IV SA/Gl 333/10

WyrokWSA w Gliwicach2010-07-08

Skład orzekający: Tadeusz Michalik, Teresa Kurcyusz – Furmanik, Małgorzata Walentek

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy decyzja o odmowie stwierdzenia choroby zawodowej wydana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r., które zostało uznane za niezgodne z Konstytucją, powinna zostać uchylona i sprawa przekazana do ponownego rozpoznania?
Ratio decidendi
Sąd stwierdził, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego wydano decyzję, stanowi podstawę do wznowienia postępowania. Wobec utraty mocy obowiązującej rozporządzenia z 30 lipca 2002 r., decyzja wydana na jego podstawie jest wadliwa i powinna zostać uchylona, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania z zastosowaniem obowiązujących przepisów.
Stan faktyczny
Z. W. złożył skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. oraz wcześniejszą decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. odmawiające stwierdzenia u niego choroby zawodowej – przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy. Organ pierwszej instancji i organ odwoławczy oparły swoje decyzje na orzeczeniach lekarskich stwierdzających brak podstaw do rozpoznania choroby zawodowej. Skarżący podniósł, że choroba jest wynikiem warunków pracy i powołał się na opinię karty oceny zagrożenia zawodowego oraz opinie lekarzy.
Rozstrzygnięcie
Uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach.

Pełny tekst orzeczenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędziowie Sędzia WSA Teresa Kurcyusz – Furmanik (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Walentek Protokolant sekr. sąd. Ewa Pasiek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2010 r. sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] r. nr [...]; 2. przyznaje radcy prawnemu S.B. kwotę [...] zł ([...]) tytułem świadczonej skarżącemu z urzędu nieopłaconej pomocy prawnej. Decyzją z dnia [...]r., nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u Z. W. choroby zawodowej – przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy, przewlekłego uszkodzenia łąkotki – wymienionej w pozycji 19/3 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115). W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji podniósł, że orzeczeniem lekarskim z dnia [...] r. nr [...] wydanym przez Poradnię Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w S. orzeczono o braku podstaw do rozpoznania u Z. W. choroby zawodowej. Po ponownym przeprowadzeniu badań, orzeczeniem lekarskim z dnia [...] r. nr [...] wydanym przez Szpital Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S., również orzeczono o braku podstaw do rozpoznania u niego choroby zawodowej. Organ ustalił także, że Z. W. był zatrudniony w okresie od 20 września 1976 r. do 10 grudnia 1976 r. i od 8 sierpnia 1977 r. do 2 września 1977 r. w [...] Przedsiębiorstwie "A" Oddział w S. na stanowisku pracownika fizycznego, w okresie od 18 października 1977 r. do 18 lutego 1978 r. w [...] Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w B. na stanowisku robotnika, w okresie od 24 lutego 1978 r. do 15 kwietnia 1984 r. w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie [...] w B. na stanowiskach smarowacza maszyn i urządzeń, słuchacza kursu DM, kierowcy autobusowego, w okresie od 19 kwietnia 1984 r. do 20 listopada 1986 r. w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej Oddział w B. na stanowisku kierowcy-konduktora, od 6 stycznia 1987 r. do 22 maja 1987 r. w KWK "B" (obecnie [...] S.A. KWK "B") na stanowisku młodszego górnika pod ziemią, od 24 czerwca 1987 r. do 3 czerwca 1991 r. w KWK "C" (obecnie [...] Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o. Zakład "D") na stanowisku młodszego górnika i górnika pod ziemią, od 11 września 1991 r. do 9 lutego 1993 r. w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w B. na stanowisku górnika pod ziemią, w okresie od 18 lutego 1994 r. do 31 sierpnia 1994 r. w Zakładzie Ogólnobudowlanym A. Ś. na stanowisku kierowcy oraz w okresie od 1 czerwca 1995 r. do 20 września 1998 r. w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w B. S.A. w upadłości na stanowisku kierowcy autobusu. Organ pierwszej instancji wskazał, że zgodnie z brzmieniem § 1 i 2 cytowanego rozporządzenia, warunkiem niezbędnym do stwierdzenia choroby zawodowej jest rozpoznanie przez właściwą jednostkę orzeczniczą choroby zawodowej ustalonej w wykazie chorób zawodowych, przy równoczesnym stwierdzeniu, w wyniku oceny warunków pracy, bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Zdaniem organu Z. W. w czasie wykonywania pracy jako kierowca oraz w okresie pracy w KWK "B" od czerwca 1987 r. do sierpnia 1989 r., a także w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w B. w okresie od września 1991 r. do lutego 1993 r., wykonywał czynności zawodowe w wymuszonej pozycji ciała. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B., wskazując w szczególności na treść orzeczeń lekarskich, wydanych przez upoważnione placówki diagnostyczne I i II stopnia, orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u Z. W. choroby zawodowej. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K., po rozpatrzeniu odwołania Z. W. decyzją z dnia [...] r., nr [...], działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. orzekł o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podniósł, że dla stwierdzenia choroby zawodowej niezbędnym jest orzeczenie przez kompetentną placówkę diagnostyczną służby zdrowia występującego schorzenia lub choroby, zakwalifikowanej przez orzeczników do odpowiedniej pozycji wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. oraz wykazanie związku przyczynowego między środowiskiem pracy, a rozpoznaną chorobą zawodową, to jest wykazanie, że narażenie na czynnik szkodliwy, który wywołał rozpoznane schorzenie miało miejsce w czasie i miejscu pracy w związku z wykonywanym zawodem. Organ odwoławczy wskazał, że w konkluzjach sporządzonych w sprawie orzeczeń lekarskich wykluczono u Z. W. istnienie przewlekłej choroby układu ruchu w postaci przewlekłego uszkodzenia łąkotki pochodzenia zawodowego, wymienionej w pozycji 19/3 stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. Rozpoznane przez lekarzy specjalistów zmiany w obrębie tylnego rogu łąkotki przyśrodkowej prawego stawu kolanowego uznano za odpowiednie do wieku strony, bowiem wraz z wiekiem następuje utrata właściwości mechanicznych łąkotki. Organ odwoławczy wskazał ponadto, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r., w szczególności § 2 ust. 2 oraz stanowiącego załącznik do tego rozporządzenia wykazu chorób zawodowych, w którym określono roczny okres upoważniający do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego – nie daje podstaw do rozpoznania choroby zawodowej wymienionej w poz. 19/3 tego wykazu. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Z. W. stwierdził, że jego zdaniem schorzenie łąkotki jest wynikiem zagrożeń, jakie występowały w wykonywanej przez niego pracy górnika pracującego pod ziemią, co potwierdzała, w jego ocenie, treść karty oceny zagrożenia zawodowego wydanej w dniu [...] r. przez [...] Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. – Zakład – KWK "D" w B., w której w rubryce "Charakterystyka narażenia" jako czynniki szkodliwe bądź uciążliwe wskazano obciążenie układu ruchu. Powołał się na opinie leczących go specjalistów i podkreślił, że jego choroba ma charakter trwały i postępujący, jest chorobą przewlekłą, nie rokuje poprawy stanu zdrowia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu sprawy stwierdził, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu, nie narusza bowiem ani przepisów materialnoprawnych, ani przepisów procedury. Sąd podniósł, że przepisyart. 237 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy oraz wydanego na ich podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszana podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115), stały się przedmiotem pytania prawnego o zgodność z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które mocą postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 lutego 2007 r. (sygn. akt III SA/Kr 125/06) zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego. Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt P. 23/07) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 237 § 1 Kodeksu pracy oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. Jednakże okoliczność ta zdaniem Sądu nie uzasadniała uchylenia zaskarżonej decyzji w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. b/ p.p.s.a. w związku z art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem w przywołanym orzeczeniu określono równocześnie, że cytowane wyżej przepisy tracą moc obowiązującą dopiero z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wspomnianego wyroku w Dzienniku Ustaw. W konsekwencji, skoro w dacie orzekania omawiane unormowania zachowały moc obowiązującą, ocenę legalności wydanego w