I SA/Op 514/15
WyrokWSA w Opolu2015-11-13
Skład orzekający: Marzena Łozowska, Anna Wójcik, Daria Sachanbińska
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy gminna jednostka budżetowa może być uznana za samodzielnego podatnika podatku od towarów i usług, a w konsekwencji, czy gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych przekazanych następnie tej jednostce?Ratio decidendi
Gminna jednostka budżetowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług, lecz działa jako część gminy. W związku z tym, gmina, jako właściwy podatnik, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych, które następnie zostały przekazane gminnej jednostce budżetowej do wykorzystania w działalności opodatkowanej. Odmienne stanowisko organów podatkowych, uznające jednostkę budżetową za odrębnego podatnika, jest błędne.Stan faktyczny
Gmina Prudnik złożyła korektę deklaracji VAT za październik 2009 r., wnioskując o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT. Korekta dotyczyła zwiększenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi na rozbudowę cmentarza, budowę inkubatorów przedsiębiorczości i schronisk młodzieżowych. Wydatki te zostały poniesione przez Gminę, a następnie przekazane do nieodpłatnego użytkowania jej jednostkom budżetowym, które wykorzystują je do działalności opodatkowanej VAT. Organy podatkowe odmówiły Gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego, uznając gminne jednostki budżetowe za odrębnych podatników VAT.Rozstrzygnięcie
Uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku. Zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu na rzecz Gminy Prudnik zwrot kosztów postępowania.Pełny tekst orzeczenia
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Łozowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Anna Wójcik Sędzia WSA Daria Sachanbińska Protokolant Starszy sekretarz sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Gminy Prudnik na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2014 r., nr PT-I/44070-0101/14/KAC w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2009 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z dnia 4 września 2014 r. nr PP/4400-24/14/JJ, II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu na rzecz strony skarżącej kwotę 737,00 zł (siedemset trzydzieści siedem 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Zaskarżoną decyzją z dnia 16.12.2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) [dalej powoływanej jako: O.p.], po rozpatrzeniu odwołania Gminy Prudnik (dalej jako: skarżąca, strona, Gmina) od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z dnia 4.09.2014 r. określającej kwotę zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2009 r. w wysokości 14.940 zł, uchylił decyzję organu I instancji w całości i określił kwotę zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2009 r. w wysokości 14.936 zł.
Rozstrzygnięcie powyższe zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:
Gmina Prudnik, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, złożyła do Urzędu Skarbowego w Prudniku wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za październik 2009 r. w wysokości 4.266 zł wraz z deklaracją korygującą rozliczenie w VAT za październik 2009 r., z której wynikała kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 11.436 zł. W pierwotnie złożonej deklaracji VAT- 7 za ten miesiąc wykazała w podatku od towarów i usług kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 15.702 zł.
W uzasadnieniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty powołała się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: TSUE) z dnia 1.03.2013 r. w sprawie C-280/10 (Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn) oraz uchwałę Naczelnego Sadu Administracyjnego (dalej jako: NSA) z dnia 24.06.2013 r. sygn. akt I FPS 1/13. Przedmiotowa korekta polegała na zwiększeniu kwoty podatku naliczonego do odliczenia, i dotyczyła poniesionych bezpośrednio przez Gminę wydatków z tytułu nabycia usług dostawy energii elektrycznej i cieplnej (mediów) oraz zakupów inwestycyjnych związanych z: rozbudową cmentarza komunalnego, budową inkubatorów przedsiębiorczości, budową schronisk młodzieżowych, wykorzystywanych przez Gminę i jej jednostki budżetowe, działających w charakterze podatników VAT do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego, wszczętego w dniu 17.06.2014 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku stwierdził, iż rozliczenie podatku od towarów i usług za badany okres wynikające z korekty deklaracji VAT-7 złożonej za ten miesiąc jest nieprawidłowe.
Wynikało to m.in. z faktu, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.- dalej powoływana również jako "u.p.t.u."), Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w dwóch fakturach (nr [...] z dnia 16.10.2009 r. na kwotę netto 7.500 zł, VAT 1.650 zł i nr [...] z dnia 15.10.2009 r. na kwotę netto 8.000 zł, VAT 1.760 zł) w łącznej wysokości 3.410 zł. Faktury te bowiem dokumentowały wydatki poniesione w ramach inwestycji, które w efekcie końcowym zostały nieodpłatnie (na podstawie protokołów "PT") przekazane odrębnym od skarżącej podatnikom VAT, tj. jednostkom budżetowym Gminy (Szkolnemu Młodzieżowemu Schronisku w Prudniku oraz Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik). Skoro przedmiotowe inwestycje zostały nieodpłatnie przekazane przez Gminę innym podatnikom (którzy od tego momentu nabyli prawo do pozyskiwania pożytków z tego mienia), to Gmina, dokonując zakupów związanych z realizowaną inwestycją, nie wykonywała tych czynności w ramach działalności opodatkowanej, a tym samym powyższe zakupy nie miały związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Gminę. Skarżąca nie spełniła zatem przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1 u.p.t.u., w związku z tym Gminie Prudnik nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w ww. fakturach w łącznej kwocie 3.410 zł.
