I SA/Wr 946/23

WyrokWSA we Wrocławiu2024-07-16

Skład orzekający: Tadeusz Haberka, Dagmara Stankiewicz-Rajchman, Anna Kuczyńska – Szczytkowska

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy grunty oznaczone w ewidencji jako użytki kopalne (symbol K), które zostały objęte rekultywacją, mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, nawet jeśli decyzja o zakończeniu rekultywacji została wydana po zakończeniu działalności wydobywczej?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że organy podatkowe prawidłowo zakwalifikowały grunty jako związane z działalnością gospodarczą, a nie zajęte na tę działalność. Kluczowe jest posiadanie gruntów przez przedsiębiorcę, a nie ich faktyczne wykorzystanie. Ewidencja gruntów i budynków jest wiążąca dla organów podatkowych, a zmiany w niej mają skutek na przyszłość. Dopóki dane w ewidencji nie zostaną zmienione, organy podatkowe mają obowiązek naliczania podatku na ich podstawie. Operat geodezyjny nie może stanowić podstawy do naliczenia podatku wbrew danym ewidencyjnym.
Stan faktyczny
Spółka A. Sp. z o.o. I. S.K.A. zaskarżyła decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, która utrzymała w mocy decyzję Burmistrza Gminy P. określającą spółce zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2021 r. Spółka zarzuciła, że część jej gruntów, oznaczonych jako użytki kopalne, powinna być traktowana jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi i opodatkowana niższą stawką, ponieważ zakończono na nich rekultywację i działalność wydobywczą. Organy podatkowe i sąd uznały, że grunty te są związane z działalnością gospodarczą spółki, a dane ewidencyjne są wiążące.
Rozstrzygnięcie
Oddalił skargę w całości.

Pełny tekst orzeczenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Haberka Sędziowie: Sędzia WSA Dagmara Stankiewicz-Rajchman Asesor WSA Anna Kuczyńska – Szczytkowska (sprawozdawca) Protokolant starszy specjalista Paulina Wódka po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 lipca 2024 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. I. S.K.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2023 r., nr SKO 4011/38/23 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2021 r. oddala skargę w całości. Zaskarżaną decyzją z dnia z dnia 28 marca 2023 r. (nr SKO 4011/38/23) Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu (dalej: SKO, kolegium, organ drugiej instancji) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy P. (dalej: organ pierwszej instancji, Burmistrz) z dnia 7 grudnia 2022 r. (RBP.3120.1.21.5.2022), określającą A. sp. z o.o. I. S.K.A. w K. (dalej: podatnik, skarżąca, spółka, strona) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2021 r. w kwocie 14.580 zł. Z akt administracyjnych sprawy wynika, że organ pierwszej instancji, po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2021 r., oznaczoną na wstępie decyzją określił spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2021 r., w kwocie 14.580 zł. Za przedmiot opodatkowania przyjęto grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...] m2. Burmistrz ustalił, że spółka w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni [...] m2 ([...] hektarów fizycznych). Grunty z oznaczeniem K - użytki kopalne w posiadaniu Spółki stanowiły [...] m2 ([...] hektarów fizycznych). W uzasadnieniu decyzji wydanej w pierwszej instancji wyjaśniono, że zgodnie z zawiadomieniem Starosty T. z dnia 12 czerwca 2019 r. o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych, dokonano zmiany polegającej na aktualizacji części użytków będących własnością Spółki, co organ pierwszej instancji uwzględnił i wskazał, że działki te nie zostały objęte wydaną decyzją. Organ pierwszej instancji wziął również pod uwagę kolejną zmianę w danych ewidencyjnych (wynikającą z zawiadomienia Starosty T. z dnia 21 września 2020 r.), polegającą na modyfikacji powierzchni gruntów, w związku z dokonaniem nowych pomiarów. W odwołaniu od tej decyzji spółka zarzuciła, że wprawdzie decyzja starosty, stwierdzająca zakończenie rekultywacji w kierunku wodno-rolnym części gruntów stanowiących teren poeksploatacyjny złoża kruszywa naturalnego P.