I SA/Go 32/18

WyrokWSA w Gorzowie Wielkopolskim2018-03-15

Skład orzekający: Jacek Niedzielski, Anna Juszczyk-Wiśniewska, Dariusz Skupień

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy sprzedaż gotowych posiłków i dań w punktach gastronomicznych, w tym w systemie drive-in/walk-through, powinna być traktowana jako dostawa towarów opodatkowana stawką 5% VAT, czy jako usługa gastronomiczna opodatkowana stawką 8% VAT?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że organy podatkowe błędnie uznały klasyfikację statystyczną za decydującą o stawce VAT. W pierwszej kolejności należy ustalić, czy czynność stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług w oparciu o przepisy ustawy o VAT i orzecznictwo TSUE. Dopiero następnie, jeśli przepisy powołują symbole statystyczne, można sięgnąć do klasyfikacji statystycznej. Sprzedaż gotowych posiłków i dań, jeśli nie towarzyszą jej usługi wspomagające przeważające nad dostawą żywności, powinna być traktowana jako dostawa towaru, do której zastosowanie znajduje 5% stawka VAT.
Stan faktyczny
Skarżąca B.B. złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego, która określiła wysokość zwrotu podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do czerwca oraz od sierpnia do grudnia 2011 r. Skarżąca dokonała korekty deklaracji VAT, wnioskując o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, argumentując, że sprzedaż produktów spożywczych w punktach sprzedaży pod marką M powinna być traktowana jako dostawa towarów opodatkowana stawką 5% VAT, a nie jako usługa gastronomiczna opodatkowana stawką 8% VAT. Organy podatkowe uznały stanowisko skarżącej za bezzasadne, opierając się na klasyfikacji statystycznej.
Rozstrzygnięcie
Uchylił zaskarżoną decyzję w całości i zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Niedzielski Sędziowie Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska (spr.) Sędzia WSA Dariusz Skupień Protokolant sekretarz sądowy Danuta Chorabik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2018 r . sprawy ze skargi B.B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do czerwca i od sierpnia do grudnia 2011 r. 1. Uchyla zaskarżoną decyzję w całości. 2. Zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 14 293,00 zł (czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Skarżąca B.B. działając poprzez pełnomocnika złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] listopada 2017 r. Nr [...]. Zaskarżona decyzja utrzymywała w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] czerwca 2017r. Nr [...] określającą wysokość zwrotu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do czerwca oraz od sierpnia do grudnia 2011 r. Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym: W dniu 20.05.2016 r. wpłynął do Urzędu Skarbowego wniosek z dnia [...].04.2016r. B.B., (zwana dalej Podatnikiem, Skarżącą, Stroną) zatytułowany: "Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT oraz wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym" wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekt deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące od stycznia 2011 r. do grudnia 2014 r. Razem z ww. wnioskiem zostały złożone korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 m.in. za okresy od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r. oraz od sierpnia 2011 r. do grudnia 2011 r. Podatnik wskazał, że dokonał: - korekty w styczniu 2011 r. kwoty brutto w wartości 764.345,60 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2011 r. w wysokości 20.221,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty w lutym 2011 r. kwoty brutto w wartości 787.572,90 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za luty 2011r. w wysokości 20.836,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty w marcu 2011 r. kwoty brutto w wartości 737.757,95 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2011 r. w wysokości 19.518,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty w kwietniu 2011 r. kwoty brutto w wartości 970.350,70 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za kwiecień 2011 r. w wysokości 25.671,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty w maju 2011 r. kwoty brutto w wartości 984.0701,20 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za maj 2011r. w wysokości 26.034,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty w czerwcu 2011 r. kwoty brutto w wartości 1.070.032,00 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za czerwiec 2011 r. w wysokości 28.308,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty w sierpniu 2011 r. kwoty brutto w wartości 1.231.269,60 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za sierpień 2011 r. w wysokości 32.573,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty we wrześniu 2011 r. kwoty brutto w wartości 983.274,30 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za wrzesień 2011 r. w wysokości 26.012,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty w październiku 2011 r. kwoty brutto w wartości 989.525,80 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za październik 2011 r. w wysokości 26.178,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty w listopadzie 2011 r. kwoty brutto w wartości 800.477,55 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za listopad 2011 r. w wysokości 21.177,00 zł na swój rachunek bankowy, - korekty w grudniu 2011 r. kwoty brutto w wartości 862.211,50 zł oraz wnioskuje o zwrot całości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za grudzień 2011 r. w