W badanym okresie Gmina jako zarejestrowany czynny podatnik VAT, wykonując własne zadania realizowane w ramach reżimu publicznoprawnego (działalność niepodlegająca VAT) jak i w oparciu o umowy cywilnoprawne (działalność zwolniona lub opodatkowana podatkiem VAT), ponosiła wydatki (w tym związane z nabyciem mediów) w łącznej wysokości brutto 6.896,77 zł, w tym VAT 1.180,98 zł, która to kwota podatku naliczonego winna podlegać odliczeniu w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90 u.p.t.u. Kierując się treścią ww. przepisu organ ustalił, że proporcja odliczenia VAT na 2009 r. wyniosła 92 % (k. 22 akt administracyjnych, str. 11 decyzji organu I instancji, tabela nr 2), zatem kwota podatku naliczonego, o który Gmina mogła obniżyć podatek należny w październiku 2009 r. wyniosła 1.087 zł (1.181 zł x 92%). Jednocześnie nie zakwestionował podatku należnego, który - za rozliczeniem Gminy dokonanym w deklaracji podatkowej - przyjął w wysokości 16.027 zł.
Powyższe ustalenia znalazły odzwierciedlenie w wyżej opisanej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z dnia 4.09.2014 r.
We wniesionym od powyższej decyzji odwołaniu, skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika, podniosła zarzuty naruszenia: art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., art. 86 ust. 1 u.p.t.u. w zw. z art. 15 ust. 1 u.p.t.u., art. 86 ust. 1 u.p.t.u.
W uzasadnieniu zakwestionowano stanowisko organu I instancji, zgodnie z którym zamiar nieodpłatnego przekazania inwestycji jednostce budżetowej pozbawia Gminę prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki inwestycyjne na podstawie art. 86 ust. 1 u.p.t.u.
Pełnomocnik wyjaśnił, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i od roku 2009 realizowała szereg inwestycji, w związku z czym ponosiła określone wydatki na zakup towarów i usług. Efekty zakończonych inwestycji Gmina przekazała do nieodpłatnego użytkowania swoim jednostkom budżetowanym (zarejestrowanym jako podatnicy VAT i składającym deklaracje VAT-7), które wykorzystują je do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
W ocenie pełnomocnika Gmina realizując inwestycję, przekazaną następnie tej jednostce budżetowej, zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie, powierzone jednostce mienie wykorzystywane jest do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Jednostki budżetowe administrują bowiem obiektami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotowych inwestycji, w imieniu i na rachunek Gminy, a nie w imieniu własnym i na własną rzecz. Treść przepisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm., dalej jako: u.s.g.) i art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm., dalej jako "u.f.p."), prowadzi do wniosku, iż istnieje bezpośrednia więź pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego, a jej jednostką budżetową która wynika z faktu, że jednostki budżetowe są tworzone w celu realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Standardem w jednostkach samorządu terytorialnego jest to, że określone inwestycje prowadzone są przez samą jednostkę samorządu terytorialnego, natomiast majątek powstały w wyniku inwestycji jest użytkowany przez m.in. jednostki budżetowe w związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
Nadto, zgodnie z aktualną liną orzecznictwa sądów administracyjnych (np. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 5.08.2014 r., sygn. akt I SA/Rz 513/14) w sytuacji gdy w zastępstwie gminy czynności opodatkowane wykonuje jej jednostka budżetowa, przyjąć należy dla potrzeb podatku od towarów i usług, że czynności te wykonuje sama gmina. Z kolei kryterium związku nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych należy rozumieć szeroko, a mianowicie jako powiązanie z działalnością gospodarczą stanowiącą kompleks różnych czynności, niekoniecznie zaś wyłącznie przez pryzmat konkretnej czynności opodatkowanej (tak m.in. wyrok TSUE w sprawach C-408/98 Abbey National, C-465/03 Kretztechnik AG oraz C- 442/01 KapHag). W tym też kierunku należy interpretować przepis art. 86 § 1 u.p.t.u. Decydujące znaczenie dla uzyskania prawa do odliczenia podatku naliczonego ma tutaj sam zamiar przeznaczenia nabytych towarów i usług na cele działalności opodatkowanej (niezależnie od tego czy został on zrealizowany przed dokonaniem odliczenia), zamierzony związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.