(1), została wydana w dniu 27 lipca 2018 r., zaś stała się ostateczna z dniem 24 sierpnia 2018 r., to jednak zakończono prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej obejmującej wydobycie kruszywa naturalnego na tym terenie z końcem lipca 2017 r., co zostało potwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej 22 września 2017 r. na terenie Z. W tym też terminie zakończono wszelkie czynności rekultywacyjne. Oznacza to, że na tym terenie zakończono jakiekolwiek oddziaływanie na grunt mogące być traktowane, jako zajęcie gruntu na działalność gospodarczą, w związku z czym grunt nie powinien być traktowany jako związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022, poz. 1452 ze zm., dalej zwana: u.p.o.l.), zgodnie z którym, do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.o.l., a więc gruntów pod wodami powierzchniowymi. Strona wskazała, że organ pierwszej instancji przy określaniu podatku od nieruchomości nie uwzględnił operatu geodezyjnego, w którego był posiadaniu, a w którym geodeta zakwalifikował grunty o powierzchni [...] m2, jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Strona wywiodła, że skoro operat taki, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, dalej: P.g.k.), mógłby stanowić podstawę dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków, to tym samym mógłby stanowić podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości, zgodnie z jego kwalifikacją dokonaną w operacie. W zaskarżonej decyzji SKO wskazało, że z danych zawartych w KRS wynika, że podatnik jest przedsiębiorcą, zaś przedmiotem jego działalności jest m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wnoszeniem budynków, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Kolegium podkreśliło, że z urzędu posiada wiedzę o tym, że poprzednik prawny skarżącej - M. Sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w K., prowadziła w 2017 r. eksploatację złoża kruszywa naturalnego ze złoża P.(1), na podstawie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego udzielonej decyzją z dnia 21 kwietnia 2015 r. Na podstawie tej decyzji wyznaczono obszar i teren górniczy, w granicach których przedsiębiorca ten był uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji. W związku ze składanymi przez przedsiębiorcę wnioskami o zmianę koncesji wobec nabycia praw do kolejnych nieruchomości zlokalizowanych w obrębie złoża kruszywa naturalnego P.(1), wspomniana wyżej decyzja została zmieniona decyzją z dnia 29 stycznia 2016 r., poprzez dodanie kolejnego obszaru i terenu górniczego, a następnie decyzją z dnia 28 czerwca 2016 r., dostosowującą obszary i tereny górnicze do nowych nieruchomości. Decyzją z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniono po raz kolejny pierwotną decyzję udzielającą koncesji w ten sposób, że utworzono jeden obszar i teren górniczy P.(1) o powierzchni [...] ha. Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia 4 września 2014 r. ustalono przedsiębiorcy środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża P.(1) na działkach o nr.: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], zmienionej następnie decyzją z dnia 4 stycznia 2017 r. W decyzji stwierdzono, że na skutek przedsięwzięcia powstanie kopalnia odkrywkowa wydobywająca kruszywo na potrzeby budownictwa i drogownictwa, w granicach przedmiotowych działek występują użytki kopalne (K). Jak dalej argumentował organ drugiej instancji, poprzednik prawny podatnika, wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2017 r. wystąpił do Starosty T. o wydanie decyzji określającej osobę zobowiązaną do wykonania rekultywacji, wodno-rolny kierunek rekultywacji i termin zakończenia rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. W związku z powyższym wnioskiem, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w T. przeprowadzili na terenie działek o numerach: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] kontrolę, której przedmiotem było ustalenie kierunku, terminu i osoby obowiązanej do wykonania rekultywacji terenów poeksploatacyjnych złoża kruszywa naturalnego P.(1), o łącznej powierzchni [...] ha. Ze sporządzonego na powyższą okoliczność protokołu wynikało, że wszystkie działki objęte wnioskiem oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako użytki kopalne K. W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie prace eksploatacyjne zostały wstrzymane. Na terenie kopalni znajdują się trzy zawodnione wyrobiska powstałe w wyniku eksploatacji złoża, zaś pomiędzy wyrobiskami znajdują się niewyeksploatowane części złoża. Decyzją Starosty T. z dnia 10 stycznia 2018 r. nałożono na poprzednika prawnego skarżącej obowiązek wykonania rekultywacji terenów poeksploatacyjnych złoża kruszywa naturalnego P.(1), położonych w granicach działek o łącznej powierzchni [...] ha, wyznaczając wodno-rolny kierunek rekultywacji i termin wykonania rekultywacji do 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej polegającej na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego P.