sprawie rozstrzygnięcia należało przeprowadzić uwzględniając ich treść. Sprawa rozpoznana została przeto w aspekcie wskazanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r., a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał na brzmienie § 2 ust. 1 tego aktu, zgodnie z którym przez choroby zawodowe rozumie się schorzenia ujęte w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do tego aktu, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. O stwierdzeniu choroby zawodowej decyduje zatem, jak zgodnie przyjęły organy sanitarne obydwu instancji, zachowanie dwóch wymogów - zamieszczenie schorzenia w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do przywołanego rozporządzenia oraz ustalenie, że zostało ono spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykonywania pracy. Wystąpienie tych przesłanek lub ich brak organ orzekający jest obowiązany ustalić zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zaś ocena działania czynnika szkodliwego powinna zostać dokonana z uwzględnieniem okoliczności wymienionych w § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia. W odniesieniu do wymienionej w pozycji 19/3 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 2002 r. choroby zawodowej – przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy – przewlekłego uszkodzenia łąkotki, okres w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego wynosi 1 rok. W toku postępowania orzekające w sprawie organy administracyjne bezspornie uznały, że skarżący pracował w latach 1978-1993 i 1995-1998 na stanowiskach kierowcy i górnika pod ziemią. Konieczne zatem było ustalenie, czy stwierdzone w trakcie badań skarżącego zmiany spowodowane zostały sposobem wykonywania pracy przez niego i w konsekwencji, czy stwierdzone u niego schorzenie łąkotki należy uznać za chorobą zawodową. Sąd wskazał, że stosownie do brzmienia § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r., podstawą wydania przez właściwego inspektora sanitarnego decyzji o stwierdzeniu lub odmowie stwierdzenia choroby zawodowej jest materiał dowodowy, w szczególności dane zawarte w orzeczeniach lekarskich wyspecjalizowanych jednostek diagnostycznych wymienionych w § 5 tego aktu normatywnego. Właściwym do orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania jest lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach, zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych, wymienionych w tym rozporządzeniu (§ 5 ust. 1). Lekarz ten wydaje orzeczenie na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego. Wskazane orzeczenie lekarskie jest jedynie opinią w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a., jednak bez tej opinii, bądź sprzecznie z nią, organ administracji nie może we własnym zakresie dokonywać rozpoznania choroby zawodowej, ani nie może ustalać czy rozpoznane schorzenie mieści się w powoływanym wykazie chorób zawodowych. Nie oznacza to jednak zwolnienia organu z obowiązku dokonania oceny tych opinii, jako dowodów w sprawie. Sąd zauważył, że skarżący był badany w dwóch jednostkach medycznych, to jest w Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w S. oraz w Szpitalu Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S. Zdaniem lekarzy orzeczników obu stopni zmiany występujące w obrębie tylnego rogu łąkotki przyśrodkowej prawego stawu kolanowego skarżącego są odpowiednie do jego wieku. Reasumując Sąd stwierdził, że brak rozpoznania choroby zawodowej oraz związku przyczynowego pomiędzy istniejącymi u skarżącego zmianami w obrębie rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej prawego stawu kolanowego, a warunkami – sposobem wykonywania przez niego pracy, jak również upływ określonego w wykazie chorób zawodowych, rocznego okresu w którym wystąpienie udokumentowanych objawów choroby zawodowej upoważnia do jej rozpoznania pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego, nie pozwala na stwierdzenie u skarżącego choroby zawodowej. Z. W. wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Skarżący zarzucił wyrokowi Sądu pierwszej instancji naruszenie przepisów prawa materialnego przez jego błędną wykładnię, tj. art. 178 Konstytucji RP, art. 92 Konstytucji RP, art. 237 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115), polegające na zastosowaniu niekonstytucyjnych przepisów ustawowych i wykonawczych jako podstawy materialnoprawnej zaskarżonego orzeczenia. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt P. 23/07) stwierdził, że art. 237 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie określają wytycznych dotyczących treści rozporządzenia oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach, są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał w wyżej wymienionym wyroku orzekł, że powołane przepisy tracą moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Skarżący wskazał, że powołane przepisy stanowiły podstawę prawną decyzji zaskarżonych w niniejszej sprawie, a zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozstrzygnął sprawę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale przed upływem terminu wyznaczonego przez Trybunał na zmianę przepisów. Sąd oddalając skargę zastosował ww. niekonstytucyjne przepisy, naruszając tym samym art. 178 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z treścią art. 178 Konstytucji, sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Skarżący powołując stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 15 lipca 2009 r. (sygn. akt I FSK 1166/08) stwierdził, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wydając zaskarżony wyrok nie mógł uwzględnić niekonstytucyjnych przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 stycznia 2010r. sygn. akt II OSK 1880/09 uznał, iż skarga kasacyjna ma usprawiedliwione podstawy, a podniesiony w niej zarzut naruszenia prawa materialnego należało uznać za uzasadniony, w związku z czym uchylił zaskarżony tą skargą wyrok przekazując sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu przywołanego orzeczenia podniesiono, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt P. 23/07 (OTK-A 2008/5/82) uznał za niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - art. 237 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) w zakresie, w jakim nie określają wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115). Określił jednocześnie, że wskazane przepisy tracą moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 740), wobec czego utrata mocy obowiązującej wskazanych w tym wyroku przepisów nastąpiła z dniem 2 lipca 2009 r. Mimo, że zaskarżona w sprawie decyzja wydana została w oparciu o przepisy wskazanego rozporządzenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 października 2008 r., że skoro tracą one moc obowiązującą dopiero z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to w konsekwencji ocenę legalności wydanego w sprawie rozstrzygnięcia należało przeprowadzić uwzględniając ich treść. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż stanowisko powyższe zostało słusznie zakwestionowane i wskazał, że zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowoadministracyjnym powszechnie aprobowany jest pogląd, zgodnie z którym w procesie kontroli legalności konkretnej decyzji administracyjnej sąd uprawniony jest do badania konstytucyjności aktu podustawowego, co wynika z art. 8, art. 178 ust. 1 i art. 184 Konstytucji RP, a to uprawnienie sądów w żadnym stopniu nie pozostaje w kolizji z wolą Trybunału Konstytucyjnego, który z mocy art. 188 Konstytucji RP jest powołany do orzekania w sprawach zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami (por. wyrok składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2006 r., sygn. akt I OPS 4/05, ONSAiWSA 2006/2/39). Sąd administracyjny obowiązany jest uwzględnić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego została wydana decyzja zaskarżona do sądu administracyjnego. Wątpliwości interpretacyjne budziło natomiast zagadnienie jakie znaczenie prawne w sprawie rozpoznawanej przez sąd ma stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny, że przepis rozporządzenia, który ma być podstawą oceny legalności zaskarżonego do sądu aktu administracyjnego, jest niezgodny z Konstytucją, przy czym Trybunał orzekł na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji, że przepis ten traci moc obowiązującą z dniem określonym przez Trybunał. Powołując się na stanowisko prezentowane przez Trybunał Konstytucyjny (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2004 r., sygn. akt SK 1/04 (OTK-A 2004 Nr 9, poz. 96) Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, iż do nadejścia wskazanego terminu, uznany za niezgodny z Konstytucją przepis zachowuje moc obowiązującą, a zatem musi być przestrzegany i stosowany przez wszystkich jego adresatów. Zgodnie bowiem z art. 190 ust. 1 Konstytucji takie rozstrzygnięcie zamieszczone w tekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jest nie tylko ostateczne, ale i ma moc powszechnie