Również analiza orzecznictwa TSUE, jak i polskich sądów administracyjnych (m.in. wyroki TSUE: z dnia 29.04.2004 r., w sprawie C-137/02, z dnia 1.03.2012 r. w sprawie C-280/10, wyrok NSA z dnia 2.09.2014 r., sygn. akt I FSK 938/14, wyroki WSA w Gliwicach: z dnia 3.12.2012 r., sygn. akt III SA/Gl 1262/12, z dnia 18.09.2013 r., sygn. akt III SA/Gl 1458/13, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22.10.2013 r., sygn. akt I SA/Gd 983/13, wyrok WSA w Krakowie z dnia 27.02.2013 r., sygn. akt I SA/Kr 54/13), przemawia za uznaniem, iż prawo do odliczenia VAT przysługuje również w sytuacji, gdy zakupu towarów lub usług dokonał podmiot inny niż ten, który wykonywał następnie czynności opodatkowane z wykorzystaniem tych towarów i usług, jeżeli pomiędzy podmiotami tymi istniała szczególna więź ekonomiczna, lub gdy stanowiły one jeden podmiot, podzielony wyłącznie formalnie. Powyższe zgodne jest z zasadą neutralności podatku VAT, bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego powinien mieć podatnik, który poniósł ekonomiczny ciężar podatku. Przy czym w przedmiotowej sprawie szczególnego rodzaju związek pomiędzy Gminą i jej jednostką budżetową wynika z charakteru prawny jednostki budżetowej i rozumienie tego pojęcia na gruncie u.f.p. W ocenie pełnomocnika Gmina ma zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych przez nią zakupów inwestycyjnych, skoro celem tych zakupów jest prowadzenie przez gminną jednostkę organizacyjną (jednostkę budżetową) opodatkowanej działalności, a mienie nabyte bądź wytworzone przez Gminę przekazywane zostało jej jednostce organizacyjnej w ramach czynności niepodlegąjącej w ogóle opodatkowaniu VAT. Natomiast przyjęcie odmiennej koncepcji spowodowałoby, że podatek naliczony, który niewątpliwie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną i który jest faktycznym obciążeniem dla Gminy, pozostaje nieodliczony (czynność nieodpłatnego przekazania mienia nie podlega opodatkowaniu VAT zatem jednostka budżetowa nie mogłaby odliczyć podatku naliczonego wynikającego z poniesionych przez Gminę wydatków inwestycyjnych).
Podniesiony został również zarzut nieprawidłowego zastosowania w przedmiotowej sprawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u. Wskaźnik proporcji został ustalony przez organ I instancji na 92 % podczas gdy, zdaniem pełnomocnika, winien on wynosić 100%, gdyż art. 90 i 91 u.p.t.u. w ogóle nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania, z uwagi na wyłączenia przewidziane w przepisie art. 90 ust. 5 i 6 u.p.t.u. (jedynymi czynnościami zwolnionymi od VAT wykonywanymi przez Gminę była sprzedaż mieszkań, stanowiących jej majątek).
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu wydał opisaną na wstępie decyzję z dnia 16.12.2014 r.
W pierwszej kolejności organ odwoławczy odniósł się do kwestii dokonanego w korekcie rozliczenia za październik 2009 r., a zakwestionowanego przez organ I instancji, odliczenia podatku naliczonego z dwóch faktur VAT, tj.: nr [...] z dnia 16.10.2009 r. wystawionej przez firmę A na kwotę netto 7.500 zł, VAT 1.650 zł, dokumentującej pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pt. "Stworzenie regionalnej bazy turystyczno- noclegowej przedgórza Gór Opawskich"- budowa 2 wież widokowych w Prudniku i Wieszczynie; nr [...] z dnia 15.10.2009 r. wystawionej przez B Sp. z o.o. na kwotę netto 8.000 zł, VAT 1.760 zł, dokumentującej "Wykonanie opracowania n.t. założeń funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości w Prudniku zgodnie z umową nr [...] z dnia 12.08.2009 r." (inwestycja realizowana w ramach zadania "Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku").
Co do faktury z dnia 16.10.2009 r. dokumentującej wydatki związane z budową dwóch wież widokowych w Prudniku i Wieszczynie, organ odwoławczy nie uwzględnił wyjaśnień strony, że nie dokonywała ona odliczenia podatku VAT z faktur związanych z budową ww. wież widokowych, gdyż nie prowadzi z ich wykorzystaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bowiem zgromadzone w sprawie dowody (ewidencja zakupów VAT Gminy, deklaracja korygująca za październik 2009 r.) wskazywały, że Gmina dokonała odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury z dnia 16.10.2009 r. Z uwagi na to, że wieże widokowe nie służą jej do wykonywania czynności opodatkowanych, nie miała ona prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki na budowę tych obiektów, tj. w październiku 2009 r. z ww. faktury z dnia 16.10.2009 r. w kwocie 1.650 zł.
Odnośnie faktury z dnia 15.10.2009 r. Dyrektor Izby podzielił stanowisko organu I instancji, że skarżącej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (w kwocie 1.760 zł) wynikającego z ww. faktury, dokumentującej wydatki związane z realizacją inwestycji prowadzonej w ramach projektu "Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku". Projekt ten współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na lata 2007-2013, jednak jak wynikało z wyjaśnień strony, podatek z faktur dotyczących ww. inwestycji stanowił koszt niekwalifikowany, tj. taki, który nie podlega dofinansowaniu i w całości został pokryty ze środków własnych Gminy.
W kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z ww. faktury z dnia 15.10.2009 r., organ przytoczył treść przepisu art. 86 ust. 1 u.p.t.u. w szczególności eksponując, że dla możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, konieczny jest ścisły związek przedmiotowych wydatków z działalnością opodatkowaną podatnika. Gmina ze względu na przyznaną jej ustawowo osobowość prawną (art. 2 u.s.g.) może być uznana za podatnika VAT (o ile nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 15 ust. 6 u.p.t.u.), jeżeli we własnym imieniu i na własny rachunek wykonuje czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. (art. 15 ust. 1 u.p.t.u.), a tym samym dla tych czynności podlega rejestracji dla potrzeb tego podatku na zasadach ogólnych. Tak samo gminne jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych (o których mowa w art. 9 ust. 1 u.s.g.), powinny dla celów rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług rejestrować się jako odrębne podmioty tego podatku i posiadać odrębne dla potrzeb VAT oznaczenie (numery) NIP, o ile spełniają kryteria dotyczące statusu podatnika VAT przewidziane w art. 15 u.p.t.u. Przy czym przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Natomiast samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje czy ponoszenia przez dany podmiot ryzyka gospodarczego. Ustalenia czy dana jednostka działa "samodzielnie" należy dokonać na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie w sposób o charakterze uznaniowym przez jednostkę nadrzędną dla danego podmiotu.
W oparciu o powyższe organ uznał, że jednostki organizacyjne wyodrębnione ze struktury gminy jako jednostki budżetowe, zobowiązane do wykonywania określonych zadań, posiadające odrębne oznaczenia NIP, własny budżet, własny plan wydatków oraz zatrudniające własnych pracowników, są odrębnymi od gminy, samodzielnymi podatnikami VAT (zatem gmina nie może decydować według własnego uznania, jaki będzie sposób rozliczania VAT przez jednostkę). Samodzielności tej nie niweczy fakt, iż działalność jednostki budżetowej uzależniona jest od środków przekazanych przez gminę, a wszelkie osiągnięte dochody zobowiązana jest odprowadzić do budżetu gminy. Kryteria te spełnia posługująca się odrębnym od Gminy nr NIP jednostka budżetowa, tj. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, której przekazano nieodpłatnie inkubatory przedsiębiorczości (wytworzone w ramach projektu "Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku") za pomocą których świadczy ona usługi podlegające opodatkowaniu VAT, tj. najem powierzchni komercyjnej czy sprzętu. Z tego tytułu jednostka budżetowa uzyskuje obroty, wystawia dokumenty sprzedaży, na których jest wskazywana jako sprzedawca.
Zatem Gmina, nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji, którą zamierzała nieodpłatnie udostępnić własnej jednostce budżetowej nie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działała w charakterze podatnika VAT. Zamiar Gminy i jego ostateczna realizacja polegająca na przekazaniu przedmiotowej inwestycji jednostce budżetowej do użytkowania wskazują iż przedmiotowa inwestycja nie była przez Gminę używana (przeznaczona) do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u.
W konsekwencji Dyrektor Izby uznał, że od momentu rozpoczęcia inwestycji w ramach projektu, Gmina wyłączyła ją całkowicie z systemu VAT, a to oznacza, że zgodnie ze stanowiskiem organu I instancji, nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury z dnia 15.10.2009 r. (w kwocie 1.760 zł). Natomiast powołane przez pełnomocnika orzecznictwo dotyczy odmiennych stanów faktycznych i nie daje podstawy do innego rozstrzygnięcia.
W odniesieniu do zarzutu związanego z nieprawidłowym zastosowaniem proporcji, o które mowa w art. 90 u.p.t.u., organ odwoławczy wyjaśnił, że w badanym okresie Gmina dokonywała również odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup energii elektrycznej, wody i c.o., które to wydatki mogą być związane z tzw. działalnością "mieszaną" podatnika. Z wyjaśnień Gminy wynikało natomiast, że nie dokonywała odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z ww. czynnościami (nie dokonała przyporządkowania ww. zakupów do czynności opodatkowanych VAT, zwolnionych z tego podatku lub niepodlegających opodatkowaniu), gdyż w jej ocenie cały podatek naliczony, wykazany w rejestrze zakupu, związany był wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu.
Dyrektor Izby Skarbowej podzielił stanowisko organu I instancji, że Gmina powinna korzystać z proporcji obliczonej zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 90 ust. 3 u.p.t.u. przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego przysługującej do odliczenia z ww. faktur, za wyjątkiem jednak jednej faktury, z której Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, dokumentującej dostawę c.o., na rzecz C na zasadzie refaktury. Stosowną fakturę na kwotę brutto w wysokości 24,35 zł Gmina wystawiła ww. odbiorcy w dniu 7.10.2009 r., co znajduje odzwierciedlenie w ewidencji sprzedaży za październik 2009 r.
Natomiast konieczność zastosowania proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u. wynikała z faktu, że w badanym okresie u skarżącej sprzedaż zwolniona nie występowała wyłącznie, jak podkreślono w odwołaniu, z tytułu sprzedaży mieszkań (lokali) będących majątkiem Gminy, bowiem z rejestrów sprzedaży i załączonych do akt sprawy faktur wynika bowiem, iż na sprzedaż zwolnioną składały się - poza sprzedażą lokali - takie czynności jak: najem lokali, dzierżawa gruntów (terenów), opłaty za bezumowne korzystanie. Powyższe czynności nie mogą zostać zaliczone do dostaw, o których mowa w art. 90 ust. 5 czy 6 u.p.t.u. Prawidłowo określono również wskaźnik proporcji na 92% (dokonane przez organ I instancji obliczenia zawierały pewne błędy, które jednak nie miały wpływu na ostateczną wysokość ww. wskaźnika). Zdaniem organu odwoławczego, obrót z odpłatnego zbycia przez Gminę mienia komunalnego, takiego jak nieruchomości gruntowe, lokale mieszkalne, czy usługowe, słusznie nie został ujęty przez organ I instancji w obliczeniu wskazanej proporcji. Zasadności takiego stanowiska potwierdzają powołane przez skarżącą orzeczenia (sygn. akt I SA/Bd 344/14 i sygn. akt I SA/Gd 1656/13).