(1). Wnioskiem z dnia 29 marca 2018 r. poprzednik prawny podatnika wystąpił do Starosty T. o wydanie decyzji uznającej za zakończoną rekultywację części gruntów poeksploatacyjnych złoża kruszywa naturalnego P.(1) o powierzchni [...] ha, położonych w granicach działek o nr.: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...]. Na pozostałej części gruntów, o powierzchni [...] ha, nie przeprowadzono prac rekultywacyjnych. W związku z powyższym wnioskiem, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w T., przeprowadzili w dniu 23 maja 2018 r. kontrolę w zakresie wykonania rekultywacji gruntów, zgodnie z decyzją Starosty T. z dnia 10 stycznia 2018 r., zdewastowanych w wyniku działalności górniczej. Kontrolujący stwierdzili, że na kontrolowanym terenie widoczne są trzy zbiorniki wodne, rozdzielone dwoma pasami niewyeksploatowanego złoża. Teren pasów oraz niewielka część zbiorników wodnych bezpośrednio granicząca z pasami niewyeksploatowanego złoża nie zostały objęte wnioskiem o uznanie rekultywacji za zakończoną. Kontrolujący stwierdzili również, że na terenie przeprowadzono rekultywację techniczną oraz szczegółową, w związku z czym nie ma zastrzeżeń w zakresie możliwości uznania rekultywacji za zakończoną. W dniu 19 lipca 2018 r., na mocy umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, w celu zwolnienia się z obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego, M. Sp. z o.o. sp. komandytowo- akcyjna przeniosła na rzecz podatnika własność nieruchomości składającej się z działek gruntu o nr.: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...]. Decyzją z dnia 27 lipca 2018 r. Starosta T. uznał za zakończoną rekultywację w kierunku wodno-rolnym części gruntów stanowiących teren poeksploatacyjny złoża kruszywa naturalnego P.(1) o powierzchni [...] ha, położonych w granicach działek o nr.: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...]. W decyzji stwierdzono, że dla pozostałego terenu, o powierzchni [...] ha, należy uzyskać odrębną decyzję uznającą rekultywację za zakończoną. SKO dodało, że w dniu 12 czerwca 2019 r. dokonano w danych ewidencyjnych zmiany polegającej na aktualizacji użytków - działki objęte zmianą oznaczone nr: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], które do momentu zmiany były użytkami kopalnymi o symbolu K, po zmianie zostały sklasyfikowane jako grunty orne (RIVa, RIVb, R), grunty pod stawami (Wsr-RVI), lasy (LslV), oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-RIVa). W ocenie SKO, zasadnie organ podatkowy pierwszej instancji uwzględnił w prowadzonym postępowaniu dokonaną zmianę w ewidencji gruntów i budynków i wyłączył z opodatkowania, grunty o powierzchni [...] m2, opodatkowując pozostałe grunty, jako że nadal figurują one w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki kopalne, oznaczone symbolem "K". Kolegium, podobnie jak organ pierwszej instancji przyjęło, że dopiero z datą dokonania zmiany w ewidencji, określone grunty zmieniają swój status-przeznaczenie dla celów podatkowych. Ponadto SKO podkreśliło, że dokonując wymiaru podatku od nieruchomości za 2021 r. uwzględniono również zmianę wynikającą z zawiadomienia Starosty T. z dnia 21 września 2020 r. (w którym jako datę wprowadzenia zmiany wskazano dzień 16 stycznia 2020 r.), a polegającą na modyfikacji powierzchni gruntów (zmiana z [...] m2 na [...] m2), w związku z przyjęciem nowego operatu pomiarowego. Zdaniem Kolegium, sklasyfikowanie spornych gruntów w ewidencji gruntów i budynków jako "użytki kopalne (K)" - do momentu zmiany ich klasyfikacji w tejże ewidencji, przesądza o ich opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przy zastosowaniu stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy, którego przedmiotem działalności są m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Reasumując SKO podkreśliło, że dopóki dane w ewidencji gruntów i budynków nie zostaną zmienione przez właściwy organ, to organy podatkowe mają obowiązek wyliczania podatku na ich podstawie i nie są władne do kwestionowania, czy korygowania zapisów ewidencji gruntów i budynków. W konsekwencji Kolegium uznało, że podatek od nieruchomości za 2021 r. został określony w prawidłowej wysokości, uwzględniającej wymogi wskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu spółka zarzuciła decyzji SKO naruszenie: - art. 1 a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l., poprzez błędną wykładnię i uznanie, że grunty są związane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, podczas gdy w sprawie ma zastosowanie art. 1a ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.o.l., z uwagi na faktyczne