wysokości 22.810,00 zł na swój rachunek bankowy. We ww. wniosku wskazano m.in., że Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej, posługując się licencją udzieloną przez M Sp. z o. o., prowadzi sieć punktów sprzedaży pod marką M. W okresie, którego dotyczy niniejsza korekta, dla potrzeb VAT, sprzedaż produktów spożywczych z oferty M wewnątrz punktów sprzedaży pod marką M, traktowane było jako świadczenie usługi gastronomicznej, przy zastosowaniu stawki podatku VAT zasadniczo w wysokości 8%. Odnośnie klasyfikacji takiej sprzedaży istniały wątpliwości dotyczące tego, czy sprzedaż ta dla celów VAT powinna być traktowana jako dostawa towarów, czy też świadczenie usług gastronomicznych (co jest kluczowym zagadnieniem dla określenia prawidłowej stawki podatku dla tej sprzedaży począwszy od 1 stycznia 2011 r., kiedy pojawiła się w polskim systemie nowa stawka VAT w wysokości 5%). W ocenie Wnioskodawcy, niezależnie od istniejących w przeszłości wątpliwości, sprzedaż produktów M, wewnątrz punktów sprzedaży pod marką M, powinna być dla celów VAT traktowana jako dostawa towarów, a nie świadczenie usługi gastronomicznej. Zmiana sposobu kwalifikacji (dla celów podatku VAT) sprzedaży produktów M wewnątrz punktów sprzedaży prowadzonych przez Wnioskodawcę z usługowej na produktową prowadzi w efekcie do konkluzji, że od 1 stycznia 2011 r. w odniesieniu do wybranych produktów z oferty M stosowana była błędna (zbyt wysoka) stawka VAT w wysokości 8%, podczas gdy powinna mieć zastosowanie stawka 5% przewidziana chociażby dla gotowych posiłków i dań (pozycja 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT), lodów i shaków (pozycja 21), 100% soków owocowych (pozycja 19). Wnioskodawca w ww. wniosku zaprezentował argumentację potwierdzającą, że: - sprzedaż produktów M wewnątrz punktów sprzedaży pod marką M, powinna być traktowana dla celów VAT jako dostawa towarów, a nie świadczenie usługi gastronomicznej; oraz - w wyniku zmiany kwalifikacji podatkowej tej sprzedaży z usługowej na towarową, zmianie ulega również stawka podatku VAT z 8% na 5% dla Produktów. Podatnik w ww. wniosku o stwierdzenie nadpłaty podał, że Jego stanowisko znajduje potwierdzenie w szczególności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a przedmiotowa kwestia (rozróżnienie pomiędzy dostawą towarów a świadczeniem usługi gastronomicznej) była przedmiotem analizy Trybunału m.in. w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. w połączonych sprawach C-497/09, C-499/09, C-501/09 oraz C-502/09. Podatnik podał, że Dyrektor Izby Skarbowej w dniu [...] maja 2015r. wydał na rzecz M sp. z o.o. interpretację indywidualną w której uznał przedstawione przez M sp. z o.o. stanowisko za prawidłowe, potwierdzające tym samym, iż "sprzedaż Produktów wewnątrz punktów sprzedaży pod marką M należy dla celów VAT traktować jako dostawę towarów wpisujących się w definicję gotowych posiłków i dań (poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT), podlegających na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT opodatkowaniu stawką VAT 5%". Ponadto w wniosku o stwierdzenie nadpłaty Podatnik powołał cztery różne interpretacje indywidualne wydane na "rzecz innych Licencjobiorców M z p. s o.o.". Podatnik podał, że dokonuje korekty swoich rozliczeń z tytułu podatku VAT w odniesieniu do sprzedaży Produktów, które uprzednio (w korygowanym okresie) traktował jako świadczenie usług gastronomicznych, stosując 8% stawkę VAT, podczas gdy zastosowanie powinna znaleźć stawka 5%. Ponadto podał, że korekta dotyczy wyłącznie tych dostaw towarów, które zostały udokumentowane paragonami fiskalnymi (sprzedaż detaliczna) i korekta nie obejmuje transakcji sprzedaży, które zostały udokumentowane wystawieniem faktury VAT. Podatnik podał, że podzielił transakcje sprzedaży we wskazanych okresach ze względu na system sprzedaży - tak, aby wyodrębnić jedynie te transakcje, które realizowane były wewnątrz punktu sprzedaży (tj. bez sprzedaży realizowanej w okienkach poza obrębem lokalu (drive in/walk through) czy też w ramach foodcourt'ów, tj. stanowisk sprzedaży zlokalizowanych w ogólnodostępnej przestrzeni centrów handlowych. Podatnik wskazał, że korekta nie obejmuje sprzedaży artykułów kawiarnianych (takich jak kawy, herbaty, inne napoje gorące, wody mineralne, soki, słodkie napoje gazowane, napoje mleczne, ciasta, ciastka, desery) dokonywanej w ramach funkcjonowania stoisk kawiarnianych. Podatnik wskazał, że wśród transakcji realizowanych wewnątrz punktu sprzedaży, korzystając z odpowiednich narzędzi informatycznych, zidentyfikował w systemie poszczególne transakcje, w stosunku do których zastosował stawkę podatku VAT 8% zamiast 5% - tj. wyselekcjonował wyłącznie te transakcje, które dotyczyły towarów, w stosunku do których zastosowanie powinna znaleźć 5% stawka VAT przy podejściu produktowym w miejsce podejścia usługowego, w tym w szczególności kanapki, tosty, wrapy, tortille serwowane na ciepło, 100% soki owocowe, lody, shaki. Na podstawie imiennego upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego, została przeprowadzona u Strony kontrola podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za okres od [...].01.2011 r. do [...].12.2011 r. W protokole kontroli, doręczonym pełnomocnikowi stwierdzono, że ustalony w trakcie kontroli podatkowej stan faktyczny i prawny pozwala na stwierdzenie, że złożony w dniu 20.05.2016 r. przez Podatnika wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT oraz wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za poszczególne miesiące 2011 r. (do wniosku załączono korekty deklaracji VAT-7) jest bezzasadny. Uznano, że zadeklarowane w poprzednich wersjach deklaracji VAT-7 za poszczególne miesiące 2011 r. wartości podatku należnego wg stawki VAT 5% i 8% są właściwe. W ww. protokole kontroli stwierdzano, że przedłożone przez Podatnika księgi - ewidencja sprzedaży VAT - prowadzone są nierzetelnie w części dotyczącej ewidencji sprzedaży wg stawek 5% i 8%. Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem, wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec Strony w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r. oraz od sierpnia 2011 r. do grudnia 2011 r. Po przeprowadzeniu postępowania decyzją z dnia [...].06.2017 r. określił Stronie wysokość zwrotu podatku od towarów i usług za: - styczeń 2011 r. w wysokości 12.350,00 zł, - luty 2011 r. w wysokości 28.719,00 zł, - marzec 2011 r. w wysokości 55.249,00 zł, - kwiecień 2011 r. w wysokości 80.697,00 zł, - maj 2011 r. w wysokości 884,00 zł, - czerwiec 2011 r. w wysokości 762,00 zł, - sierpień 2011 r. w wysokości 54.304,00 zł, - wrzesień 2011 r. w wysokości 25.966,00 zł, - październik 2011 r. w wysokości 7.088,00 zł, - listopad 2011 r. w wysokości 47.634,00 zł, - grudzień 2011 r. w wysokości 12.177,00 zł, W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał, że Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe w piśmie nr [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. dokonał interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne na tle art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawą o VAT) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, w kontekście kwalifikowania tej sprzedaży jako dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wyjaśnił Minister Finansów w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku, co do zasady, wynosi 22% (jednak w okresie od [...].01.2011 r. do [...].12.2016 r., na podstawie art. 146a pkt 1 ww. ustawy stawka ta wynosi 23%). Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ww. ustawy, stawka podatku, co do zasady, wynosi 7% (jednak w okresie od [...].01.2011 r. do [...].12.2016r. na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług stawka ta wynosi 8%), natomiast dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ww. ustawy, stawka podatku VAT wynosi 5% (art. 41 ust. 2a ww. ustawy). W poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT wymienione zostały - gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU ex 10.85.1). Natomiast na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie stawek VAT stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do tego rozrządzenia. W poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: - napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %, - napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, - napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, - napojów bezalkoholowych gazowanych, - wód mineralnych, - innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze, że przy obu wyżej wskazanych pozycjach załączników (do ustawy i rozporządzenia) powołano symbole klasyfikacji statystycznej to określenie zakresu towarów i usług powinno odbywać się przy zastosowaniu PKWiU. Zgodnie z pkt 5.1.5 zasad metodycznych PKWiU, każdy produkt (wyrób, usługa) powinien być zaliczony wyłącznie do jednego rodzaju działalności gospodarczej określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD - PKD-2007), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Klasa PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, odnosi się do gotowych posiłków i dań i obejmuje produkcję gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.) mrożonych, w puszkach, słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowana atmosferą, które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Dział 56 PKD Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 2007) - obejmuje działalność usługową związaną z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki "na wynos" z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji. Minister Finansów stwierdził, że dla określenia prawidłowej stawki podatku jaka ma zastosowanie przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, należy dokonać prawidłowego zaklasyfikowania tej czynności wg PKWiU. Dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji - np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Fakt oferowania tych produktów osobno bądź w zestawach (np. kanapka mięsna, frytki razem z napojem, czy też tortilla, pieczone ziemniaki razem z napojem), nie ma wpływu na sposób zaklasyfikowania. Dla dokonania prawidłowej klasyfikacji wg PKWiU nie mają wpływu również czynniki takie jak to, czy punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym, w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła, dostępne są naczynia i sztućce, produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos, (np. pakowane w bibułki czy tekturowe pudełka),w punktach sprzedaży są: toalety, szatnia, zainstalowana jest klimatyzacja, czy ogrzewanie. Minister Finansów stwierdził, że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Na sposób opodatkowania tych produktów (wysokość stawki podatku VAT) nie ma wpływu to, czy w świetle orzecznictwa TSUE ich sprzedaż na terytorium kraju będzie traktowana jako świadczenie usług, czy też jako dostawa towarów. Wynika to z faktu, że ustawodawca przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki posłużył się klasyfikacją statystyczną. Wskazano, że pracownicy Urzędu Skarbowego dokonali oględzin lokalu gastronomicznego skarżącej mieszczącego się przy ul. [...]