II SA/Kr 244/12
WyrokWSA w Krakowie2012-06-04
Skład orzekający: Mariusz Kotulski, Jacek Bursa, Renata Czeluśniak
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy uchwała rady gminy w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, która w sposób nieuzasadniony zróżnicowała przeznaczenie sąsiadujących działek, narusza prawo i może być zaskarżona przez właściciela nieruchomości?Ratio decidendi
Uchwała rady gminy w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, która w sposób nieuzasadniony zróżnicowała przeznaczenie sąsiadujących działek, narusza zasadę równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego, uwzględniania walorów ekonomicznych przestrzeni i prawa własności (art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Właściciel nieruchomości, którego interes prawny został naruszony, ma legitymację do zaskarżenia takiej uchwały. Ze względu na upływ roku od podjęcia uchwały, sąd stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa, zamiast stwierdzać nieważność.Stan faktyczny
Skarżąca E.B. zaskarżyła uchwałę Rady Gminy Zielonki w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zarzucając, że dla jej działek przeznaczono tereny rolne i obszary ochrony terenów otwartych, podczas gdy sąsiednie działki przy drodze publicznej przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową. Skarżąca podniosła, że narusza to jej interes prawny, prawo własności oraz zasadę równości. Wcześniejsze postępowania sądowe dotyczące tej sprawy zakończyły się różnymi rozstrzygnięciami, a Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując na dopuszczalność zaskarżenia studium w takich przypadkach.Rozstrzygnięcie
Stwierdzono, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa odnośnie działek nr [...], [...] oraz [...]. Zasądzono od Rady Gminy Zielonki na rzecz skarżącej kwotę 557 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.Pełny tekst orzeczenia
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski (spr.) Sędziowie: WSA Jacek Bursa WSA Renata Czeluśniak Protokolant: Maciej Żelazny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi E.B. na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 20 września 2001 r. nr XXIV/24/01 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki I. stwierdza, iż zaskarżone studium zostało wydane z naruszeniem prawa odnośnie działek nr [...] ,[...] oraz [...] II. zasądza od Rady Gminy Zielonki na rzecz skarżącej E.B. kwotę 557 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.
E.B. złożyła skargę na uchwałę Rady Gminy Zielonki nr XXIV/24/01 z dnia 20 września 2001r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki, w zakresie, w jakim uchwała ta ustala dla działek oznaczonych w załącznikach graficznych jako działki nr [...] ,[...] oraz [...] w Przybysławicach, których właścicielką jest skarżąca przeznaczenie w postaci "rolniczej przestrzeni produkcyjnej" oraz "obszarów rolnych, na których sposób zagospodarowania regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego". W skardze podniesiono, że przedmiotowa uchwała narusza interes prawny skarżącej poprzez ukształtowanie sytuacji prawnej jej działek w sposób niezgodny z prawem materialnym, a to z art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nieuwzględnienie w procedurze tworzenia studium walorów ekonomicznych przestrzeni oraz naruszenie prawa własności, co stanowi przekroczenie władztwa planistycznego. Podkreślono, że skarżąca posiada legitymację do zaskarżenia przedmiotowej uchwały, gdyż jest właścicielem przedmiotowych działek, a uchwała ta narusza jej interes prawny w ten sposób, iż jej ustalenia, będąc wiążącymi dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na mocy art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzą do niezgodnej z prawem ingerencji w prawo własności skarżącej.
W uzasadnieniu skargi wskazano też, że w sprawie przedmiotowych działek została złożona skarga na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005r., XXXI/101/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 11 w granicach administracyjnych miejscowości Garliczka i Przybysławice. Skarga ta została uwzględniona przez Sąd w wyroku z dnia 5 listopada 2009r. (sygn. akt: II SA/Kr 1388/09), w którym sąd ten stwierdził nieważność powyższej uchwały w zakresie, w jakim kształtowała ona status prawny przedmiotowych nieruchomości na obszarze 11.RS.6. Jednak w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej przez Radę Gminy Zielonki Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 kwietnia 2010 r. (sygn. akt: II OSK 123/10) uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Dalej skarżąca podkreśliła, że dla prawidłowego rozpoznania przedmiotowej sprawy, podstawowe znaczenie ma uzasadnienie powoływanego wyroku NSA, w którym wskazano, że "co do zasady, w orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż studium jako akt nie mający charakteru prawa miejscowego nie może prowadzić do naruszenia interesu prawnego lub uprawnień właścicieli nieruchomości, są jednak od tego stanowiska wyjątki, a kwestię zaskarżalności postanowień studium należy badać w odniesieniu do każdego przypadku odrębnie. W sytuacji, gdy w wyniku zgodnych z ustaleniami studium postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dochodzić może do nieuzasadnionego naruszenia zasady równości właścicieli sąsiednich nieruchomości należy opowiedzieć się za dopuszczalnością zaskarżenia w odpowiednim zakresie ustaleń studium, będących niejako pierwotnym źródłem tego naruszenia. W omawianych sytuacjach tylko prawo zaskarżenia ustaleń studium czyni realnym konstytucyjne prawo do sądu realizowane na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym".
