I SA/Kr 383/22
WyrokWSA w Krakowie2022-07-06
Skład orzekający: sędzia WSA Bogusław Wolas, sędzia WSA Piotr Głowacki (spr.), sędzia WSA Urszula Zięba
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy budynek, który został przebudowany i przeznaczony na hotel, a następnie wynajmowany na działalność hotelarską, ale po rozwiązaniu umowy najmu nie jest fizycznie wykorzystywany, powinien być opodatkowany jako budynek mieszkalny czy jako budynek związany z działalnością gospodarczą?Ratio decidendi
Budynek, który został przebudowany i przeznaczony na hotel, a następnie wynajmowany na działalność hotelarską, nawet jeśli po rozwiązaniu umowy najmu nie jest fizycznie wykorzystywany, nadal jest związany z działalnością gospodarczą. Kluczowe jest jego przeznaczenie, cechy techniczne oraz fakt, że został wprowadzony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorcy. Okresowe niewykorzystywanie obiektu nie zmienia jego charakteru jako nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą, zwłaszcza gdy nie wykazano, że jest wykorzystywany do celów osobistych.Stan faktyczny
Skarżący J.B. i E.B. kwestionowali decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji odmawiającą zmiany ostatecznej decyzji podatkowej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za 2020 r. Spór dotyczył kwalifikacji podatkowej budynku przy ul. [...] w Krakowie, który został przebudowany na hotel, a następnie wynajmowany na działalność hotelarską. Po rozwiązaniu umowy najmu, budynek nie był fizycznie wykorzystywany, jednak skarżący twierdzili, że powinien być opodatkowany jako budynek mieszkalny.Rozstrzygnięcie
Oddalił skargę.Pełny tekst orzeczenia
Sygn. akt I SA/Kr 383/22. [pic] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Bogusław Wolas Sędziowie: sędzia WSA Piotr Głowacki (spr.) sędzia WSA Urszula Zięba po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 lipca 2022 r. spraw ze skargi J. B. i E. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 30 grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2020 r.; oddala skargę.
Prezydent Miasta Krakowa decyzją z dnia 25 listopada 2020 r., znak PD-01-1.3120.4.9.2020.DL, po rozpatrzeniu wniosku J.B., orzekł o odmowie zmiany w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej ostatecznej decyzji z dnia 2 stycznia 2020 r. znak PD-01-1.3120.4.301575.2020.DL w sprawie ustalenia E. i J. B. wysokości podatku od nieruchomości za rok 2020 w kwocie 12.310,00 zł.
W uzasadnieniu ogan I instancji wyjaśnił, że w dniu 29 lipca 2020 r. J.B. złożył formularz IN-1 "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych", na okoliczność zaistniałej zmiany sposobu wykorzystywania opodatkowanej nieruchomości - w związku z faktem rozwiązania umowy najmu, lokale przestały być wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej. J.B. w przedłożonym formularzu 1N-1, wykazał powierzchnie użytkowe lokali nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 w rubryce przeznaczonej dla budynków mieszkalnych, a powierzchnię użytkową lokalu nr LU1 w rubryce dotyczącej budynków pozostałych. Aktualizacja podstawy opodatkowania nastąpiła z dniem 30 maja 2020 r.
Prezydent Miasta Krakowa przedstawił stan faktyczny sprawy, zebrane dowody i wyjaśnił przesłanki zmiany ostatecznej decyzji podatkowej w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej. Wskazano, że zgodnie z ewidencją gruntów i budynków E. i J. B. są właścicielami wyodrębnionych nieruchomości lokalowych, zlokalizowanych w budynku przy ul. [...] w K. - lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i niemieszkalnego lokalu nr LU1. Budynek przy ul. [...] sklasyfikowany jest w ewidencji oraz w księdze wieczystej jako budynek o funkcji mieszkalnej. J.B. jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: I., o przeważającej działalności "pośrednictwo w obrocie nieruchomościami". Organ podatkowy zwrócił uwagę na znajdującą się w aktach sprawy decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 1385/6740.2/2018 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą J.B. pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z przeznaczeniem na hotel (oficyna), na działce [...] obr. [...] przy ul. [...] w K., z wewnętrznymi instalacjami: gazową, wod.-kan., wentylacji oraz elektryczną". Na mocy decyzji, obiekt budowlany zakwalifikowano do kategorii "XIV", która, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obejmuje budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne. Zważywszy na treść ww. decyzji organ podatkowy nabrał uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości i aktualności wpisów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, dotyczących funkcji użytkowej budynku. Wskazano, że w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, według stanu na dzień 1 lipca 2020r., pod numerem ewidencyjnym [...], widniał obiekt o nazwie "[...]", położony pod adresem ul. [...] w K., rodzaj obiektu określony, jako aparthotel. Z kolei wg. stanu na dzień 10 sierpnia 2020 r., ww. obiekt już nie figurował. Zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, obiekt "[...]" został wykreślony z ww. ewidencji, z uwagi na zaszeregowanie go do rodzaju Hotel kategorii *** (trzy gwiazdki). Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., obiekt "[...]" przy ul. [...] w K. został zaszeregowany do rodzaju Hotel kategorii *** (trzy gwiazdki).
J.B. wyjaśnił między innymi, że:
- wszystkie lokale nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz LU1 zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa pod firmą I., jednak z chwilą rozwiązania umowy z firmą G. Sp. z o.o. z siedzibą w K. w dniu 30 maja 2020 r., zaprzestano rozliczania wydatków dotyczących ww. nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, zaprzestano również dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ww. nieruchomości,
- przebudowa budynku przy ul. [...] w K. zakończyła się, podatnik posiada pozwolenie na użytkowanie nieruchomości. Budynek składa się z 15 mieszkań i lokalu użytkowego, zatem może pełnić funkcję zarówno mieszkaniową, jak i hotelową. Funkcja hotelowa jest funkcją dalej idącą,
-aktualnie budynek nie jest wynajęty, budynek jest zamknięty, nie jest w żaden sposób wykorzystywany i klucze do niego posiada wyłącznie on. W przyszłości podatnik zamierza wykorzystywać budynek ponownie w celach hotelowych,
- działalność jest zawieszona, jednak w przyszłości podejmie działania, aby wznowić działalność hotelarską. Budynek nie utracił zdolności do bycia hotelem. Ponadto budynek jest w takim stanie (tj. wykończenie i wyposażenie lokali), że w każdym momencie może na nowo pełnić funkcję hotelarską.
W niniejszej sprawie organ I instancji powołując się na art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, postanowił odmówić wiarygodności dowodowi w postaci ewidencji gruntów i budynków w zakresie funkcji użytkowej budynku zlokalizowanego przy ul. [...] w K., albowiem przyjął, że wbrew danym w ujawnionym w ewidencji - poświadczającym mieszkalny charakter budynku, w rzeczywistości pełni on funkcję hotelową. Podkreślono, że podatnik prowadził inwestycję polegającą na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. [...] w K. na hotel na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 1385/6740.2/2018 w sprawie o sygnaturze AU-01-3.6740.2.1175.2018.KKA z dnia 7 grudnia 2018 r. Przedmiotowa inwestycja została ostatecznie zrealizowana. Z treści decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki nr 1633/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. wynika, iż w dniu 14 grudnia 2018 r. podatnicy – E.B. i J.B., wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku przy ul. [...] w K. - po dokonanej przebudowie i zmianie funkcji użytkowej, zrealizowanej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 1385/6740.2/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. Postępowanie administracyjne zostało jednak w całości umorzone jako bezprzedmiotowe, bowiem Prawo Budowlane nie nakłada na inwestorów obowiązku uzyskania decyzji na użytkowanie, bądź złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku realizacji inwestycji polegającej na przebudowie budynku. Wobec powyższego podatnicy, od razu po prawidłowo wykonanych robotach, uzyskali prawo do użytkowania przebudowanego i o nowym przeznaczeniu budynku, bez konieczności oczekiwania na stanowisko organu nadzoru budowlanego. Tym samym, z dniem zakończenia prac budowlanych, budynek ten stał się hotelem, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego.