W konsekwencji organ odwoławczy uznał, że zobowiązanie Gminy w podatku od towarów i usług za badany okres wynosi 14.936 zł (podatek należny został przyjęty w wysokości wynikającej z rozliczenia Gminy w kwocie 16.027 zł, zaś podatek naliczony w kwocie 1.091 zł, a zatem wyższej niż w zaskarżonej decyzji - 1.087 zł, co wynikało również z przyjęcia przez organ I instancji zaniżonej (błędnie ujętej w rejestrze zakupów Gminy) kwoty podatku naliczonego wykazanego w jednej z faktur).
W skardze wniesionej na powyższą decyzję pełnomocnik Gminy wniósł o uchylenie decyzji w całości i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, podnosząc zarzuty naruszenia: art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u. poprzez uznanie, iż Gmina, ponosząc wydatki na przedmiotowe inwestycje, nie działała w charakterze podatnika; art. 86 ust. 1 u.p.t.u. w zw. z art. 15 ust. 1 u.p.t.u., poprzez przyjęcie, że nie istnieje związek pomiędzy wydatkami na ww. inwestycje dokonanymi przez Gminę, a wykonaniem przez Gminę czynności opodatkowanych za pośrednictwem jednostek budżetowych; art. 86 ust. 1 u.p.t.u. poprzez naruszenie zasad neutralności oraz równości w związku z pozbawieniem Gminy prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Uzasadnienie skargi pełnomocnik ograniczył do zakwestionowania stanowiska organów, zgodnie z którym zamiar nieodpłatnego przekazania inwestycji jednostce budżetowej pozbawia Gminę prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki inwestycyjne na podstawie art. 86 ust. 1 u.p.t.u.
W swoich wywodach w całości powielił argumentację zawartą już w odwołaniu, powołując się ponownie na orzecznictwo sądów administracyjnych jak i orzecznictwo TSUE, które potwierdza prawidłowość stanowiska skarżącej, że skoro Gmina poniosła wydatki inwestycyjne, które służyły prowadzeniu działalności opodatkowanej VAT przez jednostkę budżetową, to Gmina posiada prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Zdaniem pełnomocnika analiza obowiązujących w sprawie przepisów, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TSUE, prowadzi do wniosku, że prawo Gminy do odliczeń VAT związanego z przedmiotowymi wydatkami, powinno zostać uznane za bezsporne. Wynika to również z faktu, że rozwiązanie proponowane przez organy podatkowe, prowadzałoby do naruszenia fundamentalnej dla podatku VAT zasady neutralności (przykładowo wydane na tle zbieżnego stanu faktycznego wyroki w sprawach: o sygn. akt: I SA/Rz 513/14 z dnia 05.08.2014 r. oraz I SA/Bd 119/14 z dnia 27.01.2014 r.), jak również pozbawiałoby podatnika podstawowego prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z samej konstrukcji podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podczas gdy wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia mogą być stosowane jedynie wyjątkowo.
Również najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych jednolicie opowiada się za stanowiskiem Gminy (np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3.07.2014 r., sygn. akt I SA/Po 185/14, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17.06.2014 r., sygn. akt I SA/Gd 417/14, wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.04.2014 r., sygn. akt III SA/Wa 3029/13). Nadto stan faktyczny, którego dotyczy spór był już rozpoznawany przez WSA w Opolu (w sprawie o sygn. akt I SA/Op 561/14, dotyczącej skargi na interpretację indywidualną), który w wyroku z dnia 12.12.2014 r. w pełni podzielił argumentację skarżącej.
W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.
Postanowieniem z dnia 10.04.2015 r., sygn. akt I SA/Op 141/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz., 270 ze zm. - powoływanej dalej jako: p.p.s.a.) zawiesił postępowanie w sprawie do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pytania prejudycjalnego skierowanego przez NSA postanowieniem z 10.12.2013 r. (sygn. akt I FSK 311/12), tj. postępowania toczącego się przed TSUE w sprawie C-276/14.
Postanowieniem z dnia 7.10.2015 r. sygn. akt I SA/Op 141/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podjął z urzędu zawieszone postępowanie z uwagi na wydanie przez TSUE wyroku w sprawie C-276/14. Sprawa została zarejestrowana pod nową sygnaturą akt I SA/Op 514/15.
Na rozprawie przeprowadzonej przed tut. Sądem w dniu 13.11.2015 r. pełnomocnik Gminy podtrzymał stanowisko zawarte w skardze. Dodał jednocześnie, że w związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-276/14, Gmina jest świadoma, że będzie musiała skorygować swoje rozliczenia w zakresie podatku VAT, dotyczące podatku wykazanego przez gminne jednostki budżetowe, jak i zakłady budżetowe (w związku z uchwałą NSA w sprawie o sygn. akt I FPS 4/15).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga jest zasadna.
Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), decyzja podlega uchyleniu w razie stwierdzenia przez sąd naruszenia przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia przepisów dającego podstawę do wznowienia postępowania lub innego naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, jak też w razie stwierdzenia okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji (pkt 2). Nadto, stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, co oznacza, że Sąd ma nie tylko prawo ale i obowiązek dokonania oceny zgodności z prawem zaskarżonego rozstrzygnięcia, nawet wówczas, gdy dany zarzut nie został w skardze podniesiony (wyrok NSA z dnia 10 września 2013 r., II OSK 1260/13, Lex nr 1396122).
Przedmiotem kontroli Sądu w rozpoznawanej sprawie była decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 16 grudnia 2014 r. uchylająca w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z dnia 4 września 2014 r. i określająca kwotę zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2009 r. w wysokości 14.940 zł.
Zasadniczo spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przeprowadzonymi przez Gminę inwestycjami, przekazanymi następnie nieodpłatnie gminnej jednostce budżetowej, która wykorzystuje je do prowadzenia sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.
Skarżąca Gmina uważała, że takie prawo jej przysługuje. Zdaniem skarżącej w sytuacji, gdy w zastępstwie gminy czynności opodatkowane wykonuje jej jednostka budżetowa, przyjąć należy dla potrzeb podatku od towarów i usług, że czynności te wykonuje sama gmina. Natomiast wedle organu brak jest podstaw prawnych do dokonania takiego odliczenia, ponieważ Gmina Prudnik nabywając towary i usługi celem zrealizowania inwestycji, którą udostępniła nieodpłatnie własnej jednostce budżetowej – nie nabywała ich do działalności gospodarczej i tym samym nie działała w charakterze podatnika VAT.
W ocenie Sądu stanowisko prezentowane przez organ jest nieprawidłowe.
Zostało ono oparte na błędnym założeniu organów, że jednostka budżetowa gminy jest samodzielnym podatnikiem podatku VAT, wskutek czego czynność nieodpłatnego przekazania przez Gminę tej jednostce inwestycji nie rodzi po stronie Gminy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych dotyczących realizacji tej inwestycji, albowiem dopiero ta jednostka, jako odrębny podatnik podatku VAT, wykorzystuje tę inwestycję do czynności opodatkowanych.
W związku z przytoczoną argumentacją organu należy odwołać się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13, ONSAiWSA 2013, nr 6, poz. 96, w której wskazano, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług jednostki budżetowe gminy nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Zaznaczyć trzeba, że z treści art. 269 § 1 p.p.s.a. wynika, że moc wiążąca uchwał siedmiu sędziów NSA dotyczy nie tylko danej sprawy (art. 187 § 2 p.p.s.a.), ale również wszystkich spraw o podobnym stanie faktycznym i prawnym. Dopóki nie nastąpi zmiana stanowiska zawartego w uchwale, sądy administracyjne (pośrednio nim związane) stanowisko to powinny respektować, przepis ten nie pozwala żadnemu składowi sądu administracyjnego rozstrzygać sprawy analogicznej do tej, w której podjęto uchwałę, w sposób sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale powiększonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jedyną możliwością odstąpienia od stanowiska zawartego w uchwale stanowi wystąpienie przez skład niepodzielający zawartego w uchwale stanowiska do odpowiedniego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego z zagadnieniem prawnym. Podkreślenia wymaga także, że odstąpienie przez skład sądu administracyjnego od stanowiska wyrażonego w uchwale NSA, bez zachowania trybu określonego w art. 269 p.p.s.a. ma charakter działania nielegalnego i jako takie stanowi podstawę skargi kasacyjnej, wskazaną w art. 174 pkt 2 p.p.s.a. Ponieważ sąd orzekający nie znajduje podstaw do odstąpienia od stanowiska wyrażonego w ww. uchwale, jest nią związany przy rozpoznawaniu sprawy niniejszej.
W uzasadnieniu do powołanej uchwały Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że gminna jednostka budżetowa stanowi jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, zaliczaną do jednostek sektora finansów publicznych. Status takiej jednostki budżetowej wynika przede wszystkim z przepisów rozdziału 3 działu I ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 11 i art. 12 tej ustawy. Podniósł, że cechą charakterystyczną gminnej jednostki budżetowej jest brak własnego mienia i dysponowanie jedynie wyodrębnioną i przekazaną w zarząd częścią majątku osoby prawnej, jaką jest gmina. W związku z tym gminna jednostka budżetowa działa jako statio municipi. O jej utworzeniu, połączeniu lub likwidacji decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (w gminie - rada gminy), który nadaje gminnej jednostce budżetowej statut, określający nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności. Gospodarka finansowa takiej jednostki charakteryzuje się tym, że pokrywa ona swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a swoje dochody odprowadza na rachunek gminy (tzw. zasada rozliczeń brutto), co powoduje, że wielkość wydatków gminnej jednostki budżetowej nie jest w żaden sposób związana z wysokością dochodów zrealizowanych przez tę jednostkę. Ponadto gminna jednostka budżetowa nie dysponuje realizowanymi przez siebie dochodami. Natomiast gmina w toku roku budżetowego ma do dyspozycji pełną kwotę dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe.