W zakresie merytorycznych zarzutów odnoszących się do przedmiotowej uchwały skarżąca wskazała, że uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa. Naruszenie to dotyczy przeznaczenia terenu ustalonego w załączniku graficznym nr 2 do wskazanej uchwały dla działek [...] ,[...] i [...] w miejscowości Przybysławice. Z ustaleń zawartych na rysunku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/24/2001 z dnia 20 września 2001 roku w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki wynika, iż należące do skarżącej działki nr [...] ,[...] [...] w miejscowości Przybysławice otrzymały w części przeznaczenie jako obszary rolne, na których sposób zagospodarowania regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w części jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i obszary ochrony terenów otwartych. Stało się tak, pomimo iż pozostałe sąsiednie działki, w częściach przylegających do drogi publicznej, otrzymały przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej. Tak sformułowane ustalenia studium w zakresie działek skarżącej naruszają zasady kształtowania ładu przestrzennego wyrażone w art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W jednolitym pasie zabudowy, jaki wyznaczony został wzdłuż drogi powstaje niczym nieuzasadniona przerwa. Rozwiązanie to nie spełnia żadnej funkcji, ani w zakresie ochrony przyrody ani ochrony krajobrazu. Jeżeli ustalenia te miały na celu realizację swego rodzaju korytarza ekologicznego, to z pewnością nie osiągną one zamierzonego skutku albowiem z ustaleń tego samego załącznika graficznego wynika, że po przeciwnej stronie drogi na terenach wzdłuż całej jej długości dopuszczono zabudowę mieszkaniową.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Zielonki wniosła o jej oddalenie podnosząc, że rozwiązania przyjęte w przedmiotowym studium gminnym wynikają z tego, że art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oprócz punktów 6 i 7 mówiących o walorach ekonomicznych przestrzeni i o ochronie prawa własności zawiera również inne punkty, chociażby punkt 2 - wymagania architektoniczne i krajobrazowe oraz punkt 3 - wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarki wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wskazano, że wbrew przytoczonej przez skarżącą argumentacji że "w ocenie NSA, jeżeli w studium zostały zawarte przepisy, które różnicują sytuację tylko jednej działki, to właściciel ma prawo zaskarżenia studium do sądu administracyjnego", taka okoliczność w tym przypadku nie ma miejsca, bowiem działki skarżącej stanowią grunty klasy IIIa, a więc grunty rolne podlegające szczególnej ochronie przed przeznaczaniem ich na cele zabudowy mieszkaniowej, o czym mówi art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy p.z.p. nakazujący w planowaniu przestrzennym uwzględniać zwłaszcza m.in. wymagania ochrony gruntów rolnych i leśnych. Art. 3 tej ustawy mówi że ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne. Ponadto, przy planowaniu nowych terenów budowlanych nie może być mowy o tym że zabudowuje się wszystkie tereny wzdłuż dróg, bowiem przerywa się w ten sposób tereny dotychczas otwarte, a tym samym likwiduje korytarze ekologiczne. Wskazano, że na samorządzie gminy ciąży obowiązek i nakaz zachowania ciągłości przestrzeni systemu przyrodniczego oraz równomierności rozmieszczenia przestrzeni otwartych, biologicznie czynnych. Nie jest też argumentem, że po drugiej stronie drogi jest zabudowa mieszkaniowa. bowiem ciągłość korytarzy uzyskuje się również poprzez drogi oraz rowy przydrożne, a także dobór odpowiednich zapisów planu dotyczących stosowanych ogrodzeń.
Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2011r. sygn. akt II SA/Kr 832/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę E.B. na uchwałę Rady Miasta Zielonki z dnia 20 września 2001r. nr XXIV/24/01 w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki. W uzasadnieniu wyroku Sąd oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako p.p.s.a.) (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) przywołał art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wskazał, że stroną w postępowaniu toczącym się na podstawie tego przepisu może być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone, dlatego przede wszystkim konieczne było zbadanie legitymacji skarżącej do zaskarżenia przedmiotowej uchwały.