Wskazano, że budynek był w okresie od 10 lipca 2019 r. do 30 maja 2020 r. przedmiotem umowy najmu, gdzie najemcą była spółka pod firmą G. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. [...] w K.. Organ przedstawił treść ww. umowy. W ocenie organu podatkowego niezaprzeczalnym dowodem przemawiającym za tym, iż budynek zlokalizowany przy ul. [...] w K. jest w rzeczywistości hotelem, a nie budynkiem mieszkalnym, jak stanowią dane geodezyjne, jest decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., dokonująca zaszeregowania obiektu "[...]", położonego przy ul. [...] w K., do rodzaju Hotel kategorii *** (trzy gwiazdki). Organ I instancji przedstawił przepisy i procedurę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii. W ocenie organu uzyskanie zaszeregowania obiektu "[...]" do rodzaju Hotel kategorii *** (trzy gwiazdki), świadczy zatem o tym, iż budynek ten spełnił wszystkie wymagania ustalone dla hotelu trzygwiazdkowego, a zatem jest obecnie hotelem.
Ponadto zauważono, że w aneksie do umowy najmu z dnia 10 lipca 2019 r. rozwiązującym w dniu 30 maja 2020 r. umowę najmu z dnia 10 lipca 2019 r. z najemcą nieruchomości spółką G. Sp. z o.o. wskazano na fakt, iż wszelkie roboty adaptacyjne, remonty i zamiany adaptacyjne poczynione przez najemcę, w związku z prowadzoną przez niego działalnością hotelową w budynku ul. [...] w K., przeszły z chwilą rozwiązania umowy na własność wynajmującego, tj. podatników. Ponadto, jak wynika z dokumentu, podatnicy odkupili od najemcy wyposażenie, które eksploatowane było w trakcie prowadzenia działalności hotelu, a także prawo do korzystania z nazwy "G." dla hotelu kategoryzowanego za pomocą trzech gwiazdek, rejestracji tej nazwy jako znaków towarowych oraz ich wykorzystania w działalności gospodarczej podatników lub ich kontrahentów. Sam podatnik przyznaje, że przedmiotowy budynek nie utracił zdolności do bycia hotelem, a wykończenie i wyposażenie budynku pozwala na wznowienie w nim działalności hotelowej w dowolnym momencie, do czego też podatnik w przyszłości zamierza dążyć. Innymi słowy, z dniem rozwiązania umowy najmu budynek nie utracił cech budynku hotelowego, nie zostały bowiem poczynione żadne działania, których celem byłoby przywrócenie funkcji budynku sprzed przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na hotel, tj. mieszkalno-usługowej, nie wykonano w tym celu żadnych robót budowlano-adaptacyjnych. Przeciwnie, mimo - jak twierdzi podatnik - zaprzestania prowadzenia jakiejkolwiek działalności w budynku i zamknięcia go na klucz, zachowano w nim wyposażenie hotelowe, pozostawiono szyld informujący o hotelu nad drzwiami wejściowymi do budynku, nie podjęto działań zmierzających do wykreślenia obiektu z Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, a to wszystko z zamiarem kontynuowania działalności hotelarskiej. Nie ulega zatem wątpliwości, że zarówno w trakcie trwania najmu, jak po jego ustaniu budynek ten był i nadal pozostaje hotelem.
W świetle powyżej przedstawionych faktów organ podatkowy uznał, że budynek położony przy ul. [...] w K., wraz z wchodzącymi w jego skład lokalami stanowiącymi odrębne nieruchomości, w momencie zakończenia przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na hotel, przestał być budynkiem mieszkalnym w ujęciu funkcjonalnym, tj. nie służy obecnie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela nieruchomości oraz osób mu bliskich jest kryterium decydującym o zaliczeniu budynku do poszczególnych kategorii budynków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Wynika to z faktu, iż ustawodawca nie zdefiniował pojęcia budynku mieszkalnego w ww. akcie prawnym. Dlatego też, zgodnie z regułami wykładni przepisów prawnych, wyjaśnienie tej kategorii opodatkowania wymaga sięgnięcia do wykładni językowej, tj. ustalenia, jakie znaczenie ma to pojęcie w języku powszechnym. Według Słownika Języka Polskiego za dom mieszkalny uznaje się budynek służący lub nadający się do mieszkania; za mieszkanie zaś pomieszczenie, w którym stale się mieszka (Słownik Języka Polskiego pod. red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa, 2002, tom 2, str. 154). Zgodnie z powyższą definicją, możliwość uznania danego obiektu za budynek (lokal) mieszkalny, a tym samym zastosowania wobec niego przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.o.l. preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości, wymaga spełnienia przez ten obiekt dwóch przesłanek - posiadania walorów technicznych wymaganych dla budynku (lokalu) mieszkalnego oraz rzeczywistego spełniania przez niego funkcji mieszkaniowych. Nie można zatem uznać danego obiektu za budynek mieszkalny wyłącznie na postawie posiadania przez niego odpowiednich dla budynku mieszkalnego uwarunkowań technicznych - należy w takim wypadku również zbadać, czy obiekt ten służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Zdaniem organu, budynek nie spełnia przesłanek kwalifikujących do dalszego uznawania go za budynek mieszkalny po dokonanej przebudowie i zmianie funkcji użytkowej na hotel. Wedle zgromadzonej dokumentacji, warunek posiadania właściwych dla lokali mieszkalnych cech technicznych można uznać za wypełniony w przypadku 3 z 15 lokali wyodrębnionych w ww. budynku, a sklasyfikowanych w geodezji jako mieszkalne. Dotyczy to mianowicie tych "apartamentów hotelowych", które wyposażono w aneksy kuchenne. Powierzchnia pozostałych 12 lokali - "apartamentów" i "pokojów hotelowych" to wyłącznie przedpokoje, pokoje oraz łazienki, co oznacza, że lokale te nie spełniają wymagań technicznych stawianych przez ustawodawcę mieszkaniom, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktur)' z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j: Dz.U. z 2019 r. póz. 1065 z późn. zm.). Stosownie bowiem do § 92 ust. 1 ww. aktu prawego, mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć m.in. kuchnię lub aneks kuchenny. Brak pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej w lokalu jest czynnikiem uniemożliwiającym trwałe zamieszkiwania w nim ludzi, bowiem zostają oni pozbawieni możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych (np. przygotowywania posiłków).
Jeśli zaś chodzi o spełnienie warunku drugiej kluczowej przesłanki, to w przypadku budynku i wyodrębnionych w nim lokali, nie może być mowy o spełnianiu funkcji mieszkaniowych, rozumianych jako zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych właściciela i osób mu bliskich. Nieruchomość ta znajduje się bowiem w posiadaniu przedsiębiorcy – J.B. i służy do realizacji określonych zadań gospodarczych przedsiębiorstwa I. (uzyskiwanie przychodów z najmu). O powyższym świadczy dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości, udokumentowany zawieranymi umowami najmu, a także fakt wprowadzenia przedmiotowej nieruchomości do ewidencji środków trwałych ww. przedsiębiorstwa, potwierdzony przez samego podatnika oraz biuro rachunkowe świadczące usługi księgowe. Nie ma znaczenia okoliczność przejściowego niewykorzystywania nieruchomości do celów prowadzenia działalności hotelarskiej, bowiem nie powoduje to automatycznej zmiany funkcji budynku na mieszkaniową. W okresie, jaki obejmuje postępowanie zakończone niniejszą decyzją, nieruchomość nie służyła zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych podatników, obecnie także nie służy temu celowi i najprawdopodobniej nie będzie służyła w najbliższej przyszłości, gdyż zamiarem podatnika jest wznowienie w budynku działalności hotelarskiej. Podobnie rozpatrując kwestię budynku hotelowego w ujęciu funkcjonalnym, w oderwaniu od osoby właściciela - przedsiębiorcy, nie może być mowy o funkcji zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych potencjalnych klientów hotelu. Można co prawda posłużyć się ogólnikowym stwierdzeniem, iż osoby korzystające z usług hotelowych "mieszkają" w hotelu w trakcie swojego pobytu, jednak z reguły zakwaterowanie to jest krótkotrwałe, przejściowe i służące realizacji celów turystycznych, rekreacyjnych lub służbowych. Potrzeb mieszkaniowych tego rodzaju z pewnością nie można określić mianem podstawowych.