NSA uznał, że ww. cechy gminnej jednostki budżetowej, powodują, że mimo wyodrębnienia organizacyjnego takiej jednostki, nie prowadzi ona działalności gospodarczej w sposób samodzielny, czy niezależny od gminy, której majątkiem, w tym środkami finansowymi, dysponuje. Celem takiej jednostki nie jest zresztą prowadzenie działalności gospodarczej. Co najwyżej taka działalność może wystąpić przy okazji innej aktywności o zasadniczym charakterze. Wyodrębnienie organizacyjne gminnej jednostki budżetowej jest kształtowane przez gminę i służy do wykonywania jej zadań. Gmina jako organ władzy publicznej, a zarazem osoba prawna, do wykonywania ciążących na niej zadań musi wykorzystywać inne jednostki organizacyjne, cechujące się różnym stopniem samodzielności czy niezależności. Z punktu widzenia statusu takich jednostek, jako podatników podatku od towarów i usług, istotne jest jednak nie wyodrębnienie organizacyjne, ale przede wszystkim samodzielne czy też niezależne wykonywanie działalności gospodarczej. Gminne jednostki budżetowe – w ocenie NSA – takiej działalności gospodarczej nie prowadzą. Wszelkie czynności wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych, które mogą być opodatkowane podatkiem VAT podejmują w imieniu i na rzecz gminy, w ramach limitu środków przyznanych im na dany rok w uchwale budżetowej. W przypadku jednostki budżetowej charakterystyczny jest przy tym brak związku między skutkiem tych czynności w aspekcie finansowym, a wydatkami tej jednostki. W związku z tym np. odprowadzenie podatku należnego dokonywane jest z tej części budżetu gminy, która została przekazana do dyspozycji jednostki w planie finansowym. Natomiast zwrot podatku wpływa do budżetu gminy, nie powiększając ilości środków finansowych, będących w dyspozycji jednostki budżetowej. NSA podkreślił, że gminna jednostka budżetowa, jako statio municipi, nie odpowiada też za szkody wyrządzone swoją działalnością – taka odpowiedzialność ciąży na gminie. Nie ponosi również ryzyka związanego z podejmowaniem czynności opodatkowanych, z uwagi na brak związku pomiędzy jej wydatkami, a dochodami. Sąd zwrócił też uwagę na zmiany, jakie wprowadzono do ustawy o finansach publicznych w 2010 r., skutkujące likwidacją takich form organizacyjnych, jak gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, rachunki dochodów własnych, czy fundusze motywacyjne, które pozwalały jednostkom budżetowym na pewną samodzielność w wykorzystywaniu swoich dochodów. Z założenia jednostki budżetowe nie są wykorzystywane jako forma organizacyjna, za pośrednictwem której gminy prowadzą działalność komunalną, co nie wyklucza, że mogą one podejmować czynności opodatkowane podatkiem VAT. Dlatego też w przypadku gdy w ramach ubocznej działalności gminnej jednostki budżetowej dojdzie do podjęcia takich czynności (opodatkowanych podatkiem VAT) podatnikiem będzie gmina.
Jak wynika z zacytowanego wyżej uzasadnienia uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, której tezy orzekający w sprawie Sąd w pełni podziela, stanowisko organu wyrażone w zaskarżonej decyzji, nie znajduje uzasadnienia.
Pełne potwierdzenie zasadności zaprezentowanej w ww. uchwale argumentacji zawarte zostało w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów. W wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez NSA uznał, że art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347, s. 1), zwanej dalej Dyrektywą 112 należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że aby podmiot prawa publicznego mógł zostać uznany za podatnika w rozumieniu dyrektywy VAT, zgodnie z jej art. 9 ust. 1 powinien on samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą (pkt 30). W celu ustalenia czy taka jednostka prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie, należy zbadać, jak wynika z orzecznictwa Trybunału, czy w ramach prowadzenia tej działalności jest ona podporządkowana gminie, do której należy (pkt 33). Jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego wykonują działalność gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek Gminy, oraz nie odpowiadają one za szkody spowodowane tą działalnością, ponieważ odpowiedzialność tę ponosi wyłącznie gmina (pkt 37). Owe jednostki nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z rzeczoną działalnością, ponieważ nie dysponują własnym majątkiem, nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej działalności, bowiem uzyskane dochody są wpłacane do budżetu Gminy, a wydatki są pokrywane bezpośrednio z tego budżetu (pkt 38). W powołanym wyroku TSUE podzielił stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w ww. uchwale, że gminę i jej jednostki budżetowe, należy uznać za jednego i tego samego podatnika w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT (pkt 39).
W świetle przywołanej uchwały NSA oraz zbieżnego z nią stanowiska TSUE wyrażonego w powołanym wyroku w sprawie C-276/14, nie ulega obecnie wątpliwości, że gminna jednostka budżetowa nie jest podatnikiem podatku VAT. Działalność gospodarczą gminnej jednostki budżetowej należy uznać za działalności samej gminy. W takim przypadku podatnikiem podatku VAT będzie gmina. W świetle powyższego podatek naliczony wynikający z zakwestionowanych faktur dotyczących realizacji inwestycji, która została następnie przekazana nieodpłatnie gminnej jednostce budżetowej będzie mogła odliczyć gmina, jako właściwy podatnik, wykonujący w tym zakresie czynności opodatkowane.