. Na miejscu oględzin stwierdzono, że jest to punkt gastronomiczny, który oferuje swoim klientom sprzedaż posiłków oraz napojów zarówno w stanie przetworzonym jak i nieprzetworzonym. W ramach oferty można zakupić m.in. następujące produkty: napoje, soki, woda mineralna, coca-cola, herbata, kawa, napoje mleczne; żywność w stanie nieprzetworzonym np. jabłka; żywność w stanie przetworzonym: hamburgery, tortille z mięsem, sałatki, frytki, desery. Sprzedaż oferowanych posiłków, produktów, podzielona jest na ofertę śniadaniową i standardową. Organ pierwszej instancji ustalił, że przygotowane przez zakład gastronomiczny i oferowane posiłki sprzedawane są w postaci, w której nadają się do bezpośredniego spożycia przez klientów, są w pełni przyrządzone i jeżeli produkt tego wymaga sprzedawane są na ciepło. Oferowane do sprzedaży produkty - posiłki są ściśle zdefiniowane. Klient ma prawo dokonać modyfikacji poszczególnych elementów zamówienia, np. dokupić dodatkowy składnik lub zrezygnować z określonego składnika. Sprzedaż odbywa się wewnątrz lokalu, gdzie klienci przy stolikach mogą zjeść zakupione posiłki; wewnątrz lokalu, gdzie kliencie mogą kupić na wynos zakupione posiłki; wewnątrz lokalu, gdzie klienci mogą zjeść zakupione posiłki przy stolikach należących do lokalu usytuowanych za zewnątrz lokalu; z okienka zewnętrznego lokalu z przeznaczeniem spożycia poza restauracją - tzw. "drive in". Organ pierwszej instancji wskazał również, że zwrócił się z prośbą do Urzędu Statystycznego Ośrodek Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego o udzielenie informacji w zakresie określenia symbolu klasyfikacyjnego, według klasyfikacji PKWiU. GUS odpowiadając wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015r. (Dz.U. z 2015r, poz. 1676) - usługi polegające na przygotowaniu i sprzedaży gotowych do spożycia posiłków i dań, np. kanapki z grillowanego mięsa, burgery, wrapy, ekstra- kąski, sałatki, frytki, napoje zimne i gorące, desery, podawane na miejscu w lokalu lub sprzedawane na wynos lub przez "okienko" mieszczą się w grupowaniu PKWiU 56.10.1 Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych. Departament wyjaśnił, że zakres działu 56 Usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 2015), zdefiniowany został przez wyjaśnienia do działu 56 i podklas w nim zawartych, Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885 ze zm.). W ramach działu 56 PKWiU 2015 wyodrębniona została m.in. klasa PWiU 56.10 Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych - obejmująca usługi m.in. restauracji (w tym typu fast food), kawiarni, barów szybkiej obsługi, miejsc z żywnością na wynos, ruchomych placówek gastronomicznych (przyczepy gastronomiczne, wózki z żywnością, itp.) oraz usługi restauracyjne lub barowe prowadzone w środkach transportu, wykonywane przez oddzielne jednostki. Usługi gastronomiczne mogą być świadczone w różnych miejscach i w różny sposób. Mogą to być usługi, polegające na serwowaniu posiłków w restauracjach z pełną obsługą kelnerska lub usługi świadczone na ulicy przez ruchome punkty, sprzedające posiłki "na wynos". W związku z powyższym ww. usługi mieszczą się w zakresie grupowania jw. W oparciu o § 2 i 3 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którymi: (...) do celów podatkowych - stosuje się równolegle do dnia 31 grudnia 2017 r., Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.) ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 56.10.1 Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych. Gotowe posiłki i dania oraz napoje (np. kawa, herbata) oferowane w punktach gastronomicznych do spożycia na miejscu lub na wynos - nie są wyrobami występującymi w obrocie w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży, nie można ich klasyfikować w grupowaniach obejmujących wyroby, gdyż stanowią efekt końcowy usługi gastronomicznej. Natomiast sprzedaż w punkcie gastronomicznym wyrobów występujących w obrocie np. soków w kartonach lub butelkach, wody mineralnej, coca coli, itp. mieści się w dziale PWiU 47 Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKWiU 2015 i PKWiU 2008). Ostatecznie organ pierwszej instancji stwierdził, że znajdujące się w ofercie sprzedaży skarżącej posiłki i dania przygotowywane były na bazie zakupionych produktów, składały się z co najmniej z dwóch różnych składników, były przyprawiane i w celu ich sprzedaży klientowi poddawano je odpowiedniej obróbce termicznej. Tak przygotowane gotowe posiłki i dania przeznaczone były do bezpośredniego spożycia, klient mógł je zjeść od razu przy zakupie. Tego typu działalność jest działalnością usługową związaną z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji niezależnie od tego, czy klient zje na miejscu, czy weźmie posiłek na wynos. Wskazując na treść art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, stwierdził, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniża się do wysokości 8% dla: Usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży niektórych towarów. W ocenie organu skarżąca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyła kompleksową usługę związaną z wyżywieniem (świadczyła usługi i dokonywała sprzedaży gotowych posiłków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji), opodatkowaną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, wskazaną w poz. 7 załącznika do ww. rozporządzeń Ministra Finansów. Jednocześnie organ pierwszej instancji stwierdził, że w sprawie nie ma zastosowania art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z