W świetle przytoczonych przepisów oraz udowodnionych okoliczności faktycznych organ podatkowy uznał, iż w przedmiotowej sprawie nie zachodzi przesłanka do zmiany decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Krakowa nr PD-01-1.3120.4.301575.2020.DL z dnia 2 stycznia 2020 r., a tym samym opodatkowania powierzchni użytkowej nieruchomości zlokalizowanych przy ul. [...] w K., tj.: lokali nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, LU1 stawką inną niż przewidziana dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również opodatkowania powierzchni odpowiadającej udziałom w częściach wspólnych gruntu, które związane są z własnością ww. lokali, stawką inną niż właściwa dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przeprowadzona powyżej analiza prowadzi bowiem do wniosku, iż wbrew zapisom ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków - poświadczających mieszkalny charakter budynku oraz wyodrębnionych w nim lokali, w rzeczywistości pełnią one funkcję hotelową, co wyklucza możliwość opodatkowania ich preferencyjną stawką podatkową, przewidzianą dla budynków służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych ludzi w zakresie zamieszkiwania. Jednocześnie brak jest podstaw do objęcia nieruchomości stawkami podatku właściwymi dla budynków pozostałych oraz gruntów pozostałych, gdyż związane są one z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.
Decydującym czynnikiem przesądzającym o tym, że organ podatkowy uznał przedmiotowe nieruchomości za znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy, jest okoliczność wprowadzenia nieruchomości do środków trwałych prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Ujęcie nieruchomości we właściwych księgach rachunkowych przedsiębiorstwa podatnika przemawia za stwierdzeniem, że nie stanowią one składnika jego majątku osobistego, lecz wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa, co dowodzi istnienia związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że choć przejściowo nieruchomości nie są fizycznie zajmowane przez podmiot świadczący usługi hotelarskie, to cechy techniczne budynku oraz wyodrębnionych w nim lokali sprawiają, że mogą być one w każdym momencie wykorzystywane na ten cel.
Od powyższej decyzji odwołanie złożyli E.B. i J.B., zarzucając naruszenie prawa materialnego, tj.:
1. art. 1a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5 ust. l pkt 2 lit, b) u.p.o.l. poprzez:
a) niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji opodatkowanie lokali znajdujących się budynku, który stanowi kamienicę mieszkalną, która w części w pewnym zamkniętym okresie czasu była wykorzystywana na potrzeby prowadzenia hotelu, z uwzględnieniem stawek najwyższych w sytuacji, w której w okresie objętym postępowaniem skarżący nie prowadzili w tejże części nieruchomości działalności gospodarczej polegającej na wynajmie, ani też nie wykorzystywali jej w żaden inny sposób, co powoduje, że powierzchnia lokali powinna być opodatkowana stawką przewidzianą dla nieruchomości mieszkalnych, nie zaś jak przyjmuje organ podatkowy z uwzględnieniem stawki najwyższej;
b) niezastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l we właściwy sposób, to jest niemożność jego stosowania (nienaliczanie stawki podatku właściwej dla obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) w sytuacji gdy podatnicy nie prowadzą działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym lub jego części,
2. art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. w związku z art. 1a ust 2a pkt 1 u.p.o.l., poprzez ich niezastosowanie, przejawiające się uznaniem budynku za budynek o funkcji innej niż mieszkalny - tzn. związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, co spowodowało zastosowanie stawki najwyższej podatku od nieruchomości, jak dla budynków uznawany za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomimo faktu że stan faktyczny wskazuje że lokale posiadają funkcję mieszkalną, zaś lokal LU-1 winien być traktowany jako powierzchnia budynków pozostałych,
3. art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l. - poprzez potraktowanie lokalu LU1 jako lokalu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i naliczenie najwyższych stawek podatku, podczas gdy w budynku mieszkalnym znajdują się wyodrębnione części (niemieszkalne), stanowiące odrębne nieruchomości lokalowe, jak lokal LU-1, gdzie do takich "pozostałych" (niemieszkalnych) części budynku znajdą zastosowanie stawki właściwe dla budynków (lub ich części) "pozostałych", uregulowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l.,
4. art. 6 ust 5 uopl, poprzez jego nieuwzględnienie
Ponadto wskazano na naruszenie przepisów postępowania mający istotny wpływ na rozstrzygnięcie a to:
a) art. 122, art. 187 § 1, a także art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez naruszenie przepisów postępowania obligujących organy podatkowe do pełnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, a także brak zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, a także wybiórcze potraktowanie zebranego materiału dowodowego, co narusza zasady procedury i ma istotny wpływ na wynik sprawy; w szczególności poprzez zaniechanie czynności dowodowych pozwalających na ustalenie, w jakim charakterze budynek był wykorzystywany w roku, którego dotyczy zaskarżone rozstrzygnięcie,
b) naruszenie art. 124 o.p. wobec zaniechania właściwego prawnie ustalenia stanu faktycznego okoliczności sprawy i prawidłowego umotywowania decyzji,
c) naruszenie art. 187 i art. 180 § 1 o.p. polegające na braku wyjaśnienia istotnej okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy, czy charakter posiadania nieruchomości przez podatników będących osobami fizycznymi wskazuje, że nieruchomość jest w posiadaniu tylko i wyłącznie przez jednego z nich prowadzącego działalność gospodarczą, brak rozróżnienia funkcji lokalu mieszkalnego od zmiany sposobu użytkowania,
d) naruszenie art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § l, art. 191 o.p. przez niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz dokonanie oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób rzetelny - z przekroczeniem zasad logiki, dowolny - z przekroczeniem zasad swobodnej oceny dowodów;
e) naruszenie art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 191 i art. 194 o.p., poprzez nieuwzględnienie przy wydaniu decyzji całości materiału dowodowego, w tym okoliczności, które wskazuje organ, to jest że lokale znajdujące się w nieruchomości mają w ewidencji budynków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa status mieszkalnych,
f) art. 187 w zw. z art. 191 o.p. poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, a w konsekwencji całkowicie dowolne uznanie, że część budynku mieszkalnego, która w pewnym zamkniętym okresie czasu była zajęta na potrzeby prowadzenia hotelu, jest zajmowana i powinna być opodatkowana w sposób przewidziany dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji gdy materiał dowodowy wprost wskazuje, że podatnik nie prowadzi w tej części budynku aktualnie działalności gospodarczej, ani też nie wykorzystuje go w żaden inny sposób, co powoduje, że powierzchnia byłego aparthotelu powinna być opodatkowana z uwzględnieniem stawek dla budynków mieszkalnych, ewentualnie dla budynków pozostałych,
g) art. 6, k.p.a., art. 7 k.p.a. w zw. z art. 77 § l k.p.a. i 107 § 3 k.p.a., poprzez nie wyjaśnienie stanu faktycznego, oraz nie wyczerpujące zebranie i błędne rozpatrzenie całości materiału dowodowego, nie wskazanie przesłanek, na jakich oparł się organ wydając decyzję w szczególności czy dana okoliczność została udowodniona, przez co wydano decyzję, która narusza interes Stron i nie wyjaśniono istoty sprawy,
h) art. 8 k.p.a., poprzez nie przyczynienie się przez organ do starannego i zgodnego z przepisami prawa prowadzenia postępowania mającego zagwarantować równość wobec prawa oraz podważenie zasady dotyczącej pogłębiania zaufania obywatela do organów państwa,
i) art. 80 k.p.a. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów a w konsekwencji nieustalenie istotnych okoliczności mających znaczenie dla określenia stanu faktycznego lokali mieszkalnych.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie decyzją z dnia 30 grudnia 2021 r. nr SKO.Pod/4140/15/2021, SKO.Pod/4140/16/2021, na podstawie art. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 5, art. 7 u.p.o.l., art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., póz. 276, ze zm.), uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXVIII/719/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 8101), w związku art. 254 i art. 233 § pkt 2 lit a o.p., utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.