Dalej Sąd wyjaśnił, że zaskarżona uchwała Rady Gminy Zielonki nr XXIV/24/01 z dnia 20 września 2001r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki została podjęta w oparciu o regulacje ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn.: Dz. U. z 1999r., nr 15, poz. 139 ze zm.). Charakter zaskarżonej uchwały determinuje zatem właśnie powyższa ustawa. Zaskarżone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest aktem kierownictwa wewnętrznego, które wobec kategorycznego stwierdzenia zawartego w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, że "studium nie jest przepisem gminnym" - nie ma charakteru aktu prawa miejscowego. W doktrynie podnoszono, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest aktem prawnym, nawet w szerokim rozumieniu, lecz jest aktem polityki (Z. Niewiadomski: Samorząd terytorialny a planowanie przestrzenne. Nowe instytucje prawne, Samorząd Terytorialny z 1995 r., nr 6, s. 48). W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego również jednolicie przyjmowano, że "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest aktem ustanawiającym przepisy gminne. Studium nie ma więc mocy aktu powszechnie obowiązującego. Określa - jako akt planistyczny - jedynie politykę przestrzenną gminy i wiąże wewnętrzne organy gminy w ich planach przy sporządzaniu projektów planów miejscowych. Obecnie, po wejściu w życie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w doktrynie nadal zasadnie podnosi się, że nienormatywność studium powoduje, iż jego postanowienia nie mogą wpływać na sytuację prawną obywateli i ich organizacji, a więc podmiotów spoza systemu podmiotów administracji publicznej. Mając jednak na uwadze, że treść studium w określonym zakresie determinuje ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) należy stwierdzić, że mimo braku bezpośredniego przełożenia regulacji studium na prawną sytuację obywateli, nie można kwestionować braku jego jakiegokolwiek oddziaływania na sferę uprawnień i obowiązków jednostki. Podkreśla się przy tym, że jedynym środkiem prawnej ochrony podmiotów wobec ustaleń gminnego studium, które poprzez wpływ na treść planu miejscowego w sposób pośredni wpływa na ich sytuację prawną jako właścicieli lub użytkowników wieczystych, jest wprawdzie skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, ale jest to w zasadzie środek potencjalny, którego wykluczyć nie można, ale który będzie mógł odnieść skutek wyjątkowo, albowiem skarżący nie zdoła w zasadzie wykazać, że uchwała w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – akt wewnętrzny – narusza jego interes prawny lub uprawnienia (zob. T. Bąkowski: Komentarz do art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w: T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze, 2004, Z. Niewiadomski: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 88).
Sąd Wojewódzki następnie stwierdził, że o ile nie budzi wątpliwości okoliczność, że źródłem interesu prawnego skarżącej są normy określające prawo własności nieruchomości, o tyle brak jest podstaw do przyjęcia, że interes prawny skarżącej został naruszony zaskarżoną uchwałą. Z kwestionowanych przez skarżącą postanowień studium wynika, że ustalenia dla obszarów ochrony terenów otwartych (ZO) są częścią ustaleń w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie kształtowania i ochrony systemu przyrodniczego (pkt 3.3.3. studium). Jak wynika z treści studium podstawowy kierunek zagospodarowania to całkowite wykluczenie możliwości ich zainwestowania, nawet w formie rozproszonej zabudowy tzw. siedliskowej. Również "obszary rolne, na których sposób zagospodarowania regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego" oraz "tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej" wyodrębnione w załączniku nr 2 określającym kształtowanie struktury przestrzennej gminy mają charakter kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów gminy (pkt 3.2. studium). W części tekstowej studium określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazano, że rozwój przestrzenny gminy ma być oparty na zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz regule pierwszeństwa jakości nad ilością .Jak wynika z powyższych regulacji zaskarżonego studium wszystkie wskazane wyżej ustalenia mają charakter wytyczonych przez radę gminy kierunków zagospodarowania przestrzennego. Normy zaskarżonego studium mają zatem charakter tzw. norm kierunkowych lub programowych. Mając na uwadze charakter norm kierunkowych Sąd pierwszej instancji podkreślił, że nie są one zdolne w sposób bezpośredni oddziaływać na sferę praw i obowiązków podmiotów stojących na zewnątrz administracji. Żaden przepis obowiązującego prawa nie daje podstaw do szukania materialnych podstaw prawotwórczej działalności organów gmin w aktach wewnętrznych określających politykę gminy. Z faktu, że organ gminy tak czyni – jak wynika to z argumentacji prezentowanej przez skarżącą - nie można wysnuwać wniosków w zakresie charakteru prawnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego oddziaływania na sferę praw i obowiązków skarżącej.
W kontekście powyższej argumentacji Sąd Wojewódzki przyjął, że nie można podzielić stanowiska skarżącej w zakresie dotyczącym istnienia jej legitymacji skargowej i uznać, iż wykazała ona naruszenie przez kwestionowaną uchwałę jej interesu prawnego lub uprawnienia. Wprawdzie wywodzony z prawa własności interes skarżącej jest wyraźnie zindywidualizowany i jest prawnie chroniony, ale trudno byłoby uznać, że został naruszony ustaleniami przedmiotowego studium. W tej konkretnej sprawie uchwalone studium nie zmienia sytuacji prawnoplanistycznej nieruchomości skarżącej.