W konsekwencji zgodzić się należy ze skarżącą, że organ podatkowy dokonał wadliwej wykładni art. 15 ust. 1 i 2 w zw. z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. odmawiając skarżącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury [...] z dnia 15.10.2009 r. wystawionej przez B Sp. z o.o. na kwotę netto 8.000 zł, VAT 1.760 zł, dokumentującej "Wykonanie opracowania n.t. założeń funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości w Prudniku zgodnie z umową nr [...] z dnia 12.08.2009 r." (inwestycja realizowana w ramach zadania "Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku"). Tym samym stwierdzić trzeba, że zaskarżona decyzja narusza ww. przepisy prawa materialnego, a naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy.
Natomiast prawidłowo uznał organ, że skarżącej nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury nr [...] z dnia 16.10.2009 r. wystawionej przez firmę A na kwotę netto 7.500 zł, VAT 1.650 zł, dokumentującej pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pt. "Stworzenie regionalnej bazy turystyczno - noclegowej przedgórza Gór Opawskich"- budowa 2 wież widokowych w Prudniku i Wieszczynie. Skoro jak przyznała sama skarżąca, wieże widokowe nie służą jej do wykonywania czynności opodatkowanych, zasadnie uznał organ na podstawie art. 86 ust. 1 u.p.t.u., że nie ma ona prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z wybudowaniem tych obiektów.
Zaznaczyć należy także, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy konsekwencją uznania, że to Gmina - a nie gminna jednostka budżetowa - jest podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie nie tylko konieczność skorygowania podatku naliczonego wykazanego przez Gminę, ale również zmianie może ulec kwota podatku należnego, bowiem w rozliczeniu Gminy za kontrolowany okres rozliczeniowy powinna zostać ujęta także wartość obrotów ze sprzedaży opodatkowanej VAT gminnych jednostek budżetowych oraz wykazany przez nie podatek należny, na co trafnie zwrócił uwagę pełnomocnik strony skarżącej na rozprawie.
Z uwagi na powyższe może ulec zmianie kwota rocznego obrotu uzyskanego przez Gminę w 2009 r. z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało jej prawo do obniżenia podatku należnego oraz kwota całkowitego obrotu uzyskanego przez Gminę w 2009 r. z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi nie przysługiwało takie prawo. W konsekwencji na obecnym etapie rozstrzygania sprawy nie jest możliwe stwierdzenie, czy zasadnie organy zastosowały proporcję określoną w art. 90 ust. 3 u.p.t.u. do tzw. "wydatków mieszanych" Gminy i czy wskaźnik proporcji został określony w sposób prawidłowy. Dodatkowo wymaga zaznaczenia, że w aktualnym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ukształtował się pogląd, że nie można przyjąć, że każdy obrót z odpłatnego zbycia przez Gminę mienia komunalnego, takiego jak nieruchomości gruntowe, lokale mieszkalne, czy usługowe ujęte w środkach trwałych i używanych przez Gminę w działalności - nie powinien być uwzględniany przy kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 u.p.t.u. Do obrotu wymienionego w art. 90 ust. 3 u.p.t.u. wlicza się sprzedaż tego mienia komunalnego gminy, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej gminy przeznaczone jest do sprzedaży. Chodzi tu o taki rodzaj sprzedaży środków trwałych podatnika (gminy), który stanowi regularny i oczywisty element określonej jego działalności (vide: wyroki NSA: z dnia 29.09.2015 r., sygn. akt I FSK 1047/14, z dnia 11.09.2015 r., sygn. akt I FSK 998/14, z dnia 1.09.2015 r., sygn. akt I FSK 726/14).
Ponownie rozpatrując sprawę organy dokonają prawidłowego rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług skarżącej Gminy z uwzględnieniem przedstawionego wyżej stanowiska Sądu, po uprzednim rozważeniu, czy w sprawie nie doszło do przedawnienia zobowiązania w podatku VAT za październik 2009 r. Co do zasady bowiem zobowiązanie to uległoby przedawnieniu z dniem 31.12.2014 r., stosownie do treści art. 70 § 1 O.p., niemniej jednak z uzasadnienia zaskarżonej decyzji (wydanej istotnie jeszcze przed upływem terminu przedawnienia) nie wynikają okoliczności wskazujące na nierozpoczęcie, zawieszenie lub przerwę biegu terminu przedawnienia, określone w art. 70 O.p.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i lit. c) w zw. z art. 135 p.p.s.a., Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, bowiem również ta ostatnia decyzja była dotknięta wadą błędnej wykładni przepisów prawa materialnego w zakresie zasadniczym dla rozstrzygnięcia, a więc co do przysługiwania jednostce budżetowej gminy statusu podatnika podatku od towarów i usług. Błędna wykładnia prawa materialnego spowodowała, że materiał dowodowy został zebrany w niewystarczającym zakresie, co nie pozwoliło na podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia.
O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 31 poz. 153).
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl), pozyskano 14.07.2026. · Źródło