pokrycie gruntów wodami powierzchniowymi stojącymi, konsekwencją czego jest przyjęcie, że gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi nie zalicza się do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z czym zastosowanie ma do nich niższa stawka podatku od nieruchomości. - art. 2 ust. 1 i 2 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że grunty, na których zakończono rekultywację są w dalszym ciągu zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, aż do momentu wydania ostatecznej decyzji dotyczącej zakończenia procesu rekultywacji; - art. 4 pkt 18 oraz art. 20 ust. 1 i 4 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, poprzez ich błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że wydanie decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną determinuje datę, od której grunty przestają mieć status "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej"; - art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm., dalej o.p.), tj. zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, poprzez przyjęcie, że wnoszona przez stronę korekta deklaracji podatkowej powinna być poparta wpisem do ewidencji gruntów i budynków; - art. 122 o.p., tj. zasady prawdy obiektywnej w zw. z art. 187 § 1 w zw. z art. 191 o.p., poprzez niedokładne ustalenie stanu faktycznego, a w konsekwencji błędne ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r. z uwagi na to, że część nieruchomości należącej do skarżącej została faktycznie zrekultywowana i zajęta pod wody powierzchniowe stojące; - art. 122 o.p. tj. zasady prawdy obiektywnej w zw. z art. 203 § 1 i w zw. z art. 201 § 1 pkt 2) o.p. poprzez niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i jednoczesne uznanie, że w sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne podlegające rozstrzygnięciu przez inny organ, co skutkowało brakiem wezwania strony do wystąpienia w oznaczonym terminie do właściwego organu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, podczas gdy w sprawie zachodziła niezgodność ewidencji gruntów ze stanem faktycznym, która powinna być wyjaśniona, jako mająca wpływ na wymiar zobowiązania podatkowego. W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje: Skarga nie zasługiwała na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja odpowiada prawu. W analogicznym stanie faktycznym orzekał już Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1169/21. Sąd podziela stanowisko wyrażone w wydanym w tej sprawie wyroku z dnia 27 grudnia 2023 r. i w dalszej części uzasadnienia posłuży się argumentacją w nim zawartą. Sąd nie podziela przy tym stanowiska zawartego w wyroku z dnia 6 lutego 2024 r. (sygn. akt I SA/Wr 150/22). Kontroli Sądu poddana została decyzja SKO z dnia 28 marca 2023 r., którą utrzymano w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2021 r. w kwocie 14.580 zł. Uznając, że przedmiot opodatkowania związany jest z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, wszystkie grunty z oznaczeniem "K" (użytki kopalne) organy podatkowe opodatkowały według stawki podatkowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l., tj. 0,91 zł/m2. W ocenie spółki, organ nieprawidłowo opodatkował, jako użytki kopalne ("K"), część gruntów wykazanych przez spółkę, jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (o powierzchni [...] m2), albowiem dysponował wiedzą o zakończeniu rekultywacji gruntów w kierunku wodno-rolnym, nadto również, był w posiadaniu operatu geodezyjnego, zgodnie z którym powierzchnia [...] m2 nieruchomości podlegającej opodatkowaniu to powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Dalsze zarzuty skargi dotyczą kwestii momentu, w jakim należało przyjąć, że objęte rekultywacją grunty nie są już zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka podkreśliła, że jej poprzednik prawny zakończył prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej obejmującej wydobycie kruszywa naturalnego na tym terenie z końcem lipca 2017 r. W tym też terminie poprzednik prawny Skarżącej zakończył wszelkie czynności rekultywacyjne na terenie wskazanym w deklaracji, innymi słowy w ww. terminie zakończyło się jakiekolwiek oddziaływanie na grunt mogące być traktowane jako "zajęcie" gruntu na działalność gospodarczą. W nawiązaniu do argumentacji podniesionej w skardze przypomnieć w tym miejscu trzeba, że z niespornych okoliczności faktycznych sprawy wynika, że przyjęte do opodatkowania działki gruntu (o numerze: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...]) spółka nabyła w dniu 19 lipca 2018 r. od M. Sp. z o.o. sp. komandytowo- akcyjna, tj. przedsiębiorcy prowadzącego eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża P.