W uzasadnieniu wskazano uszczegóławiając opis spornych lokali na to, że zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków E.B. i J.B. są właścicielami nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr [...] obr. [...] w K. o pow. 206 m2, zabudowanej budynkiem przy ul. [...] w K. Budynek w ewidencji budynków został sklasyfikowany jako budynek mieszkalny.
J.B. jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: I. Wykonywana działalność gospodarczą obejmuje między innymi: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (kod PKD 41.20.Z), pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 43.99.Z), Jako przeważającą działalności wskazano w CEIDG pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (kod PKD 68.31.Z). Kolegium ustaliło powyższe w oparciu o dane z CEIDG.
W dniu 16 lipca 2015 r. podatnicy zawarli umowę najmu z A.K., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F., której przedmiotem były wszystkie lokale mieszkalne i niemieszkalne w budynku przy ul. [...] w K. Z kolei w dniu 10 lipca 2019 r. J.B. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i E.B. zawarli z firmą G. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. [...] w K. umowę najmu nieruchomości o nazwie [...] , obejmującej działkę nr [...] wraz z budynkiem przy ul. [...] i wszystkimi lokalami znajdujące się budynku. Zgodnie z umową najemca będzie wykorzystywał nieruchomość na prowadzenie działalności hotelowej. W dniu 30 maja 2020 r. zawarto aneks do ww. umowy najmu , na podstawie którego strony dokonały rozwiązania umowy najmu.
Istotne było także, iż podatnik w odpowiedzi udzielił wyjaśnienia dlaczego pod adresem nieruchomości oferowane są na stronach internetowych apartamenty noclegowe pod nazwą "[...] ", oświadczając, że nie zna sytuacji, nie zna takiej firmy i stwierdził, że lokal nie jest wynajęty żadnemu podmiotowi i jest obecnie nieużytkowany, zaś na pytanie, dlaczego obiekt nie został wykreślony z Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, że działalność jest zawieszona, jednak w przyszłości podejmie działania, aby wznowić działalność hotelarską. Budynek nie utracił zdolności do bycia hotelem. Ponadto podatnik oświadczył, że budynek jest w takim stanie (tj. wykończenie i wyposażenie lokali), że w każdym momencie może na nowo pełnić funkcję hotelarską. Istotny też był skan zaświadczenia wydanego przez Biuro Rachunkowe J. z 17 września 2020 r" poświadczającego, że w ewidencji środków trwałych firmy I. znajduje się sporny budynek (kamienica mieszkalno – usługowa) przy ul. [...].
Organ odwoławczy podkreślił, że dla zakwalifikowania budynku do kategorii budynków mieszkalnych decydujące znaczenie ma kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Skoro więc ze stanu faktycznego wynika, że budynek, po definitywnym zakończeniu remontu (przebudowy) budynku i przeznaczeniu na prowadzenie działalności hotelowej, przestał być budynkiem mieszkalnym, to sam fakt okresowego niewykorzystywania obiektu w działalności gospodarczej (który ma charakter przejściowy), nie pozwala na uznanie danego budynku za mieszkalny, a tym samym zastosowania wobec niego stawki podatkowej przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.o.l. Jak słusznie wskazał organ I instancji zastosowanie preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości, wymaga spełnienia przez ten obiekt dwóch przesłanek - posiadania walorów technicznych wymaganych dla budynku (lokalu) mieszkalnego oraz rzeczywistego spełniania przez niego funkcji mieszkaniowych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 658/09, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/G11317/18). W analizowanej sprawie te przesłanki nie zostały spełnione.
Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny grunty, budynki i budowle, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, które choćby pośrednio lub w ograniczonym zakresie służą lub mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej tego podmiotu, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. (wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2021 r., sygn. akt III FSK 2942/21 i III FSK 2943/21). Tymczasowe niewykorzystywanie danego obiektu dla celów działalności gospodarczej nie uprawnia do przyjęcia, że nie stanowi on nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 33/20, por. również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2021 r., sygn. akt III FSK 2715/21). Ponadto w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej budynek (lub część budynku) może zostać uznany za zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, co uzasadnia zastosowanie stawek podatkowych przewidzianych w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. b) u.p.o.L, jeżeli stanowi on element przedsiębiorstwa takiej osoby i jest związany z wykorzystywaniem go w prowadzeniu działalności gospodarczej, służy do realizacji gospodarczych celów przedsiębiorcy.
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy, ich charakter i przeznaczenie świadczą o tym, że mają służyć do realizacji gospodarczych celów przedsiębiorcy, a budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez J.B. działalności gospodarczej. Powyższe przemawia za stwierdzeniem, że nie stanowią one składnika majątku osobistego podatnika, lecz wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa, co dowodzi istnienia związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z powyższym, pomimo, że przejściowo nieruchomości (z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu działalności hotelarskiej) nie były fizycznie zajmowane przez podmiot świadczący usługi hotelarskie, to z uwagi na cechy techniczne budynku oraz fakt, że najemca nie usunął wyposażenia i w każdym momencie mogą one być ponownie wykorzystywane do świadczenia usług hotelarskich nie ustał ich związek z działalnością gospodarczą.
W przypadku współposiadania nieruchomości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i osobę fizyczną, zastosowanie znajduje zasada określona w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. u.p.o.ł., zgodnie z którą jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Zgodnie z powyższą normą prawną nieruchomość będąca współwłasnością kilku podmiotów stanowi przedmiot opodatkowania jako całość, bez podziału na poszczególne udziały współwłaścicieli nieruchomości - taki stan faktyczny występuje w odniesieniu do lokali usytuowanych w budynku położonym przy ul. [...] w K., stanowiących własność Państwa E.B. i J.B.