pozycją 28 załącznika nr 10 do ww. ustawy. Skarżąca wniosła odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji, zarzucając jej naruszenie: - przepisów prawa materialnego tj. art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5 a, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z poz. 19, 21, 28 oraz 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT - obrazę przepisów procesowych art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy i ustalenie, że Podatnik świadczył usługi restauracyjne i gastronomiczne a nie wykonywał dostawy towarów. Decyzją z dnia [...] listopada 2017 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Organ podzielił argumentację organu I instancji, że Skarżąca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyła kompleksową usługę związaną z wyżywieniem opodatkowaną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Od przedmiotowej decyzji Strona złożyła skargę zarzucając zaskarżonej decyzji: 1) Naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez: - dokonanie błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5a, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[1] w związku z poz. 19, 21 oraz 28 oraz 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT polegające na przyjęciu, że Skarżąca błędnie zastosowała 5% stawkę opodatkowania VAT w stosunku do sprzedaży posiłków i dań w systemie drive in / walk through, wewnątrz punktów sprzedaży Podatnika. Powyższe uchybienie doprowadziło Dyrektora do błędnego wniosku, że ww. sprzedaż powinna być opodatkowana 8% stawką VAT, na podstawie przepisów obowiązujących w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. oraz od sierpnia do grudnia 2011 r., tj. § 7 ust. 1 pkt l w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 7 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usługi jako świadczenie usług związanych z wyżywieniem, mieszczących się w grupowaniu 56 Polskiej Klasyfikacji Wyrobowi Usług. 2) Naruszenie przepisów postępowania: art. 2a w zw. z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez brak rozstrzygnięcia wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść Skarżącej wynikających z rozbieżnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dokonywanej przez Ministra Finansów. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje: Skarga okazała się zasadna. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.) kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów, wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) – zwanej p.p.s.a., sprawowana jest przez sądy administracyjne w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W związku z powyższym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracji publicznej konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisów prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania lub ewentualnie ustalenie, że decyzja lub postanowienie organu dotknięte jest wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 p.p.s.a.). Wskazać przy tym należy, że stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną. Wykładnia powołanego przepisu wskazuje, że Sąd ma nie tylko prawo, ale i obowiązek dokonania oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego, nawet wówczas, gdy określony zarzut nie został w skardze podniesiony. Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należało uznać, że skarga jest zasadna, ponieważ zaskarżona decyzja narusza prawo w stopniu powodującym konieczność jej uchylenia. Istota sporu między stronami sprowadza się do rozstrzygnięcia, jaką stawkę podatkową należy zastosować do czynności wykonywanych przez skarżącą, tj. czy 5% przyjmując jak skarżąca, że w sprawie mamy do czynienia z dostawą gotowych posiłków i dań, czy 8% od usług związanych z wyżywieniem, jak wskazały organy obu instancji. W ocenie Sądu, stanowisko organu II instancji, co do klasyfikacji czynności dokonywanych przez skarżącą, jest co najmniej przedwczesne. Wskazać należy, że kwestia stawki jaką ma Strona stosować do wykonywanych w ramach prowadzonej działalności czynności, była rozstrzygana przez tutejszy Sąd w wyroku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie sygn. akt I SA/Go 480/18 z tym, że sprawa dotyczyła innego okresu. Skład orzekający podziela prezentowane w powołanym wyroku stanowisko, tego też względu w uzasadnieniu niniejszego wyroku powoła się na argumentację przedstawioną w powołanym wyroku jak i na argumentację z orzeczeń powołanych w uzasadnieniu wyroku. Wskazując na regulacje unijne, stwierdzić należy, że uprawnienie do obniżenia podstawowych stawek podatku od towarów i usług pewnych kategorii dostaw towarów i świadczenia usług przez państwa członkowskie wynika z art. 98 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE. Kategorie preferowanych dostaw towarów i świadczonych usług zawarte zostały z kolei w załączniku III. W poz. 1 załącznika wymieniono m.in.: środki spożywcze (łącznie z napojami, ale z wyłączeniem napojów alkoholowych) przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta, natomiast w poz. 12a usługi restauracyjne i cateringowe, z możliwością wykluczenia dostawy napojów (alkoholowych lub bezalkoholowych). Niewątpliwie przepisy dyrektywy 2006/112/WE zezwalają zatem państwom członkowskim (pozostawiając to do ich uznania) na stosowanie stawki obniżonej względem posiłków i dań zarówno gdy są one kwalifikowane jako dostawa towarów, jak i świadczenie usług. Na gruncie ustawodawstwa krajowego wskazać należy na art. 41 ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 23%. Na podstawie art. 