(1) Wnioskiem z dnia 29 marca 2018 r. poprzednik prawny skarżącej wystąpił do Starosty T. o wydanie decyzji uznającej za zakończoną rekultywację części gruntów poeksploatacyjnych złoża kruszywa naturalnego P.(1) o powierzchni [...] ha, położonych w granicach działek o nr.: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...]. Na pozostałej części gruntów, o powierzchni [...] ha, nie przeprowadzono prac rekultywacyjnych. Decyzją Starosty T. z dnia 10 stycznia 2018 r. poprzednik prawny skarżącej został zobowiązany do wykonania rekultywacji terenów poeksploatacyjnych złoża kruszywa naturalnego P.(1), położonych w granicach działek o łącznej powierzchni [...] ha, wyznaczając wodno-rolny kierunek rekultywacji i termin wykonania rekultywacji do 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej, polegającej na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego P.(1). Decyzją z dnia 27 lipca 2018 r. (która uzyskała przymiot ostateczności z dniem 24 sierpnia 2018 r.) Starosta T. uznał za zakończoną rekultywację w kierunku wodno-rolnym części gruntów stanowiących teren poeksploatacyjny złoża kruszywa naturalnego P.(1) o powierzchni [...] ha, położonych w granicach działek o nr.: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...]. W decyzji stwierdzono, że dla pozostałego terenu, o powierzchni [...] ha należy uzyskać odrębną decyzję uznającą rekultywację za zakończoną. Zdaniem skarżącej spółki, w sprawie doszło do naruszenia m.in. art. 2 ust. 1 i 2 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. poprzez błędną wykładnię tych przepisów i uznanie, że grunty na których zakończono rekultywację są w dalszym ciągu zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, aż do momentu wydania ostatecznej decyzji dotyczącej zakończenia procesu rekultywacji. Związany z tym zarzutem jest także zarzut skargi dotyczący naruszenia art. 4 pkt 18 oraz art. 20 ust. 1 i 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych poprzez ich błędną wykładnię i w konsekwencji uznanie, że wydanie decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną determinuje datę od której grunty przestają mieć status "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej". Ustosunkowując się do tych zarzutów, w pierwszej kolejności wyjaśnić trzeba, że organy podatkowe obu instancji przyjęte do opodatkowania grunty zakwalifikowały, jako związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą, a nie jako zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Taką kwalifikację Sąd uznaje za prawidłową i zwraca uwagę na konieczność rozróżnienia pojęć - gruntu "zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej" oraz gruntu "związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej". Trzeba dostrzec, że "związanie gruntu z prowadzeniem działalności gospodarczej" w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. jest pojęciem szerszym od pojęcia "zajęcia (gruntu) na prowadzenie działalności gospodarczej", którym ustawodawca posłużył się w art. 2 ust. 2 u.p.o.l. O ile zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej można uznać za równoznaczne ze związaniem tego gruntu z działalnością gospodarczą, o tyle związanie gruntu z działalnością gospodarczą nie musi oznaczać jego zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że dla wykazania istnienia związku nieruchomości z działalnością gospodarczą nie jest konieczne jego faktyczne wykorzystywanie (zajęcie) do prowadzenia działalności gospodarczej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2023 r., sygn. akt III FSK 944/23). W realiach kontrolowanej sprawy wymaga dodania, że podejmowanie obowiązkowych działań z zakresu rekultywacji wyrobisk pokopalnianych (kruszywa) stanowi element składowy działalności gospodarczej, istotą której jest zarobkowe wydobywanie kopalin na tych gruntach (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 grudnia 2023 r., sygn. akt I SA/Lu 528/23). Innymi słowy, działalność gospodarcza w zakresie wydobywania kopalin obejmuje także rekultywację gruntów po wyczerpaniu złoża. W odesłaniu do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2023 r., sygn. akt III FSK 3018/21, zauważyć przy tym należy, że podejmowanie obowiązkowych działań z zakresu rekultywacji wyrobisk stanowi element działalności gospodarczej ale tylko tego podmiotu, który prowadził działalność w zakresie eksploatacji kruszywa (w tym przypadku rekultywacja stanowi etap aktywności tego przedsiębiorcy). Nabywca gruntu, jego kolejny właściciel nie będący następcą prawnym, nie kontynuuje