obowiązującą. Obowiązywanie przez określony czas niekonstytucyjnego przepisu stawia przed sądem możliwość wyboru takiego środka proceduralnego, który najlepiej pozwoli na osiągnięcie efektu najbliższego nakazowi wykładni i stosowania prawa w zgodzie z Konstytucją. W takich przypadkach należy brać pod uwagę przedmiot regulacji objętej niekonstytucyjnym przepisem, przyczyny naruszenia i znaczenie wartości konstytucyjnych naruszonych takim przepisem, powody, dla których Trybunał odroczył termin utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu, a także okoliczności rozpoznawanej przez sąd sprawy i konsekwencje stosowania lub odmowy zastosowania niekonstytucyjnego przepisu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2006 r., sygn. akt II OSK 1403/05, "Wokanda" 2006, nr 5, poz. 35). Powołano się nadto na powszechnie przyjmowany pogląd, podzielony przez skład orzekający w sprawie, z którego wynikało, iż sąd może odmówić zastosowania przepisu rozporządzenia niezgodnego z Konstytucją RP również w okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej tego przepisu orzeczonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lutego 2006 r., wyroku z dnia 28 listopada 2008 r., sygn. akt II OSK 1435/08, Lex nr 507802, wyroku z dnia 9 kwietnia 2009 r., sygn. akt II OSK 28/09, niepubl., wyroku z dnia 11 maja 2009 r., sygn. akt II OSK 115/09 – niepubl czy w wyroku z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 1166/07, niepubl.). Reasumując Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, iż po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt P. 23/07, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r., na podstawie których została wydana zaskarżona decyzja utraciły domniemanie konstytucyjności od początku, od dnia ich wejścia w życie, a sytuacje tę winien wziąć pod uwagę Sąd pierwszej instancji przy kontroli tej decyzji. Norma prawna uznana za niekonstytucyjną (w tym przypadku wszystkie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych...) stanowi wadliwą podstawę prawną, w konsekwencji więc wydana na takiej podstawie decyzja uznana być powinna za wadliwą, a Sąd winien był, opierając się na przepisie art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, odmówić ich zastosowania w sprawie niniejszej. Podkreślono jednocześnie, że w dniu orzekania przez Naczelny Sąd Administracyjny przepisy omawianego rozporządzenia z 30 lipca 2002 r. utraciły już moc obowiązującą, nastąpiło to bowiem z dniem 2 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje. Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. W ramach kontroli wydawanych przez organu administracji rozstrzygnięć sądy administracyjne oceniają zgodność działania tych organów z przepisami procedury, słuszność zastosowania prawa materialnego, a także słuszność zastosowanej w sprawie interpretacji prawa materialnego. Uwzględnienie skargi następuje w przypadku, o którym mowa wart. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1271) zwanej dalej p.p.s.a. Przystępując do oceny zgodności z prawem poddanej kontroli sądowej decyzji organu, wskazać należy, iż zapadła ona w postępowaniu, które stanowiło już przedmiot kontroli sądowoadministracyjnej - przed Wojewódzkim Sądem Administracyjny w Gliwicach, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z tej przyczyny, jako konieczne uznaje się podkreślić charakter konsekwencji prawnych wynikających dla obecnie orzekającego Sądu z faktu prawomocności materialnej, o której mowa w treści art. 170 p.p.s.a, w odniesieniu do wyroku kasacyjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2006r sygn. I OSK 527/06. Moc wiążąca orzeczenia określona w art. 170 p.p.s.a w odniesieniu do sądów oznacza bowiem, że podmioty te muszą przyjmować daną kwestię prawną jako ukształtowana tak, jak stwierdzono to w prawomocnym orzeczeniu. Zatem w kolejnym postępowaniu, w którym pojawia się dana kwestia, nie może być już ona ponownie badana (por. J. Kunicki, glosa do postanowienia SN z dnia 21 października 1999 r., I CKN 169/98, OSP 2001, z. 4, poz. 63). Jednocześnie zważyć przyjdzie, iż zgodnie z art. 190 p.p.s.a., którego adresatem był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpoznający sprawę po jej przekazaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny do ponownego rozpoznania, wykładnia prawa dokonana w postępowaniu kasacyjnym była dla niego wiążąca. W ramach postępowania toczącego się przez Naczelnym Sądem Administracyjnym zakończonym wyrokiem z dnia 21 grudnia 2006r sygn. I OSK 527/06 wyrażona została krytyczna ocena prawna, co do interpretacji skutków związanych z odroczeniem przez Trybunał terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu dokonanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 15 października 2008r sygn. IV SA/Gl 516/08. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na możliwość odmowy zastosowania przepisu rozporządzenia niezgodnego z Konstytucją RP również w okresie odroczenia utraty jego mocy obowiązującej orzeczonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, gdyż po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt P. 23/07, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r., na podstawie których została wydana zaskarżona decyzja utraciły domniemanie konstytucyjności od początku, a więc od dnia ich wejścia w życie. Powstała więc nowa sytuacja prawna, którą winien wziąć pod uwagę Sąd pierwszej instancji przy kontroli tej decyzji. Norma prawna uznana za niekonstytucyjną, co oznacza w tym przypadku wszystkie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych (...), stanowi przeto wadliwą podstawę prawną, a w konsekwencji wydana na takiej podstawie decyzja uznana być powinna za nielegalną. Sąd winien był, opierając się na przepisie art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, odmówić ich zastosowania w sprawie niniejszej. Niezależnie od powyższego podkreślono, że w dniu orzekania przez Naczelny Sąd Administracyjny przepisy omawianego rozporządzenia z 30 lipca 2002 r. utraciły już moc obowiązującą, nastąpiło to bowiem z dniem 2 lipca 2009 r. Biorąc pod uwagę powyższe wskazania, a przede wszystkim fakt utraty mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 30 lipca 2002r., które zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych, Wojewódzki Sąd Administracyjny uznaje, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego została wydana zaskarżona ostateczna decyzja administracyjna, stanowi podstawę do wznowienia postępowania w sprawie. Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie stwierdzał, iż art. 190 ust. 4 Konstytucji wskazuje na wyraźną wolę ustrojodawcy, aby sprawa prawomocnie (ostatecznie) rozstrzygnięta na podstawie przepisu niezgodnego z Konstytucją była rozstrzygnięta w zgodzie z wartościami i zasadami konstytucyjnymi. W nowym stanie prawnym, ukształtowanym w następstwie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrzenie sprawy jest nie tylko dopuszczalne, ale możliwość taka jest ujęta jako podmiotowe, konstytucyjne prawo uprawnionego. Prawo do wznowienia postępowania w wypadku orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny o niekonstytucyjności prawnej podstawy prawomocnego orzeczenia sądowego jest bowiem jednym z aspektów konstytucyjnego prawa do sądu (por. wyrok z dnia 2 marca 2004 r., SK 53/03, OTK ZU-A 2004 nr 3, poz. 16 oraz z dnia 9 czerwca 2003 r., SK 5/03 - OTK ZU-A 2003 nr 6, poz. 50). Stosownie do powyższego art. 145a § 1 kpa wskazuje, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego została wydana decyzja, może stanowić podstawę wznowienia postępowania. Natomiast w myśl art. 145 § 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270) decyzja podlega uchyleniu, jeżeli sąd stwierdzi naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności podstawy prawnej decyzji powinno więc w postępowaniu sądowoadministracyjnym przesądzać o uznaniu "naruszenia prawa" w samej decyzji administracyjnej. Z przytoczonych wyżej wywodów wynika, że w rozpoznawanej sprawie zaistniała sytuacja określona w art. 145 § 1 pkt 1 lit.b ustawy p.p.s.a. W ponownym rozpoznaniu sprawy organ weźmie pod uwagę zapis § 11 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych ( Dz. U. Nr 105 poz. 869) nakazujący sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie tego aktu prowadzić przy zastosowaniu przepisów w nim zawartych. Przywołanym przepis określa jednocześnie, iż czynności dokonane w toku wszczętych postępowań pozostają skuteczne. W kontrolowanej sprawie organ powinien jednak zwrócić szczególną uwagę na opis schorzenia zawarty w wykazie chorób zawodowych pod pozycją 19/3 obecnie obowiązującego rozporządzenia i porównać wymienione tam przesłanki z opisem przedstawionym w rozporządzeniu z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych (...) Z tych powodów, stosownie do przywołanego wyżej przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit.b/ w zw. z art.135 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 22.07.2026. · Źródło