41 ust. 2 tej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 8%, natomiast stosownie do art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5% (powyższe brzmienie podanych regulacji w związku z art. 146a ust. 1). W poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy VAT, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, ustawodawca wymienił gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU ex 10.85.1). W poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zawierających wykaz towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, wymienione zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: 1) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, 2) napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 3) napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, 4) napojów bezalkoholowych gazowanych, 5) wód mineralnych, 6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze treść art. 5a ustawy VAT stwierdzić należy, że przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki ustawodawca, poczynając od daty wejścia w życie tego przepisu t.j. 1 stycznia 2011 r. posłużyć się należy klasyfikacją statystyczną. Jednak w ocenie Sądu sposób klasyfikacji danego towaru lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie może być uznany za przesądzający kwestię, czy dana czynność stanowi dostawę czy usługę, co miało miejsce w niniejszej sprawie (por. wyrok z 24 sierpnia 2017 r. o sygn. akt III SA/Gl 643/17, wszystkie orzeczenia sądów administracyjnych dostępne na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W ocenie Sądu przed zakwalifikowaniem czynności zgodnie z PKWiU organ winien ustalić, czy opodatkowana czynność stanowi dostawę, czy też usługę, a rozstrzygnięcie tej kwestii winno odbywa się w oparciu o przepisy ustawy VAT, a nie klasyfikację statystyczną. Przepisy ustawy VAT definiują oba te pojęcia. W art. 7 ustawy VAT ustawodawca zdefiniował co rozumie przez dostawę towarów, wskazując, że przez dostawę rozumie się, co do zasady, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a następnie w art. 8 ust. 1 określił, że przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W konsekwencji, odmiennie niż pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.), gdzie art. 4 pkt 1 i 2 odsyłał do klasyfikacji statystycznych - klasyfikacja statystyczna, a co za tym idzie i wydana w tej sprawie opinia GUS nie rozstrzyga obecnie, czy czynności wykonywane przez skarżącą, polegające na sprzedaży gotowych posiłków będą traktowane jako dostawa towarów czy też jako świadczenie usług. Klasyfikacja statystyczna, zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy VAT, może rozstrzygać o stawce podatku, ale już po zdefiniowaniu, czy w sprawie nastąpiła dostawa towaru, czy świadczenie usług (por. Janusz Zubrzycki "Leksykon VAT 2006", Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", Wrocław 2006, Rozdział II.C.26 t.I str. 36), wyrok NSA z 21 stycznia 2009 r. I FSK 1409/08). Klasyfikacja statystyczna, do której odwołuje się przepis art. 5a ustawy VAT nie może samoistnie przesądzać o stosowaniu obniżonych stawek podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy przepisy wspólnotowe (art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady z dnia 15 marca 2011 r.) i interpretujące je orzecznictwo regulują tę kwestię odmiennie. Podkreślić należy, że z uwagi na harmonizację podatku od towarów i usług na poziomie unijnym oraz obowiązek prounijnej wykładni prawa, wykładnia przepisów prawa krajowego w zakresie podatku VAT dokonywana powinna być każdorazowo w świetle norm prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nie na podstawie wykładni językowej. Przy czym granice prounijnej wykładni prawa zakreśla zakaz dokonywania wykładni contra legem. Dlatego też nie jest trafny pogląd, iż przepisy prawa unijnego oraz wydane na ich kanwie orzecznictwo TSUE dotyczące kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów i świadczenia usług, jako odnoszące się do przepisów podatkowych, pozostają bez znaczenia dla rozstrzygnięcia, a faktem przesądzającym o zastosowaniu stawki podatku w polskiej ustawie jest sposób zakwalifikowania danego towaru lub usługi w PKWiU. Jak już Sąd stwierdził w pierwszej kolejności, w oparciu o przepisy prawa podatkowego należy zatem rozstrzygnąć, czy w sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, czy też z dostawą towarów, a dopiero następnie, jeżeli dla danych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne, uzasadnione jest sięgnięcie do klasyfikacji statystycznej. Przypomnieć należy, że przepisy prawa unijnego wraz z orzecznictwem TSUE oraz prawa krajowego tworzą wspólny system podatku od wartości dodanej. Status prawa unijnego w wewnętrznym, krajowym porządku prawnym państwa członkowskiego, reguluje kwestię relacji między porządkiem prawnym UE a systemem prawa krajowego, służąc zapewnieniu efektywności unijnego prawa, wyznacza zasada pierwszeństwa oraz bezpośredniego skutku (por. N. Półtorak, Zasada efektywnego wykonywania prawa Unii w sferze administracyjnego, pośredniego wykonywania prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego – Tom 3 – Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014, s. 181 i n.). Przypomnieć należy, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy VAT. Uwzględniając charakter prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej oraz istotę sporu podkreślić należy, że krajowa ustawa podatkowa nie zawiera definicji legalnej usług restauracyjnych/gastronomicznych, czy też usług związanych z