Sąd pierwszej instancji przyznał, że w orzecznictwie sądowym prezentowany jest pogląd, że nie można wykluczyć sytuacji, w której studium bezpośrednio ingerowałoby w sferę praw i obowiązków właścicielskich. W ocenie tego Sądu sytuacja taka może mieć jednak miejsce wyjątkowo i będzie co najmniej wątpliwa z punktu widzenia jej zgodności z Konstytucją RP. W niniejszej sprawie tego rodzaju sytuacja nie ma miejsca, bowiem kwestionowane przez skarżącą unormowania studium mieszczą się wśród kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki. Normy prawa wewnętrznego nie mogą konkurować z normami prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że organ uchwalający plan w razie stwierdzenia, że normy-zasady (kierunki) określone w akcie prawa wewnętrznego są niezgodne z zasadami wyrażonymi w ustawach (w tym zwłaszcza w Konstytucji) nie może poprzez treść art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym być bezwzględnie związany postanowieniami studium w tym zakresie. Interpretacja dopuszczająca taką możliwość jest w ocenie Sądu pierwszej instancji sprzeczna z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego i podstawowymi zasadami prawa administracyjnego.
Sąd zwrócił też uwagę, że skarżąca podnosiła, iż przedmiotowa uchwała narusza jej interes prawny poprzez ukształtowanie sytuacji prawnej jej działek w sposób niezgodny z prawem materialnym, a to z art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez nieuwzględnienie w procedurze tworzenia studium walorów ekonomicznych przestrzeni oraz naruszenie prawa własności. Zaskarżona uchwała nie może naruszać interesu prawnego poprzez ukształtowanie jej treści niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż ustawa ta nie obowiązywała w chwili podejmowania zaskarżonej uchwały, a przedmiotowe studium zostało uchwalone w oparciu o przepisy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Oparcie argumentacji mającej uzasadniać naruszenie interesu prawnego skarżącej wyłącznie na odniesieniach do ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest równoznaczne z nie wykazaniem przez nią naruszenia jej interesu prawnego.
W odniesieniu do powoływanego przez skarżącą uzasadnienia wyroku NSA z dnia 8 kwietnia 2010r., II OSK 123/10, Sąd Wojewódzki stwierdził, że stanowisko NSA wyrażone w tym wyroku nie jest wiążące w niniejszej sprawie, gdyż zostało wyrażone w sprawie ze skargi na inną uchwałę niż zaskarżona. Po drugie, z faktu, że powyższy wyrok zapadł w sprawie ze skargi na uchwałę w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że Sąd nie analizował zgodności z prawem uchwały w przedmiocie studium gminnego. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że jednym z powodów uwzględnienia skargi kasacyjnej była okoliczność, że sąd pierwszej instancji nie przeprowadził oceny zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium. Stąd pogląd w nim wyrażony jest poglądem wyrażonym in abstracto, a nie w stosunku do przedmiotowej uchwały o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki.
Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła E.B. , domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji a także zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych.
Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie prawa materialnego tj.: art. 101 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że zaskarżona uchwała nie narusza w sposób bezpośredni interesu prawnego strony; art. 9 ust 4 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, iż pomimo że z treści art. 9 ustawy u.z.p. wynika wprost, że ustalenia studium determinują normy planu miejscowego a z treści art. 6 ustawy p.z.p. że ustalenia tego planu kształtują sposób wykonywania prawa własności, że brak jest przepisów wiążących organ planistyczny ustaleniami studium, oraz że normy tego studium nie mogą prowadzić do naruszenia interesu prawnego strony; art. Art. 1 ust. 2 pkt 5 i art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy p.z.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na niedostrzeżeniu, że zaskarżona uchwała narusza podstawowe zasady uwzględnienia ekonomicznych walorów przestrzeni oraz prawa własności; art. 32 ust. 1 Konstytucji RP przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na niezastosowaniu odniesieniu do norm zaskarżonej uchwały, które zostały podjęte w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości.
Ponadto zarzucono naruszenie przepisów postępowania co miało istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 141 § 4 p.p.s.a. polegające na sporządzeniu wewnętrznie sprzecznego uzasadnienia wyroku, w którym z jednej strony powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych wskazano na dopuszczalność zaskarżenia studium a z drugiej strony przyjęto tezę o braku bezpośrednich skutków w sferze naruszenia interesu prawnego strony wynikającej z norm studium; art. 147 p.p.s.a. polegające na nie stwierdzeniu nieważności zaskarżonej uchwały pomimo zrealizowania materialnoprawnych przesłanek takiego rozstrzygnięcia; art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi opartej na usprawiedliwionych podstawach.
