcza, że podobny charakter dwóch usług (a więc i towarów) skutkuje tym, że są one konkurencyjne względem siebie (pkt 33). W konsekwencji, okoliczność, że dwie usługi identyczne lub podobne i zaspakajające te same potrzeby są traktowane odmiennie z punktu widzenia podatku VAT, tytułem ogólnej zasady, skutkuje zakłóceniem konkurencji (por. wyroki Trybunału: z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie C-404/99 Komisja przeciwko Francji, Rec. s. I-2667, pkt 46, 47; a także z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie C-363/05 JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust i The Association of Investment Trust Companies, Zb.Orz. s. I-5517, pkt 47–51) (pkt 35).
Należy zatem stwierdzić, że zagrożenie dla zasady neutralności w przypadku stosowania różnych stawek podatku VAT może powstać wówczas, gdy dotyczy ono towarów lub usług podobnych. Podobieństwo towarów i usług podlega zaś, według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ocenie według punktu widzenia przeciętnego konsumenta (por. wyrok z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 CPP, Rec. s. I-973, pkt 29), przy jednoczesnym unikaniu sztucznych rozróżnień, opartych na nieznaczących różnicach. Dwie usługi są zatem podobne, gdy wykazują analogiczne właściwości i spełniają te same potrzeby konsumenta, w zależności od kryterium porównywalności w użytkowaniu, i gdy istniejące różnice nie wpływają w znaczący sposób na decyzję konsumenta o skorzystaniu z jednej lub drugiej usługi (por. wyrok C-481/98 z dnia 3 maja 2001 r. Komisja przeciwko Francji, pkt 27).
W oparciu o przedstawione orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzić można, że selektywne stosowanie obniżonej stawki jest możliwe pod warunkiem, że zostanie to dokonane z poszanowaniem zasady neutralności podatku, która to zasada sprzeciwia się różnemu traktowaniu na gruncie VAT podobnych towarów lub świadczenia usług, pozostajacych w wyniku tego w konkurencji. Zasada neutralności wymaga bowiem, by w stosunku do jednakowych lub podobnych towarów i usług stosować zasadniczo takie same stawki podatku. Oceniając, czy dwie usługi lub dwa towary są podobne należy przede wszystkim uwzględnić punkt widzenia przeciętnego konsumenta. Dwie usługi lub dwa towary są podobne, gdy wykazują analogiczne właściwości, spełniają te same potrzeby konsumenta i gdy istniejące różnice nie wpływają w znaczący sposób na decyzję konsumenta o skorzystaniu z jednej lub drugiej usługi, jednego lub drugiego towaru. Państwo członkowskie może korzystać z selektywnego stosowania stawki obniżonej tylko w warunkach gwarantujących proste i prawidłowe stosowanie obniżonych stawek oraz w celu zapobieżenie wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć.
Podsumowując tę część wywodów, stwierdzić należy, że polski ustawodawca miał prawo skorzystać z przewidzianej w art. 98 ust. 1 Dyrektywy 112 możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT i dodatkowo zawęzić zakres jej zastosowania poprzez wprowadzenie pewnych dodatkowych kryteriów. Jednakże ich ustanowienie musi podlegać ocenie z perspektywy zachowana zasady neutralności i niezakłóconej konkurencji.
VII
Wracając do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT i pozycji 105 załącznika nr 3 do tej ustawy stwierdzić należy, że krajowy ustawodawca posłużył się sformułowaniami nieznanymi pkt 4 załącznika III do Dyrektywy 112. Użył mianowicie pojęcia "wyrobu medycznego" oraz sformułowania "dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".
W przypadku pojęcia "wyrobu medycznego" godzi się podkreślić, że jest to termin zdefiniowany zarówno na poziomie prawa unijnego jak i krajowego. Stosownie bowiem do art. 2 lit. a) Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L169/1 ze zm., dalej "Dyrektywa 43"), produkt medyczny oznacza "dowolny przyrząd, aparat, urządzenie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, zawierający oprogramowanie konieczne do jego właściwego funkcjonowania przewidzianego przez wytwórcę, który ma być używany w odniesieniu do ludzi do celów:
– diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,
– diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,
– badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,
– regulacji poczęć,
i który nie osiąga swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz który może być wspomagany w swoich funkcjach przez takie środki".
Z kolei w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, wyrób medyczny jest definiowany jako: "narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
d) regulacji poczęć
- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami".