wyżywieniem. Definicję usług restauracyjnych i cateringowych zawiera natomiast art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2011, str. 1). Celem rozporządzenia jest zapewnienie jednolitego stosowania obecnego systemu VAT, poprzez określenie przepisów wykonawczych do Dyrektywy, w szczególności w odniesieniu do podatników, dostawy towarów i świadczenia usług oraz miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu. Przepisy rozporządzenia powinny być stosowane bezpośrednio w Państwach Członkowskich (w tym w Polsce), na co wskazuje wyraźnie punkt 4 preambuły do rozporządzenia in fine. W myśl art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady: 1. Usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy; 2. Za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających. Przepis ten stanowił przedmiot orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który m.in. w wyroku z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94 Faaborg-Gelting Linien A/S (niepublik. W Zb.Orz, EU:C:1996:184), stwierdził, że aby uznać daną transakcję za dostawę towarów lub świadczenie usług, należy uwzględnić wszystkie okoliczności zawarcia transakcji. Trybunał argumentował, że "dostawa gotowych dań i napojów do bezpośredniej konsumpcji jest wynikiem serii usług począwszy od gotowania potraw, na obsłudze u odbiorcy skończywszy, podczas gdy infrastruktura, włącznie z salą restauracyjną wraz z dodatkowymi pomieszczeniami (szatnie, itd.), meblami i naczyniami stołowymi jest pozostawiona do dyspozycji klienta. W danym przypadku osoby fizyczne, których działalność zawodowa polega na wykonywaniu tych transakcji restauracyjnych, będą musiały wykonać takie czynności jak nakrycie stołów, polecanie klientowi dań oraz objaśnianie dań i napojów w menu, usługiwanie przy stole i sprzątanie ze stołu po posiłku. (...) Tym samym transakcje takie charakteryzuje zespół cech i działań, w których dostarczanie żywności jest tylko jednym składnikiem i w których usługi stanowią zdecydowaną większość. Należy je więc traktować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 Szóstej dyrektywy. Inaczej natomiast jest, jeśli transakcja dotyczy dań na wynos i nie towarzyszą jej usługi mające na celu poprawę konsumpcji na miejscu we właściwym otoczeniu". Z kolei w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. (sprawy połączone C-497/09, C-499/09, C-501/09 oraz C-502/09 - EU:C:2011:135) - na który we wniosku powoływała się Strona - Trybunał stwierdził m.in., że: "ustalenie, czy świadczenie złożone, jak w sprawach przed sądem krajowym, należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, w jakich następuje transakcja, w celu określenia jej elementów charakterystycznych i dominujących. (...) elementy charakterystyczne i dominujące powinny być badane z perspektywy konsumenta. Badać się również powinno według kryteriów jakościowych, a nie tylko ilościowych elementy świadczenia usługi w stosunku do elementów dostawy towarów". Na tej podstawie Trybunał dokonał oceny transakcji będącej przedmiotem jego analizy, tj. sprzedaży w przyczepach i stanowiskach gastronomicznych: kiełbasek, frytek, hot dogów, świadczenia usług cateringowych (wraz z obsługą kelnerską i bez niej), sprzedaży produktów w kinach, itd., jako dostawy towarów. Trybunał uznał, że sprzedaż tego rodzaju produktów zakłada ich gotowanie lub podgrzanie, co stanowi usługę, którą należy wziąć pod uwagę w ramach całościowej oceny transakcji w celu jej zakwalifikowania jako dostawa towarów lub świadczenie usług. Ponadto Trybunał podniósł, że "Przygotowanie ciepłego produktu gotowego ogranicza się zaś w istocie do czynności pobieżnych i znormalizowanych i zwykle nie następuje na życzenie konkretnego klienta, lecz w sposób stały i regularny, w zależności od popytu możliwego do przewidzenia w sposób ogólny. Nie stanowi to więc przeważającego elementu omawianej transakcji i nie może samo z siebie powodować uznania tej transakcji za świadczenie usługi. (...) w działalności będącej przedmiotem postępowań w sprawach C-497/09 i C-501/09 nie występują kelnerzy, nie doradza się w rzeczywistości klientom, nie ma serwisu w ścisłym znaczeniu, polegającego na przekazywaniu zamówienia do kuchni, układaniu dań na talerzach i podawaniu ich klientom, brak zamkniętych i ogrzewanych lokali przeznaczonych do konsumpcji dostarczonych produktów, brak szatni i toalet, brak też co do zasady naczyń, mebli i nakryć stołowych". Podkreślić należy, że specyfika świadczeń kompleksowych, w których skład wchodzą zarówno usługi oraz dostawa towarów powoduje zatem, że trudno jest sformułować reguły ogólne, które pozwalałyby stwierdzić, czy dane świadczenie jest dostawą posiłków/napojów, czy usługą gastronomiczną mającą za przedmiot podanie tych towarów (por. wyrok WSA w Gdańsku z 26 lipca 2017 r. I SA/Gd 810/17). W związku z tym każdy taki stan faktyczny powinien być analizowany osobno (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2017 r. I SA/Bd 258/17). Wydawanie posiłków, w sytuacji gdy dostarczanie żywności lub napojów, wbrew art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE, stanowi element całości, w której nie przeważają usługi, winno być traktowane jako dostawa towaru, do której znajduje zastosowanie 5 % stawka podatku VAT, właściwa dla dań gotowych. Powyższe stanowisko odnośnie interpretacji przepisu art. 5a ustawy VAT znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyroki z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. I SA/Bd 770/16 z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. I SA/Ol 467/13, z