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano, że Sąd postawił błędną tezę, iż w tej konkretnej sprawie uchwalone studium nie zmienia sytuacji prawnoplanistycznej nieruchomości skarżącej. Tymczasem w niniejszej sprawie powodem dla którego skarżąca zdecydowała się na wniesienie skargi był pogląd wyrażony przez NSA w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 kwietnia 2010r. sygn. akt II OSK 123/10 o przysługującym skarżącej interesie prawnym do wniesienia takiej skargi. Wyrok ten zapadł w sprawie ze skargi tej samej skarżącej, dotyczącej ustaleń planu miejscowego w stosunku do tych samych, co wskazane w niniejszej sprawie działek. Zdaniem skarżącej w jej przypadku przy uchwaleniu studium doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego art. 1 ust 2 pkt. 5 oraz art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 32 ust 1 Konstytucji, poprzez ustalenie wiążącej na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy p.z.p. zasady zgodnie z którą działki należące do skarżącej zostały wyłączone z możliwości zainwestowania, w sytuacji kiedy sąsiednie działki o takim samym charakterze posiadają przeznaczenie inwestycyjne. Skarżąca zmierzała do zakwestionowania ustaleń studium odnoszących się wyłącznie do konkretnych nieruchomości stanowiących ich własność. Tylko w takim ujęciu prawdziwa jest teza skarżącej o dokonaniu naruszenia przysługującego jej interesu prawnego. Sąd tymczasem rozważał treść zapisów studium w ogólności, badając ich znaczenie dla całości obszaru gminy i z takiej pozycji doszedł do przekonana, że kwestionowane ustalenia nie naruszają interesu strony. Tymczasem przeznaczenie wyłącznie nieruchomości skarżącej jako terenów objętych zakazem jakiejkolwiek zabudowy jest nieuzasadnione, bo zostało dokonane z naruszenie zasady uwzględniania ekonomicznych walorów przestrzeni (tereny położone przy drogach publicznych w granicach miejscowości o zwartej zabudowie, lub tam gdzie taką zabudowę się przewiduje, predestynowane są do zainwestowana) i doprowadziło do oczywistego naruszenia prawa własności.
Co do naruszenia art. 9 ust 4 w zw. z art. 6 ust 1 ustawy p.z.p. skarżąca kasacyjnie podkreśliła, że Sąd zdaje się w ogóle nie brał pod uwagę, iż wszelkie normy studium, choć mają charakter kierunkowy, nie są normami abstrakcyjnymi. Studium posiada załączniki graficzne których ustalenia dokonują już na tym etapie konkretyzacji opisanych w części tekstowej zasad. Zasady te zostają więc związane swym obowiązywaniem z konkretnymi obszarami na terytorium gminy i w tym zakresie ustalenia studium są wbrew twierdzeniom Sądu, wiążące dla organu planistycznego uchwalającego plan na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy p.z.p. Budzi wątpliwości zdaniem skarżącej, także interpretacja Sądu zgodnie z którą, rozumienie art. 9 ust 4 ustawy u.z.p. jako normy bezwzględnie wiążącej organ gminy w zakresie uchwalania planu, jest sprzeczna z zasadą demokratycznego państwa prawnego i podstawowymi zasadami prawa administracyjnego. Uchwalanie studium jako aktu niewiążącego organu planistycznego gminy nie miałoby żadnego sensu, albowiem dopuszczałoby sytuacje wzajemnych rozbieżności pomiędzy tymi aktami. Bez względu na stopień ścisłości powiązania pomiędzy studium a planem miejscowym, akty te będą zawsze uszeregowane w ten sposób, że ustalenia planu wynikać będą z kierunków wskazanych w studium. Dlatego też na gruncie niniejszej sprawy naruszenie konstytucyjnej zasady równości w treści studium będzie zawsze prowadziło do przeniesienia tego naruszenia do ustaleń miejscowego planu. I tylko wyeliminowanie studium pozwoli na usunięcie takiego stanu rzeczy. Stąd zasadnym w ocenie skarżącej jest też zarzut naruszenia konstytucyjnej zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Odnośnie naruszenia art. 141 § 1 p.p.s.a. zarzucono, że uzasadnienie wyroku jest wewnętrznie sprzeczne. Powołując się na orzecznictwo wskazano na dopuszczalność zaskarżenia studium a następnie przyjęto i uargumentowano tezę o braku bezpośrednich skutków w sferze naruszeń interesu prawnego strony wynikającej z norm studium. Sąd dokonał wykładni treści studium wskazując, że akt ten skonstruowany jest wyłącznie z norm o charakterze zasad co w przeciwieństwie do planu miejscowego zbudowanego z norm stanowiących reguły, wyklucza możliwość skutecznego zaskarżenia takiego rodzaju uchwały. Sąd skupił się na charakterze norm kierunkowych i wykazaniu, że nie mają one bezpośredniego oddziaływania na sferę praw i obowiązków podmiotów zewnętrznych w stosunku do administracji publicznej. Tymczasem w niniejszej sprawie istotny jest fakt że przewidziane w studium zasady ulegają konkretyzacji w postaci ustaleń załącznika graficznego i tą drogą w sposób wiążący oddziałując na normy planistyczne dokonują naruszenia interesu prawnego skarżącej.