aktywności wydobywczej zbywcy gruntu przez sam fakt, że właściwy organ zobowiązał go do rekultywacji terenu. W wyrokowanej sprawie, o czym była już mowa, organy podatkowe dokonały prawidłowej kwalifikacji przyjmując, że objęte opodatkowaniem grunty (które skarżąca spółka nabyła od przedsiębiorcy uprawnionego do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji) nie są "zajęte" na działalność gospodarczą, lecz "związane" z działalnością gospodarczą skarżącej spółki. Jak wynika z akt sprawy, przyjęte do opodatkowania grunty organy podatkowe zakwalifikowały jako związane z działalnością gospodarczą kierując się treścią informacji ujawnionych w KRS. Zgodnie z informacją z KRS odpowiadającą odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, przedmiotem działalności skarżącej spółki jest w szczególności – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zdaniem Sądu, taka kwalifikacja znajduje dostateczne podstawy w treści zapisów KRS spółki i nie stoi w opozycji do stanowiska, jakie zajął Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. SK 13/15 oraz z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. SK 39/19 na tle art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Stosownie do brzmienia tego przepisu, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z wyłączeniami, które w sprawie nie występują. Powyższe oznacza, że dla uznania gruntów czy budynków za związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wystarczające jest, poza przewidzianymi w ustawie podatkowej wyjątkami, ustalenie, iż pozostają w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Gramatyczna wykładnia wskazanego przepisu może prowadzić do wniosku, że każda nieruchomość zakupiona przez przedsiębiorcę, bez względu na sposób jej wykorzystywania czy cel zakupu (poza wyjątkami wprost w ustawie przewidzianymi), podlega opodatkowaniu według najwyższych stawek, byle tylko znajdowała się w jego posiadaniu. Pogląd ten został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny już w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. SK 13/15. W orzeczeniu tym wyeksponowano tezę, że "Art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 12141) rozumiany w ten sposób, że wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. " Uzupełnieniem ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest wyrok TK z dnia 24 lutego 2021 r. o sygn. SK 39/19. Z tezy tego orzeczenia w sposób jednoznaczny wynika, że jest on adresowany do wszystkich podatników będących przedsiębiorcami lub innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, co nie było takie jednoznaczne w poprzednim orzeczeniu. Stanowisko prezentowane w orzeczeniu z dnia 24 lutego 2021 r. dotyczy zatem zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadających w świetle art. 3 ust. 1 u.p.o.l. status podatnika podatku od nieruchomości. Jak wskazał Trybunał, "związku" nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie można opierać na samym fakcie posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Związek ten powinien być oparty na faktycznym lub nawet potencjalnym wykorzystywaniu nieruchomości w działalności gospodarczej i nakazuje przyjąć, że grunty, budynki i budowle, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, które choćby pośrednio lub w ograniczonym zakresie służą lub mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej tego podmiotu, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Zdaniem Sądu, treść znajdującego się w aktach sprawy odpisu z KRS skarżącej spółki daje uzasadnione podstawy do przyjęcia, że w sprawie występuje przesłanka potencjalnego wykorzystania nieruchomości przez skarżącą spółkę. Świadczy o tym, wynikający z KRS spółki, przedmiot działalności spółki, trafnie wyeksponowany w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. W treści skargi strona skarżąca formułuje zarzut pominięcia w sprawie faktu, że już z końcem lipca 2017 r. poprzednik prawny skarżącej spółki zakończył prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej obejmującej wydobycie kruszywa naturalnego, "a zatem w w/w terminie zakończyło się jakiekolwiek oddziaływanie na grunt mogące być traktowane jako "zajęcie" gruntu na działalność gospodarczą". Jakkolwiek podnoszona przez stronę kwestia - przy uwzględnieniu faktu, że organy podatkowe nie dokonały kwalifikacji opodatkowanych gruntów, jako zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - nie ma w sprawie przesądzającego znaczenia, to jednak wymaga odniesienia się Sądu, jako że wpisuje się ona w część zarzutów skargi (zarzut naruszenia art. 4 pkt 18 oraz art. 20 