W niniejszej sytuacji bez wpływu na zastosowaną stawkę opodatkowania podatkiem od nieruchomości pozostaje fakt, iż E.B. jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest przedsiębiorcą. O wyborze stawki podatku decyduje bowiem gospodarczy charakter przedmiotu opodatkowania, a niewłaściwości podmiotowe podatników, nie ma zatem podstaw do różnicowania stawki podatku w oparciu o kryteria podmiotowe. W orzecznictwie sądowym nie budzi wątpliwości, że osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z przedsiębiorcą lub innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości w/g podwyższonych stawek, obowiązujących dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ugruntowany jest także pogląd, że osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skoro, bowiem o wyborze stawki podatku decyduje gospodarczy charakter przedmiotu opodatkowania, a nie właściwości podmiotowe podatników, a zobowiązanie podatkowe obarcza solidarnie wszystkich współwłaścicieli przedmiotu opodatkowania, nie ma zatem usprawiedliwionych podstaw do różnicowania stawki podatku w oparciu o kryteria podmiotowe. Solidarny charakter tego zobowiązania wyklucza, bowiem możliwość rozdzielenia go na poszczególnych podatników, z zastosowaniem zróżnicowanych, z uwagi na właściwości podmiotowe poszczególnych podatników, stawek opodatkowania. Wobec tego, obciążające wszystkich współwłaścicieli zobowiązanie, ustalić należy od będącego przedmiotem współwłasności przedmiotu opodatkowania, z zastosowaniem jednej właściwej z uwagi na przedmiot opodatkowania, stawki podatkowej (wyrok WSA w Rzeszowie z 24.09.2010 sygn. akt I SA/Rz 402/10 LEX nr 607456). Zatem jeżeli jeden ze współwłaścicieli wykorzystuje nieruchomość dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, to opodatkowanie podatkiem od nieruchomości następuje według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą i obciąża solidarnie wszystkich współwłaścicieli, przy czym bez znaczenia pozostaje tutaj sposób korzystania z nieruchomości, rodzaj prowadzonej działalności oraz fakt, że drugi ze współwłaścicieli działalności gospodarczej nie prowadzi (por. wyrok NSA z dnia 13 października 2000 r., I SA/Gd 399/00 /Lex nr 46439/ oraz wyrok SN z dnia 13 lutego 2003 r., III RN 22/02 /OSNP 2004 nr 6 póz. 92/.). Skoro zatem organ podatkowy ustalił, iż lokale nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, LU1 w budynku położonym przy ul. [...] w K. związane są z prowadzoną przez J.B. działalnością gospodarczą, to również E.B., jako współwłaścicielka ww. nieruchomości, obowiązana jest opłacać podatek według najwyższych stawek, obowiązujących dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co jest prawną konsekwencją solidarnego charakteru tego zobowiązania. Nie ma tutaj znaczenia okoliczność wyrażenia lub niewyrażenia zgody przez Panią E.B. na wynajem nieruchomości przez jej współmałżonka.
Na to rozstrzygnięcie została wniesiona przez J. i E. B. skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K., w której zarzucili oni:
I. naruszenie prawa materialnego, tj.:
1. art. 1a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 2a) pkt 1 i art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l. poprzez:
a) niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji opodatkowanie lokali znajdujących się budynku, który stanowi kamienicę mieszkalną, która w części w pewnym zamkniętym okresie czasu była wykorzystywana na potrzeby prowadzenia hotelu, z uwzględnieniem stawek najwyższych w sytuacji, w której w okresie objętym postępowaniem skarżący nie prowadzili w tejże części nieruchomości działalności gospodarczej polegającej na wynajmie, ani też nie wykorzystywali jej w żaden inny sposób (lokale nie były zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej), co powoduje, że powierzchnia lokali powinna być opodatkowana stawką przewidzianą dla nieruchomości mieszkalnych, nie zaś jak przyjmuje organ podatkowy z uwzględnieniem stawki najwyższej;
b) nie zastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) u.p.o.l we właściwy sposób, to jest niemożność jego stosowania (nienaliczanie stawki podatku właściwej dla obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) w sytuacji gdy podatnicy nie prowadzą działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym lub jego części, zaś lokale mają przeznaczenie mieszkalne i po 30 czerwca 2020 r. nie były zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej;
2. art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. w związku z art. la ust 2a pkt 1 u.p.o.l., poprzez niezastosowanie normy z nich wynikającej, przejawiające się uznaniem budynku przy ul. [...] za budynek o funkcji innej niż mieszkalny - tzn. związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, co spowodowało zastosowanie stawki najwyższej podatku od nieruchomości, jak dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomimo że stan faktyczny wskazuje że lokale posiadają funkcję mieszkalną, zaś lokal LU-1 winien być traktowany jako powierzchnia budynków pozostałych;
3. art. 5 ust. 1 pkt 2 lit, e u.p.o.l. - poprzez potraktowanie lokalu LU1 Jako lokalu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i naliczenie najwyższych stawek podatku, podczas gdy w budynku mieszkalnym znajdują się wyodrębnione części (niemieszkalne), stanowiące odrębne nieruchomości lokalowe, jak lokal LU-1, gdzie do takich "pozostałych" (niemieszkalnych) części budynku znajdą zastosowanie stawki właściwe dla budynków (lub ich części) "pozostałych", uregulowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l.;
4. art. 6 ust 5 u.o.p.l., poprzez jego nieuwzględnienie, w sytuacji gdy obowiązek podatkowy w zakresie lokali zajętych pod działalność gospodarczą trwał do 30 maja 2020 i wygasł po tym dniu, co w konsekwencji doprowadziło do nie ustalenia wysokości podatku za rok 2020 proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy związany z zajęciem lokali celem prowadzenia działalności gospodarczej i do miesięcy, w których taki obowiązek nie istniał;
5. art. 21 ust 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz art. 20 ust 2 pkt 3 p.g.k. poprzez ich nieuwzględnienie, co spowodowało że przy wydaniu decyzji pominięto zupełnie wiążące prawnie i faktycznie zapisy ewidencji gruntów i budynków, wskazujące na mieszkalny charakter budynku i lokali znajdujące się w nieruchomości przy ul. [...], co spowodowało w konsekwencji zastosowanie innych stawek podatków niż dal lokali posiadających status mieszkalnych;
II. naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie a to:
a) naruszenie art. 122, art. 187 § 1, a także art. 191 Ordynacji podatkowej obligujących organy podatkowe do pełnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego sprawy, a także brak zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, a także wybiórcze potraktowanie zebranego materiału dowodowego, co narusza zasady procedury i ma istotny wpływ na wynik sprawy; w szczególności poprzez zaniechanie czynności dowodowych pozwalających na ustalenie, w jakim charakterze budynek był wykorzystywany w roku, którego dotyczy zaskarżone rozstrzygnięcie (po 30 maja 2020), w tym poprzez postanowienie o odmowie przeprowadzenia rozprawy z dnia 30 grudnia 2021 r. znak SKO.Pod/4140/15/2021; SKO.Pod/4140/16/2021, podczas gdy na niej mógł organ ustalić stan faktyczny sprawy w szczególność posiadanie funkcji mieszkalnej przez Lokale poprzez posiadanie pionów kuchennych i podłączeń do armatury kuchennej - co organ zastąpił swoją absolutnie błędną interpretacją materiału dowodowego (pomylenie braku armatury kuchennej z brakiem fizycznym aneksu kuchennego lub kuchni, nie uwzględnienie posiadania przez lokale pionów wod-kan pozwalających na użytkowanie kuchni/aneksów), co przełożyło się na nieprawdziwe stwierdzenie, że budynek nie posada walorów technicznych koniecznych dla budynków (lokali) mieszkalnych, a zatem dokonanie oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego z przekroczeniem zasad logiki, i dowolny - z przekroczeniem zasad swobodnej oceny dowodów;
b) naruszenie art. 124 Ordynacji podatkowej wobec zaniechania właściwego prawnie ustalenia stanu faktycznego okoliczności sprawy i prawidłowego umotywowania decyzji;
c) naruszenie art. 187 i art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej polegające na braku wyjaśnienia istotnej okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy, czy charakter posiadania nieruchomości przez podatników będących osobami fizycznymi wskazuje, że nieruchomość jest w posiadaniu tylko i wyłącznie przez jednego z nich prowadzącego działalność gospodarczą, brak rozróżnienia funkcji lokalu mieszkalnego od zmiany sposobu użytkowania;
d) naruszenie art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 191 Ordynacji podatkowej przez niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz dokonanie oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób rzetelny - z przekroczeniem zasad logiki, dowolny - z przekroczeniem zasad swobodnej oceny dowodów;
e) naruszenie art. 180 § 1,art. 187 § 1,art. 191 i art. 194 Ordynacji podatkowej, poprzez nieuwzględnienie przy wydaniu decyzji całości materiału dowodowego, w tym okoliczności, które wskazuje organ, to jest że lokale znajdujące się w nieruchomości przy ul. [...] mają w ewidencji budynków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa status mieszkalnych,;
f) naruszenie art. 180 § 1, art. 187 § 1, art. 191 i art. 194 Ordynacji podatkowej, w związku z art. 21 ust 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego i art. 20 ust 2 pkt 3 p.g.k. poprzez nieuwzględnienie przy wydaniu decyzji całości materiału dowodowego, w tym okoliczności, które wskazuje sam Organ I instancji, że lokale znajdujące się w nieruchomości przy ul. [...] mają w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa status mieszkalnych - czyli nie dokonały interpretacji dokumentu urzędowego, jakim jest ewidencja gruntów, lecz dokonały samodzielnych nieuprawnionych ustaleń w zakresie objętym ewidencją gruntów i budynków.