W ocenie Sądu, obie definicje są do siebie na tyle zbliżone, że nie można mówić o jakichkolwiek wątpliwościach co do prawidłowości implementacji Dyrektywy 43 w tym zakresie. Co więcej, uznać wypada, że pojęcie "wyrobu medycznego" mieści się w zakresie pojęcia "sprzęt medyczny" użytego w załączniku III pkt (4) Dyrektywy 112, skoro wyraz "sprzęt" oznacza w języku etnicznym "1. «przedmiot użytkowy», 2. «przedmioty używane do jakichś prac lub w jakichś okolicznościach" (za Słownik języka polskiego, PWN, wydanie internetowe).
W tym miejscu podkreślić trzeba, iż wedle art. 132 ustawy o wyrobach medycznych, przez pojęcie wyrobu medycznego na potrzeby innych ustaw należy rozumieć "wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych". Innymi słowy, sformułowanie "wyrób medyczny" na potrzeby ustawy o VAT ma szersze znaczenie, niż przyjęte na gruncie samej ustawy o wyrobach medycznych. Obejmuje bowiem również, między innymi, pojęcie "wyposażenie wyrobu medycznego", o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych. Wyposażenie wyrobu medycznego, zgonie z tym przepisem, oznacza zaś: "artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem". W ocenie Sądu, cechy wyposażenia wyrobu medycznego mają również oprawki okularowe, których bezpośrednio dotyczy niniejsza sprawa.
Naczelny Sąd Administracyjny w szeregu orzeczeń, w tym między innymi
w wyroku z dnia 20 listopada 2013 r. (I FSK 1715/12), opowiedział się za uznaniem oprawek okularowych za wyrób medyczny, w rozumieniu art. 132 ustawy o wyrobach medycznych i dla potrzeb art. 41 ust. 2 o VAT.
Pewne wątpliwości budzi natomiast sformułowanie o wyrobie medycznym "dopuszczonym do obrotu". Podkreślenia wymaga bowiem, że ani Dyrektywa 43, ani ustawa o wyrobach medycznych, nie posługują się sformułowaniem "dopuszczony do obrotu". W zamian posługują się określeniem "wprowadzenie do obrotu", rozumianym jako "pierwsze, dostępne za opłatą lub wolne od opłat udostępnienie wyrobu innego niż wyrób przeznaczony do badania klinicznego, w celu dystrybucji i/lub stosowania na rynku Wspólnoty, niezależnie od tego, czy jest on nowy, czy w pełni odnowiony" (art. 2 lit. "h" Dyrektywy 43), lub "udostępnienie za opłatą albo nieodpłatnie, po raz pierwszy, wyrobu fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego" (art. 2 ust. 1 pkt 31 ustawy o wyrobach medycznych).
Wykładnia językowa art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, poz. 105 załącznika nr 3 do tej ustawy oraz dopiero co przytoczonych przepisów art. 2 lit. "h" Dyrektywy 43 i art. 2 ust. 1 pkt 31 ustawy o wyrobach medycznych prowadzi do wniosku, że "dopuszczenie do obrotu" i "wprowadzenie do obrotu" są pojęciami odrębnymi, dotyczącymi w istocie dwóch różnych zakresów normowania. Zgodnie z internetowym wydaniem Słownika języka polskiego PWN, czasownik "dopuścić" oznacza między innymi: "(...) 2. «przystać na coś, nie przeszkodzić czemuś», 3. «uznać coś za możliwe»". Natomiast czasownik "wprowadzić", wśród szeregu znaczeń, ma również następujące: "(...)2. «zacząć coś stosować lub oddać do użytku, na usługi czyjeś lub czegoś» (...)".
Tym samym sformułowanie "dopuścić do obrotu" oznacza w istocie uzyskanie zgody na wprowadzenie danego produktu na rynek, z kolei "wprowadzenie do obrotu" oznacza rozpoczęcie (celowe podkreślenia składu orzekającego) sprzedaży danego produktu na rynku.
Konstatacja ta nie oznacza jednak, że poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT została błędnie zaimplementowana. Stosując bowiem wykładnię systemową i celowościową odwołać należy się do procedury najbliższej (na gruncie ustawy o wyrobach medycznych) procedurze dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu. Kryteria te, zdaniem Sądu, spełniają przepisy art. 6-16 ustawy o wyrobach medycznych, ujęte w rozdziale 2 tej ustawy, zatytułowanym: "Wprowadzanie wyrobów do obrotu
i wprowadzanie do używania oraz przekazywanie do oceny działania".