ust. 1 i 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). W tym miejscu wymaga odnotowania, że w orzecznictwie sądowym nie ma jednolitości poglądów odnośnie do momentu zakończenia rekultywacji. Jak akcentuje się w orzecznictwie sądowym, rekultywacja gruntów poeksploatacyjnych jest procesem wieloetapowym, który przygotowuje się, planuje i wykonuje na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej. Czynności rekultywacyjne stają się częścią składową działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin, od chwili uzyskania koncesji (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 2002/09). W judykatach sądowych można spotkać się ze stanowiskiem (do którego Sąd w składzie orzekającym się przychyla), że do czasu zakończenia rekultywacji, stwierdzonej ostateczną decyzją właściwego organu administracyjnego, grunty objęte rekultywacją są faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia – 6 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 291/15 i 26 lutego 2019 r., sygn. akt II FSK 667/17). Innymi słowy, dopiero wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji wywiera wpływ na ocenę stanu gruntów w kontekście przesłanki zajęcia pod działalność gospodarczą i konsekwencji traktowania tych gruntów jako przedmiot opodatkowania danego rodzaju podatkiem, w zależności od wyznaczonego kierunku rekultywacji (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 grudnia 2023 r., sygn. akt I SA/Op 252/23). Wyrażany jest także pogląd odmienny, a mianowicie, że objęte rekultywacją grunty przestają być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej już z dniem zgłoszenia zakończenia rekultywacji (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 292/20). O czym była już mowa, w wyrokowanej sprawie organy podatkowe prawidłowo przyjęły, że objęte opodatkowaniem grunty nie są "zajęte" na działalność gospodarczą, lecz "związane" z działalnością gospodarczą skarżącej spółki. Kwestia zatem oceny momentu zakończenia rekultywacji pozostawała bez wpływu na wymiar podatku. Zdaniem Sądu, w wyrokowanej sprawie organy podatkowe zasadnie kierowały się informacjami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków, na podstawie których – w odniesieniu do gruntów o powierzchni [...] m2 – ustalono, że figurują one w tej ewidencji, jako użytki kopalne, oznaczone symbolem K. W myśl § 67 oraz § 68 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, grunty oznaczone symbolem K zaliczane są do użytków gruntowych – gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, nie będących gruntami leśnymi lub gruntami rolnymi. W sprawie zasadnie przyjęto, odwołując się do art. 21 ust. 1 p.g.k., że dopiero z datą dokonania zmiany w ewidencji określone grunty zmieniają swój status – przeznaczenie dla celów podatkowych. Nadto również, że w przypadku ewidencji gruntów i budynków nie ma zastosowania zasada wpisu danych z datą wsteczną, a zatem nie ma możliwości historycznego korygowania danych ujawnionych w tej ewidencji. Co za tym idzie, zmiany uwidocznione w ewidencji danych mają jedynie skutek na przyszłość, co oznacza, że nie odnoszą się do stanów faktycznych już zaistniałych (przed uprawomocnieniem się decyzji o przeklasyfikowaniu gruntów). Podkreślić należy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 p.g.k., podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Związanie organu podatkowego treścią ewidencji gruntów i budynków oznacza w konsekwencji, że organy podatkowe nie mogą pominąć danych z ewidencji w toku postępowania podatkowego. Nie są także uprawnione do weryfikowania klasyfikacji wskazanej w ewidencji oraz do dokonywania samodzielnych ustaleń w zakresie powierzchni gruntu lub jego przeznaczenia. W wyroku z dnia 26 września 2014 r. ,sygn. akt II FSK 3099/12, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że uwzględniając kryterium mocy wiążącej ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatku od nieruchomości, tj. ustalenia elementów przedmiotowych i podmiotowych zobowiązania podatkowego, zawarte w niej informacje można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich tworzą dane bezwzględnie wiążące organ podatkowy (dopóki ewidencja nie zostanie zmieniona w przewidzianym prawem trybie administracyjnym, dane te nie mogą być przez organ w toku postępowania podatkowego samodzielnie korygowane). Drugą kategorię stanowią natomiast informacje o względnej mocy wiążącej, tj. takie, których zgodność z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym może być przy wymiarze podatku weryfikowana, przy zastosowaniu dopuszczalnych instrumentów procesowych (art. 