dnia 24 maja 2017 r. sygn. I SA/Gd 269/17, z dnia 26 lipca 2017 r. sygn. I SA/Gd 810/17,z dnia 29 lipca 2015 r. sygn. I SA/Gd 884/15 i dnia 15 września 2015 r. sygn. I SA/Gd 807/15). Z przyczyn wskazanych powyżej Sąd nie podzielił przeciwnego poglądu wyrażonego w interpretacji ogólnej Ministra Finansów dnia [...] czerwca 2016 r. ([...], Dz. Urz. MF z 2016 r. poz. 51). Sąd nie podziela stanowiska organów podatkowych, zgodnie z którym na sposób opodatkowania tych produktów (wysokość stawki podatku) nie ma wpływu to, czy w świetle orzecznictwa TSUE ich sprzedaż na terytorium kraju będzie traktowana jako świadczenie usług, czy też jako dostawa towarów. Organy podatkowe błędnie przyjęły, że kwalifikacja sprzedaży przez skarżącą gotowych posiłków jako dostawy towarów lub świadczenia usług w oparciu o definicje określone w ustawie o podatku VAT jest nieistotna, a przesądzające znaczenie ma sposób dokonania klasyfikacji statystycznej tych czynności (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2017 r. I SA/Gd87/17). Takie stanowisko organu doprowadziło do niepełnego (a tym samym nieprawidłowego) ustalenia stanu faktycznego w zakresie czy w sprawie mamy do czynienia z dostawą towaru czy też ze świadczeniem usług. Tym samym rozpoznając ponownie sprawę organ drugiej instancji uwzględni, że w pierwszej kolejności w oparciu o regulacje podatkowe - unijne i krajowe oraz orzecznictwo TSUE należy rozstrzygnąć, czy w sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, czy też z dostawą towarów, a następnie dopiero, jeżeli dla danych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne, uzasadnione jest sięgnięcie do klasyfikacji statystycznej. Odnosząc się do interpretacji indywidualnej wydanej dla M, przypomnieć należy, że nie jest sporne, iż skarżąca działa w ramach tej sieci. Co do zasady klasyfikacja stanowi opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), jednak to organ jest zobowiązany w okolicznościach niniejszej sprawy ustalić czy istotnie klasyfikacja ta ww. interpretacji stanowi element stanu faktycznego. Jeżeli zatem zachodzi różnica w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o interpretację w stosunku do ustalonego w toku postępowania podatkowego niniejszej sprawy, to należy to wykazać. Ponadto interpretacja ta nie została uchylona przez interpretację ogólną z dnia [...] czerwca 2016r. Podkreślić należy, że powołana interpretacja indywidualna z uwagi na fakt, że nie została wydana na wniosek strony nie spełnia wobec niej funkcji, o której mowa w art. 14k Ordynacji podatkowej. Nie można jednak tracić z pola widzenia faktu, iż po pierwsze: została wydana na wniosek podmiotu, który jest stroną umowy franszyzy, po drugie została wydana przez organ interpretacyjny i zawiera urzędową interpretację w odniesieniu do przedstawionego w niej stanu faktycznego, po trzecie nie została uchylona przez interpretację ogólną, dalej po czwarte nie można zatem przyjąć, iż nie wiąże organu. Podatnik działa bowiem w zaufaniu do organu. Po drugie: ewentualne związanie organu interpretacją indywidualną wydaną dla strony umowy franszyzy rozważać należy w świetle wynikającej z art. 121 Ordynacji podatkowej zasady zaufania, a nie jak podnosi skarżąca w kontekście art. 2a Ordynacji podatkowej. Stosując się do ww. interpretacji skarżąca działała w zaufaniu do organu. Tym samym na uwzględnienie nie zasługuje zarzut naruszenia wyrażonej w art. 2a Ordynacji podatkowej zasady in dubio pro tributario. Omawiana zasada znajduje bowiem zastosowanie jedynie w sytuacji niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, co w niniejsze sprawie nie miało miejsca. W ocenie Sądu, mając na uwadze zasadę zaufania, rozpoznając sprawę ponownie organ drugiej instancji powinien uwzględnić, iż zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na pewności prawa, a więc takim zespole cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne; umożliwiają jej decydowanie o swoim postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą (wyrok z dnia 19 marca 2007 r., K 47/05). Zasadę zaufania z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej należy odczytywać jako zakaz przerzucania na podatników błędów lub uchybień popełnianych przez samego prawodawcę, polegających na niejasności przepisów. Podatnika nie mogą też obciążać błędy lub uchybienia organu podatkowego, w szczególności niewłaściwa interpretacja przepisów prawa (wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 764/11). W demokratycznym państwie prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywateli (orzeczenie z dnia 3 grudnia 1996 r., K 25/95, wyroki z dnia 10 kwietnia 2001 r., U 7/00, z dnia 5 listopada 2002 r., P 7/01, z dnia 7 czerwca 2004 r., P 4/03, z dnia 15 lutego 2005 r., K 48/04, z dnia 29 listopada 2006 r., SK 51/06 i z dnia 20 stycznia 2009 r., P 40/07). Rozpoznając sprawę ponownie rolą organ będzie uwzględnienie, że w pierwszej kolejności w oparciu o przepisy prawa podatkowego należy rozstrzygnąć, czy w sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług czy też z dostawą towarów, a następnie dopiero, jeżeli dla danych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne, uzasadnione jest sięgnięcie do klasyfikacji statystycznej. Kolejność odwrotna nie jest dopuszczalna. Z tych też przyczyn oraz na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) P.p.s.a. Sąd orzekł, jak w punkcie pierwszym sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 i 4 tej ustawy. -----------------------

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 15.07.2026. · Źródło