Rada Gminy Zielonki wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej, bowiem jej zdaniem zarzuty w niej wskazane są niezasadne. W szczególności Sąd słusznie przyjął, że w przedmiotowej sprawie zaskarżone studium nie zmienia sytuacji prawnoplanistycznej nieruchomości skarżącej. Co do naruszenia zasady uwzględniania walorów ekonomicznych przestrzeni i prawa własności Rada wskazała, że zobowiązana jest także do zachowania ciągłości przestrzeni systemu przyrodniczego oraz równomierności rozmieszczania przestrzeni otwartych i biologicznie czynnych, nie może być mowy o zabudowie wszystkich terenów wzdłuż drogi, bowiem przerywa się w ten sposób tereny dotychczas otwarte a tym samym likwiduje się korytarze ekologiczne. Odnośnie zarzutu wewnętrznej sprzeczności uzasadnienia wyroku wskazała, że co do zasady możliwe jest uznanie zaskarżalności uchwały w przedmiocie studium, by następnie uznać że skarżąca w tym zakresie nie wykazała w sposób wystarczający interesy prawnego do zaskarżenia studium.
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 października 2011r. sygn. akt II OSK 1547/11 uchylił zaskarżony wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2011r. sygn. akt II SA/Kr 832/10 i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.
W uzasadnieniu wyroku z dnia 21 października 2011r. sygn. akt II OSK 1547/11 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że kwestie zaskarżalności studium należy badać w odniesieniu do każdego przypadku z osobna. Dalej stwierdzono, że w sytuacji gdy w wyniku zgodnych z ustaleniami studium postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dochodzić może do nieuzasadnionego naruszenia zasady równości właścicieli sąsiednich nieruchomości należy dopuścić możliwość zaskarżenia w odpowiednim zakresie studium, które stanowi niejako pierwotne źródło takiego naruszenia. NSA stwierdził również, że sąd administracyjny rozpoznając skargę na uchwałę rady gminy w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym jest zobowiązany, ustalić czy interes prawny strony skarżącej został naruszony, przy czym interes ten winien mieć podstawę w konkretnym przepisie prawa materialnego, aby dopiero wówczas ocenić czy naruszenie interesu prawnego strony skarżącej nastąpiło w zgodzie z obowiązującym prawem, w tym z prawnie wymaganą procedurą planistyczną i odpowiednio do tego skargę oddalić lub uwzględnić. Innymi słowy naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę na uchwałę rady gminy otwiera dopiero drogę do merytorycznego rozpoznania skargi.
Dalej NSA odnosząc się do zarzutu skargi kasacyjnej - naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. prze WSA w Krakowie, stwierdził, że jest to zarzut nieuzasadniony. W ocenie NSA nie świadczy o wewnętrznej sprzeczności przyjęcie dopuszczalności skargi co do zasady a następnie uznanie, że konkretny stan faktyczny wskazuje na to, że nie wykazano przesłanek do jej uwzględnienia (brak naruszenia interesu prawnego).
NSA za zasadny uznał natomiast zarzut naruszenia art. 101 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym – i stwierdził, że z tak rygorystyczną dla strony skarżącej wykładnią art. 101 ust 1 dokonaną przez WSA w Krakowie ustawy nie można się zgodzić.
Następnie NSA wskazał, iż uwzględniając znaczenie studium przy sporządzaniu planów miejscowych i dominującą obecnie linię orzeczniczą sądów administracyjnych (przykładowo: NSA w wyroku z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt II OSK 1357/06, NSA w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. sygn. akt II OSK 359/07, NSA w wyroku z 26 lutego 2008r. sygn. akt. II OSK 1765/07, NSA w wyroku z 22 grudnia 2010r. sygn. akt. II OSK 1203/10 - www.orzeczenia.nsa.gov.pl), przychylić należy się do poglądu, który dopuszcza potencjalną możliwość naruszenia przez ten akt interesu prawnego lub uprawnienia właściciela nieruchomości nim objętej.
Zdaniem NSA kwestię zaskarżalności postanowień studium należy badać w odniesieniu do każdego przypadku odrębnie. Jednak w sytuacji gdy w wyniku zgodnych z ustaleniami studium postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dochodzić może do nieuzasadnionego naruszenia zasady równości właścicieli sąsiednich nieruchomości należy opowiedzieć się za dopuszczalnością zaskarżenia w odpowiednim zakresie ustaleń studium będących niejako pierwotnym źródłem takiego naruszenia. Niewątpliwie ustalenia zaskarżonego studium i oparte na nim ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego którymi objęte są działki skarżącej znacznie ograniczają ją w porównaniu z właścicielami działek sąsiednich. W sytuacji gdy radę gminy wiążą przy uchwalaniu planu ustalenia zaskarżonego studium to bez ich zmiany nie można doprowadzić do korzystnych dla skarżącej rozwiązań planistycznych.