Przepisy te zabraniają wprowadzania na rynek wyrobów medycznych, które "stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia pacjentów, użytkowników lub innych osób, przekraczające akceptowalne granice ryzyka, określone na podstawie aktualnego stanu wiedzy, kiedy są prawidłowo dostarczone, zainstalowane, utrzymywane oraz używane zgodnie z ich przewidzianym zastosowaniem" (art. 6). Niezwłocznego uzupełnienia wymaga, że przeciwdziałaniem w tym zakresie ze strony ustawodawcy jest nałożenie na podmioty wprowadzające wyroby medyczne na rynek obowiązku uzyskania certyfikacji CE, o której mowa w art. 11 ustawy o wyrobach medycznych. Co istotne, nałożenie wskazanych wymogów jest zgodne z Dyrektywą 43, która w art. 2 wprowadza zasadę, że "wyroby mogą być wprowadzane do obrotu i używania tylko wtedy, gdy, prawidłowo zainstalowane, utrzymywane i używane zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pacjentów, użytkowników ani, gdzie stosowne, innych osób". Ustawa o wyrobach medycznych przewiduje wreszcie (w art. 93) penalizację praktyki wprowadzania do obrotu wyrobów, wobec których nie przeprowadzono oceny zgodności wyrobu, o której mowa w art. 13 i w art. 11 ust. 4 tej ustawy.
Potwierdza to zatem, iż to procedura oceny zgodności wyrobu jest odpowiednikiem procedury dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu.
W niniejszej sprawie bezsporne jest zaś to, że importowane przez skarżących oprawki okularowe posiadają wymagany przepisami certyfikat CE. Tym samym, uznać je należy za dopuszczone do obrotu na rynku krajowym. Biorąc zaś pod uwagę, że oprawki okularowe uznawane są za wyrób medyczny dla potrzeb art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, przeto uznać należy, że w niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie przesłanki zastosowania w stosunku do dostawy tych oprawek preferencyjnej, 8 %, stawki VAT.
Wbrew stanowisku Dyrektora Izby Celnej, brak skutecznego zgłoszenia Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zamiaru wprowadzenia na rynek oprawek okularowych, w trybie art. 58 i następnych ustawy o wyrobach medycznych, nie może mieć znaczenia dla prawa do skorzystania przez skarżących ze stawki preferencyjnej VAT.
Po pierwsze dlatego, że analiza procedury zgłoszenia wyrobu medycznego, wskazuje, iż jest to obowiązek natury informacyjnej, mający na celu umożliwienia Prezesowi Urzędu prowadzenie rejestru elektronicznego, o którym mowa w art. 64 ustawy o wyrobach medycznych. Natomiast ani art. 58, ani art. 60 tej samej ustawy, regulujące procedurę zgłoszenia lub mniej sformalizowanego powiadomienia, nie zawierają unormowań, uzależniających wprowadzenie do obrotu wyrobu medycznego od skutecznego zakończenia tych procedur. Zapisów takich nie zawierają zresztą również pozostałe przepisy rozdziału 7 ustawy, zatytułowanego "Zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów". Zapisu takiego nie zawiera w istocie żaden przepis ustawy, w tym art. 100, penalizujący niedokonanie zgłoszenia lub powiadomienia. Ten ostatni nie poddaje bowiem penalizacji samego wprowadzenia wyrobu, bez przeprowadzenia jednego z tych postępowań.
Godzi się wreszcie podnieść, że uzależnienie zastosowania niższej stawki VAT od skutecznego zgłoszenia wyrobu medycznego do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oznaczałoby właśnie naruszenie zasady neutralności VAT i naruszenia konkurencji. Biorąc pod uwagę opisane wcześniej "kryterium" przeciętnego konsumenta, oprawki okularowe spełniające przy tym wymóg CE, nie różnią się żadnymi istotnymi cechami w zależności od tego, czy ich wprowadzenie do obrotu podlegało zgłoszeniu, czy też nie. Tym samym obciążenie, w tym drugim przypadku, obrotu tymi oprawkami pełną stawką VAT naruszałoby właśnie konkurencję, poprzez sztuczne różnicowanie sytuacji prawnej dwóch, tożsamych funkcjonalnie i całościowo towarów, współistniejących na jednym rynku. Raz jeszcze należy podkreślić, że w przypadku wyrobów medycznych, znaczenie dla dopuszczenia ich do bortu ma jedynie kwestia spełnienia przez nie procedury oceny zgodności wyrobu.
VIII
W tym stanie rzeczy, zaskarżoną decyzję, jako wydaną z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, należało uchylić na podstawie art. 145 § 1 pkt. 1 lit. "a" ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – punkt I wyroku.
O kosztach postępowania orzeczono (w punkcie II wyroku) podstawie art. 200 tej samej ustawy.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 13.07.2026. · Źródło