g) art. 187 w zw. z art. 191 o.p. poprzez naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów, a w konsekwencji całkowicie dowolne uznanie, że część budynku mieszkalnego, która w pewnym zamkniętym okresie czasu była zajęta na potrzeby prowadzenia hotelu, jest zajmowana i powinna być opodatkowana w sposób przewidziany dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sytuacji gdy materiał dowodowy wprost wskazuje, że podatnik nie prowadzi w tej części budynku aktualnie działalności gospodarczej, ani też nie wykorzystuje go w żaden inny sposób, co powoduje, że powierzchnia byłego aparthotelu powinna być opodatkowana z uwzględnieniem stawek dla budynków mieszkalnych, ewentualnie dla budynków pozostałych;
h) art. 6 kpa, art. 7 kpa w zw. z art. 77 § 1 kpa i 107 § 3 kpa, poprzez nie wyjaśnienie stanu faktycznego, oraz nie wyczerpujące zebranie i błędne rozpatrzenie całości materiału dowodowego, nie wskazanie przesłanek, na jakich oparł się organ wydając decyzję w szczególności czy dana okoliczność została udowodniona, przez co wydano decyzję, która narusza interes stron i nie wyjaśniono istoty sprawy;
i) art. 8 kpa, poprzez nie przyczynienie się przez organ do starannego i zgodnego z przepisami prawa prowadzenia postępowania mającego zagwarantować równość wobec prawa oraz podważenie zasady dotyczącej pogłębiania zaufania obywatela do organów państwa;
j) art. 80 k.p.a. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów a w konsekwencji nieustalenie istotnych okoliczności mających znaczenie dla określenia stanu faktycznego lokali mieszkalnych, poprzez zaniechanie postępowania dowodowego i zastąpienie rzetelnego ustalenia funkcji lokali w budynku przy [...] swoim swobodnym, mylnym i błędnym (na podstawie rzeczywistego stanu faktycznego) uznaniem, że lokale te nie spełniają funkcji mieszkalnej;
k) art. 7 k.p.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. poprzez ich niezastosowanie i zaniechanie dokładnego wyjaśnienia sprawy, wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego, a także zaniechania wskazania w decyzji faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, a także nie zawarcie uzasadnienia prawnego i brak wyjaśnienia podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa;
l) art. 107 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 8 § 1 k.p.a. w zw. z art. 11 k.p.a., które polega na niezastosowaniu w/w przepisów i zaniechaniu wskazania prawidłowej podstawy prawnej rozstrzygnięcia, co dodatkowo narusza zasadę pogłębiania zaufania obywateli wobec organów władzy publicznej, a także zasadę przekonywania co do zasadności przesłanek, którymi kierował się organ przy załatwieniu sprawy, zasadności wydawanego rozstrzygnięcia;
m) art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie jednoczesnego uchylenia zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji i orzeczenia co do istoty sprawy;
n) art. 200a § 1 o.p. poprzez nieprzeprowadzenie rozprawy administracyjnej
III. błędne ustalenie stanu faktycznego, do czego przyczyniło się naruszenie przepisów prawa procesowego.
W uzasadnieniu podkreślono, iż główna funkcja spornego budynku jest mieszkalna, w spornym okresie obiekt nie był faktycznie zajęty pod prowadzenie działalności gospodarczej, granica między najmem prywatnym, a dokonywanym w ramach działalności gospodarczej jest płynna, zaprzestano w spornym okresie rozliczać wydatki w ramach kosztów uzyskania przychodów. § 92 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje, że mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania, miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej. Od 2018 r. nastąpiła zmiana przepisu, która uchyliła ust 2 tego przepisu, o następującym brzmieniu: "Kuchnia i wnęka kuchenna powinny być wyposażone w trzon kuchenny, zlewozmywak lub ziew oraz mieć układ przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy". Zatem w mieszkaniu wystarczy, by znajdowały się media, jakie należy posiadać w kuchni lub aneksie kuchennym, nie muszą zaś być wyposażone w armaturę. O posługiwaniu się przez organ II instancji starym brzmieniem przepisu świadczy posługiwanie się przez niego terminem "wnęka kuchenna" (po noweli zastąpiony przez aneks kuchenny). Brak sprawdzenia stanu faktycznego oraz błędna interpretacja w/w przepisu niweczy całkowicie decyzję organu II stopnia. Organ po sprawdzeniu stanu rzeczy wiedziałby, że nie doszło do żadnych prac przy substancji lokali mieszkalnych. Podkreślono także, iż budynek w planie miejscowym jest przeznaczony pod cele mieszkaniowe, a nie usługowe.
W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał swoje stanowisko prezentowane w uzasadnieniu decyzji i wnosił o oddalenie skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2325 ze zm.; dalej : "p.p.s.a.") sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. W ramach swej kognicji sąd bada, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia prawa materialnego i przepisów postępowania.
Z kolei zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Zobowiązany jest natomiast do wzięcia z urzędu pod uwagę wszelkich naruszeń prawa, w tym także tych niepodnoszone w skardze, które są związane z materią zaskarżonych aktów administracyjnych.
Uwzględnienie skargi następuje w przypadkach naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.), naruszenia prawa, dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt. 1 lit. b p.p.s.a.), oraz innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.). W przypadkach, gdy zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach, sąd stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia (art. 145 § 1 pkt. 2 p.p.s.a.). Natomiast w razie nieuwzględnienia skargi w całości albo w części sąd oddala skargę odpowiednio w całości albo w części (art. 151 p.p.s.a.).
Skarga nie jest zasadna i podlega oddaleniu, albowiem zaskarżona decyzja, jak i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji nie są obarczone naruszeniami prawa mogącymi prowadzić do ich wyeliminowania z obiegu prawnego.
Nie mogą odnieść skutku artykułowane w skargach zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego, jak i obrazy przepisów postępowania, zwłaszcza ukierunkowane na wykazanie wad prowadzonego postępowania dowodowego oraz nieadekwatności ustalonych jego wyników w relacji do zgromadzonego w sprawie materiału.
W poddanej sądowej kontroli sprawie sporna była kwalifikacja podatkowa budynku posadowionego na działce nr [...] obr. [...] w K. o pow. 206 m2, przy ul. [...], a to wobec wykorzystywania nieruchomości do 30.05.2020 na działalność hotelową, a następnie wobec rozwiązania przez skarżących (z których jeden jest przedsiębiorcą) umowy najmu zawartej w innym przedsiębiorcą, który w lokalach tych świadczył usługi hotelarskie.
Materialnoprawną podstawą wydanej w sprawie decyzji były przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.p.o.l., opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty; 2) budynki lub ich części; 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3 (...). Z kolei w myśl art. 4 ust. 1 u.p.o.l., podstawę opodatkowania stanowi:
1) dla gruntów - powierzchnia;
2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;
3) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Wedle brzmienia art. 6 ust. 1 u.p.o.l. obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a z ust. 4 wynika, że wygasa on z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek (art. 6 ust. 5 u.p.o.l).