Ponadto NSA wskazał, że w sytuacji skarżącej tylko prawo zaskarżenia ustaleń studium uczyni realnym konstytucyjne prawo do sądu poprzez merytoryczne rozpoznanie zarzutów skarżącej do rozwiązań planistycznych ustalonych w studium.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:
Na wstępie rozważań prawnych wskazać należy, że sprawa ze skargi E.B. jest rozpoznawana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po uchyleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie poprzedniego rozstrzygnięcia, którym Sąd skargę oddalił. W związku z tym należy podkreślić, że w myśl art. 190 p.p.s.a. sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zatem niezależnie od poglądów i stanowiska składu orzekającego w niniejszej sprawie (a także orzecznictwa samego NSA np. wyrok z 6.03.2012r., sygn. akt II OSK 2687/11) będąc związanym poglądem prawnym wyrażonym w cyt. wyżej wyroku NSA wydanym w niniejszej sprawie "należy opowiedzieć się za dopuszczalnością zaskarżenia w odpowiednim zakresie ustaleń studium" w sytuacji, "gdy w wyniku zgodnych z ustaleniami studium postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dochodzić może do nieuzasadnionego naruszenia zasady równości właścicieli sąsiednich nieruchomości."
Przechodząc do rozważań w niniejszej sprawie wskazać należy, iż będąc związanym oceną prawną wyrażoną przez Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 października 2011r., sygn. akt II OSK 1547/11 stwierdzić trzeba, że zaskarżona uchwała Rady Gminy Zielonki w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej jako "Studium") z dnia 20 września 2001 r. (uchwała nr XXIV/24/01) w zakresie, w jakim ustala ona dla działek oznaczonych w załącznikach graficznych jako działki nr [...] ,[...] oraz [...] w Przybysławicach przeznaczenie w postaci "rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz "obszarów rolnych, na których sposób zagospodarowania regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego" została wydana z naruszeniem prawa.
Zgodnie z brzmieniem art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. W cyt. wyżej wyroku NSA jednoznacznie przesądził, że "wykładnia art.101 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym pozwala na stwierdzenie, że w sprawie doszło do naruszenia interesu prawnego skarżącej."
W niniejszej sprawie, interes prawny skarżącej został naruszony w sposób nieuprawniony. Naczelny Sąd Administracyjny również to jasno wyraził w cyt. wyżej wyroku wskazując, że "niewątpliwie ustalenia zaskarżonego studium i oparte na min ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego którymi objęte są działki skarżącej znacznie ograniczają ją w porównaniu z właścicielami działek sąsiednich." Z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wynika zasada równości mówiąca, iż wszyscy są wobec prawa równi oraz że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zasada ta została naruszona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki (uchwała nr XXIV/24/01 z dnia 20 września 2001r.) poprzez określenie przeznaczenia działek skarżącej w części jako obszary rolne, a w części jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i obszary ochrony terenów otwartych. Słusznie podniesiono w skardze, że działki sąsiednie, w częściach przylegających do drogi publicznej, otrzymały przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej. Sąd nie podziela stanowiska organu wyrażonego w odpowiedzi na skargę (karta [...] akt sądowych), w którym podniesiono, że uznanie zarzutów skarżącej spowodowałoby przerwanie terenów dotychczas otwartych, a tym samym likwidację korytarzy ekologicznych. Zważyć należy na zapisy art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), w którym stwierdzono, że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności. Odnosząc wskazane przepisy do przedmiotowej sprawy zauważyć należy, iż w jednolitym pasie zabudowy powstaje przerwa, z kolei z załącznika graficznego do Studium wynika, że po przeciwnej stronie drogi (względem działek skarżącej) na terenach wzdłuż całej jej długości dopuszczono zabudowę mieszkaniową. Wobec tego zamierzenie w postaci utworzenia korytarza ekologicznego, na który organ wskazał w odpowiedzi na skargę, zdaje się być chybione w tym przypadku i nie znajduje oczywistego uzasadnienie w przedstawionym materiale planistycznym.
Mając na uwadze w/w zasadę równości wynikającą z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wskazać trzeba na naruszenie wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasad tj. zasadę kształtowania ładu przestrzennego, wartość, jaką są walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności, a naruszenie to dotyczy przeznaczenia działek należących do skarżącej w części jako obszary rolne, a w części jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i obszary ochrony terenów otwartych, pomimo iż pozostałe sąsiednie działki, w częściach przylegających do drogi publicznej otrzymały przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej. Konsekwencją powyższych naruszeń jest nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej właścicieli niemal jednakowych gruntów, gdzie zakres uprawnień wynikających z przysługującego skarżącej prawa własności został uszczuplony.
Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części stanowi naruszenie zasad sporządzania studium, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie. Zasady sporządzania studium rozumiane są jako wartości i merytoryczne wymogi kształtowania polityki przestrzennej przez uprawnione organy dotyczące m.in. zawartych w akcie planistycznym ustaleń. W przypadku naruszenia zasad sporządzania studium ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny, co oznacza, że każde naruszenie zasad sporządzania studium skutkować mogłoby stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części.
Rozważenia wymagał zakres, w jakim zaskarżona uchwała w świetle powyższych ustaleń podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego. Uznając stanowisko skarżącej, iż niezasadnie organ planistyczny zróżnicował sytuację właścicieli działek przylegających do drogi publicznej, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Sąd nie stwierdza niezgodności z prawem merytorycznych ustaleń planu dla obszarów rolnych, terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej i obszarów ochrony terenów otwartych, to nie byłoby dopuszczalne stwierdzenie nieważności (wydania z naruszeniem prawa) zaskarżonej uchwały w zakresie wszystkich tych terenów. Rozważenia wymaga zatem, czy dopuszczalne byłoby stwierdzenie nieważności (wydania z naruszeniem prawa) zaskarżonej uchwały w części, w której doszło do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnej działek skarżącej. W ocenie Sądu na gruncie niniejszej sprawy dopuszczalność takiego wyrzeczenia jest możliwa odnosząc je do działek strony skarżącej. Organ administracji dokonując spornych zapisów w Studium, co przełożyło się w dalszej kolejności na uregulowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczących działek skarżącej (nr [...] ,[...] oraz [...] w położonych Przybysławicach), w sposób nieuzasadniony zróżnicował sytuację prawną właścicieli podobnych gruntów przeznaczając ich jedną część na zabudowę mieszkaniową zaś drugą na obszary rolne, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz obszary ochrony terenów otwartych uniemożliwiając tym samym zabudowanie nieruchomości należących do skarżącej.
W ocenie składu orzekającego ponownie rozpoznającego niniejszą sprawę zarzuty skarżącej dotyczące w/w kwestii są w pełni uzasadnione. Zaskarżona uchwała nr XXIV/24/01 Rady Gminy Zielonki z dnia 20 września 2001r. uchwalająca Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki została podjęta z naruszeniem zasad sporządzania studium w stopniu powodującym stwierdzenie, iż we wskazanym wyżej zakresie została ona wydana z naruszeniem prawa i uzasadniałoby to zastosowanie art. 28 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponieważ studium zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, a od podjęcia zaskarżonej uchwały upłynął rok to zgodnie z brzmieniem art.94 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. nie stwierdza się jej nieważności. Dlatego Sąd działając na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) stwierdził, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w sentencji orzeczenia została wydana z naruszeniem prawa. "Sąd może ograniczyć się do stwierdzenia, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa jedynie w przypadku, gdy istnieje przepis szczególny zakazujący stwierdzenia nieważności takiej uchwały, jak np. art. 94 u.s.g., który - najogólniej rzecz ujmując - zakazuje stwierdzania nieważności uchwały organu gminy po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia." – wyrok NSA z 27.08.2008r., sygn. akt II OSK 723/08. "Przepisy art. 94 ust. 1 i 2 u.s.g. są przepisami szczególnymi, o których mowa w art. 147 § 1 p.p.s.a." – wyrok NSA z 6.06.2006r., sygn. akt II OSK 182/06 Podkreślić przy tym należy, iż wobec nie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały niniejszy wyrok nie wywołuje skutków ex tunc, lecz jedynie ex nunc tj. od momentu uprawomocnienia się wyroku. W konsekwencji inne akty generalne lub indywidualne wydane na podstawie całego studium, czy też zakwestionowanego przez Sąd jego fragmentu wydane dotychczas pozostają w mocy. Niniejszy wyrok ma charakter konstytutywny, a więc nie wywołuje względem studium żadnych skutków z mocą wsteczną, a jedynie nie można będzie się powoływać na zakwestionowane zapisy studium w przyszłości lub ewentualnie dochodzić stosownego odszkodowania od gminy. Zwrócić także uwagę, że NSA w wyroku z 8.04.2010r., sygn. akt II OSK 123/10 jednoznacznie wskazał, że na podstawie "art. 9 ust. 4 upzp ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy. Wiążący charakter ustaleń zawartych w studium potwierdza przepis art. 17 pkt 4 (przy sporządzaniu projektu planu wójt musi uwzględniać ustalenia studium) oraz przepis art. 20 ust. 1 stanowiący iż plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium." Sądy administracyjne co do zasady dokonują kontroli i oceny prawidłowości zaskarżonego aktu (jego uwarunkowań prawnych i faktycznych) na dzień jego wydania, a nie na dzień orzekania.
O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 14.07.2026. · Źródło