180 § 1 w zw. z art. 194 § 3O.p.). Do pierwszej grupy zaliczyć można dane ewidencyjne wskazujące położenie, granice i powierzchnię gruntów oraz rodzaj użytków gruntowych i klasy gleboznawcze, a w odniesieniu do budynków i lokali stanowiących odrębny przedmiot własności - także informacje dotyczące ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i powierzchni użytkowej lokali (art. 20 ust. 1 P.g.k.). W drugiej grupie znajdą się z kolei dane dotyczące tych elementów przedmiotowych, które zostały wskazane w ustawie podatkowej (jako podlegające opodatkowaniu bądź nie), a jednocześnie przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nie przewidują dla tych kategorii oznaczenia stosownym, skonkretyzowanym symbolem. W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie przyjmowany jest pogląd, w świetle którego organ podatkowy nie może samodzielnie dokonywać klasyfikacji gruntu, lecz powinien odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów i budynków. Zwrot "podstawa wymiaru podatków" należy rozumieć w ten sposób, iż wpływające na wymiar podatku dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków są wiążące dla organów podatkowych, a to znaczy, że organy podatkowe nie mogą czynić ustaleń faktycznych sprzecznych z danymi ewidencyjnymi (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia - 25 sierpnia 2021 r., sygn. akt III FSK 4002/21, 6 października 2021 r., sygn. akt III FSK 165/21, 12 października 2021 r., sygn. akt III FSK 385/21). W ślad za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2023 r., sygn. akt III FSK 530/22 wskazać należy, że ewidencja gruntów i budynków ma walor dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 194 § 1 O.p., a więc stanowi dowód tego, co zostało w niej stwierdzone. Przeprowadzenie przeciwdowodu (zgodnie z art. 194 § 3 O.p.) dotyczyć może tylko takich sytuacji, gdy (1) wpis w ewidencji gruntów i budynków jest niezgodny z treścią dokumentów, na podstawie których wpisu się dokonuje, (2) zachodzi sprzeczność z zapisami w innych rejestrach publicznych, których pierwszeństwo wynika z regulujących ich prowadzenie bezwzględnie obowiązujących przepisów, (3) gdy posłużenie się wyłącznie danymi ewidencyjnymi musiałoby się wiązać z pominięciem przepisów zawartych w ustawie podatkowej, mających wpływ na wymiar podatku. Przeprowadzenie przeciwdowodu na podstawie art. 194 § 3 O.p nie może natomiast dotyczyć zmiany (ustalenia przez organ podatkowy) zapisów w ewidencji gruntów i budynków. Wbrew argumentacji skarżącej, operat geodezyjny nie mógł stanowić podstawy do naliczenia podatku od nieruchomości zgodnie z przyjętą tam klasyfikacją gruntów. Sąd podziela stanowisko SKO przedstawione w zaskarżonej decyzji, że w postępowaniu podatkowym nie powinno się dokonywać ustaleń w zakresie cech przedmiotów opodatkowania, które nie zostały wprowadzone do ewidencji gruntów i budynków. Aktualizacja danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków odbywa się w innym trybie. Mając na uwadze powyższe, Sąd nie stwierdził zasadności podniesionych w skardze zarzutów naruszenia – art. 121 § 1, art. 122 w zw. z art. 187 § 1 w zw. z art. 191 oraz art. 122 w zw. z art. 203 § 1 i w zw. z art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Końcowo Sąd nadmienia, że dostrzegł, iż w aktach sprawy brak jest dokumentów dotyczących postępowania rekultywacyjnego, na które Kolegium powołało się w zaskarżonym rozstrzygnięciu, w szczególności decyzji Starosty T. z dnia 27 lipca 2018 r. o uznaniu za zakończoną rekultywację w kierunku wodno-rolnym części gruntów stanowiących teren poeksploatacyjny, niemniej jednak uznał, że fakty z nich wynikające nie były kwestionowane przez skarżącą, nie stanowiły przedmiotu sporu i były znane spółce. Nadto, w ocenie składu orzekającego w sprawie decyzja z dnia 27 lipca 2018 r. nie stanowi skutecznego przeciwdowodu dla danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Tym samym, Sąd aprobuje pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 13 grudnia 2023 r., sygn. akt I SA/Lu 528/23, że decyzja o zakończeniu rekultywacji i wynik oględzin nie stanowią skutecznego przeciwdowodu dla danych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie klasyfikacji działek gruntu. Zdaniem Sądu w sprawie nie wystąpiło, wbrew twierdzeniom skarżącej, zagadnienie prawne z którym należałoby wiązać obowiązek organu zawieszenia postępowania. Mając na uwadze przedstawioną argumentację, Sąd działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935) oddalił skargę w całości.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 17.07.2026. · Źródło