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l. powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Stosownie do art. 4 ust. 2 u.p.o.l. powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. W myśl art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
W świetle art. 1a ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2a pkt 1 u.p.o.l. przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a. W myśl natomiast ust. 2a pkt 1 do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się m. in. budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Ponadto z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy wynika, że jednakowe stawki podatku od nieruchomości przewidziane zostały dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Aby budynek mieszkalny lub jego część mogły być opodatkowane wyższą stawką, właściwą dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy (por. wyrok NSA z dnia 22 lipca 2009 r. sygn. akt II FSK 460/08).
Organy podatkowe prawidłowo przyjęły, iż osoby fizyczne będące przedsiębiorcami występują w obrocie prawnym w dwojakiej roli - jako osoby prywatne oraz jako przedsiębiorcy. Różnego rodzaju obiekty i grunty, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nawet jeśli są niewykorzystywane w danym momencie lub gdzie prowadzona jest innego rodzaju działalność, niż gospodarcza należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. W przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami konieczne jest ustalenie, czy nieruchomość ta wchodzi w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez tę osobę, czy też stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. O gospodarczym przeznaczeniu nieruchomości może świadczyć przykładowo jej ujęcie w prowadzonej przez osobę fizyczną ewidencji środków trwałych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych lub zaliczanie wydatków związanych z korzystaniem z nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej (por. wyrok NSA z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 3355/17). Nie są to jednak jedyne kryteria decydujące o takiej kwalifikacji gruntu lub budynku, bowiem do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zaliczone winny być również te grunty lub budynki, które przejściowo nie są wykorzystywane przez osobę fizyczną w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ale ich cechy oraz rodzaj powodują, że mogą być one wykorzystywane na ten cel. Natomiast warunków takich nie spełnia nieruchomość (budynek, grunt) przeznaczona na realizację niegospodarczych, osobistych ("prywatnych") celów życiowych osoby fizycznej (por. wyrok NSA z dnia 16 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 791/16). Zatem wbrew twierdzeniom skarżących nie można wymagać od organów podatkowych, żeby w okolicznościach niniejszej sprawy, ustalały w tym zakresie drobiazgowo dla każdego pomieszczenia z osobna dokładne przeznaczenie w poszczególnych miesiącach roku. Sposób zagospodarowania nieruchomości wskazuje na jej zajęcie w całości do celów działalności gospodarczej. Brak jest jakichkolwiek dowodów mogących świadczyć o zajęciu jakichś jej części na cele osobiste, prywatne skarżących, lub do realizacji osobistych potrzeb członków ich rodziny.
Okoliczność czasowego lub częściowego niewykorzystywania fragmentów nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, w świetle art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., nie ma wpływu na możliwość zastosowania wyższych stawek podatku, tj. dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy części nieruchomości do wykonywania działalności gospodarczej nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.
Sąd podziela stanowisko organów w zakresie kwalifikacji spornego obiektu, a także prawidłowość przyjętych przez organy podatkowe parametrów (wymiarów) obiektów budowlanych istotnych ze względu na wysokość podatku, w tym ocenę bezzasadności postulowanej przez skarżącego potrzeby przeprowadzenia dalszych dowodów do rozstrzygnięcia ww. kwestii.
Wiodące w sprawie było, że J.B., jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wraz E.B. od 16 lipca 2015 r. wynajmowali m.in. wszystkie sporne lokale w budynku A.K., prowadzącemu działalność gospodarczą, a następnie od 10 lipca 2019 r. zawarli podobną umowę najmu z firmą G. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. [...] w K. i zgodnie z umową najemca wykorzystywał nieruchomość na prowadzenie działalności hotelowej. Dopiero w dniu 30 maja 2020 r. sporządzono aneks do ww. umowy najmu, na podstawie którego strony dokonały rozwiązania umowy najmu. Dodatkowo decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2018 r., nr 1385/6740.2/2018 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą J.B. pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z przeznaczeniem na hotel (oficyna), na działce [...] obr. [...] przy ul. [...] w K., z wewnętrznymi instalacjami: gazową, wod.-kan., wentylacji oraz elektryczną", obiekt budowlany zakwalifikowano do kategorii "XIV", która, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obejmuje budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne. W prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, według stanu na dzień 1 lipca 2020r., pod numerem ewidencyjnym 2016/18, widniał obiekt o nazwie "[...]", położony pod adresem ul. [...] w K., rodzaj obiektu określony jako aparthotel. Z kolei na dzień 10 sierpnia 2020 r., ww. obiekt już nie figurował. Zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, obiekt "[...]" został wykreślony z ww. ewidencji, z uwagi na zaszeregowanie go do rodzaju Hotel kategorii *** (trzy gwiazdki), a to zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. Wszystkie sporne lokale posadowione w budynku, tj. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oraz LU1 zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa pod firmą I., a dopiero z chwilą rozwiązania umowy z firmą G. Sp. z o.o. z siedzibą w K. w dniu 30 maja 2020 r., zaprzestano rozliczania wydatków dotyczących ww. nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, zaprzestano również dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ww. nieruchomości. Okoliczności te w ocenie sądu jednoznacznie dowodzą, że organy prawidłowo przyjęły, iż z ustalonego stanu faktycznego wynika, że budynek, po definitywnym zakończeniu remontu (przebudowy) i przeznaczeniu go na prowadzenie działalności hotelowej, przestał być budynkiem mieszkalnym, a zatem sam fakt okresowego niewykorzystywania obiektu w działalności gospodarczej (który ma charakter przejściowy), nie pozwalał na jego uznanie za mieszkalny. Tym samym prawidłowo zastosowano wobec niego stawkę podatkowa przewidzianą w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.o.l. Wbrew argumentacji przedstawionej w skardze dowody przeprowadzone przez organ są wystarczające dla rozstrzygnięcia, gdyż sugerowane dalsze dowody w postaci oględzin poszczególnych lokali nie mogłyby zniweczyć ustaleń z dokumentów w postaci wynajmu lokali na cele prowadzenia hotelu, oficjalnie stwierdzonej przebudowy na takie cele, a także uzyskania kategorii *** (trzy gwiazdki). Podnoszone w skardze kwestie sprowadzające się do technicznej oceny, czy lokale posiadają pewne elementy wyposażenia, np. kuchennego, czy łazienkowego (piony kuchenne, nieliczne lokale meble kuchenne, itd.) nie mają wpływu na ocenę, że funkcja lokali jest hotelowa, tj. przeznaczone są one na wynajem na krótki okres czasu, a nie na pobyt stały. Stąd nie może budzić wątpliwości, co do swej poprawności stwierdzenie przez organy istnienia odpowiednich walorów technicznych wymaganych tego typu budynku.(lokalu). Z kolei przesłanka związku gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej powinna być oparta na faktycznym lub nawet potencjalnym wykorzystywaniu nieruchomości w działalności gospodarczej (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2021 r., sygn. akt III FSK 2942/21 i III FSK 2943/21, czy z dnia 16 marca 2021 r., sygn. akt III FSK 2715/21). Grunty, budynki i budowle, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, które choćby pośrednio lub w ograniczonym zakresie służą lub mogą służyć do prowadzenia działalności gospodarczej tego podmiotu, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Tymczasowe niewykorzystywanie danego obiektu dla celów działalności gospodarczej tak jak podnoszone w skardze kwestie pandemii i ograniczenia lub zamknięcia działalności na określony czas, nie uprawnia do przyjęcia, że przedmiot sporu nie stanowi nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą w rozumieniu u.p.o.l.; wszak skarżący nie wykazali, że wykorzystują sporne lokale do własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponadto znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej budynek (lub część budynku) może zostać uznany za zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, co uzasadnia zastosowanie stawek podatkowych przewidzianych w art. 5 ust.1 pkt 2 lit. b) u.p.o.l., jeżeli stanowi on element przedsiębiorstwa takiej osoby i jest związany z wykorzystywaniem go w prowadzeniu działalności gospodarczej, służy do realizacji gospodarczych celów przedsiębiorcy. W kontrolowanej sprawie przedmiot sporu został włączony do ewidencji środków trwałych skarżącego, a jedynie od 30 maja 2020r. tj. od rozwiązania umowy najmu z firmą prowadzącą tam hotel zaprzestano rozliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Sam skarżący w odpowiedzi na zapytania organu wskazuje, że działalność hotelowa będzie kontynuowana i odkupił od najemcy wyposażenie związane z działalnością hotelarską. Wobec tego nie naruszono art. 1a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 2a) pkt 1 i art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l.
Kwestia wpisu do ewidencji gruntów i budynków lokali jako funkcji mieszkalnej, nie niweczy powyżej wskazanych ustaleń w zakresie przeznaczenia pod działalność gospodarczą ponieważ funkcja hotelowa również obejmuje mieszkalną, a jedynie jest dalej idąca. Nie można wobec tego zarzucić organowi, że pominął zapisy w ewidencji budynków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, czy nie dokonał interpretacji wpisów w tejże ewidencji.
Organy wbrew zarzutom prawidłowo wyjaśniły kwestię współwłasności osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (J.B.) i E.B. jako jej nie prowadzącej. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na zastosowaną stawkę opodatkowania podatkiem od nieruchomości, gdyż o wyborze stawki podatku decyduje gospodarczy charakter przedmiotu opodatkowania (por. wyroki WSA w Poznaniu z dnia 9 lipca 2010 r. sygn. akt III SA/Po 345/10, w Rzeszowie z dnia 24 września 2010 r. sygn. akt I SA/Rz 401/10 i w Opolu z dnia 22 października 2010 r. sygn. akt I SA/Op 237/10). Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z przedsiębiorcą lub innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli wykorzystuje nieruchomość dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, to opodatkowanie podatkiem od nieruchomości następuje według stawek przewidzianych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą i obciąża solidarnie wszystkich współwłaścicieli, przy czym bez znaczenia pozostaje tutaj sposób korzystania z nieruchomości, rodzaj prowadzonej działalności oraz fakt, że drugi ze współwłaścicieli działalności gospodarczej nie prowadzi.
Argumentacja organu prowadzi do prawidłowej konstatacji, że przedmiotowe nieruchomości znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy, ich charakter i przeznaczenie świadczą o tym, że mają służyć do realizacji gospodarczych celów przedsiębiorcy, a budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez J.B. działalności gospodarczej. Powyższe przemawia za stwierdzeniem, że nie stanowią one składnika majątku osobistego podatnika, lecz wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa, co dowodzi istnienia związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo, że przejściowo nieruchomości (z uwagi na ograniczenia w prowadzeniu działalności hotelarskiej) nie były fizycznie zajmowane przez podmiot świadczący usługi hotelarskie, to z uwagi na cechy techniczne budynku oraz fakt, że najemca nie usunął wyposażenia i w każdym momencie mogą one być ponownie wykorzystywane do świadczenia usług hotelarskich nie ustał ich związek z działalnością gospodarczą.
Nie zasługują też na uwzględnienie zarzuty naruszenia przepisów postępowania.
W ocenie sądu materiał dowodowy, który posłużył organom podatkowym do rozstrzygnięcia jest dostatecznie wyczerpujący, a jego ocena nie pozwala na przyjęcie dowolności w jego analizie. Nie została w związku z tym naruszona zasada obiektywnej prawdy materialnej, a posłużenie się przy uzasadnieniu decyzji przez organ odwoławczy dowodami i wnioskami organu I instancji, nie naruszyło zasady własnej autonomicznej analizy zebranych dowodów, gdyż organ II instancji przedstawił własne rozumowanie i własną ocenę całokształtu okoliczności sprawy, a także przeprowadził szereg własnych dowodów.
Podkreślić należy, że organy analizowały materiał dowodowy kompleksowo i akcentując jego koherentność, nie upatrując w osobno ujawnionych aspektach sprawy znaczenia determinującego, lecz podkreślając łączną wymowę ujawnionych faktów. Zarówno dowody te, jak i ich ocena, a także oparta na nich faktografia zostały obszernie przedstawione w uzasadnieniach decyzji. Dokonanej przez organy ocenie dowodów nie sposób zarzucić przekroczenia granic dowolności.
Aby w ramach owej swobodnej oceny nie zostały przekroczone granice dowolności, organ podatkowy przy ocenie zebranych w sprawie dowodów powinien, m.in. kierować się prawidłami logiki, zgodnością oceny z prawami nauki i doświadczenia życiowego, traktowania zebranych dowodów jako zjawisk obiektywnych, oceniania dowodów wyłącznie z punktu widzenia ich znaczenia i wartości dla rozpatrywanej sprawy, wszechstronnością oceny (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 października 2015 r., sygn. akt I FSK 1148/14, Lex Omega nr 1815078). Nie wystarczy wskazać w sposób wybiórczy na określony dowód, ponieważ jego moc i wiarygodność powinna być zbadana i oceniona na podstawie całego zebranego materiału dowodowego przy uwzględnieniu wszystkich dowodów przeprowadzonych w postępowaniu oraz wszystkich okoliczności towarzyszących przeprowadzaniu poszczególnych środków dowodowych, mających znaczenie dla sprawy (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt I GSK 48/13, Lex Omega nr 1452060).
W nakreślonym kontekście, to jest wystarczającego wykazania przez organy już przeprowadzonymi dowodami istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy faktów i okoliczności, postrzegać należy zarzuty wskazujące na konieczność przeprowadzenia w sprawie dodatkowych czynności dowodowych i uznać je za chybione. Należy zauważyć, że w toku postępowania skarżący nie składali wniosków dowodowych, które nie zostałyby rozpoznane
Z akt kontrolowanych spraw wynika, że materiał dowodowy został zebrany przez organy podatkowe w sposób rzetelny i skrupulatny. Był on przy tym kompletny i wystarczający dla podjęcia rozstrzygnięcia, a spójna, logiczna i kompleksowa ocena tego materiału nie naruszała granic swobodnej oceny dowodów. Organy podatkowe rozpatrzyły nie tylko poszczególne dowody z osobna, ale i poddały analizie całość zebranego materiału dowodowego. Podatnikom zapewniono pełny udział w postępowaniu. W szczególności umożliwiono im składanie wyjaśnień, informowano o uprawnieniach, zawiadamiano o przeprowadzonych dowodach, informowano o możliwości składania wniosków, w tym dowodowych, umożliwiono zapoznanie się z aktami, a także zawiadamiano o formalnych rozstrzygnięciach kwestii proceduralnych.
Sąd nie stwierdził zatem naruszenia przepisów prawa materialnego, ani przepisów postępowania, które skutkowałyby koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonych decyzji oraz poprzedzających je decyzji organu I instancji.
Nie doszło również do naruszenia wskazanych w skardze norm konstytucyjnych; zauważyć należy w tym kontekście, że miedzy innymi celem zagwarantowania opisanych w Konstytucji praw uchwalono zastosowane w sprawie akty prawne, w których jednak nie ma zapisu odpowiadającego żądaniom skargi. Rozstrzygnięcie organów jest pochodną szeregu prawidłowych ustaleń, czynionych zgodnie z wymogami owych aktów i odpowiada treści przywołanych przez nie przepisów.
Skoro tak, to nie może być mowy o rażącym naruszeniu przez organy prawa, co skutkować by miało wydaniem decyzji dotkniętej wadą nieważności.
Sąd nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną, nie dopatrzył się też innych naruszeń prawa materialnego, ani też naruszeń przepisów postępowania mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Z powyższych względów na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 18.07.2026. · Źródło